Правоведение (Мухаев Р.Т., 2013)

Основы гражданского права

Гражданское право как отрасль права

Предмет, метод и задачи гражданского права

Гражданское право относится к отраслям частного права, которые регулируют отношения, обеспечивающие частные, повседневные интересы отдельных лиц и негосударственных организаций. Название отрасли произошло от лат. jus civile. В современном праве термин «гражданский» означает отрасль права, которая регулирует имущественные отношения.

Гражданское право России как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии и имущественной самостоятельности их участников.

Известно, что теория права устанавливает в качестве критериев разграничения отраслей права предмет и метод правового регулирования. Не является исключением из этого правила и гражданское право.

Предмет гражданского права составляют имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Основным элементом регуляции норм гражданского права являются имущественные отношения, т.е. отношения владения, пользования и распоряжения различными благами. Эти отношения носят товарноденежный характер и связаны с обменом и потреблением. Исходя из этого гражданское право регулирует возмездные (купля-продажа, прокат, контрактация, поставка, аренда и др.) и безвозмездные (дарение, завещание) имущественные отношения.

Кроме того, нормы гражданского права регулируют личные неимущественные отношения, связанные с имущественными. Неимущественные отношения, регулируемые нормами гражданского права, лишены экономического содержания. Они подразделяются на две самостоятельные группы:

  1. собственно неимущественные отношения, связанные с имущественными, — отношения в сфере интеллектуальной собственности (патентного и авторского права), субъекты которого наряду с имущественными правами обладают правомочиями личного характера (например, право на авторство, неприкосновенность созданного произведения);
  2. неотчуждаемые права и свободы человека, закрепленные помимо п. 2 ст. 2 Гражданского кодекса в гл. 2 Конституции: право на жизнь, здоровье, достоинство, честь и доброе имя, неприкосновенность жилища и др.

Метод гражданско-правового регулирования представляет собой совокупность приемов, способов воздействия норм гражданского права на общественные отношения, составляющие предмет этой отрасли. Это диспозитивный метод, т.е. метод координации, дозволительный, автономный, не предписывающий строго определенного поведения и жестких санкций за отступление от установленных правил. Ему присущи некоторые особые черты, обусловленные спецификой регулируемых общественных отношений:

Несмотря на диспозитивный характер норм гражданского права, в отрасли существуют и императивные нормы, т.е. метод властных предписаний (императивный). Например, в ст. 1068 ГК РФ устанавливается норма, согласно которой юридическое или физическое лицо возмещает ущерб, причиненный работником при исполнении служебных обязанностей. Метод гражданско-правового регулирования опирается на правовые принципы, действующие в отрасли.

Принципы гражданского права — исходные, руководящие начала, характеризующие основы правового регулирования общественных отношений нормами данной отрасли. Основные из указанных принципов сформулированы в ст. 1 Гражданского кодекса РФ.

1. Прежде всего гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений. Это означает гарантированную государством равную возможность реализации прав и законных интересов каждого участника гражданского оборота. Изъятия из этого правила могут устанавливаться только законом, а не, к примеру, соглашением сторон. Так, только государству разрешено совершать сделки в отношении некоторых предметов, главным образом ограниченных в обороте и изъятых из него.

2. Принцип неприкосновенности собственности согласно ст. 212 ГК РФ означает признание частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а также положения о том, что права всех собственников защищаются равным образом. Такое равенство является в известной степени формальным, поскольку законом определяются виды имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

3. Цель принципа недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела — обеспечить беспрепятственную деятельность субъектов, осуществляемую в рамках закона. Однако это не означает, что указанная деятельность является абсолютно бесконтрольной, поскольку существует необходимость в государственном учете доходов физических и юридических лиц в целях взимания налогов, в таможенном контроле в целях предотвращения незаконного провоза товаров через границу и иных видах государственного контроля за предпринимательской, хозяйственной деятельностью.

4. Принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав является логическим продолжением предыдущего, поскольку также ограничивает вмешательство в деятельность носителей имущественных и личных неимущественных прав.

5. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты означает неотвратимость имущественной ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение гражданских обязательств (по договору, сделке), а также возможность обратиться за защитой либо восстановлением права в суд в порядке искового или особого производства либо оспорить в арбитражном суде акты органов государственного управления, незаконно ограничивающие права участников имущественного оборота.

Источники гражданского права

Нормы гражданского права внешне закрепляются в актах компетентных органов государства и составляют систему источников. Среди них основополагающее значение имеет Конституция РФ, особенно гл. 1 и 2, где зафиксированы основные права и свободы человека и гражданина. В частности, особое значение для гражданского права имеют статьи, устанавливающие личные и экономические права: права на жизнь (ст. 20), достоинство (ст. 21), собственность (ст. 35), свободу предпринимательской деятельности (ст. 34) и т.п.

Важным источником является Гражданский кодекс РФ, состоящий из четырех частей.

Часть первая Гражданского кодекса № 52-ФЗ была принята 30 ноября 1994 г. и введена в действие с 1 января 1995 г. (в ред. 9 февраля 2009 г.). Она содержит общие положения, характеристику субъектов и объектов гражданских правоотношений, институты вещного права (собственность, владение, сервитут), общие положения обязательственного права.

Часть вторая Гражданского кодекса № 14-ФЗ от 26 января 1996 г., введена в действие 1 марта 1996 г. (в ред. 9 апреля 2009 г.).

Она регламентирует отдельные виды обязательств: купля-продажа, рента и пожизненное содержание, заем и кредит, залог, банковский вклад и т.д.

Часть третья Гражданского кодекса № 146-ФЗ от 26 ноября 2001 г., введена в действие с 1 марта 2002 г. (в ред. 30 июня 2006 г.). Она устанавливает основные начала гражданского законодательства, которые касаются вещного, обязательственного, наследственного права и т.п.

Составным элементом третьей части является международное частное право: определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц.

Часть четвертая Гражданского кодекса № 230-ФЗ от 18 декабря 2006 г., введена в действие с 1 января 2008 г. (в ред. от 8 ноября 2008 г.). Она регламентирует отношения в сфере интеллектуальной деятельности: авторское и смежные с ним права, патентное право, право на товарный знак и т.д.

Наряду с этими источниками следует отметить федеральные законы, регулирующие гражданские правоотношения, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств.

Особенностью системы источников гражданского права является то, что имущественные отношения при отсутствии норм закона могут регулироваться обычаями делового оборота, т.е. правилами, которые сложились независимо от государства и применялись в течение длительного времени.

Гражданское правоотношение

Структура гражданского правоотношения

Преследуя свои частные — имущественные и неимущественные — личные интересы, граждане и организации вступают в отношения, которые регламентируются нормами гражданского права. Следовательно, они вступают в гражданские правоотношения.

Гражданские правоотношения представляют собой урегулированную нормами гражданского права устойчивую юридическую связь равных, автономных и обособленных субъектов, заключающуюся в наличии у них взаимных прав, обязанностей, обеспечиваемых государственно-принудительными мерами имущественного характера.

Гражданское правоотношение имеет общую с иными правоотношениями структуру, включающую в себя объект, субъекты, субъективные права и юридические обязанности.

Объект гражданского правоотношения — это то, на что направлены права и обязанности субъектов правоотношения, то, по поводу чего это правоотношение возникает. Круг объектов гражданских прав и обязанностей указан в ст. 128 ГК РФ. К ним относятся:

Перечень нематериальных благ как объектов гражданских правоотношений приводится в ