Наследственное право (Гриднева О.В., 2021)

Общие положения наследственных правоотношений

Краткая история развития наследства

В России, как и в других странах, история развития наследственных отношений всегда отражала историю развития самого государства.

Период, переходный от родового быта к государству, характеризуется неустойчивостью наследственных отношений, неопределённостью характера наследования, колебанием и борьбой между исконным славянским порядком и византийскими положениями.

В одном из памятников истории русского права, Русской Правде, уже встречается понятие наследства. Оно носит название «статка» или «задницы», то есть того, что оставляет позади себя умерший. По наследству переходят дома, дворы, товары, рабы, скот.

Роль завещания пока очень слабая. Завещатель имел право в своём завещании распределить своё имущество только между законными наследниками, а также составить наказ об управлении имуществом.

Наследование ограничивается тесным кругом семьи – боковые родственники не имеют никаких прав на наследство. Русская Правда упоминает лишь о наследовании детей после родителей. Причем в первую очередь право наследовать имеют сыновья. Если нет сыновей, то наследуют дочери. Вдова наследницей не является, а лишь берет то, что ей назначил муж. Двор отцовский всегда без раздела принадлежит меньшему сыну.

С ростом экономических отношений и ослаблением связей между членами семьи меняются принципы русского наследственного права.

Уже в другом историческом источнике – в Псковской судной грамоте, круг лиц-наследников, тех, кто призывается к наследованию, расширяется. В него включаются боковые родственники, братья и сёстры, племянники, восходящие родственники, отец и мать.

Различается наследство, оставленное по завещанию, – «приказное», и наследство, переходящее без завещания, – «отморное».

Наследственные права признаются и за женой после мужа, и, наоборот, за мужем после жены.

В начале периода XV–XVII вв. круг лиц, призываемых к наследованию, продолжает оставаться прежним. И меняется он только с развитием новых отношений и экономических, и политических.

Когда поместья давались государством под условием службы, тогда и государству было выгодно, чтобы наследник, к которому перешло имение, мог бы продолжать служить государству.

В правление Петра I, в период укрепления государства, был установлен порядок перехода наследства к одному лицу, так как раздел наследства представлялся «чрезвычайно вредным: раздробление имений уменьшает их экономическую ценность и отягощает крестьян, а вследствие того страдает правильное поступление податей, знатные фамилии беднеют и теряют своё значение, а наследники уклоняются от государственной службы».

Завещательное право, которое уже ранее успело значительно развиться, возвратилось к исходному пункту – свобода завещателя состояла только в выборе члена семьи; завещания в пользу посторонних лиц не допускались.

В обществе этот закон встретил сопротивление. Наследство продолжали делить равными частями между наследниками, хотя оформлялось это продажей и закладом через разные руки.

В 1731 году закон о единонаследовании был отменен. Правила о наследовании были закреплены в Своде законов систематизации; они были достаточно детально проработаны и действовали, с незначительными изменениями, до 1917 года.

После революции 1917 года вновь были предприняты некоторые попытки законодательно отменить право наследования.

ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал декрет «Об отмене наследования». Согласно этому нормативному акту отменялось как наследование по закону, так и наследование по завещанию. После смерти собственника имущества это имущество становилось государственным достоянием.

К счастью, декрет действовал недолго, но нанес огромный ущерб интересам граждан, способствовал расхищению имущества.

Идея об упразднении наследства была забыта с переходом к новой экономической политике (НЭПу). Декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых её законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 года и в дальнейшем закреплении норм о наследовании в Гражданском кодексе 1922 года, хоть и в урезанном виде, все институты наследственного права, такие как наследование по закону, наследование по завещанию, были восстановлены.

1 октября 1964 года вступил в силу новый Гражданский кодекс РСФСР и вместе с ним появились новые нормы о наследовании, которые действовали более 35 лет (до 1 марта 2002 года).

Но так как частной собственности как таковой не существовало, а была лишь личная собственность граждан, то и само наследование ограничивалось лишь переходом прав на предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные вклады, заработную плату, наличные деньги, жилые дома, паенакопление в кооперативах, авторское право, автомототранспортные средства, страховые суммы. Земля не наследовалась, так как являлась собственностью государства.

С тех пор изменилась страна, изменились экономические отношения, развился институт частной собственности, поэтому появилась необходимость в принятии нового закона о наследовании.

С 1 марта 2002 года вступил в законную силу новый закон о наследовании, который должен стать «настольным законом» каждого гражданина, желающего, чтобы его имущество, дело, его бизнес, связанный с его именем, перешли в надежные руки и после его жизни.

Субъекты и объекты осуществления наследственных прав и интересов

Под осуществлением наследственных прав понимается реализация управомоченными лицами своих субъективных прав в отношении принятия или отказа от наследства, причитающегося им по завещанию или по закону. Такими управомоченными лицами или субъектами наследственных правоотношений являются лица, реализующие свои права по распоряжению принадлежащим им имуществом на случай смерти, и лица, призываемые к наследованию.

Стоит отметить, что в наследственном праве отсутствуют чёткие позиции при определении субъектов наследственных правоотношений. Е. А. Суханов считает, что к субъектам наследственного права относятся наследодатель и наследник, а А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой отмечают, что субъектом наследственных правоотношений не может быть наследодатель, поскольку «покойники субъектами правоотношений быть не могут». И. В. Долганова и А. Н. Левушкин относят к субъектам не только наследников и наследодателей, но и органы, содействующие реализации права наследника на наследство, а также лиц, которые имеют право удостоверять завещание.

Гражданский кодекс не закрепляет понятия «наследодатель», поэтому под наследодателем принято понимать умершее лицо, обладавшее на момент смерти определённым имуществом (наследственной массой), которое в соответствии с законом может быть унаследовано либо по закону, либо по завещанию.

Наследодателем может быть только физическое лицо, так как при реорганизации юридического лица имущество перейдет к другим лицам в установленном законом порядке, а при ликвидации юридического лица правопреемства не возникает.

Наследодателями могут выступать как дееспособные, так и недееспособные и несовершеннолетние граждане, однако последние могут выступать в роли наследодателя только в наследовании по закону. Что же касается совершения завещания, то законом к наследодателю предусмотрены определённые ограничения. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: лицо должно достигнуть совершеннолетия (исключение составляют эмансипированные граждане и вступившие в брак раньше достижения восемнадцатилетнего возраста) и обладать полной дееспособностью.

Если наследодатель был признан судом недееспособным в силу болезни, но в момент, когда он совершал завещание, наблюдалась ремиссия болезни, в будущем завещание будет признано недействительным. Однако, завещание может составить лицо, в последующем признанное недееспособным. Такое завещание будет иметь юридическую силу, если наследники не докажут, что наследодатель составил завещание уже в помутнённом сознании.

Наследодателями могут выступать не только граждане Российской Федерации, но и лица без гражданства, а также иностранные граждане. Данное правило объясняется тем, что иностранным гражданам и лицам без гражданства законодательством предоставлен национальный режим, а также правилом, что основанием для наследования является факт смерти человека и место открытия наследства, а не просто не волеизъявление человека.

Под наследниками понимаются лица, к которым в результате наследственного правопреемства переходят права и обязанности наследодателя за исключениями, предусмотренными законодательством. К субъектам наследственного правопреемства относятся физические лица, юридические лица, Российская Федерация в целом, её субъекты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Наследниками считаются и лица, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти. Однако в литературе отмечается, что неродившийся ребёнок не признаётся субъектом права, а будет таковым при условии, что родится живым. В случаях рождения ребёнка мертвым правоспособность не наступает, а сам факт зачатия утрачивает юридическое значение. В то же время нигде не говорится о том, сколько должен прожить ребёнок, чтобы это условие было удовлетворено, то есть достаточно ли прожить несколько часов после родов, чтобы стать наследником умершего.

Российская Федерация выступает наследником по закону в случаях, предусмотренных в ст. 1151 ГК РФ. Государство является специфичным наследником, так как призывается к наследованию по закону в последнюю очередь в случаях, когда у наследодателя отсутствуют наследники, либо все наследники не приняли наследство или отказались от вступления в наследство. Имущество такого наследодателя называется выморочным и правила его учёта и наследования должны регулироваться специальным нормативно-правовым актом, который на сегодняшний день не принят. Единственным исключением являются нормы ГК РФ, регулирующие порядок перехода субъектам Российской Федерации выморочного имущества в виде жилых помещений, земельных участков и иных объектов недвижимости. Так, из п. 2 ст. 1151 ГК РФ следует, что выморочное имущество в виде недвижимого имущества, расположенного на территории таких субъектов Российской Федерации, как города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, переходит в порядке наследования по закону в собственность такого субъекта РФ. Если это жилое помещение, то оно включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

Если жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения, иные объекты недвижимости находятся на территории сельских и городских поселений, то такое выморочное имущество поступает в собственность муниципальных образований, на территории которых такое имущество располагается.

Всё остальное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, при этом к государству не применяются нормы законодательства о праве наследника отказаться от наследственной массы.

Не все наследники имеют возможность осуществить свои наследственные права. Лица, которые не имею право на получение наследства, определены в ГК РФ как «недостойные наследники». Так, ст. 1117 ГК РФ гласит: «Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства».

Кроме того, в силу п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд может отстранить от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Под противоправными действиями, указанными в ст. 1117 ГК РФ, можно понимать действия по сокрытию подлинного завещания, составление фиктивного завещания, понуждение не только завещателя к составлению завещания в пользу какого-либо лица, но и понуждение наследников отказаться от вступления в наследство.

Нельзя признать недостойными наследниками лиц, которые не достигли 14-летнего возраста и граждан, признанных судом недееспособными, так как действия таких лиц не могут быть квалифицированы как умышленные.

В нотариальной практике часто возникает вопрос: нужно ли дополнительное решение суда о признании гражданина недостойным наследником при наличии соответствующего обвинительного приговора? Как принято, специального решения суда не требуется. Нотариус самостоятельно решает вопрос о признании лица недостойным наследником, при наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении преступления против жизни наследодателя.

Объектом осуществления наследственных прав выступает совокупность вещей, иного имущества, прав и обязанностей наследодателя, которые как единое целое переходят к наследникам от умершего на основании наследования по закону или по завещанию в порядке универсального правопреемства.

Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Следует отметить, что не все имущественные права входят в состав наследства. Имущественные права, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, не могут перейти к другим лицам. Примерный перечень таких прав указывается в ст. 1112 ГК РФ – право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью граждан и другие права, предусмотренные законодательством РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»1 уточняет нормы ГК РФ о имущественных правах, которые не могут переходить в порядке наследственного правопреемства и в качестве таких перечисляет права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ).

В состав наследственной массы могут входить квартира, машина, дача, предметы обихода и личного потребления, вклады в кредитных учреждениях, а также права и обязанности, вытекающие из имущественных обязательственных правоотношений наследодателя. Так, например, если наследодатель уплатил деньги за автомобиль, то его право как покупателя перейдёт к наследникам.

К объектам наследования также относятся: авторское вознаграждение, неполученная заработная плата, пай умершего члена кооператива, неполученные вознаграждения за изобретения, а также авторское право в порядке и пределах, устанавливаемых законодательством РФ.

Понятие наследства, наследников. Время и место открытия наследства. Недостойные наследники

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после смерти всё приобретенное им при жизни перейдет согласно его воле к близким ему людям.

К принципам наследственного правопреемства относятся: принцип универсального наследственного правопреемства; принцип охраны самого наследства от чьих-либо противоправных или безнравственных посягательств; принцип учёта не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; принцип свободы выбора применяется к наследникам и к наследодателю: право наследовать и завещать имущество входит в содержание правоспособности гражданина, которая по общему правилу не подлежит ограничению.

Если наследники ни прямо ни косвенно не выразят желание принять наследство, то считается, что они сами от него отказались.

Наследование – это переход совокупности имущественных отношений лица за его смертью к другим лицам (Г. Ф. Шершеневич). Статья 1110 ГК РФ даёт легальное определение понятия наследования. Существо наследования заключается во вступлении наследника в уже существующие правоотношения. Наследование, переход наследственного имущества реализуются в рамках наследственного правоотношения, возникающего на основании юридических фактов, установленных законом.

Основанием возникновения наследственного правоотношения является событие, то есть смерть наследодателя.

Субъектами наследственного правоотношения являются наследники, которые наделяются определёнными правами и обязанностями. Следует отметить, что наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений, так как его правоспособность прекращается с его смертью. Также не является субъектом наследственных правоотношений и нотариус, поскольку совершение нотариусом юридически значимых действий является его административной обязанностью.

Правоотношения, возникающие при открытии наследства, следует относить к правоотношениям абсолютного типа.

Основания наследования – это способы определения наследников и наследственной массы, переходящей по наследству. В случае наследования по завещанию в основании наследования лежит воля завещателя, в случае наследования по закону – постановление закона.

Понятие «основание наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК РФ). Необходимо отметить, что если в ГК РСФСР 1964 г. первоочередным при определении наследников устанавливалось наследование по закону, то действующий

Гражданский кодекс ставит на первое место завещание. Однако указанные основания могут сосуществовать одновременно. Так, например, завещатель мог указать в своём завещании волю на распоряжение недвижимым имуществом, однако умолчать про движимое имущество. В этом случае к наследованию будут призываться как наследники по завещанию, так и по закону.

Наследство – это совокупность имущественных прав и обязанностей умершего. По сути, можно унаследовать любой из объектов гражданских прав (указанных в ст. 128 ГК РФ), кроме некоторых исключений. При этом необходимо учитывать, что под имущественными правами следует понимать любое имущество, которое принадлежало наследодателю, включая уплату должного по обязательству.

Например, следует включать в наследственную массу право наследодателя на признание права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК РФ), которое не было осуществлено им при жизни по тем или иным причинам. Так, в отношениях собственности наследники встают на место собственника, а в обязательственных отношениях – на место кредитора или должника соответственно.

Проанализировав статью 1116 ГК РФ, можно прийти к выводу, что круг наследников по завещанию для наследодателя неограничен.

Однако наследниками по закону могут быть только правоспособные на момент открытия наследства физические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. В качестве исключения закон допускает наследование физическими лицами, зачатыми при жизни наследодателя и родившиеся в течение 300 дней после его смерти (ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации).

Открытие наследства – это наступление одного из юридических фактов, таких как смерть наследодателя или признание его умершим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина). С этого момента к имуществу, принадлежащему наследодателю, применяются нормы наследственного права, и оно образует наследство.

В системе юридических фактов открытие наследства – это событие, поскольку происходит помимо воли наследников. С открытием наследства возникает наследственное правоотношение, а у его субъектов возникают права и обязанности.

Существует такое понятие, как недостойные наследники. Их два вида: «абсолютно недостойные» и «условно недостойные». Первые – не наследуют в силу факта наличия решения суда, которым подтверждены соответствующие обстоятельства, вторые – отстраняются от наследования только по заявлению заинтересованных лиц (других наследников).

В силу ст. 1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать:

  • призванию их самих или других лиц к наследованию, или
  • увеличению причитающейся им либо другим лицам доли наследства.

Эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Представляется, что способствовать либо пытаться способствовать призванию к наследству либо увеличению наследственной доли недостойных наследников возможно путём содействия наступлению самого события открытия наследства либо предпринятия действий по уменьшению количества наследников по завещанию либо по закону или же полного их устранения. Под умышленными противоправными действиями понимаются преступления либо покушение на преступление против жизни наследодателя и наследников (гл. 16 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Под действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя понимаются деяния, следствием которых стало искажение истинной воли наследодателя, в том числе вследствие обмана, угрозы, введения в заблуждение, а также подлог завещания. Соответственно, под умышленными действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя следует понимать преступления либо покушения на преступления против здоровья наследодателя (гл. 16 Уголовного кодекса Российской Федерации), совершённые с корыстным мотивом, и преступления против собственности (гл. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Закон ввел такое понятие, как прощение наследника.

Если кто-то из наследников совершил умышленное противоправное деяние, которое позволит признать его недостойным наследником, а вы этого наследника в дальнейшем простили, составив на него завещание, то он уже, в силу закона, не будет считаться наследником, утратившим своё право на наследство как недостойный наследник.

Недостойными наследниками по требованию заинтересованных лиц могут быть по решению суда признаны граждане, которые злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Например, родители, если они были злостными неплательщиками алиментов несовершеннолетних детей и этот факт подтверждён судебным решением.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Недостойных наследников следует отличать от наследников, лишённых права наследовать волей наследодателя.

Юридическое значение времени открытия наследства заключается в том, что на этот момент определяются:

  1. Лица, которые выступят наследниками, в том числе устанавливаются факты нетрудоспособности призываемых к наследованию иждивенцев наследодателя, их нахождения на его иждивении и совместно с наследодателем проживания в течение не менее одного года.
  2. Состав наследства.
  3. Начало течения срока для вступления в наследство и отказа от него.
  4. Начало течения срока исковой давности по требованиям отказополучателя к наследнику, на которого возложен завещательный отказ, и срок, по истечении которого право на получение завещательного отказа переходит к подназначенному отказополучателю.
  5. Начало течения сроков на предъявление претензий кредиторами.
  6. Начало течения срока для выдачи свидетельства о праве на наследство.
  7. Начало течения срока для дачи согласия на осуществление функций исполнителя завещания.
  8. Начало течения срока для дачи согласия на осуществление функций исполнителя завещания.
  9. Законодательство, которым следует руководствоваться.

Временем открытия наследства признаётся день смерти наследодателя. Для определения времени открытия наследства имеет значение день и час (для коммариентов) смерти наследодателя.

В случае смерти супругов, а также других лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день, врач указывает время наступления смерти, и наследство открывается после смерти каждого из них.

Юридическое значение места открытия наследства: по месту открытия наследства:

  1. Происходит принятие и отказ от наследства.
  2. Совершаются действия по оформлению наследственных прав.
  3. Предъявляются иски к наследственному имуществу.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 20). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Местом открытия наследства после смерти граждан РФ, временно проживавших и умерших за границей, является постоянное место жительства наследодателя в России до выезда его за границу, а если оно неизвестно, то место нахождения наследственного имущества или основной его части. Местом открытия наследства для граждан РФ, постоянно проживавших за границей, является та страна, где они проживали. Постоянное место жительства наследодателя подтверждается справкой жилищных (или иных) органов или с места работы умершего. Место открытия наследства может быть подтверждено и выпиской из домовой книги, справкой адресного бюро, в которых указывается место жительства наследодателя.

Наследование по завещанию

Завещание – это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Необходимо отметить, что наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Данное обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых не последнее место занимают правовая безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть, – подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.

Завещать имущество гражданин может кому угодно:

  • родственникам, друзьям, знакомым, даже юридическим лицам и международным организациям;
  • может указать в завещании одного либо нескольких лиц, лишить кого-то наследства, подназначить наследника в случае смерти основного.

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик), не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными законом (ст. 1123 ГК РФ).

Завещательное распоряжение относится к числу сделок, которые носят личный характер, в силу чего оно может быть реализовано только при наличии дееспособности наследодателя в полном объёме (п. 2 ст. 1118 ГК). Не могут завещать своё имущество как лица, полностью лишённые дееспособности (от их имени сделки совершают их родители, усыновители, опекуны), так и ограниченно дееспособные, которые в соответствии с законом вправе совершать сделки лишь с согласия родителей, усыновителей, попечителей.

Это относится не только к несовершеннолетним, но и к гражданам, ограничение дееспособности которых вызвано злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.

В соответствии со ст. 1128 ГК РФ в законе существует понятие завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках. Права на денежные средства, внесённые гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счёте гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном ст. 1124–1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счёт. В отношении средств, находящихся на счёте, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счёте. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации.

Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 1174 ГК РФ.

По отношению к завещанию, рассматриваемому в законодательстве как односторонняя сделка, применяются общие правила об условиях действительности сделок и о порядке признания их недействительными. Все споры относительно действительности завещания в целом или его части рассматриваются в судебном порядке.

Только суд имеет право определить соответствие завещания закону и наличие у сторон прав наследования. Как следует из п. 2. ст. 1131 ГК РФ, завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или интересы которого нарушены этим завещанием, при этом оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. В соответствии с п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием признания завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если доказано, что они никак не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Гражданский кодекс РФ предполагает, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе (ст. 1124 ГК РФ). Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечёт его недействительность, исключение составляют лишь случаи, предусмотренные ст. 1129 ГК РФ (завещание в чрезвычайных обстоятельствах), допускающие составление завещания в простой письменной форме. В завещании должно быть указано время и место его составления. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом (возможно использование современных технических устройств). В статье 1125 ГК РФ указывается, что завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса.

Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чём на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Действующий Гражданский кодекс предусматривает, что по желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. При этом к свидетелям закон предъявляет определённые требования, нашедшие отражение в п. 2 ст. 1124 ГК РФ. В частности, ими не могут быть следующие категории граждан: а) нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание; б) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; в) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объёме; г) неграмотные; д) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; е) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание.

Наследованием по завещанию является законный переход наследства в собственность гражданина, обозначенного как наследник, причем наследование считается законным при совершении сделки после смерти завещателя и согласно условиям, указанным в документе. Довольно часто наследование по завещанию судебная практика признает правомочным, при условии соблюдения всех необходимых правовых норм и процедур. В состав наследства входят также все права и обязанности завещателя, которые не аннулируются по причине его смерти.

Сложившиеся обстоятельства в стране хотя бы единожды возникали в каждой семье по вопросам наследования имущества. Это связано с тем, что в России каждый день уходит из жизни множество людей, большинство из которых или оставляют завещание, или имеют наследство, которое передаётся наследникам согласно ГК РФ. Независимо от статуса и других факторов гражданина, претендующего на наследство, ему придётся оформлять его получение через нотариуса.

Правовые нормы Конституции РФ по данному вопросу обеспечивают возможность любого гражданина, имеющего право на наследование владеть последним единолично или вкупе с другими лицами. Ещё одним актуальным вопросом в части проведения судебной практики по наследственным спорам остается возможность наследования имущества или прочего объекта наследования в случае, если наследодатель был признан зависимым от алкоголя, наркотических средств или не способным принимать адекватные решения в период заключения договора наследства. Такие спорные моменты, как правило, решаются исключительно в судебном порядке.

Пример из судебной практики спорного момента наследования по завещанию.

15.03.2015 гражданин Ф. подал исковое заявление по отношению к гражданину Р. в суд районного масштаба города Д. Заявление подразумевало признание недействительным завещания на право собственности жилья в порядке наследования. Основным аргументом истца служило заявление о том, что при жизни завещатель злоупотреблял алкоголем и состоял на учёте в наркологическом диспансере. Следовательно, истец считает, что решение составление завещания было выполнено либо под давлением со стороны, либо в неадекватном состоянии, либо было составлено после смерти завещателя.

Истец просил суд удовлетворить требования в полном объёме.

На основании законодательства РФ и положений ГК РФ, суд решил оставить иск истца по данному делу неудовлетворенным.

Обоснованием для этого послужили следующие факторы:

  • лицо, составившее завещание, зафиксировало его полной подписью у нотариуса;
  • по свидетельским показаниям, несмотря на пристрастие к алкоголю, завещатель на момент оформления документа находился в адекватном состоянии и полностью осознавал свои действия.

Учитывая все вышеприведенные факты и ориентируясь на закон РФ, суд принял соответствующее решение.

Таким образом, ГК РФ подробно описывает, на каких правах и в каком порядке производится вступление в наследство. Нельзя не отметить, что долговые, кредитные обязательства также наследуются в порядке законно установленной очерёдности.

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечёт за собой недействительность завещания.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нём завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса.

В действующем ГК РФ не изменён установленный в Гражданском Кодексе 1964 г. перечень завещаний, которые приравниваются к нотариально удостоверенным. Согласно п. 1 ст. 1127 ГК РФ к нотариально удостоверенным приравниваются завещания, удостоверенные указанными в законе должностными лицам. Сюда относятся: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Согласно закону гражданин, находящийся в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу чрезвычайных обстоятельств лишённый возможности совершить завещание в соответствии с указанными правилами, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Подобный документ признаётся завещанием гражданина в том случае, если будет собственноручно написан и подписан им в присутствии двух свидетелей. Завещание, составленное при таких обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не составит его как положено.

Исполнение завещания может быть поручено определяемому в завещании гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником (ст. 1134 ГК РФ). Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается им в его собственноручной подписи на самом завещании или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Закон возлагает на исполнителя завещания определённые обязанности, в том числе он должен: 1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников; 3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам; 4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения. Закон предусматривает, что исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.

Согласно нормам российского наследственного права, если наследодатель распорядился всем имуществом, для предметов обычной домашней обстановки и обихода не требуется специальной оговорки об этом. В ином случае для перехода по завещанию данных предметов необходимо специальное указание. Имущество, которое можно отнести к предметам обычной домашней обстановки и обихода, нормативными актами не определено. При этом к данной категории сложившаяся судебная и нотариальная практика не относит жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности и пр. Споры о составе предметов домашней обстановки и обихода решаются в судебном порядке.

Согласно закону, право на наследование предметов домашней обстановки и обихода имеют наследники по закону, проживавшие совместно с наследодателем до его смерти и пользовавшиеся данными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. К указанной категории относятся все совместно проживавшие с наследодателем наследники независимо от того, призываются они в соответствии с очерёдностью к наследованию или нет.

Сами предметы обихода не включаются в состав наследственной массы и наследуются сверх доли, которая причитается наследнику при наследовании по закону или по завещанию. В том случае если с наследодателем совместно проживали несколько наследников, предметы домашней обстановки и обихода делятся между ними поровну. При отсутствии таковых данное имущество наследуется на общих основаниях. Следует отметить, что наследодатель вправе оставить предметы домашней обстановки и обихода по завещанию любому наследнику.

Схема наследования по завещанию

Возможны ситуации, когда после открытия наследства возникнут обстоятельства, препятствующие исполнителю в выполнении своих обязанностей (например, тяжёлая болезнь). В таких случаях он может быть освобождён от своих обязанностей только в судебном порядке, либо по просьбе самого исполнителя, либо по просьбе наследников. В заявлении, которое подаётся в суд, должны быть обоснованы причины, в связи с которыми душеприказчик может выполнить возложенные на него завещателем обязанности. Просто же отказаться от исполнения завещания нельзя, так как исполнитель завещания связан волей завещателя, и последний, совершая завещание, уверен, что именно этот гражданин выполнит его волю, тем более что согласие исполнителя завещания при этом было получено. Следует отметить, что в дореволюционном российском наследственном праве была норма, согласно которой наследодатель мог подназначить исполнителя завещания. Представляется, что было бы целесообразно ввести аналогичную норму и в действующее законодательство России.

Нотариус обязан выдать свидетельство исполнителю завещания, подтверждающее его полномочия. В свидетельстве должны быть указаны данные о завещании, его удостоверении и исполнителе, изложены полномочия исполнителя завещания, в том числе по принятию мер:

а) обеспечивающих сохранность и управление наследственным имуществом;

б) по возврату имущества из обладания третьих лиц своих обязанностей могут оспорить его действия в судебном порядке, а при злоупотреблении исполнителями своими полномочиями потребовать прекращения его действий.

Наследование имущества является составной частью нашей жизни. Хорошо, если вопрос с наследством решается быстро и без особых сложностей. Ведь зачастую складываются ситуации, когда возникают проблемы наследования по закону, споры, например, о наследуемом приватизированном жилище или споры о неправомерных, незаконных действиях со стороны нотариуса и т. д. Часто наследники могут сталкиваться и со следующей ситуацией: оформляя свои права на наследуемое имущество, неожиданно выясняется, что гражданин, являющийся наследодателем, не собственник данного имущества, что владелец помещения – иной человек, у которого наследодатель приобрел данное имущество. Причина, вследствие которой произошло подобное недоразумение, – неправильно оформленная сделка купли-продажи.

В случае отсутствия завещания или оформления завещания не соответствующим образом происходит наследование по закону.

Судебная практика имеет множество примеров подобных ситуаций, когда без помощи соответствующих органов невозможно обойтись.

Нередко наследник сталкивается с ситуацией, когда на наследуемое имущество претендует не только он, но и другие родственники наследодателя. Возникает спор между наследниками, в котором редко можно достигнуть взаимопонимания и согласия. В подобных обстоятельствах наследники имеют полное право обратиться к судье и решить свои проблемы через судебные инстанции. Таким образом, происходит вступление в наследство через суд.

Согласно действующему Гражданскому законодательству существует определённый срок, в течение которого наследники обязаны обратиться в нотариальную контору и решить вопрос о вступлении в наследство. Срок вступления в наследство – 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

Довольно часто человек даже не догадывается о том, что ему полагается наследство, или очень долго занимается решениемвопросов, связанных с подготовкой документов. В результате срок принятия наследства пропущен. Если по каким-либо причинам наследники не смогли вовремя подойти к нотариусу, то возможно восстановление данного срока.

Подобный вопрос также решается путёмобращения в суд. Следует отметить, что судьи очень требовательно рассматривают каждое заявление, поэтому судебный процесс может быть достаточно долгим и сложным.

Еще один вопрос, который возможно решить через суд – лишение наследства. Наилучшим способом избежать подобной ситуации – оформить завещание на определённого человека.

Судебная практика не раз сталкивалась с подобными ситуациями. Проживание человека с наследодателем в одной квартире уже подразумевает, что тот гражданин имеет право на данное помещение, даже если квартира не будет являться собственностью наследодателя. Кроме того, если имущество находится в общей или долевой собственности наследодателя и наследника, то последний также имеет право наследовать данное имущество. В качестве доказательств могут служить квитанции, оплаченные счета, выписка из домой книги и другие документы, которые наследник обязан предъявить соответствующему органу. Таким образом, при возникновении спорной ситуации человек имеет право воспользоваться данным способом в качестве доказательств своего права на наследуемое имущество.

Наследование по закону

Общий порядок наследственного правопреемства, выполнение которого вызвано не завещательной волей наследодателя, а только теми правилами, которые отражены в наследственном праве, это и есть наследование по закону. Именно закон определяет границы наследования, когда нет завещания, устанавливает, кто заменит умершего в тех имущественных отношениях, субъектом которых он был при жизни.

Порядок и принцип принятия наследства регулируется главой 63 Гражданского кодекса РФ. Очерёдность получения наследства указывается в ст. 1142, 1143, 1144, 1145 этой главы. Именно в них и произошли изменения. А с первого сентября 2016 года вступили в действие новые поправки, которые уточняют определённые правила наследования по закону. В поправках указывается, когда будет открыто наследство.

С этого момента учитывается не дата смерти, а время, когда произошла кончина. До изменений, если смерть наступала в один день, то и считалось, что умерли одновременно. Соответственно и наследники обоих наследодателей должны были призываться одновременно. Изменения в законе дают основание на получение наследия от того наследодателя, который умер позже. В случае, если время смерти установить не удаётся, тогда будет действовать старый порядок действий.

В статье 1141 Гражданского кодекс РФ к наследованию призываются наследники в определённом порядке.

Каждая из последующих очередей получает право на наследство в таких случаях:

  • отстранили от наследства;
  • нет права наследовать;
  • лишили наследства;
  • отсутствуют наследники предшествующих очередей;
  • отказались все наследники от наследства;
  • никто не принял наследство.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, кроме наследников, наследующих по праву представления.

Увеличение круга наследников по закону – это шаг вперед наследственных правоотношений, так как Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не в полном объёме гарантировал права и законные интересы граждан.

Сокращение эпизодов признания имущества умершего выморочным при том, что существуют родственники наследодателя, в большей части помогает образованию гражданского общества в РФ и укрепляет, развивает основные начала гражданского законодательства.

В нашем законодательстве существуют такие группы наследников трёх первых очередей, которые наследуют в особом порядке, и этот порядок называется наследование по праву представления.

Этот вид наследования применяется в особенных случаях при наличии условий, установленных законом.

Юридическая характеристика наследования по праву представления содержит следующие моменты:

1. Обязательным условием данного вида наследования выступает то, что наследник умирает раньше наследодателя. А если бы он был жив, то унаследовал бы ту долю, которая причитается ему на основании закона. Если такого наследника уже нет в живых, то ГК РФ предусматривает возможность их замещения иными лицами.

2. Данный порядок наследования применяется тогда, когда наследодатель и наследник умирают одновременно, то есть в один день. Таких лиц принято называть коммориентами. В действующем законодательстве присутствует такое правило: в целях наследственного правопреемства коммориенты не наследуют друг после друга, чтобы избежать путаницы в определении долей наследства, но в данном случае это единственное исключение в наследовании по праву предоставления в законодательстве.

3. В такой ситуации, если бы те лица, которые указывались выше, были живы к моменту открытия наследства, то долю, которая им принадлежит, должны получить их дети, внуки и т. д.

  • к наследникам первой очереди относятся внуки и внучки;
  • к наследникам второй очереди – племянницы и племянники;
  • наследниками третьей очереди являются двоюродные братья и сёстры.

4. В таком случае, когда наследников по праву представления не один, а несколько, положенную бы часть наследства их родителю они должны разделить в равных долях. Например, умирает наследодатель, и обнаруживается, что наследники первой очереди отсутствуют, а у него была сестра, которая умерла за несколько лет до смерти сестры, однако у сестры осталось двое детей – племянники умершего наследодателя, которые в соответствии с законодательством наследуют полагающуюся бы матери часть наследства в равных долях – в нашем случае по 1/2 от наследственного имущества.

5. В ситуации, когда вышеупомянутое лицо, умершее до смерти наследодателя или одновременно с ним, позже будет признано недостойным наследником, наследование по праву представления не осуществляется.Такой же будет ситуация, если наследодатель оставит завещательные распоряжения о лишении наследника право наследовать.

6. Наследование по праву представления не наступит в случае совершения наследодателем при жизни завещания, хотя бы согласно ему наследник наследовал большую часть имущества, чем по закону.

7. Когда существует завещание, составленное при жизни, при котором имущество переходит к определённым лицам, потомки наследника всегда наследуют часть наследства, которая бы принадлежала их родителю по праву представления, т. к. это отражено в законодательстве.

Хотелось бы отметить, что в законодательстве существуют определения подназначенного наследника и наследственной трансмиссии. Здесь нужно обязательно видеть разницу от наследования по праву представления, т. к. в соответствии со ст. 1121 ГК РФ

завещатель в праве назвать совершенно другого наследника, если тот наследник, который был указан в завещании, или наследник по закону умрёт до открытия наследства, или после открытия наследства, не успевший вовремя его принять, или уйдет из жизни одновременно с завещателем, или не сможет принять наследство по разным причинам или откажется от него, или не имеет права наследовать, или будет недостойным наследником, или будет отстранён от наследства.

В законодательстве говорится: «если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, так и не смог его принять в срок, который определяет законодательство, то право на принятие наследства переходит к его наследникам по закону, а если всё наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию – это и называется наследственной трансмиссией».

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, которое открылось после смерти наследника.

Анализируя нормы Гражданского кодекса РФ, приходим к выводу, что следует различать такие понятия как подназначенный наследник, наследственная трансмиссия и наследование по праву представления.

В первую очередь, если наследование по праву представления может быть только при наследовании по закону, то подназначенный наследник и наследственная трансмиссия могут быть при наследовании как по закону, так и по завещанию. И во-вторых, при наследовании по праву представления наследник умирает раньше наследодателя, то есть до открытия наследства.

От воли наследодателя не зависит наследование по закону.

Наследодатель никак не может участвовать в определении условий и порядка наследования.

Наследоваться по закону может всё имущество, а также часть наследуемого имущества.

При наследовании по закону одним из главных фактов выступают родственные отношения.

Но с недавнего времени ГК РФ1 допустил призвание к наследованию отчимов, пасынков, мачехи и падчерицы, то есть лиц, которые не связаны кровными связями с наследодателем. Также предоставлено право наследования нетрудоспособным иждивенцам, которые проживали совместно с наследодателем, но не входили в число наследников по закону.

В момент открытия наследства у лица, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства или право наследования. Так, для возникновения у лица этого права необходимо не только открытие наследства, но и призвание лица к наследованию, а призвание зависит от разных факторов, право на принятие наследства может возникать у разных наследников в разное время.

Казалось бы, ничего нет проще, как наследовать имущество по закону, потому что все эти этапы наследования прописаны в законодательстве. Но тем не менее очень обширна судебная практика на данную тематику.

Стоит отдельно сказать о наследовании выморочного имущества, так как возникает много споров на этот счёт.

В Российской Федерации переход выморочного имущества к государству рассматривается как наследование, поэтому возникновение права собственности государства на соответствующее имущество считается производным от права собственности умершего гражданина.

Законодательство уделяет особое внимание выморочному имуществу.

Теперь подробно остановимся на понятии выморочного имущества. Это имущество, оставшееся после смерти наследодателя, не имеющего наследников. Ещё в римском праве образовался институт выморочного имущества. Уже тогда на имущество без наследников исключительное право на него приобретала казна. Она же и возлагала на себя ответственность за выплату долгов наследодателя и легаты, иначе принято их называть отказы. В современном законодательстве имущество признаётся выморочным при таких условиях: если отсутствуют наследники по закону и завещанию.

Наследниками по закону признаются исключительно родственники либо отчим, мачеха, падчерица, пасынок. Если таких нет, наследниками могут быть друзья либо различные организации. В этих случаях должно быть составлено завещание, подтверждающее их права на собственность умершего наследодателя; если наследники не имеют права наследования либо отстранены от наследования.

Граждане, по решению суда признанные недостойными наследниками, отстраняются от прав на наследство. Такими могут быть лица следующих групп: уклонявшиеся в своё время от выполнения законных обязанностей по отношению к умершему; пытавшиеся незаконным путём преумножить свою долю в праве на наследство; покушавшиеся на жизнь или здоровье умершего, или других потенциальных наследников; родители, которые лишены родительских прав и не восстановленные в них, и если никто из наследников не принял наследства. В течение шести месяцев после кончины наследодателя гражданин должен принять наследство. При этом необходимо обратиться с заявлением к нотариусу либо вступить во владение собственностью, сохраняя её и неся расходы на содержание. Гражданским кодексом закреплено право принятия наследства и по истечении шести месяцев; если все наследники отказались от прав на имущество покойного, и вместе с тем никто из них не указал, что данный отказ совершён в пользу другого наследника. При вышеназванных обстоятельствах имущество по закону автоматически приобретает статус выморочного, причем принятия судебного или иного акта не требуется. В то же время с вышеназванными обстоятельствами имущество может быть признано выморочным лишь по истечении определённого периода времени, которое необходимо для розыска всех возможных наследников, уточнения факта их отсутствия, а также подтверждения недостойности наследников и отсутствия у них права наследовании.

«В Ленинском районном суде г. Курска было рассмотрено в открытом судебном заседании заявление ПАО "Росгосстрахбанк" о процессуальном правопреемстве и о наследовании выморочного имущества. ПАО "Росгосстрахбанк" обратилось в суд с настоящим заявлением. В обосновании указали, что решением Ленинского районного суда города Курска от 7 ноября 2011 года были удовлетворены исковые требования банка к гр. Е.В.П. о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 501 861 рубль 19 копеек и обращении взыскания на заложенное имущество – автомобиль Mitsubishi. На основании данного решения судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого залоговый автомобиль был изъят для передачи на реализацию. 12 сентября 2013 года должник Е.В.П. умер, единственный наследник Е.В.П. от принятия наследства отказался. Поскольку наследственное имущество является выморочным, для приобретения которого принятие наследства не требуется, выморочное имущество поступает в собственность Российской Федерации, просят произвести замену должника его правопреемником – Российской Федерацией в пределах стоимости наследственного заложенного имущества.

В судебное заседание представитель заявителя, будучи надлежаще уведомленным, не явился. Представил письменный отзыв, в котором просил рассмотреть заявление в его отсутствие.

В судебное заседание представитель ТУ Росимущества в Курской области, будучи надлежаще уведомленным, не явился. Представил письменный отзыв, в котором в удовлетворении заявления просил отказать, поскольку в установленном порядке оставшееся после смерти должника имущество выморочным не признано, свидетельство о праве государства на наследство не выдавалось.

В судебное заседание судебный пристав-исполнитель ОСП по ЦО города Курска, будучи надлежаще уведомленным, не явился.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему:

Что в соответствии с законодательством "выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах)" суд допускает замену этой стороны её правопреемником.

В соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства (реорганизация организации, уступка права требования и другое) судебный пристав-исполнитель на основании судебного акта, акта другого органа или должностного лица производит замену этой стороны исполнительного производства её правопреемником.

В судебном заседании установлено, что заочным решением Ленинского районного суда города Курска от 7 ноября 2011 года были разрешены требования по гражданскому делу по иску ОАО "Росгосстрах Банк" к гр. Е.В.П. о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, которым требования были удовлетворены, с гр. Е.В.П. в пользу банка взыскана задолженность по кредитному договору в размере 501 861 рубль 19 копеек, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 12 218 рублей 61 копейка, обращено взыскание на предмет залога – автомобиль Mitsubishi.

3 апреля 2012 года на основании исполнительного листа судебным приставом-исполнителем ОСП по ЦО города Курска было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гр. Е.В.П. взысканной задолженности.

Определением Ленинского районного суда города Курска от 10 мая 2012 года определена начальная продажная цена имущества, с которой начинаются торги, в размере 908 556 рублей. 22 апреля 2013 года арестованное имущество было передано на торги, которые были признаны несостоявшимися. 12 сентября 2013 года гр. Е.В.П. умер. 23 сентября 2013 года исполнительное производство было приостановлено до установления правопреемника умершего должника.

Полагая, что имущество является выморочным, заявитель просит произвести процессуальную замену должника правопреемником – Российской Федерацией.

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со ст. 1151 настоящего Кодекса.

Согласно законодательству, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Иное выморочное имущество, за исключением недвижимого имущества, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учёта выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Согласно п. 5 Инструкции о порядке учёта, оценки и реализации... имущества, перешедшего по праву наследования государству, утверждённой Минфином СССР от 19 декабря 1984 года № 185, имущество переходит по праву наследования к государству, если у умершего гражданина нет наследников ни по закону, ни по завещанию либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства.

В соответствии с законодательством, впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учёта выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, определённых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (пункт 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 432).

На основании ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

Согласно материалам наследственного дела №125/2013 от 10 октября 2013 года наследник первой очереди гр. Е.А.В. отказался от принятия наследства. Судом также установлено, что иных наследников, принявших наследство, либо имущества, подлежащего наследованию, не имеется.

Указанное обстоятельство подтверждается материалами наследственного дела, сведениями регистрирующих органов и кредитных учреждений об отсутствии имущества и денежных средств, принадлежащих гр. Е.В.П.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу, что заложенное по кредитному договору имущество – автомобиль Mitsubishi в силу положений ст. 1151 ГК РФ является выморочным и подлежащим передаче в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Доводы ТУ Росимущества по Курской области о том, что указанное имущество в установленном порядке выморочным не признано и свидетельство о праве государства на наследство не выдавалось, при установленных обстоятельствах правового значения не имеет, поскольку как было указано ранее, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

При таких обстоятельствах с учётом требований ст. 44 ГПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении заявления взыскателя о процессуальном правопреемстве. Суд определил заявление удовлетворить.

Произвести процессуальное правопреемство: заменить должника Е.В.П., на Российскую Федерацию в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской области, в исполнительном производстве №12675/12/38/46 в части обращения взыскания на заложенное имущество – автомобиль марки Mitsubishi».

Как выше указывалось, что наследование по закону делится на определённую очерёдность. В нашей стране существуют восемь очередей принятия наследства.

Наследники первой очереди. «К этой категории относятся дети, супруг и родители наследодателя. И только потом внуки наследодателя и их родные наследуют по праву представления».

Когда призываются к наследованию дети, то их возраст и трудоспособность значения не имеют. Ребёнок, который родился после смерти наследодателя, но зачатый при его жизни признаётся наследником в полной мере. Родство с наследодателем, доказанное в установленном законном порядке, является основанием возникновения прав наследования детей. Для того чтобы дети могли наследовать после родителей и наоборот, необходимо подтвердить документально кровное родство в установленном законом порядке.

В первую очередь это касается детей наследодателя, которые родились в законном или приравненном к нему браке. Материнство устанавливается органом ЗАГСа на основании тех документов, которые подтверждают, что ребёнок рожден данной матерью. При рождении ребёнка в медицинском учреждении выдаётся справка о рождении, и потом данный документ предоставляется в ЗАГС для получения свидетельства о рождении. При рождении ребёнка вне медицинского учреждения запись может производиться при наличии других документов, а также свидетельских показаний или других доказательств.

Ребёнок, который родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение трёхсот дней с того момента, когда брак был расторгнут (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребёнка), признаётся ребенком бывшего супруга матери, если не установлено обратное.

Признание брака между родителями ребёнка недействительным никоим образом не может повлиять на права ребёнка и на наследственные тоже, ребёнок, который появился на свет в таком браке либо в течение трёхсот дней со дня признания брака недействительным. Следовательно, дети, рождённые от брака, признанного впоследствии недействительным, не теряют своё право наследовать после смерти родителей. Дети, рождённые вне брака, после смерти матери наследуют всегда, а после отца – лишь в тех случаях, когда отцовство доказано в установленном законом порядке. Например, отцовство может быть установлено в добровольном порядке и судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами ЗАГСа в таких случаях:

  • когда заявление о регистрации рождения ребёнка подаётся совместно отцом и матерью ребёнка;
  • когда получить согласие матери невозможно (если мать умерла, если она лишена родительских прав, если невозможно установить её местонахождение, и если она недееспособна) – по заявлению отца ребёнка (согласие на это даёт орган опеки и попечительства или по решению суда);
  • когда до рождения ребёнка признано отцовство в добровольном порядке (такое бывает тогда, когда есть обстоятельства, на основании которых полагается, что подача общего заявления об установлении отцовства окажется сложной или невозможной).

С согласия органа опеки и попечительства по заявлению отца ребёнка производится установление отцовства, а если нет такого согласия, то по решению суда.

Родители, которые лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства, не имеют права призываться к наследству. Таких наследников можно считать недостойными. Усыновлённые и усыновители тоже могут быть наследниками по закону, т. к. они приравниваются к кровным родственникам. Это значит, что при усыновлении усыновитель принимает на себя по отношению к ребенку, который не является его ребенком, все те обязанности, которые возложены законом на его родителей и приобретает все права, которыми пользуется его родитель.

Исходя из этого, можно сказать, что у родных детей и усыновлённых имеются одинаковые права на наследственное имущество, которое осталось после смерти наследодателя. Но стоит отметить, что правовая связь усыновлённого с его кровными родственниками и другими родственниками, сразу же прекращается. Таким образом, усыновлённый и его потомство по общему правилу не наследуют по закону после смерти родителей усыновлённого и других его родственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства.

Существуют и исключения, когда в соответствии с законодательством по решению суда усыновлённый сохраняет отношения со своими родственниками по происхождению, усыновлённый и его потомство наследуют по закону после смерти усыновлённого и его родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновлённого и его родственников.

Право на наследство супруга никак не зависит от совместного проживания или ведения общего хозяйства. Например, супруги могут проживать в разных местах, при этом полагается что, пока брак не расторгнут, переживший супруг будет являться наследником. Если брак расторгся в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, при том что данное решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства.

Наследники второй очереди. «К таким наследникам относятся родные братья и сёстры наследодателя. К наследству призываются как полнородные, так и неполнородные братья и сёстры. Неполнородными братьями и сестрами являются единокровные, которые имеют общего отца, но разных матерей и единоутробные, у которых общая мать, но разных отцы, братья и сёстры. Не наследуют друг после друга сводные братья и сёстры, если у них разные родители, потому что между ними отсутствует родственная связь».

Наследуют всегда бабушка и дедушка по материнской линии, а по отцовской только тогда, когда установлена юридическая связь отца с ребенком, способом, предусмотренным законом. Если ребёнок был усыновлён, бабушки и дедушки могут наследовать в таком случае, когда отношения между ними и ребенком были сохранены.

Также ещё к этой очереди относятся племянники и племянницы наследодателя – это дети полнородных братьев и сестёр и дети неполнородных братьев и сестёр, при том что преимущества перед племянниками от полнородных братьев и сестёр перед племянниками от неполнородных не существует, также усыновлённые дети полнородных и неполнородных братьев и сестёр. Родственники усыновлённого приравниваются к родственникам наследодателя по происхождению.

По причине того, что их родители умерли к моменту открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, они также вступают в наследство, и надо учитывать, что племянники наследуют часть в наследстве, причитающуюся на долю их умершего родителя, в равных долях.

Наследники третьей очереди. «Это полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя, то есть дяди и тёти наследодателя.

Двоюродные братья и сёстры наследодателя наследуют по праву представления только в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых их родителей».

Наследники четвертой очереди. К ним относят прадедушек и прабабушек умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя.

Необходимым условием для призвания их к наследству является кровное родство с наследодателями – правнуками.

Как уже отмечалось, «наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В соответствии с законодательством лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своём согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трёх месяцев, то она увеличивается до трёх месяцев».

Наследники пятой очереди. К таким наследникам относятся родственники четвертой степени родства, а это дети родных племянников и племянниц наследодателя, то есть двоюродные внучки и внуки и родные сёстры, и братья его бабушек и дедушек, то есть двоюродные бабушки и дедушки.

Наследники шестой очереди. К наследованию призываются родственники пятой степени родства – дети двоюродных внучек и внуков наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестёр, и дети его двоюродных дедушек и бабушек.

Наследники седьмой очереди. «К ним относятся пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Но стоит учитывать, что эти лица призываются к наследованию и в таком случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя».

Наследники восьмой очереди. Это те лица, которые не относятся ни к одной из семи очередей, то есть не являются даже дальними родственниками, но были нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Для вступления в наследство нужно, чтобы они находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним не менее одного года.

Иждивение – получение от кормильца полного содержания либо помощи, которая была для данного лица постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенцами могут быть и члены семьи, и иные лица.

Если ко дню смерти наследодателя помимо родственников, относящихся к очереди, которая призывается к наследованию, есть родственники более дальних очередей наследования, состоявшие на иждивении умершего не менее года, то они, если они совместно с наследодателем не проживали, будут наследовать наравне с основными наследниками. Аналогичная ситуация возникает с иждивенцами, которые совсем не были родственниками наследодателю, но для вступления в наследство наравне с основными наследниками такие иждивенцы должны проживать с наследодателем. Если наследников других очередей нет, они наследуют самостоятельно как наследники восьмой очереди.

Факт иждивения должен быть документально подтверждён.

Если документальных доказательств иждивения нет, этот факт можно установить в судебном порядке. В суде факт иждивения нужно подтвердить с помощью любых имеющихся документов об иждивении, а это справка с места жительства и т. п., а также на основании свидетельских показаний.

Иждивенец может иметь самостоятельный источник существования после смерти наследодателя, но всё равно будет считаться находившимся на иждивении умершего. Иждивенцем может быть несовершеннолетний до 18 лет, пенсионеры по возрасту. При определении нетрудоспособности учитываются такие факторы, как нетрудоспособность по возрасту или по инвалидности. К числу иждивенцев относятся инвалиды с детства и инвалиды всех трёх групп независимо от возраста и несмотря на возможности инвалида.

Когда ребёнок является иждивенцем, нотариусам достаточно постановление органа опеки и попечительства об иждивении.

Очень обширна судебная практика принятия и очерёдности наследства.

«Кировский районный суд г. Курска, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ерохина А. П., Ерохиной Л. Г., Черенковой О. А. к Воробьеву А. Н., Воробьевой М. П., Апаяровой О. Н., Ерохиной О. С. в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Ерохина И. П., Администрации г. Курска о прекращении права собственности на несуществующие объекты, признании права собственности на реконструированные объекты и признании права собственности в порядке наследования, по встречному иску Ерохиной О. С. в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Ерохина И. П. к Ерохину А. П., Ерохиной Л. Г., Черенковой О. А., Воробьеву А. Н., Воробьевой М. П., Алаяровой О. Н., Администрации г. Курска о признании права собственности в порядке наследования, установил: Ерохин А. П., Ерохина Л. Г. и Черенкова О. А. обратились в суд с иском о прекращении права собственности на несуществующие объекты, признании права собственности на реконструированные объекты и признании права собственности в порядке наследования, указывая на то, что что они являлись собственниками кв. № 2 и № 3 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска. Ранее указанный дом был общежитием барачного типа. Собственниками кв. № 1 и № 5 являлись Воробьева М. П., Апаярова О. Н. и Воробьев А. Н.

Собственником кв. № 4 являлся умерший 21.11.2011 года Ерохин П. А., сын истцов Ерохина П. А. и Ерохиной Л. Г., супруг Ерохиной О. С. и отец её ребёнка Ерохина И. П. Ерохина О. С. подала заявление нотариусу о принятии наследства в виде кв. № 4, которой не существует и о чём она заведомо знает, как и соответчики по делу. В 2008 г. Ерохин П. А. и семья Воробьевых обратились в Администрацию г. Курска с заявлением о перепланировке квартир. Разрешение получили только Воробьевы и Апаярова, все Ерохины и Черенкова дали согласие. Никто из них за разрешением на перепланировку не обращался. Они – истцы пользуются квартирой (считают, что её № 1), состоящей из помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 10 площадью 45,8 кв. м Ерохин П. А., проживавший от супруги периодически отдельно, пользовался квартирой (считают № 2), состоящей из помещений № 9 и № 8 площадью 25,0 кв. м.

Таким образом, помещения № 9 и № 8 (квартира № 2) представляют собой наследственную массу, которая в равных долях распределяется между Ерохиной Л. Г. – 1/2 доля ввиду отказа супруга Ерохина А. П. от причитающейся ему доли, и Ерохиной О. С и её ребенком по 1/4 доле каждому. Просят признать за Ерохиной Л. Г., Ерохиным А. П., Черенковой О. А. право общей долевой собственности на кв. № 1, состоящую из помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 10 общей площадью 45,8 кв. м; признать за Ерохиной Л. Г. право собственности в порядке наследования на 1/2 долю квартиры № 2 площадью 25,0 кв. м. Зарегистрированное право собственности Воробьевой М. П. на кв. № 1 площадью 30,4 кв. м; Ерохиной Л. Г. и Черенковой О. А. на кв. № 2; Ерохина А. П. на кв. № 3; Ерохина П. А. на кв. № 4; Воробьева А. Н. на кв. № 5 площадью 27,9 кв. м, прекратить.

Ерохина О. С., действуя в своих интересах и интересах несовершеннолетнего сына Ерохина И. П., обратилась со встречным исковым заявлением о признании права собственности в порядке наследования, указывая на то, что 21.11.2011 года умер её супруг

Ерохин П. А. После его смерти осталось наследственное имущество, а именно квартира № 4 в жилом доме, расположенном по адресу: г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 41-а. Завещания Ерохин П. А. не составлял. Она после смерти Ерохина П. А. в установленный законом срок обратилась в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, в связи с чем, приняла наследство от Ерохина П. А. по основаниям, установленным ст. 1153 ГК РФ. Вместе с тем, ей не было известно, что ответчики обращались за разрешением на перепланировку квартир, а также что фактически Ерохин П. А. пользовался помещениями № 8, 9, которые считаются квартирой № 2 и представляют собой наследственную массу. Просит признать право собственности в порядке наследования по % доли квартиры № 2 в жилом доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска за ней и несовершеннолетним Ерохиным И. П.

В ходе судебного разбирательства истцы Ерохин А. П., Ерохина Л. Г. и Черенкова О. А. уточнили заявленные исковые требования и просили признать за ними право общедолевой собственности на квартиру № 1 (площадью 51,7 кв. м) в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, состоящую из помещений: № 10 (16,0 кв. м), № 1 (10,4 кв. м), № 2 (11,9 кв. м), № 3 (5,6 кв. м), № 4 (0,9 кв. м), № 5 (2,6 кв. м), № 7 (2,3 кв. м), № 11 (1,3 кв. м), № 12 (0,7 кв. м) – по 1/3 доли за каждым; признать за Ерохиной Л.Г. право собственности в порядке наследования на 1/2 долю на жилое помещение в виде квартиры № 2 дома № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, состоящей из помещений № 8 (16,2 кв. м) и № 9 (8,8 кв. м) – площадью 25 кв. м.

Истец по встречному иску Ерохина О. С. также уточнила заявленные исковые требования и просила признать за ней и её несовершеннолетним сыном Ерохиным И. П. право собственности в порядке наследования по % доли за каждым на жилое помещение в виде квартиры № 2 дома № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, состоящей из помещений № 8 (16,2 кв. м) и № 9 (8,8 кв. м) – площадью 25 кв. м.

В судебном заседании истцы Ерохин А. П., Ерохина Л. Г., Черенкова О. А., извещённые надлежащим образом, не явились. Согласно поступивших в суд от Ерохина А. П. и Черенковой О. А. заявлений, последние просили рассмотреть дело в их отсутствие, исковые требования поддерживают.

Представитель истца Ерохиной Л. Г. по доверенности Силакова О. О. уточненные исковые требования поддержала в полном объёме и просила их удовлетворить. Против удовлетворения уточненных встречных исковых требований Ерохиной О. С. не возражала. Ответчики Воробьев А. Н., Воробьева М. П., Алаярова О. Н., извещённые надлежащим образом, в судебное заседание не явились.

Ходатайство об отложении дела слушанием от них не поступало.

Согласно поступивших от ответчиков Воробьевой М. П. и Алаяровой О. Н. заявлений, последние исковые требования Ерохина А. П., Ерохиной Л. Г. и Черенковой О. А. признают в полном объёме.

Представитель ответчика Воробьева А. Н. по доверенности Барсукова М. А. не возражала против удовлетворения исковых требований Ерохина А. П., Ерохиной Л. Г. и Черенковой О. А., а также встречных исковых требований Ерохиной О. С.

Ответчик Ерохина О. С., действующая в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Ерохина И. П., уточненные исковые требования Ерохина А. П., Ерохиной Л. Г. и Черенковой О. А. признала в полном объёме, уточненные встречные исковые требования поддержала и просила их удовлетворить.

Представитель ответчика Ерохиной О. С. по доверенности Сапронов М. М. поддержал позицию своего доверителя.

Представитель ответчика – Администрации г. Курска, извещённый надлежащим образом, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении дела слушанием от него не поступало.

Представители третьих лиц – Управления Росреестра по Курской области и органа опеки и попечительства администрации ЖАО г. Курска, извещённые надлежащим образом, в судебное заседание не явились, ходатайств об отложении дела слушанием от них не поступало.

Выслушав представителя истца Ерохиной Л. Г. по доверенности Силакову О. О., представителя ответчика Воробьева А. Н. по доверенности Барсукову М. А., ответчика (истца по встречному иску) Ерохину О. С. и её представителя Сапронова М. М., изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 11 Жилищного кодекса РФ защита жилищных прав осуществляется судом.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 ЖК РФ перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесение изменения в технический паспорт жилого помещения.

Согласно ч. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Судом установлено и следует из инвентарного дела № 987-10 на жилой дом № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, что указанный жилой дом состоял из пяти квартир – № 1, 2, 3, 4, 5.

Истцу Ерохину А.П. на праве собственности принадлежит квартира № 3 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, что подтверждается выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.06.2012.

Истцам Черенковой О.А. и Ерохиной Л.Г. на праве общей долевой собственности принадлежит по 1/2 доле квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, что подтверждается выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.06.2012.

За Ерохиным П.А., умершим 21.11.2011, значится зарегистрированной на праве собственности квартира № 4 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, что подтверждается выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 18.06.2012.

Решением Кировского районного суда г. Курска от 2 октября 2012 года по гражданскому делу по иску Воробьева А. Н., Воробьевой М. П., Апаяровой О. Н. к Ерохину А. П., Ерохиной Л. Г., Черенковой О. А., Ерохиной О. С. в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Ерохина И. П., Администрации г. Курска о прекращении права собственности на несуществующие объекты и признании права собственности на реконструированный объект, установлено, что по взаимному согласию собственников квартир в жилом доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска была изменена нумерация квартир: квартира № 1 стала квартирой № 4, квартира № 4 стала квартирой № 1, затем все они были перепланированы. В результате после проведённых работ в жилом доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска существуют две квартиры: № 1–2 и № 5.

В силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, указанные обстоятельства, установленные вступившим в законную силу вышеуказанным решением суда обязательны для суда, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию.

Установлено, что в результате последующей перепланировки квартира № 1-2 была разделена на две обособленные квартиры – № 1, состоящую из комнат № 1 (10,4 кв. м), 2 (11,9 кв. м), 3 (5,6 кв. м), 4 (0,9 кв. м), 5 (2,6 кв. м), 7 (2,3 кв. м), 10 (16,0 кв. м), 11 (1,3 кв. м), 12 (0,7 кв. м) и № 2, состоящую из комнат № 8 (16,2 кв. м), 9 (8,8 кв. м).

Вышеуказанным решением суда от 2 октября 2012 года, вступившим в законную силу, признано за Воробьевым А. Н., Воробьевой М. П., Апаяровой О. Н. право общей долевой собственности на квартиру № 5 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска: на 1/4 долю за Воробьевым А. Н., на долю за Воробьевой М. П., на 1/4 долю за Апаяровой О. Н., и сохранена квартира в перепланированном состоянии в соответствии с техническим паспортом. Зарегистрированное право собственности Воробьевой М. П. на 1/2 долю квартиры № 1 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Апаяровой О. Н. на 1/2 долю квартиры № 1 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Воробьева А. Н. на квартиру № 5 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска – прекращено.

Как установлено в судебном заседании, после произведённой перепланировки, истцы Ерохин А. П., Ерохина Л. Г., Черенкова О. А. пользуются квартирой № 1, состоящей из помещений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 10, № 11, № 12. Умерший Ерохин П. А. пользовался квартирой № 2, состоящей из помещений № 8 и № 9.

В силу ст. 29 ЖК РФ собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и перепланировано, обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок. На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном или перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, либо это не создаёт угрозу их жизни и здоровью.

Согласно сообщению ООО «Инженерные системы» № 35 от 09.10.2012, перепланировка квартир № 1, № 2 по ул. 2-я Агрегатная, д. 41-а в г. Курске отвечает действующим требованиям и соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, а также обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию.

Исходя из изложенного, учитывая, что нарушений градостроительных и строительных норм и правил при перепланировке не установлено, сохранение жилого помещения – квартиры № 1 и № 2 в переустроенном состоянии не нарушает прав и законных интересов граждан и не создаёт угрозу их жизни и здоровью, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о признании за Ерохиной Л. Г., Ерохиным А. П., Черенковой О. А. права общей долевой собственности на квартиру № 1 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, по 1/3 доле за каждым, и сохранении квартир в перепланированном состоянии, а также прекращении зарегистрированного права собственности Ерохиной Л. Г. на 1/4 долю квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Черенковой О.А. на 14 долю квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Ерохина А. П. на квартиру № 3 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Ерохина П. А. на квартиру № 4 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска.

21 ноября 2011 года Ерохин П. А. умер, что подтверждается свидетельством о смерти (1-ЖТ №826845).

После его смерти, с учётом произведённой перепланировки, осталось наследственное имущество в виде квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество может перейти по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Согласно ч. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону к имуществу Ерохина П. А. являются его родители Ерохин А. П. и Ерохина Л. Г., его супруга Ерохина О. С. и несовершеннолетний сын Ерохин И. П.

Установлено, что завещание Ерохиным П. А. при жизни составлено не было.

Установлено и подтверждается материалами наследственного дела к имуществу Ерохина П. А., что в установленный законом срок Ерохина Л. Г., Ерохина О. С., действующая за себя и как законный представитель несовершеннолетнего Ерохина И. П., обратились к нотариусу с заявлениями о принятии наследства, Ерохин А. П. подал заявление об отказе от наследства после смерти сына в пользу Ерохиной Л. Г.

Таким образом, в силу ч. 1 ст. 1153 ГК РФ, Ерохина Л. Г., Ерохина О. С. и несовершеннолетний Ерохин И. П. приняли наследство, открывшееся со смертью Ерохина П. А.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Ерохиной Л. Г. и встречных исковых требований Ерохиной О. С. в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Ерохина И. П. о признании: за Ерохиной Л. Г. права собственности в порядке наследования на 1/2 долю жилого помещения в виде квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, состоящую из помещений № 8 и № 9; за Ерохиной О. С. и Ерохиным И. П. права собственности в порядке наследования по 1/4 доле за каждым на указанное жилое помещение в виде квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, состоящее из помещений № 8, № 9.

Руководствуясь ст. ст. 194–199 ГПК РФ, суд решил:

Исковые требования Ерохина А. П., Ерохиной Л. Г., Черенковой О. А. к Воробьеву А. Н., Воробьевой М. П., Апаяровой О. Н., Ерохиной О. С. в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Ерохина И. П., Администрации г. Курска о прекращении права собственности на несуществующие объекты, признании права собственности на реконструированные объекты и признании права собственности в порядке наследования и встречные исковые требования Ерохиной О. С. в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Ерохина И. П. к Ерохину А. П., Ерохиной Л. Г., Черенковой О. А., Воробьеву А. Н., Воробьевой М. П., Алаяровой О. Н., Администрации г. Курска о признании права собственности в порядке наследования, удовлетворить.

Признать за Ерохиной Л. Г., Ерохиным А. П., Черенковой О. А. право общей долевой собственности на квартиру № 1, состоящую из помещений № 1 (10,4 кв. м), 2 (11,9 кв. м), 3 (5,6 кв. м), 4 (0,9 кв. м), 5 (2,6 кв. м), 7 (2,3 кв. м), 10 (16,0 кв. м), 11 (1,3 кв. м), 12 (0,7 кв. м), в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, по 1/3 доле за каждым, и сохранить квартиру № 1 и № 2, состоящую из помещений № 8 (16,2 кв. м), 9 (8,8 кв. м), в перепланированном состоянии.

Зарегистрированное право собственности Ерохиной Л. Г. на 1/2 долю квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Черенковой О. А. на 1/2 долю квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Ерохина А. П. на квартиру № 3 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Ерохина П. А. на квартиру № 4 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска – прекратить.

Признать за Ерохиной Л. Г. право собственности в порядке наследования после смерти Ерохина П. А. на 1/2 долю квартиры № 2, состоящей из помещений № 8 и № 9, в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска.

Признать за Ерохиной О. С. и Ерохиным И. П. право собственности в порядке наследования после смерти Ерохина П. А. по 1/4 доле за каждым на квартиру № 2, состоящую из помещений в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке областной суд через Кировский районный суд г. Курска в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения – 10 декабря 2012 года».

Схема наследования по закону

Схема родственных связей

Наследование по праву представления

Право представления представляет собой определённый переход доли наследника по закону, который умер до момента открытия наследства, к его наследникам в долях, равных друг другу.

Наследование по праву представления – это особый, предусмотренный законом порядок призвания к наследованию наследников по закону. Данный порядок наследования вступает в действие при обстоятельствах, когда их предок, который был бы призван к наследованию по закону по смерти наследодателя, умер до дня открытия наследства, либо одновременно с наследодателем.

Данный порядок наследования предусмотрен ст. 1146 ГК РФ.

Значение наследования по праву представления проявляется в том, что определённые лица могут являться представителями чьих-то наследственных прав. При этом следует учитывать тот факт, что каждый из представителей может представлять только свою категорию, свою очерёдность принятия наследования.

В данном порядке наследования лицо вступает в наследование не по собственному праву, а исходя из права другого наследника.

И в соответствии с этим наследование имущества наследниками по праву представления происходит наравне с другими наследниками, находящимися в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель либо восходящий родственник наследника.

Фактически наследниками по праву представления могут быть только потомки определённых наследников, находящимися и призываемые в первую, вторую или третью очередь. И, следовательно, по праву представления в наследование вступают наследники трёх очередей.

К первой очереди относятся:

  • дети сыновей и дочерей наследодателя – внуки и внучки;
  • потомки наследодателя.

Вторая очередь наследников по праву представления включает в себя детей полнородных и неполнородных братьев и сестёр наследодателя – племянников и племянниц наследодателя.

Третья очередь наследования состоит из детей дяди и тёти наследодателя, т. е. двоюродных братьев и сестёр.

Никто из числа других лиц не может выступать в качестве наследников по праву представления.

Следует иметь в виду тот факт, что наследники, наследующие по праву представления, вступают в наследование не по своему восходящему родственнику (родителю), а непосредственно наследодателю. И это имеет важное значение для определения последствий наследования. Так, на долю в наследстве, приобретаемую в порядке права представления, не приходятся имущественные долги родителя, который бы являлся наследником наследодателя. И это вытекает из нового законодательства о наследовании.

Наследование по праву представления вступает в действие при наличии определённых обстоятельств и условий, вытекающих из закона.

Одним из главным условий, определяющим порядок наследования по праву представления, можно назвать смерть определённого наследника, состоящего в первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наступление наследования по праву представления.

Исходя из этого, можно сказать, что наследование по праву представления возможно только тогда, когда непосредственный наследник умер. Если наследник по закону не умер до момента открытия наследства или одновременно с наследодателем, а например, отказался от принятия наследства, то в данном случае наследование по праву представления не допускается.

Наследование по праву представления допускается только при наступлении основания наследования по закону. Данный факт трактуется этим обстоятельством, поскольку в случае смерти до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника по завещанию, которому не был подназначен наследник, наследование по праву представления не происходит. В данном случае вступают в действие правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).

К наследникам, вступающим в наследство по праву представления, переходит лишь доля, полагавшаяся наследнику по закону (а не по завещанию), умершему до открытия наследства либо одновременно с наследодателем, при этом указанная доля разделяется между всеми ними поровну.

Наследники по праву представления, как и другие наследники из числа наследников по закону, могут быть лишены наследуемого имущества согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ, признаны недостойными наследниками, или отстранены от права наследования на основании ст. 1117 ГК РФ.

Помимо этого следует учесть, что не могут вступать в наследование по праву представления потомки наследника по закону, лишённого наследодателем наследства или не имеющего права наследовать по причине своего недостойного поведения (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В таких случаях наследник по закону, который умер до момента открытия наследства или одновременно с наследодателем, и сам бы не имел права вступать в наследование по закону, будь он в живых на момент открытия наследства.

Таким образом, наследование по праву представления представляет собой право нисходящего родственника вступать на место своего родителя или другого восходящего умершего. Так как лицо наследует не по собственному праву, а по праву наследования другого наследника, то оно делит наследственное право наравне с другими наследниками, состоящими в определённой степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника.

Исполнение завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение

Исполнение завещания можно поручить любому лицу, которому есть доверие.

Такой исполнитель завещания, или как его ещё называют душеприказчик, независимо от того, является ли он наследником, на основании полномочий исполнителя, определённых в завещании, принимает все меры для того, чтобы воля наследодателя, выраженная в завещании, была исполнена.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им, получает имущество, принадлежавшее умершему, для передачи наследникам либо, в силу закона, другим лицам, исполняет завещательное возложение и требует от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения. Ведёт от своего имени дела, связанные с исполнением завещания, в суде и других государственных органах,.

Как правило, исполнение завещания осуществляется самими наследниками. Но если завещатель не уверен, что наследники сами смогут четко выполнить его волю, либо если его наследники несовершеннолетние, а их законным представителям (родителям)

он не доверяет, то имеет смысл назначить исполнителя завещания.

Исполнение происходит с согласия исполнителя, которое выражается одним из следующих способов:

  • собственноручной надписью на самом завещании;
  • в заявлении, приложенном к завещанию;
  • в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства;
  • если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

Исполнитель завещания (душеприказчик) не вправе передоверить исполнение другому лицу. После открытия наследства освободиться от своих обязанностей исполнителя он может только по решению суда.

В силу закона (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания имеет право на возмещение за счёт наследства необходимых расходов, которые он понёс в связи с исполнением завещания. А также он имеет право, если на это указано в завещании, за счёт наследства получить вознаграждение и сверх тех расходов, которые он понёс в результате исполнения завещания.

Завещательный отказ и завещательное возложение.

Еще раз напомним, что завещание должно быть составлено ясно, грамотно и в соответствии с законом.

Разнообразить же свою волю в составлении завещания можно двумя совершенно законными способами. Это возможность совершения в завещании завещательного отказа либо завещательного возложения.

Завещательный отказ – это обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу любых других лиц завещатель вправе возложить на своих наследников.

Лицо, получающее право требовать исполнения в свою пользу это имущественное обязательство, называется отказополучателем.

И это может быть любое лицо, которое наследодатель укажет в своём завещании, и которому он не собирается завещать своё имущество.

Чаще всего встречающийся на практике завещательный отказ – это возложение на назначенного наследника по завещанию, к которому переходит по наследству принадлежавшая завещателю квартира, жилой дом или другое жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением.

Например, молодой человек ведёт не совсем правильный, с точки зрения его матери, образ жизни, и она, опасаясь, что после её смерти он ненадлежащим образом распорядится наследственным имуществом (продаст квартиру и останется на улице), составляет завещание на всё своё имущество на свою сестру – разумного, честного и доброго человека. Но при этом завещательница возлагает на неё, как на наследницу, ещё и обязанность предоставить неразумному сыну на период его жизни право пользования квартирой, а также передать ему, например, часть денежной суммы, полученной сестрой по завещанию, на его обучение.

Зачем всё это надо указывать в завещании? Сестра – человек разумный, порядочный; она и так всё сделает по совести.

Объясним, почему это необходимо закрепить правилом завещательного отказа.

Сестра – человек разумный и честный, но нельзя предугадать все обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем. Допустим, сестра, оформив наследство на квартиру и денежные средства, по справедливости делает все, что ей было наказано в устной форме.

Но вдруг она тяжело заболеет, либо будет вынуждена сменить место жительство, либо умрёт. Как будут поступать её доверенные лица в случае передачи им имущества в управление, либо её наследники в случае её смерти, – ведь они ни о чём не договаривались с матерью этого молодого человека.

Если же завещательница подробно отразит в своём завещании, что всё своё имущество, в чем бы оно ни заключалось, где бы оно ни находилось, в том числе принадлежащую ей на праве собственности квартиру и денежные средства, она завещает своей сестре

Ивановой Анне Ивановне, но при этом возлагает на неё обязанность предоставить своему сыну Иванову Ивану Васильевичу на период его жизни (либо на какой-то конкретный срок) право пользования указанной квартирой с правом проживания в вышеуказанной квартире, – то тогда наследство, которое получит сестра, будет обременено правом проживания сына на период его жизни либо на период, который определён в завещании.

И в дальнейшем, независимо от воли сестры, получившей наследство, при последующем переходе прав собственности на ту же самую квартиру другим лицам, пользование этой квартирой сыном умершей, в пределах того периода, который указан в завещании, будет сохранено.

Право на завещательный отказ принадлежит лично отказополучателю, а не переходит к другим лицам. Отказополучатель не является наследником на завещанное не ему имущество. Поэтому на него не распространяются нормы о наследовании, в частности, возможность фактического принятия наследства, возможность целенаправленного отказа в пользу других наследников, наследственная трансмиссия и т. д.

Из примера можно сделать вывод, что право пользования вышеназванной квартирой принадлежит только этому сыну. Он не может его передать либо отказать другим лицам, в случае его смерти это право не переходит к его наследникам.

Также надо учитывать, что право на получение завещательного отказа действует в течение трёх лет со дня открытия наследства.

В нашем примере, допустим, завещательница, завещав квартиру своей сестре, предоставила право на получение завещательного отказа по пользованию квартирой своему сыну, который давно уехал из дома, не навещает мать и т. п. Поэтому, если сын, зная о своём праве, в течение трёх лет им не воспользуется, то сестра завещательницы, в силу закона, будет освобождена от обязанности, которая возложена на неё завещанием.

Также она будет освобождена от этой обязанности, если этот молодой человек умрёт раньше своей матери, либо одновременно с нею, либо сам откажется от получения завещательного отказа, либо в силу ст. 1117 ГК РФ будет признан недостойным наследником.

Завещательное возложение – это требование завещателя, обязательное для наследников, осуществить какие-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление общеполезных целей. Например, имущественные требования – учредить премию для финансирования в области науки и искусств; неимущественные – распоряжение, чтобы жители родного города могли пользоваться библиотекой наследодателя.

Отмена, изменение и недействительность завещания

Завещание является личным распоряжением гражданина на случай смерти в отношении его имущества с определением наследников, сделанное в форме, установленной законом.

Разглашать информацию о завещании может только сам заявитель, иные лица согласно ч. 1 ст. 1123 ГК РФ не имеют права разглашать информацию о завещании. За нарушение данного обязательства завещатель имеет право требовать определённой компенсации.

Необходимо отметить, что занесение сведений в единую информационною систему нотариата не является разглашением тайны согласно

Основам законодательства Российской Федерации о нотариате.

Завещатель в любое время может изменить завещание или отменить его без обозначения причин. Завещание, которое составляется позднее, полностью отменяет более ранее завещание. Отмена завещания оформляется через подачу заявления в нотариальную контору.

Отмененное завещание не может быть восстановлено, кроме случая, когда акт отмены не признаётся недействительным. Если завещание, составленное позднее, признаётся судом недействительным, то в силу вступает более раннее завещание. Завещание может быть признано недействительным в части или в целом. Недействительность отдельных распоряжений не затрагивает остальной части завещания при условии, что последняя была включена в документ при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Завещание признаётся недействительным по тем же основаниям, что и сделка.

Например, завещание может быть составлено с пороком воли, недееспособным лицом вследствие психического расстройства, ограниченно дееспособным по решению суда. Согласно ст. 177 ГК РФ если сделка совершается лицом, фактически являющимся недееспособным, не понимающим свои действия, не имеющим возможность руководить ими, то такая сделка также может быть признана недействительной судом по иску лица, чьи права и интересы были нарушены такой сделкой. Для установления психического состояния и дееспособности завещателя может быть проведена посмертная экспертиза, которая чаще всего имеет вероятный характер. Согласно Определению Верховного Суда РФ по делу № 5-В10-23 подобная экспертиза должна приниматься во внимание судами, даже если эксперт говорит о возможности предположить, что завещатель был или не был недееспособным на момент составления завещания. Верховный суд обозначил необходимость в таких случаях назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Рассмотрение судебной практики по вопросам оценки вероятности заключения данной посмертной экспертизы и заключения эксперта о невозможности дать однозначный ответ на вопрос, мог ли завещатель понимать и осознавать свои действия, а также руководить ими, позволяет сделать вывод, что суды, чаще всего, исходят из презумпции дееспособности завещателя. Например, по одному из дел судом было указано, что существуют противоречия в свидетельских показаниях, медицинской документации, эксперт указал, что установить тяжесть заболевания завещателя невозможно, поэтому суд вынес решение о признании завещания действительным.

В то же время по другому делу, исследовав все противоречивые доказательства и показания эксперта, суд отправил дело на повторное рассмотрение.

Завещание признаётся недействительным, если оно составляется несовершеннолетним лицом, либо совершеннолетним, но под влиянием насилия, обмана, угрозы или заблуждения, а также если не соблюдены такие требования, как письменная форма; удостоверение нотариусом, иным лицом, которое обладает данными правами; собственноручное подписание завещания; подписание закрытого завещания собственноручно; указание на место и дату удостоверения завещания; присутствие свидетелей при подписании и удостоверении; исполнение требований, предъявляемых к свидетелям. Например, в одном из случаев нотариус отказался признавать наследственные права за лицом, так как на завещании отсутствовала подпись наследодателя. Поэтому Стерлитамакский городской суд РБ признал такое завещание недействительным.

Основанием для недействительности не могут быть описки, опечатки, незначительные нарушения в порядке составления, удостоверения или подписания завещания, но только если суд решит, что они не влияют на волю завещателя. Недействительность завещания не влияет на право лиц, указанных в нём, наследовать по закону, либо по другому действительному документу. Последствия недействительности завещания аналогичны последствиям недействительности сделок. Так, согласно ст. 167 ГК РФ недействительность заключенной сделки влечёт за собой возмещение всего полученного в результате её проведения в натуре, а если это не возможно, то в денежном эквиваленте. Так как завещание признаётся односторонней сделкой, то наследник обязан возместить неосновательно полученное по завещанию.

Таким образом, завещание может быть оспорено, тогда для признания его недействительности необходимо решение суда.

Последствия недействительности завещания представлены в ст. 167 ГК РФ, согласно которой недействительность данного документа не влечёт юридических последствий с момента его подписания и утверждения, открытия наследства после смерти наследодателя.

Исполнять недействительное завещание нельзя. Необходимо помнить, что завещание может быть признано недействительным только в отдельной части. В остальной части оно должно исполняться.

Порядок и общие принципы оформления наследства

Документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.

Как уже было сказано, заявление о принятии либо об отказе от наследства подаётся не любому нотариусу, а нотариусу по месту открытия наследства (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате). Следовательно, при подаче заявления заявитель должен предоставить нотариусу документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.

Факт открытия наследства – смерть гражданина. Поэтому необходимо иметь при себе документ, подтверждающий факт смерти наследодателя. Этим документом может быть только свидетельство о смерти.

Для того чтобы не ошибиться, к тому ли нотариусу обратился заявитель, необходимо знать последнее место жительства умершего, ведь, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ).

Так как последним местом жительства умершего, опять же в силу закона (ст. 20 ГК РФ), будет являться место, где он постоянно или преимущественно проживал, то следовательно, необходимо представить документ о проживании умершего на день его смерти по определённому адресу.

Как правило, наследниками предоставляется справка о регистрации наследодателя по месту жительства из паспортной службы – форма 9, либо в качестве такого документа может быть представлено решение суда об установлении места открытия наследства.

Чтобы обращение к нотариусу было обоснованным, необходимо предоставить доказательства основания вступления в наследство.

Если оформлять наследство по закону, то необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с наследодателем.

Здесь следует отметить следующее. Даже наследники первой очереди иногда должны представить не один документ. Так, дети умершего должны представить своё свидетельство о рождении, где умерший указан одним из родителей. Но за долгие годы и мать, и дочь, а иногда и сын, и отец могут поменять фамилию, имя или отчество, причем неоднократно. Необходимо собрать все документы, которые будут однозначно подтверждать родственные отношения.

Пример

По поводу наследства после умершей Петровой А.И. обратилась её дочь Веселова О. П.. Она представила свидетельство о рождении Ветровой О. П., у которой мать Ветрова А.И., а также свидетельство о браке

Ветровой А.И. с Петровым М.И. Но своего свидетельства о браке с Веселовым и о перемене своей фамилии «Ветрова» на «Веселову» у неё нет, так как указанный брак расторгнут. Свидетельство о расторжении брака никак не может подтвердить перемену ею фамилии, там указано, что брак между Веселовым и Веселовой расторгнут, ей оставлена фамилия «Веселова».

В данном случае ей необходимо обратиться в ЗАГС, регистрировавший её брак с Веселовым, и получить справку, что в определённом году этим органом ЗАГС был зарегистрирован брак Веселова и Ветровой, которая сменила фамилию на «Веселова». И сколько бы раз дочь не меняла фамилию, ей необходимо доказать все изменения. Придётся представлять нужное количество документов, пока не будут бесспорно видны родственные отношения.

Брак может быть зарегистрирован и в другом городе. Для получения такой справки можно обратиться в орган ЗАГС по своему месту жительства, и его сотрудники помогут получить документ из ЗАГСа другого города.

Что касается наследников второй, третьей, четвертой и далее очередей о наличии документов, подтверждающих соответствующее (порой весьма дальнее) родство, лучше побеспокоиться заранее.

Если какие-то из документов не сохранились, то в органах ЗАГС можно получить повторные свидетельства при наличии их в книгах актовых записей. Но если и сами книги актовых записей не сохранились (архивы утрачены во время войны или во время стихийных бедствий), придётся обращаться в суд для установления факта родственных отношений.

Следует помнить, что родственные отношения могут быть подтверждены только и исключительно документами органов ЗАГС либо решениями суда.

Конечно, бывают ситуации, когда необходимо представить документы о рождении людей, родившихся до установления Советской власти, когда не существовало органов ЗАГС. В таком случае можно предъявить выписки из церковной книги о рождении (православной церкви, кирхи, синагоги). Такие документы встречаются в наше время, хоть и не слишком часто. Главное, чтобы они сохранились в читаемом виде, не были разорваны на мелкие кусочки, не допускали разночтений в именах, фамилиях и т. д.

Надо иметь ввиду, что никакие справки из жилконтор, трудовые книжки, военные билеты, свидетельские показания и т. д. не могут быть приняты нотариусом в качестве документов, подтверждающих родственные отношения. Главный принцип нотариальной деятельности – бесспорность и однозначность, в суде пригодятся и справки, и показания свидетелей, и личные письма, и открытки.

Если вступать в наследство по завещанию, то необходимо предоставить завещание. Причем на самом завещании предварительно нужно сделать отметку у того нотариуса, который удостоверял завещание, о том, что это завещание не было отменено либо изменено.

Если завещание было удостоверено нотариусом государственной нотариальной конторы, необходимо обратиться в государственный нотариальный архив.

Если завещание утеряно, то у нотариуса, который его удостоверял, можно получить дубликат завещания (на дубликате также необходимо поставить отметку, что завещание не отменено и не изменено).

Может случиться и так, что вместо отметки о том, что завещание не отменено и не изменено, нотариус выдаёт отдельную справку.

Практика подтверждения завещаний в различных регионах может отличаться. Такую справку также нужно представить в наследственное дело. Всегда необходимо тщательно проверять всё ли в порядке с документами, подтверждающими родство наследодателя с наследниками. Ведь даже одна неправильно написанная буква в чьем-либо имени, в отчестве либо в фамилии заставит наследника обращаться в суд для того, чтобы подтвердить родство. Тоже самое с завещанием – если там будет записано имя наследника не по паспорту, а то имя, с которым к нему обращались все родственники в быту.

Для первичного приема необходимо иметь при себе:

  1. свидетельство о смерти наследодателя;
  2. документы, подтверждающие родство;
  3. документ, подтверждающий последнееместо жительство умершего наследодателя, то есть справку о его регистрации на день смерти.

Также нотариусу потребуются документы, определяющие принадлежность наследственного имущества наследодателю. Это могут быть сберкнижки, выписки или справки из акционерных обществ, технические паспорта на автотранспортные средства, договоры и свидетельства на квартиры, жилые дома, земельные участки.

Если наследодатель знает наследников, которые могут наследовать вместе с ним, и знает, где они проживают, то он должен об этом сообщите нотариусу.

Очень важно при первичном приеме у нотариуса выяснить все интересующие вопросы. Не зря закон определил шестимесячный срок для принятия наследства.

Необходимо помнить, что как принятие наследства, так и отказ от него, – это важный юридический шаг. Нельзя принимать решение, не выяснив для себя его возможных правовых последствий.

Наследник, узнавший об открытии наследства, должен решить: хочет он получить наследственное имущество или нет. Нотариус может помочь наследнику правильно составить необходимые заявления, расскажет о последствиях принятого решения, перечислит документы, которые требуется представить в наследственное дело, и т. д. Но решение о принятии наследства или об отказе от наследства наследник должен принять самостоятельно за исключениемслучаев, когда наследники по закону вообще не имеют права самостоятельно принимать никаких решений. Например, малолетние дети и лица, признанные судом недееспособными, за которых действуют их родители или опекуны.

Далее нотариус принимает и регистрирует заявление в так называемой книге учёта заявлений по наследственным делам и оформляет наследственное дело. Запись о наследственном деле также оформляется ещё и в алфавитной книге наследственных дел.

Заявление, копия свидетельства о смерти, завещание либо копии документов, подтверждающих родство с наследодателем, справку о последнем месте жительства умершего, документы, подтверждающие имущественные права умершего, – все это остается у нотариуса в сформированном наследственном деле.

Нотариус должен сообщить номер наследственного дела и разъяснить все дальнейшие действия, которые возможно придётся предпринять для оформления наследства.

При этом нужно знать, что бремя доказательства всех фактов, необходимых для оформления наследства, лежит на наследнике.

Именно наследник должен представить документы, подтверждающие те или иные обстоятельства. В ряде случаев нотариус может поспособствовать ему, составив, например, запрос в какое-либо учреждение. Но следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 5

Основ законодательства РФ о нотариате истребование от физических и юридических лиц сведений и документов, необходимых для совершения нотариальных действий, относится к правам нотариуса, а не к обязанностям (ст. 16 Основ законодательства о нотариате).

Это вовсе не означает, что нотариус не обязан помогать наследнику, просто в силу разных законодательных актов помощь нотариуса иногда не нужна, а иногда неправомерна.

Например, нотариус не сможет вместо наследника обратиться в Сбербанк за получением сведений о розыске вклада наследодателя, поскольку в Инструкции Сбербанка прописано, что наследник лично обращается в отделение Сбербанка, собственноручно подписывает заявление о розыске вклада, оплачивает услуги банка, представляя при этом банку запрос от нотариуса по имеющемуся у него наследственному делу. Также нотариус не сможет получить в Федеральной

Регистрационной службе справку о содержании правоустанавливающих документов или в органах инвентаризации – технический паспорт на квартиру (долю квартиры) наследодателя, так как нотариуса нет в списке тех лиц и организаций, кому эти вышеназванные документы выдаются.

Если гражданин проживает в другом городе или за рубежом, то в первую очередь может обратиться к нотариусу своего региона.

Если проживает за рубежом, то обратиться необходимо в Консульство РФ. Если это затруднительно, то свою волю на принятие либо на отказ от наследства можно оформить и у нотариуса другой страны, но в дальнейшем документ должен быть переведен на русский язык и легализован.

Если гражданин знает адрес своего нотариуса, где будет оформляться наследственное дело, то может отправить это заявление почтой, обязательно заказным письмом с уведомлением.

Если затянуто с решением и заявление оформлено в последние дни до окончания шестимесячного срока, то ситуация поправима.

Заказное письмо с заявлением, заверенным у нотариуса, вовремя отправленное по почте, будет считаться фактом своевременного заявления на принятие либо на отказ от наследства, даже если к нотариусу, ведущему наследственные дела, оно поступит после истечения шестимесячного срока на принятие наследства.

Важно знать, что документы, необходимые для оформления наследства, можно собрать и после 6 (шести) месяцев. Но заявление на принятие либо на отказ от наследства должно поступить нотариусу вовремя.

Принятие наследства – это конкретные действия по осуществлению воли и желания получить наследство.

Нужно знать, что, принимая часть наследства, принимается все наследство, какое осталось после умершего.

Например, подано заявление о принятии наследства на квартиру. Нотариус сформировал наследственное дело. Были собраны справки и документы, получен документ, подтверждающий право на квартиру. Через несколько лет после оформления наследства на квартиру вдруг узнается, что у умершего остались не полученные им денежные средства на счетах в банках. Продолжение процесса оформления оставшегося наследственного имущества будет происходить в рамках того же, ранее открытого, наследственного дела.

В той ситуации, когда наследник заявил о своих правах на наследство, но не успел их оформить и умер, в силу закона уже принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.

Поэтому в случае смерти наследника уже его наследники наследуют и его личное имущество, и имущество, которое он как наследник принял, но не успел оформить.

Кроме принятия наследства путём подачи заявления существует и принятие наследства путём совершения каких-либо действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

В силу ст. 1153 ГК РФ признаётся, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, пока не доказано иное, в частности, если наследник:

  • вступил во владение или управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

То есть если наследник продолжает жить в квартире, которая принадлежала умершему, продолжает оплачивать расходы по содержанию квартиры, заключил договор на охрану квартиры, сделал ремонт квартиры, оплатил долги наследодателя (если они были), то в силу закона он считается фактически принявшим наследство.

Также необходимо знать о том, что для оформления наследственного дела и подготовки выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус, в силу своего статуса, должен исследовать только бесспорные доказательства, но такие доказательства на практике встречаются не так часто.

Например, факт владения или управления наследственным имуществом – квартирой, жилым домом – можно подтвердить документами, например, той же справкой о проживании в этой квартире, в этом жилом доме, квитанциями об уплате за квартиру, договором со строителями на ремонтные работы и т. д.

Хотя и эти, казалось бы, бесспорные доказательства могут быть оспорены. Например, другие наследники сообщат, что несмотря на регистрацию в квартире, жилом доме наследник, заявляющий о своём фактическом принятии наследства, в течение 6 месяцев там даже не появлялся. Квитанции же за квартиру, которые оплачивал наследник, по-прежнему будут оформлены на имя наследодателя.

В результате нотариус должен направить наследника в суд за выяснением обстоятельств, которые подтвердят, что он действительно фактически наследство принял.

Схема особенностей принятия наследства. Отказ от наследства. Непринятие наследства.

Закон определил, что в течение 6-месячного срока можно отказаться от наследства в пользу других лиц либо без указания этих лиц.

Также следует учесть, что действующее законодательство позволяет отказаться от наследства в течение срока для принятия наследства даже наследнику, уже принявшему наследство.

Если наследник, принявший наследство, по каким-либо причинам изменил своё желание и хочет отказаться от причитающегося ему наследства, он может это сделать.

Но при этом он должен помнить, что отказ от наследства, в отличие от принятия, в дальнейшем не может быть впоследствии изменён или взят обратно (ст. 1157 ГК РФ).

Наследник, отказывающийся от наследства, всегда предупреждается нотариусом об этом и расписывается в заявлении, что ему разъяснена невозможность отмены отказа от наследства. На практике нередко возникает ситуация, когда наследники, отказавшиеся от наследства, хотят изменить своё решение, требуют от нотариуса изъять из наследственного дела их заявление об отказе от наследства и принять от них заявление о принятии наследства. При этом, как правило, люди ссылаются на то, что заявление подавали сразу после смерти близкого человека, поэтому были расстроены, подавлены, не до конца понимали последствия своих действий. Но нотариус не вправе что-либо менять в наследственном деле. Наследникам на принятие решения о принятии наследства или об отказе от него законом предоставлен довольно существенный срок в шесть месяцев, поэтому, вероятно, не следует спешить принимать столь серьезные решения.

Также нужно помнить о том, что, отказываясь от наследства на какое-либо имущество, наследник отказывается от всего имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

Законодатель определил, что не допускается отказ от наследства с оговорками или под каким-то условием.

Например, нельзя отказаться от наследства с условием, что в дальнейшем какая-то часть наследственного имущества будет после оформления наследства подарена наследнику. В таких случаях необходимо вступать в наследство, оформить свои права и, если есть необходимость, оформить раздел наследственного имущества, определив каждому то, что ему хочется.

Отказ от наследства совершается по месту открытия наследства и оформляется подачей заявления об отказе.

Отказ от наследства необходимо отличать от непринятия наследства.

Непринятие наследства – это когда в течение 6 месяцев не подано никаких заявлений, не совершено действий по фактическому принятию наследства, игнорируется сам процесс оформления наследственных прав.

Как уже говорилось ранее, если в течение срока для оформления наследства наследник не заявил о своих правах и умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то его право на принятие наследства либо на отказ переходит к его наследникам. Этот переход права регулируется ст. 1156 ГК РФ и называется наследственной трансмиссией.

Если же прошло 6 месяцев, наследник жив, заявлений на наследство не подавал, бесспорных доказательств того, что он фактически (то есть не подачей заявления, а совершением действий по владению и управлению наследственным имуществом) принял наследственное имущество не имеется, то такой наследник считается не принявшим наследство. И в силу закона (ст. 1161 ГК РФ) он считается отпавшим наследником, и его доля переходит к другим наследникам, которые своевременно заявили о своих правах.

Наследник вправе сообщить нотариусу о том, что он наследство не принимал, подав заявление, при этом он считает, что совершает отказ от наследства. Но отказ, как волевой акт со всеми его правовыми последствиями возможен только в течение шести месяцев.

А в данном случае нотариус, если нет доказательств иного, признает заявление такого наследника только как информацию о его непринятии наследства.

Если совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, и прошло шесть месяцев, а затем было принято решение отказаться от наследства, то только суд по заявлению гражданина может признать его отказавшимся от наследства по истечении установленного срока, если только найдет причины пропуска срока уважительными.

Права супругов при наследовании.

Супруги относятся к первой очереди наследников наравне с родителями и детьми наследодателя. Все они наследуют в равных долях и с равными правами. Однако статус супруга предопределяет ряд особенностей при оформлении наследства. Так, кроме оформления прав на наследство следует ещё определить супружескую долю в наследственном имуществе. Статья 1150 ГК РФ называется: «Права супруга при наследовании».

Все, что приобретено супругами во время брака, считается их общей совместной собственностью, если только не был заключен между ними брачный контракт, устанавливающий иной порядок.

Заключение брачных контрактов стало возможным только после введения в действие в 1995 году Семейного кодекса РФ.

Таким контрактом супруги могут определить, например, раздельный режим собственности – считать, что доходы каждого из них являются его личным, а не «семейным» имуществом, иными словами, каждый живёт на свои собственные денежные средства и покупает на них что посчитает нужным, от продуктов и одежды до квартир. При этом второй супруг не имеет никакого права на приобретенное другим супругом имущество. И продать такое имущество каждый из супругов сможет без согласия другого супруга. Если подобного соглашения между супругами не было, то по действующему законодательству предполагается, что все приобретения, сделанные ими в браке (будь то мебель или посуда, дача или машина) на совместные денежные средства, принадлежат обоим супругам, и каждый из них имеет равные права на это имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно куплено.

Например, супруги купили машину, зарегистрировали её в ГИБДД на имя мужа, получили технический паспорт, где владельцем записан муж. Но, несмотря на это, мужу принадлежит только половина машины, а вторая половина принадлежит жене. При продаже машины обязательно согласие жены, иначе эту сделку можно будет оспорить в судебном порядке.

В случае смерти одного из супругов нотариус при оформлении наследства обязательно должен выяснить, был ли заключен между ними брачный контракт, устанавливающий раздельный режим собственности. Это очень важно для определения размера наследственного имущества.

Если брачным контрактом определён раздельный режим собственности, значит наследуемое имущество принадлежало только наследодателю, и всё это имущество перейдет к наследникам.

Если такого брачного контракта не было, то половина имущества уже принадлежит пережившему супругу, и только половина этого имущества будет переходить к наследникам.

Переживший супруг при этом вправе выделить свою половину и получить на неё документ, который будет называться свидетельство о праве собственности. На оставшуюся половину наследственного имущества переживший супруг имеет право наследования наравне с другими наследниками.

Пример

Супруги в браке приобрели квартиру на имя мужа. После его смерти жена и двое их детей обратились за оформлением наследства. Супруга пожелала выделить супружескую долю и получила свидетельство о праве собственности на половину квартиры. В наследственное имущество теперь войдет только оставшаяся половина квартиры, которую все трое наследников получают в равных долях. Таким образом, каждый из детей унаследовал по 1/6 доле квартиры, супруга же унаследовала тоже 1/6 долю и получила 1/2 долю по свидетельству о праве собственности.

Статья 1150 ГК РФ говорит как раз о том, что переживший супруг имеет право на свою долю в имуществе, нажитом в браке с умершим, независимо от того, что он ещё и имеет право наследовать после умершего супруга.

В данном случае мы говорим именно о праве пережившего супруга. Реализовывать это право или нет – решает сам переживший супруг. На эту тему существует много дискуссий среди юристов. Некоторые из них считают, что независимо от того, желает ли переживший супруг выделять свою долю в праве собственности на совместно нажитое с умершим имущество или нет, эта доля всё равно присутствует в этом имуществе в силу закона, и включать её в наследственную массу нельзя. Однако представляется, что это мнение не совсем верно. Закон не устанавливает нотариусу право обязать пережившего супруга выделить свою долю в таком имуществе. Свидетельство о праве собственности выдаётся пережившему супругу по его письменному заявлению (ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате).

Нотариус обязать пережившего супруга написать такое заявление не вправе.

Пережившему супругу могут быть известны какие-либо обстоятельства, не позволяющие считать это имущество совместным, он признает это имущество полностью принадлежащим умершему и не считает себя морально вправе получить свидетельство о праве собственности.

На сегодняшний день сложилась такая нотариальная практика, что всё-таки решающим обстоятельством получения пережившим супругом свидетельства о праве собственности на половину имущества является желание самого пережившего супруга.

Нотариус, как лицо, отвечающее за оформление наследства, должен и обязан разъяснить пережившему супругу все его права, правовые и материальные последствия получения или неполучения такого документа, как свидетельство о праве собственности.

Также выдавая свидетельство о праве собственности, нотариус не только учитывает волеизъявление пережившего супруга. Нотариус должен проверить факт приобретения имущества в период брака, и этот факт должен быть бесспорен. При выдаче свидетельства о праве собственности супругов нотариус должен выяснить, является ли это имущество общим имуществом супругов.

Понятие общего имущества супругов определено в ст. 34 Семейного кодекса РФ. В этой статье наряду с перечнем видов имущества, которое может быть общим, указано, что оно должно приобретаться за счёт общих средств.

Поэтому нотариус при выдаче таких свидетельств должен проверить источник приобретения имущества.

Если в качестве правоустанавливающего документа представлена справка ЖСК, в которой сказано, что пай за квартиру выплачивался в период брака, но переживший супруг утверждает, что пай был переведен на умершего супруга его родителями, либо супруги вселились в квартиру ЖСК по обмену из муниципальной квартиры с переводом на них пая прежними собственниками (что было возможно до 1 июля 1990 года), то выдача свидетельства о праве собственности в данной ситуации не бесспорная.

По некоторым правоустанавливающим документам вообще невозможно определить источники приобретения имущества.

Например, по справкам садоводств, по справкам гаражных кооперативов, по регистрационным удостоверениям на жилые дома.

Выдача свидетельств о праве собственности через нотариуса в данной ситуации невозможна. Поэтому можно рекомендовать супругам выделять супружескую долю в судебном порядке.

Супруги должны также помнить о том, что совместное имущество супругов – это, как правило, не одна конкретная вещь, а совокупность различных вещей, приобретенных супругами в период брака на совместные средства. И у каждого из супругов доля в этом имуществе равная. И у пережившего супруга может остаться имущество, совместно нажитое с умершим супругом. Поэтому другие наследники умершего супруга также могут настаивать на включении этого имущества в наследственную массу.

Всё это необходимо знать, помнить и учитывать при составлении завещания, особенно в тех ситуациях, когда у супругов могут быть разные наследники (дети от разных браков), а также бизнес, связанный с партнерством других лиц. Всё это необходимо учитывать при составлении завещания.

Наследование отдельных видов имущества

Схема наследования отдельных видов имущества

Как мы уже говорили, принципы оформления наследства одинаковы для любого имущества. Но документы, необходимые для оформления различных видов наследственного имущества, естественно, в каждом случае будут различаться.

Самыми распространенными видами наследственного имущества на сегодняшний день являются:

  • квартиры (доли квартир);
  • транспортные средства;
  • земельные участки;
  • жилые, садовые, дачные дома;
  • гаражи;
  • вклады в различных банках с причитающимися процентами и компенсациями к ним;
  • суммы недополученной заработной платы, неполученной пенсии, различных единовременных выплат;
  • денежные суммы, подлежащие выплате по договорам страхования;
  • акции.

Рассмотрим подробнее оформление наследственных прав на некоторые виды имущества.

Квартиры и доли в праве собственности на квартиры

Сразу обратим внимание: именно доли в праве собственности на квартиры, а не комнаты. Поскольку места общего пользования находятся в собственности и в пользовании всех участников собственности на квартиру, то и в наследство перейдет не только комната, которую занимал наследодатель, но и какая-то часть (соответствующая его доле собственности) кухни, ванной комнаты, прихожей и т. д.

Для получения свидетельства о праве на наследство необходимо собрать и представить нотариусу целый ряд справок и документов. В первую очередь – правоустанавливающий документ, то есть документ, подтверждающий право собственности умершего наследодателя на квартиру (долю квартиры).

Это могут быть:

Все эти документы должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке.

Например, в Санкт-Петербурге такие документы регистрировались: до 1994–1995 года – в Проектно-инвентаризационном бюро или Бюро технической инвентаризации; в 1995–1996 годах – в Жилищном Комитете мэрии Санкт-Петербурга, далее – в Городском бюро регистрации прав на недвижимость, ныне – в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. То есть на всех правоустанавливающих документах (договорах, свидетельствах и т. д.) должны иметься штампы о регистрации, проставленные указанными регистрирующими органами, а к договорам, зарегистрированным в Городском бюро регистрации прав на недвижимость и в Управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу, выданы, кроме того, свидетельства о регистрации права.

Исключением являются договоры приватизации, заключенные до 1994 года. Регистрационной службой и нотариусами Санкт-Петербурга было принято решение считать надлежащей регистрацией таких договоров и регистрацию в органах исполнительной власти (в конце такого договора имеется запись: «настоящий договор зарегистрирован в книге учёта и регистрации договоров Агентства приватизации района Санкт-Петербурга»).

К таким договорам дополнительно следует получить справку в районном Агентстве приватизации, подтверждающую заключение договора, а также сообщающую о том, что дубликат этого договора не выдавался.

Подробнее следует остановиться на правоустанавливающих документах на квартиры в домах ЖСК. Право собственности на квартиры ЖСК возникает в связи с полной выплатой членом ЖСК пая, в отличие от права собственности на все другие квартиры, независимо от основания их приобретения.

На все другие квартиры, кроме ЖСК, право собственности возникает с момента его государственной регистрации. То есть если наследодатель купил квартиру, а договор купли-продажи не зарегистрировал в установленном порядке (как в примере – до 1994–1995 годов – в ПИБе, в 1994–1995 – в Жилищном комитете, далее – в ГБР и ГУ ФРС), то и права собственности у него не возникло. Наследовать нечего, так как эта квартира умершему считается не принадлежащей, числится за прежним владельцем. В таком случае необходимо обращаться в суд для возможного включения квартиры в наследственную массу или для признания её за собой, как наследником права собственности на вышеуказанную квартиру и т. д.

Возникновение же права собственности на квартиры ЖСК, в силу закона, и это подтверждено судебной практикой, не связано с регистрацией. Оно возникает в момент выплаты пая.

В большинстве случаев граждане, члены ЖСК, полностью выплатившие паевой взнос за квартиру, зарегистрировали своё право собственности в установленном порядке (предварительно получив в ЖСК справку о том, что они являются членами ЖСК с такого-то года, и о том, что они полностью выплатили свой паевой взнос) – в ПИБе, Жилкомитете, ГБР, ГУ ФРС.

Но в некоторых нередко встречающихся сегодня ситуациях у членов ЖСК такого документа нет. Даже если и была ими получена справка о полной выплате пая, то она нигде не зарегистрирована. Это не умаляет право собственности наследодателя на такую квартиру, просто требует особого подхода к оформлению документов.

Если член ЖСК умер, не зарегистрировав своё право в вышеперечисленных организациях, в ЖСК необходимо получить следующие документы:

1) справку о членстве умершего в ЖСК и полной выплате им пая;

2) копию ордера на право вселения в квартиру (желательно ксерокопию, а не исполненную от руки, поскольку при написании копии вручную люди зачастую пропускают какие-либо цифры, слова, которые, по их мнению, не существенны, либо пропускают их по невнимательности), заверенную председателем ЖСК своей подписью и печатью ЖСК, с указанием даты изготовления копии; выписку из архивного протокола общего собрания членов ЖСК о принятии наследодателя в члены ЖСК (опять-таки, заверенную председателем ЖСК своей подписью и печатью ЖСК, с указанием даты выдачи этой выписки).

Это минимальный перечень необходимых справок. Для каждого конкретного наследственного дела нотариус может потребовать дополнительные сведения. Каждый случай с оформлением права наследования на подобную квартиру очень индивидуален. Документы, представить которые попросили одного человека, совсем необязательно подойдут и в другом случае. Много сложностей бывает с тем, что архивы ЖСК не сохранились, выдать выписку из протокола собрания невозможно. Часто в справке ЖСК в качестве члена ЖСК указан один человек, а ордер на эту квартиру был выдан другому, например, при обмене, при выбытии из членов ЖСК и в других случаях. Оформить наследственные права на такие квартиры бывает не только очень сложно, но и невозможно, тогда нотариус отказывает наследникам в выдаче свидетельства, и им приходится обращаться за решением вопроса в суд.

Далее, для подтверждения прав на квартиру необходимо получить две справки из Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – выписку из Единого государственного реестра прав и справку о содержании правоустанавливающих документов.

Выписка из ЕГРП подтверждает наличие в реестре записи о собственности умершего наследодателя, а также даёт очень важную информацию о наличии или отсутствии арестов, запрещений, обременении, судебных споров в отношении наследуемой квартиры. При наличии судебного спора, наложенного ареста нотариус не вправе выдавать свидетельство о праве на наследство. Во-первых, никому неизвестен результат судебного спора, вдруг своим решением суд признает, что квартира, которую гражданин желает получить в наследство, принадлежит совершенно другому лицу. Во-вторых, закон прямо предписывает нотариусу приостановить совершение нотариального действия до разрешения дела судом.

Выписка из ЕГРП согласно действующему законодательству выдаётся любому лицу по требованию. Но для получения справки о содержании правоустанавливающих документов необходимо представить документы, что гражданин является наследником, так что нужно брать с собой либо документы, подтверждающие родственные отношения, либо завещание с отметкой, свидетельство о смерти наследодателя.

Следующий документ, который требуется при оформлении наследства на квартиру, – технический паспорт на квартиру, полученный в районном Проектно-инвентаризационном бюро. Технический паспорт даёт сведения о таких характеристиках объекта недвижимости, как площадь, этажность, другие параметры, которые обязательно должны быть указаны нотариусом в выданном свидетельстве о праве на наследство для полной характеристики наследственного имущества. Кроме того, в техническом паспорте указывается и инвентаризационная оценка квартиры наследодателя, которую можно предоставить нотариусу для определения стоимости наследственного имущества.

Обращаем внимание на то, что стоимость квартиры в техническом паспорте должна быть определена именно на день смерти наследодателя, как того требует ст. 333.25 Налогового кодекса РФ.

Поэтому, если имеется на руках паспорт на квартиру, но с оценкой на другую дату, он не может быть принят нотариусом в наследственное дело, придётся получать технический паспорт заново, либо необходимо предоставить другой документ, подтверждающий стоимость имущества на день смерти наследодателя. Проектно-инвентаризационные бюро выдают такие технические паспорта обратившимся наследникам при предъявлении запроса от нотариуса.

Если наследодатель получил квартиру по наследству либо по дарению, то необходимо также представить нотариусу справку из налоговых органов об уплате налогов за имущество, полученное по наследству или по дарению.

Гаражи

На сегодняшний день у наследников полноценные документы, подтверждающие принадлежность наследодателю гаража, встречаются не так уж часто. Хорошо, если у умершего были такие документы на гараж, как договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и выданное на их основании районным проектноинвентаризационным бюро Удостоверение об учёте гаража. Ещё реже встречается свидетельство о регистрации права собственности умершего на гараж, выданное Управлением Федеральной регистрационной службой.

В большинстве случаев наследодатель не имеет никаких документов на гараж, кроме справки из районного отделения Российского общества автомобилистов. Поэтому рассмотрим этот наиболее распространённый случай. Наследникам для оформления их прав на такие гаражи необходимо собрать все документы, какие смогут выдать в органах управления гаража. Затем следует обратиться в районное Проектно-инвентаризационное бюро, которое подтвердит сведения об учёте такого гаража, даст техническую характеристику и укажет инвентаризационную оценку.

Если наследуемый гараж находится не в так называемой коллективной автостоянке, а в гаражно-строительном кооперативе, то справку о принадлежности гаража необходимо получить в правлении ГСК. В ней должно быть указано, с какого года умерший был членом этого ГСК, должны стоять дата полной выплаты им пая, сумма выплаты.

Все перечисленные документы (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, удостоверение об учёте гаража, справка об учёте гаража, справка ГСК и др.) подтверждают право собственности наследодателя на гараж.

Транспортные средства

К транспортным средствам (ТС) можно отнести не только автомобили, прицепы, мотоциклы и мопеды. У граждан в собственности могут быть и трактора, рефрижераторы, контейнеровозы, автобусы, микроавтобусы, самосвалы, трейлеры и грейдеры, комбайны, а также самолеты, вертолёты, яхты, катера, водные мотоциклы и многое другое. Проще всего с автомобилями, мотоциклами, автобусами и т. п., которые зарегистрированы в ГИБДД. Право собственности на них подтверждается следующими документами: паспортом транспортных средства и свидетельством о регистрации транспортного средства. Если документы на транспортное средство утрачены, то нотариус сделает запрос в органы ГИБДД и получит в наследственное дело выписку из лицевой карточки автовладельца, содержащую всё необходимые сведения о владельце (Ф. И. О., адрес, дата рождения и т. д.) и о ТС (марка, год выпуска, номера всех узлов и агрегатов, данные о ПТС и о свидетельстве о регистрации ТС).

Сложнее с другими транспортными средствами, не состоящими на учёте в органах ГИБДД. Но в любом случае эти средства состоят на каком-либо учёте (в Ростехнадзоре, в реестре судов и т. д.), на них имеются какие-либо документы (судовой билет, например).

Где зарегистрировано и состоит на учёте транспортное средство, там и возможно получить подтверждение, что это транспортное средство действительно учтено за наследодателем, что оно внесено в реестр, что не заложено, не арестовано.

Земельные участки

Для оформления своих прав наследникам необходимо представить нотариусу документ, бесспорно подтверждающий принадлежность умершему земельного участка, то есть свидетельство о праве собственности на землю либо свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения. Свидетельство должно отвечать всем требованиям законодательства, в частности, требованиям ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате (в нём не должно быть не оговоренных в соответствии с правилами каких-либо приписок, исправлений, зачеркнутых слов, не допускаются никакие подчистки, записи карандашом). В свидетельстве должен быть указан наследодатель как собственник участка, дан точный адрес участка, указан орган, выдавший это свидетельство и основание его выдачи.

В качестве правоустанавливающего документа на земельный участок может быть также представлено свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной регистрационной службы. Ранее такие документы могли быть выданы Регистрационной палатой, Городским бюро регистрации прав на недвижимость и др. Также необходимо нотариусу предоставить документы, на основании которых выдавались такие свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о праве на наследство, договора купли-продажи, дарения, мены, решения суда, договора о разделе наследственного имущества, брачного контракта и др.

Следующий документ, который необходимо представить в наследственное дело, – кадастровый план земельного участка.

Следует обратите внимание, что в кадастровом плане также должен быть указан наследодатель в качестве собственника земельного участка, должны содержаться сведения о правах наследодателя, об обременениях земельного участка, о стоимости участка на день смерти наследодателя. Также в плане указывается принадлежность участка к определённой категории земель, целевое использование участка. Такой план выдаётся территориальными подразделениями федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области кадастра объектов недвижимости, Управлением Роснедвижимости.

Далее, заказывают и получают в Управлении Федеральной регистрационной службы либо выписку из Единого государственного реестра прав, при наличии ранее зарегистрированного права наследодателя, либо сообщение об отказе в предоставлении такой выписки из ЕГРП. Такой отказ подтверждает то, что хотя права самого наследодателя на земельный участок и не были зарегистрированы им при жизни, но и ничьи чужие права на этот участок также не зарегистрированы. Хуже, если бы наследник получил выписку из ЕГРП, подтверждающую права совсем неизвестного собственника на этот земельный участок.

В основном, это все документы, которые приносят в наследственное дело для оформления свидетельства о праве на наследство на земельный участок. В ряде случаев нотариус может также попросить представить справку о нормативной цене земли, справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам на землю и другие документы.

Садовые дома

Первый документ, который должен быть у тех, кто оформляет наследство на садовые дома, – справка из Правления садоводческого товарищества о том, что умерший был членом этого садоводства с указанием даты вступления в садоводческое товарищество, с описанием участка и построек на нём, с подтверждением отсутствия задолженностей по членским и целевым взносам и т. д.

Следующий документ – справка из органов инвентаризации с описанием садового домика (его адрес, площадь, этажность, технические характеристики и т. д.).

Далее получают документ из Федеральной регистрационной службы (сообщение об отказе в предоставлении информации о доме, либо гораздо реже – выписку из ЕГРП).

Также в ряде случаев нотариусу могут понадобиться и другие справки и документы. Все наследственные дела имеют свои индивидуальные особенности.

Есть небольшие особенности при оформлении прав на наследство на дачные дома. Дачный дом – это не просто дом, который лично кто-то конкретно используете в качестве дачи. Именно термин «дачный дом» используется законодательством для домов в дачно-строительных кооперативах (далее – ДСК). Право собственности на эти дома, так же как и право собственности на кооперативные квартиры, возникает с момента полной выплаты членом ДСК пая и никак не связано с отдельным фактом регистрации права собственности, так что процесс оформления наследственных прав на дачный дом хоть и очень похож на такой же процесс в отношении садового дома, но всё же будет несколько отличаться.

Правоустанавливающим документом на дачный дом будет являться справка дачно-строительного кооператива. В этой справке должны быть указаны сведения о членстве умершего в ДСК, дата его вступления в кооператив, сумма пая, должен быть подтверждён факт полной выплаты пая. Также необходимо предоставить архивную выписку из протокола собрания ДСК о создании кооператива, о принятии наследодателя в члены ДСК.

Жилые дома

Это дома, пригодные для постоянного проживания, в которых возможна регистрация по месту жительства. В числе технических характеристик жилого дома, в отличие от садового дома, присутствует жилая площадь. Жилые дома имеют адрес, расположены они в черте населённых пунктов (городов, посёлков, селений и т. д.), к числу которых садоводческие товарищества не относятся. Жилые дома являются объектами недвижимости, право собственности на них подлежит государственной регистрации в территориальных подразделениях Федеральной регистрационной службы.

В большинстве случаев права наследодателя на жилой дом, в отличие от прав на садовый дом, были зарегистрированы им при жизни. Жилой дом собственник мог приобрести по договорам купли-продажи, дарения, мены, мог получить дом в порядке наследования по закону или по завещанию. В таком случае договор или свидетельство о праве на наследство подлежали государственной регистрации.

До создания регистрирующих органов (Регистрационной палаты, а позднее – Федеральной регистрационной службы), до введения в действие Закона о государственной регистрации вышеуказанные договоры в соответствии со ст. 239 ГК 1964 года подлежали обязательной регистрации в исполнительных комитетах сельских советов. При этом следует иметь в виду, что отсутствие такой регистрации делает договор недействительным (ст. 239, 255, 256, 257 ГК 1964 года). Поэтому, если на договорах купли-продажи, мены или дарения нет записи об их регистрации, то они не могут быть приняты нотариусом в качестве правоустанавливающих документов, так как не подтверждают право собственности наследодателя, не соответствуют требованиям действовавшего законодательства. Невозможно также зарегистрировать право собственности наследодателя после его смерти. В таком случае нотариус должен будет отказать наследникам в выдаче свидетельства о праве на наследство, а наследникам придётся обращаться в суд.

Таким образом, в качестве правоустанавливающего документа на жилой дом в наследственное дело могут быть представлены:

  • договоры купли-продажи, дарения, мены;
  • свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию;
  • решение суда;
  • брачный договор;
  • договор о разделе наследственного имущества или имущества супругов;
  • свидетельство о праве собственности (в том числе и пережившего супруга) и т. д.

Все эти документы должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке, либо в сельском совете, либо в органах технической инвентаризации (до введения Единого государственного реестра прав), либо в специальных регистрирующих органах (Регистрационной палате, Федеральной регистрационной службе).

В последнем случае наряду с правоустанавливающим документом представляется нотариусу свидетельство о государственной регистрации права, выданное Регистрационной палатой или Федеральной регистрационной службой.

В редких случаях в качестве документа, подтверждающего право собственности наследодателя на жилой дом, нотариус может принять в наследственное дело справку из Администрации сельского (поселкового) поселения о принадлежности наследодателю жилого дома с выпиской из хозяйственной книги, с указанием лицевого счета и другими необходимыми сведениями.

Далее обращаются в органы технической инвентаризации поместу нахождения жилого дома для получения технического паспорта на дом и справки с указанием технических характеристик (адрес, общая и жилая площадь, этажность и т. д.) и инвентаризационной стоимости жилого дома. Все технические характеристики важны как для описания (идентификации) наследуемого дома, так и для последующей регистрации права собственности на него. Такие сведения, как точный адрес, этажность, площадь, вносятся в единый государственный реестр прав, а соответственно, и в выдаваемое свидетельство о государственной регистрации права. Кроме того, нотариус вправе попросить представить и другие справки и документы. Например, при расхождении размера площади дома в правоустанавливающем документе и в данных инвентаризационной службы, при присвоении дому нового адреса, при новом административном делении области или района, при переименовании населённого пункта и т. д.

Акции

Документом, подтверждающим, что наследодатель владел какими-либо акциями, является выписка из реестра акционеров. Такие выписки выдаются держателями реестров акционеров по запросам нотариусов. При подаче заявления в наследственное дело о принятии наследства или с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство перечисляется наследственное имущество, принадлежащее наследодателю. Нотариус составляет запрос, который либо отправляет сам, либо лично наследник относит его или отсылает по почте в организацию, которая ведёт реестр акционеров. Нотариус просит держателя реестра подтвердить, что наследодатель являлся акционером, сообщить количество принадлежащих ему акций, их номинальную стоимость и т. д. В наследственное дело на основании этого запроса поступает выписка из реестра акционеров с вышеперечисленными сведениями, а также с указанием других необходимых данных: номер выпуска, тип акций, государственный регистрационный номер и др.

Денежные средства и различные денежные выплаты

По запросам нотариуса страховые фирмы, отделения Пенсионного фонда и т. д. сообщают, что наследникам умершего причитается к выплате определённая денежная сумма. Банки сообщают о наличии у наследодателя счетов, сумм денежных средств на счетах, а также в целом ряде случаев сумм причитающейся по вкладу компенсации. Именно на эти (указанные в ответах различных организаций, банков) денежные суммы нотариусом выдаётся свидетельство о праве на наследство.

Остается только представить это свидетельство в банк, страховую организацию и т. д. и получить причитающиеся денежные выплаты.

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию

В соответствии со ст. 1183 ГК РФ, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, представленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали ли они совместно с умершим или не проживали.

Поэтому необходимо иметь в виду, что все вышеуказанные невыплаченные суммы становятся наследственным имуществом только при отсутствии лиц, указанных в п. 1 ст. 1183 ГК РФ, то есть при отсутствии членов семьи, совместно проживавших с умершим, либо нетрудоспособных иждивенцев. Эти лица имеют право заявить свои требования в соответствующие организации, а не к нотариусу, в течение четырёх месяцев со дня смерти наследодателя, предъявив документы, подтверждающие такое право. Этими документами, в силу закона, должны быть справки, подтверждающие факт совместного проживания с умершим (справки о совместной регистрации по месту жительства), факт принадлежности к членам семьи умершего (документы о родстве) либо факт иждивения и нетрудоспособности (решения суда об иждивении, справки об инвалидности).

И только при отсутствии лиц, имеющих право в силу вышеуказанной статьи получить эти суммы, либо при не предъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в четырёхмесячный срок эти суммы будут включены нотариусом в общую наследственную массу и будут наследоваться в общем порядке по общим правилам наследования.

Особенности оформления наследственных прав на долю приватизационной квартиры

При оформлении наследственных прав на долю в праве собственности на приватизированную квартиру наследнику необходимо предъявить нотариусу договор передачи доли квартиры в собственность (договор приватизации).

По договорам приватизации жильё передавалось в собственность граждан с 1991 года, т. е. ещё до принятия и введения в действие Гражданского кодекса РФ. Старым ГК 1964 года такие договоры не предусматривались и не регламентировались. Они заключались на основании Закона о приватизации. После введения в действие ГК РФ в 1995 году такие договоры должны были соответствовать уже не только Закону о приватизации, но и нормам Гражданского кодекса РФ.

До конца 1995 года в большинстве случаев такими договорами квартиры передавались гражданам в их общую совместную собственность. Но новый Гражданский кодекс предусмотрел нормы об общей совместной собственности только по отношению к супругам на совместно нажитое имущество и к имуществу крестьянского (фермерского) хозяйства. Таким образом, общая совместная собственность на квартиры осталась у граждан, которые заключали договоры о приватизации квартир до принятия этих норм.

Мы уже говорили о том, что нотариус при оформлении наследства должен определить состав наследственного имущества, чтобы выдать свидетельство о праве на наследство именно на то, что принадлежало умершему, он должен быть уверен в принадлежности наследодателю какого-то конкретного имущества.

Когда наследники для подтверждения своих прав предъявляют нотариусу договор передачи квартиры в общую долевую собственность граждан, то в таком договоре сразу видно, какая именно доля принадлежала умершему, и, соответственно, ясно, на какую долю квартиры наследники имеют право получить документ о наследстве.

Если наследодатель указан в числе участников общей совместной собственности на приватизированную квартиру, то согласно внесенным в закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», в случае смерти одного из участников общей совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение признаются равными. То есть если заключался договор приватизации с семьей из пяти человек, подразумевается, что каждый из них имеет в собственности 1/5 долю, хотя называется он «договор передачи квартиры в общую совместную собственность граждан».

До внесения этих изменений в закон для определения доли умершего существовало два пути.

Если между наследниками и участниками совместной собственности существовали разногласия по поводу определения долей, либо кто-то из наследников уклонялся от оформления наследства, либо не имел по каким-то причинам возможности оформить наследство, то определить долю умершего можно было только в судебном порядке.

Если же никаких споров и разногласий у наследников и участников общей совместной собственности не было (как и бывает в большинстве подобных случаев), то между ними заключалось соглашение об определении долей в квартире.

Заключение такого соглашения с участием наследников вытекает из установленного законодательством положения о наследовании как об универсальном правопреемстве. В этом соглашении стороны устанавливают равное долевое участие всех сособственников, в том числе и наследодателя, а также прекращают своим совместным решением режим обшей совместной собственности. Соглашение об определении долей составляет и удостоверяет нотариус непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство. Затем это соглашение и свидетельство о праве на наследство наследники и участники общей собственности представляют на регистрацию в Федеральную регистрационную службу.

Хотелось бы отметить, что такой способ определения доли умершего в приватизированной квартире, как составление между наследниками соглашения об определении долей, был впервые найден и осуществлен в Санкт-Петербурге. До того как нотариусы начали удостоверять такие соглашения, им приходилось всех наследников отправлять в суд для выделения доли умершего в праве собственности на приватизированную квартиру. Излишне говорить о трудностях обращения в суд. Это требовало не только приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство, ведь в суде дела рассматриваются порой не так быстро, как хотелось бы. К тому же нужно дождаться вступления решения суда в законную силу, получить решение суда, что тоже откладывает момент получения свидетельства.

Поэтому такой выход из создавшегося, в силу несовершенства законодательства, положения, как удостоверение нотариусами соглашения об определении долей, оказался очень удобным и для наследников, и для регистрирующих органов.

Наследование вещей ограниченно оборотоспособных

Ограниченно оборотоспособными вещами считаются принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи. Эти вещи (ст. 1180 ГК РФ) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных законом о наследовании. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.

Но принятие наследства – это лишь вступление в права наследования. А в дальнейшем наследники должны помнить, что вся ответственность, которую нес наследодатель за принадлежащие ему такие ограниченно оборотоспособные вещи, ложится на наследника, особенно в случаях, когда наследник не сообщил о наличии у него таких вещей в организации, осуществляющие контроль за ними.

Наследники должны знать, что в силу ст. 129 ГК РФ нахождение таких вещей в обороте допускается по специальному разрешению и в порядке, установленном законом.

Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.

Поэтому, если у наследника нет соответствующих разрешений на владение и пользование такими ограниченно оборотоспособными вещами, наследник обязан это разрешение получить. При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию.

Например, ст. 20 ФЗ «Закона об оружии»1 предусмотрены особенности оборота оружия. В соответствии с этой статьёй дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими.

Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях

Согласно ст. 1184 ГК РФ средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Нельзя не указать на то, что ранее порядок наследования подобного имущества законодательством ограничивался.

Наследование денежных переводов

В случае смерти адресата почтовые отправления возвращаются отправителям как невостребованные.

Вместе с тем возможна выдача свидетельства о праве на наследство на денежный перевод (посылку) в том случае, когда наследодатель одновременно является отправителем и адресатом указанных почтовых отправлений.

Наследование государственных наград, почётных и памятных знаков

Согласно ст. 1185 ГК РФ государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награждённого другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.

Это означает, что ордена, медали, нагрудные знаки, знаки отличия не могут быть завещаны, включаться в наследственную массу, а соответственно, и подлежать разделу между наследниками.

Законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок передачи указанных государственных наград, является на сегодняшний день Указ Президента РФ от 2 марта 1994 года № 422 «О государственных наградах РФ», которым утверждено Положение о государственных наградах РФ.

Согласно этому положению государственные награды и документы к ним лиц, награждённых посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери (далее – наследники).

В случае смерти награждённых государственные награды и документы к ним остаются у их наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам.

Государственные награды и документы к ним умершего награждённого или награждённого посмертно могут быть переданы государственным музеям с согласия наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте Российской Федерации при наличии ходатайства музея, поддержанного соответствующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации, или по ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей. Акт о принятии государственных наград соответствующий музей направляет в Управление Президента Российской Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам. Переданные музеям для хранения и экспонирования государственные награды не возвращаются наследникам умершего награждённого или награждённого посмертно. Указанное требование распространяется и на награды, переданные музеям до принятия настоящего Положения.

Государственные награды не могут находиться на хранении в музеях, работающих на общественных началах и не обеспеченных необходимыми условиями хранения государственных наград.

Наследники умершего награждённого, выезжающие из Российской Федерации за границу на постоянное жительство, имеют право вывозить документы о награждении их умершего родственника.

Порядок вывоза государственных наград из драгоценных металлов регулируется законодательством Российской Федерации.

Точно так же в состав наследства не входят и государственные награды СССР, так как на них распространяются правила, предусмотренные Положением о государственных наградах Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о государственных наградах.

Но, опять же в силу п. 2 ст. 1185 ГК РФ, государственные награды, которые не включены в перечень наград, указанных в Положении о государственных наградах Российской Федерации, а также награды и знаки в составе коллекций входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Это могут быть ордена и медали царской России, государственные награды иностранных государств, награды общественных организаций, ведомственные знаки и отличия.

Охрана наследственного имущества и управление им

Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц при возникновении необходимости в целях устранения возможности порчи, гибели или расхищения наследственного имущества исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства и управлению им.

Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.

Сообщения об оставшемся имуществе или заявления о принятии мер к охране наследственного имущества могут быть поданы как письменно, так и устно (например, по телефону). Поступающие в нотариальную контору сообщения (заявления) должны быть зарегистрированы в книге учёта заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества в день их поступления. По поступившему заявлению нотариусом заводится наследственное дело (если оно не было заведено ранее по заявлению кого-либо из наследников). Заявление регистрируется в книге учёта наследственных дел.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему имеющиеся у этих лиц сведения об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого с учётом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев.

В ряде случаев, предусмотренных законом, данный срок может удлиняться, но не более чем до девяти месяцев со дня открытия наследства:

  • если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследования как недостойного (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
  • если право наследования для лиц возникает только в случае непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ);
  • если имеет место переход права на принятие наследства (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Таким образом, законом определён предельный срок для принятия мер к охране наследственного имущества, если соответствующие меры принимаются нотариусом. Для исполнителя завещания предельный срок для принятия мер к охране наследственного имущества законом не установлен. С учётом этого исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу. Нотариус по месту нахождения имущества, получивший поручение от нотариуса по месту открытия наследства о принятии мер к охране наследственного имущества, регистрирует это поручение в книге учёта заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества.

Наследственное дело в отношении умершего по такому поручению нотариусом не заводится.

Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, помимо норм ГК РФ определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения за хранение наследственного имущества и управление им устанавливаются Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом» установлено, что предельный размер вознаграждения в указанных случаях не может превышать 3 % оценочной стоимости наследственного имущества. При этом оценка наследственного имущества может быть произведена по соглашению между самими наследниками, а при отсутствии соглашения – независимым оценщиком.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующими должностными лицами.

Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ: свидетель не должен быть лично заинтересован в разделе наследственного имущества, должен обладать полной дееспособностью, в полной мере осознавать существо происходящего и владеть русским языком.

Ответственность наследников по долгам наследодателя

Согласно ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований.

До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои претензии:

  • до принятия наследниками наследства – к исполнителю завещания либо к наследственному имуществу;
  • после принятия наследниками наследства – к принявшим наследство наследникам.

Несмотря на то, что в ст. 1175 ГК РФ не содержится указаний на возможность подачи претензии кредитора нотариусу, однако, если претензия предъявляется к наследственному имуществу, она, по всей вероятности, может быть подана и нотариусу.

Претензия должна быть заявлена в письменной форме. Нотариус регистрирует поступившую претензию в книге учёта наследственных дел. По ней заводится наследственное дело, если оно ещё не было заведено по заявлению кого-либо из наследников. О поступившей претензии нотариус извещает наследников.

Следует иметь в виду, что наличие претензий кредиторов наследодателя не приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство, что нотариус должен разъяснить кредитору. Подача претензии необходима главным образом для того, чтобы известить наследников о наличии у наследодателя неисполненных имущественных обязательств.

Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению наследников

В соответствии со ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников.

К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учётом правил, изложенных в части третьей Кодекса.

Однако при разделе наследственного имущества такие правила применяются в течение трёх лет со дня открытия наследства.

Данный срок определён в законе как пресекательный. Это означает, что конечные границы существования самого права жестко ограничены. Пропуск указанного срока влечёт за собой утрату самого права: раздел наследственного имущества становится невозможен; наследники утрачивают предоставленные им преимущественные права наследования отдельных видов имущества.

Согласно п. 1 ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

К соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок и форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, независимо от входящего в его состав имущества (в том числе недвижимого), может быть заключено в простой письменной форме. По желанию наследников соглашение о разделе наследства может быть удостоверено нотариально. Как правило, в нотариальной форме заключается соглашение о разделе такого имущества, распорядиться которым или получить которое наследники могут только при предъявлении соответствующего документа.

В отношении раздела наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, п. 2 ст. 1165 ГК РФ установлены особые правила. Соглашения о разделе наследства, в состав которого входит такое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, могут быть заключены наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, на основании соглашения о разделе наследства.

Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками по заключенному ими соглашению, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК РФ).

Следует иметь в виду, что при заключении соглашения о разделе наследственного имущества наследники руководствуются принципом свободы волеизъявления, поэтому раздел наследства может быть произведён ими и не в соответствии с причитающимися им размерами долей. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре наследнику, причитающейся ему доле может быть компенсирована выплатой соответствующей денежной суммы (либо иным способом) или же вообще не компенсирована.

Поскольку ГК РФ допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, в нём содержатся правила, обеспечивающие защиту прав и законных интересов таких наследников. Согласно ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но ещё не родившегося наследника (будущего субъекта наследственных правоотношений) раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Поскольку на момент открытия наследства неизвестно, родится ли ребёнок живым, до момента его рождения приостанавливаются как выдача свидетельства о праве на наследство, так и раздел наследственного имущества.

Особое внимание в нормах ГК РФ по поводу раздела наследственного имущества уделено наследникам, не обладающим дееспособностью в полном объёме.

В соответствии с ч. 1 ст. 1167 ГК РФ при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдением правил о распоряжении имуществом подопечного (ст. 37 ГК РФ). Таким образом, соглашение о разделе наследственного имущества между перечисленными субъектами оформляется при участии их законных представителей, опекунов или попечителей. В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства и рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. Без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун не вправе заключать, а попечитель – давать согласие на заключение соглашения о разделе наследства.

Статьёй 1168 ГК РФ установлено преимущественное право отдельных наследников на неделимую вещь, входящую в состав наследственного имущества при его разделе. Согласно ст. 133 ГК РФ неделимой признаётся вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения её назначения.

В ст. 1168 ГК РФ названы три группы наследников, обладающих преимущественным правом на отдельные виды неделимых вещей при разделе наследственного имущества, в состав которого входят эти вещи.

Во-первых, наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счёт своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись обладателями общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Во-вторых, наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счёт своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее обладателями права общей собственности на неё.

В-третьих, если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счёт их наследственных долей этого жилого помещения.

Дополняет перечень наследников, имеющих преимущественное право на отдельные виды имущества наследодателя при разделе этого имущества норма ст. 1169 ГК РФ. Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счёт своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В соответствии со ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. предметы домашней обстановки и обихода переходили к наследникам по закону, которые проживали совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти, независимо от очерёдности призвания их к наследованию. При этом предметы обычной домашней обстановки и обихода наследовались такими наследниками сверх причитающейся им наследственной доли.

По новому ГК РФ предметы домашней обстановки и обихода на общих основаниях входят в наследственную массу. Наследник, проживавший совместно с наследодателем и, соответственно, пользовавшийся всем указанным имуществом или отдельными вещами для удовлетворения своих бытовых потребностей, имеет при разделе наследства лишь преимущество перед другими наследниками, не пользовавшимися этим имуществом, получить предметы обычной домашней обстановки и обихода. Однако наследуются эти предметы уже не сверх причитающейся такому наследнику доли, а только в счёт ее.

Срок проживания наследника с наследодателем в данном случае значения не имеет, важен только сам факт их совместного проживания.

Вопрос о том, какое именно имущество возможно отнести к предметам домашней обстановки и обихода, решается в каждом случае индивидуально. Общие принципы подхода к нему сформулированы в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании». Спор между наследниками о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учётом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической или иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании ст. 1168 или 1169 ГК РФ, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплаты соответствующей денежной суммы.

Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.

Выдача свидетельства о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нём наследственное имущество, выдаётся свидетельство по заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества по наследству к Российской Федерации (ст. 1151 и 1162 ГК РФ).

Если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительногозаявленияовыдаче свидетельстваоправенанаследствоне требуется.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство составляется в письменной форме. При подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследником непосредственно нотариусу нотариусом устанавливается личность наследника и проверяется подлинность его подписи на заявлении. На заявлении делается отметка о наименовании предъявленного наследником документа, удостоверяющего его личность, и реквизиты этого документа.

При приеме заявления от наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, если оно является первичным документом для открытия наследственного дела нотариус выясняет у наследника полный круг наследников по закону, а при наследовании по завещанию – устанавливает круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство наследником может быть подано как в период установленного срока для принятия наследства, так и в любое время по истечении указанного срока. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть направлено по почте или передано нотариусу другим лицом, а также представителем наследника, действующим по доверенности или в силу закона в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1153 ГК РФ.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, поданное нотариусу на личном приеме, регистрируется в книге учёта наследственных дел, а поступившее почтой – также и в журнале входящей корреспонденции. Если заявления о принятии наследства ранее наследниками не подавались (например, при фактическом принятии наследства), нотариус на основании первичного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство заводит наследственное дело. Все последующие заявления и полученные нотариусом документы по этому наследственному делу подшиваются в наследственное дело. На всех заявлениях указываются дата их поступления и номер наследственного дела.

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано только наследникам принявшим в установленном законом порядке наследство. Если судом по заявлению наследника пропустившего установленный законом срок для принятия наследства восстановлен срок для принятия наследства, наследник признан принявшим наследство, в решении суда определены доли всех наследников в наследственном имуществе, выдача нотариусом наследникам свидетельства о праве на наследство не требуется. В таком случае нотариальная процедура оформления наследственных прав прекращается.

В случае, если нотариусу поступило заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство от наследника, принявшего наследство по истечении установленного срока во внесудебном порядке (п. 2 ст. 1155 ГК РФ), а наследникам, принявшим наследство в установленный срок, свидетельство о праве на наследство уже выдано, нотариус выносит постановление об аннулировании ранее выданного свидетельства, затем вновь определяет доли каждого наследника с учётом наследника, принявшего наследство во внесудебном порядке, и выдаёт им новые свидетельства о праве на наследство.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, потому наследник, принявший наследство, может обратиться за получением такого свидетельства в любое время по истечении срока, установленного законом для принятия наследства. Свидетельство о праве на наследство другим наследникам без учёта доли наследника, ещё не получившего свидетельство о праве на наследство, выдано быть не может.

Каждый из наследников, принявших наследство, представивших все необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство документы, вправе требовать выдачи ему свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю не дожидаясь, когда другие наследники пожелают получить свидетельство.

В случаях, когда имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство иных наследников, имеющих право на наследство или на его соответствующую часть, не имеется, свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения срока, установленного законом для принятия наследства (п. 2 ст. 1163 ГК РФ). Законодательством не определены критерии отнесения данных к достоверным, поэтому оценку достоверности данных даёт сам нотариус с учётом конкретных обстоятельств. Следует иметь в виду, что досрочная выдача свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью нотариуса.

Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено:

  • по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право на наследство, на срок не более 10 дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления в суд от лица, оспаривающего право на наследство, свидетельство о праве на наследство должно быть выдано;
  • при необходимости истребования нотариусом от физических и юридических лиц дополнительных сведений для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • при направлении нотариусом документа, необходимого для выдачи свидетельства о праве на наследство, на экспертизу.

Совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть отложено, если в соответствии с законом необходимо запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражений против совершения нотариального действия о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Срок отложения не может превышать месяца со дня вынесения нотариусом постановления об отложении выдачи свидетельства о праве на наследство.

Нотариус обязан приостановить совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство:

  • при получении от суда сообщения о поступлении в суд заявления заинтересованного лица, оспаривающего право на наследство, его состав и пр. В этом случае выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения дела судом (ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате);
  • по решению суда (п. 3 ст. 1163 ГК РФ). В этом случае следует иметь в виду судебный акт, который может быть принят и в виде определения суда (например, определение суда, принятое в обеспечение имеющегося в производстве иска, ст. 141 ГПК РФ);
  • при наличии зачатого, но ещё не родившегося наследника.

В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается при получении истребованных нотариусом сведений о факте рождения ребёнка живым либо об отсутствии такого наследника (п. 3 ст. 1163 ГК РФ).

Свидетельство о праве на наследство выдаётся при наличии в наследственном деле всех необходимых документов и сведений.

В случаях, если ранее наследниками не представлялись документы и сведения, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус разъясняет, какие документы и сведения необходимо представить для получения свидетельства.

Для выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу должны быть представлены документы и сведения, бесспорно подтверждающие:

– факт смерти наследодателя;

– время и место открытия наследства;

– основания для призвания к наследованию: родственные, брачные, иные отношения с наследодателем, например, нахождение на иждивении наследодателя, если имеет место наследование по закону. Если наследство оформляется по завещанию, представляется экземпляр завещания;

– факт принятия наследником наследства в установленный срок и установленным законом способом.

Если один или несколько наследников по закону не имеют возможности представить доказательства отношений с наследодателем, являющихся основанием для призвания их к наследованию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства;

– состав наследуемого имущества.

На наследуемое имущество, в том числе на имущественные права, должны быть представлены документы, подтверждающие принадлежность наследодателю имущества на праве собственности, а также имущественных прав на день открытия наследства; стоимость наследственного имущества; наличие либо отсутствие обременения наследственного имущества, права на которое подлежат специальному учёту или государственной регистрации;

– место нахождения наследственного имущества с указанием конкретного адреса;

– иные документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство.

Если наследник не имеет возможности представить документы, необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариус разъясняет ему о возможности решения указанного вопроса в судебном порядке.

При оформлении свидетельства о праве на наследство нотариус предварительно анализирует все документы, имеющиеся в наследственном деле: заявления наследников о принятии наследства; документы подтверждающие степень родства брачные отношения и иные отношения наследников с наследодателем; завещания, возможные отмены завещаний, завещательные отказы и возложения; заявления об отказе от наследства; основания приращения наследственных долей; имеющиеся судебные решения; другие документы и сведения. При этом нотариус выясняет, нет ли других наследников, подлежащих призванию к наследованию, а также нет ли среди наследников, принявших наследство, недостойных наследников ст. 1117 ГК РФ).

При наличии обременения наследственного имущества нотариус разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.

По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности на всё наследственное имущество в целом или на его отдельные части (ст. 1162 ГК РФ), в том числе в разное время, о чём нотариус разъясняет наследникам. Свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию могут быть выданы только отдельно.

После выдачи свидетельства о праве на наследство, в случае выявления наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. Такое свидетельство выдаётся в том же порядке, как для выдачи первичного свидетельства о праве на наследство, срок для его получения наследником не ограничен.

Свидетельство о праве на наследство излагается в соответствии с определённой формой нотариального свидетельства, утверждённой приказом Минюста РФ от 16 апреля 2020 г. № 16/20 и оформляется в двух экземплярах один из которых выдается наследнику.

Получение наследником свидетельства о праве на наследство подтверждается его распиской в реестре нотариальных действий, второй экземпляр свидетельства о праве на наследство подшивается в наследственное дело.

Личная явка наследника за получением свидетельства о праве на наследство не обязательна. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом законному представителю наследника при представлении соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителю наследника по доверенности, в которой должно быть отражено полномочие на получение такого свидетельства.

Если наследником, принявшим наследство, представлены все необходимые документы для выдачи свидетельства о праве на наследство и произведена оплата нотариального тарифа в установленном размере, то по его просьбе, изложенной в письменной форме, свидетельство о праве на наследство ему может быть направлено нотариусом по почте. В случае отправления наследником заявления нотариусу с указанной просьбой по почте подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована в соответствии со ст. 1153 ГК РФ.

Если в число наследников входят несовершеннолетние или недееспособные наследники, в целях охраны их имущественных прав нотариус направляет сообщение о выдаче свидетельства о праве на наследство органу опеки и попечительства по месту жительства соответствующего наследника с указанием наследуемого им имущества. Копия письма остается в наследственном деле.

Овыдаче свидетельства оправенанаследствонотариус обязансообщить в налоговые органы поместу своего нахождения,месту жительства не позднее пяти дней со дня выдачи свидетельства (п. 6 ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации).

Свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество выдается только представителю федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать такое имущество в порядке наследования. Выморочное имущество, включая земельные участки кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций уполномочено принимать Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Схема выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство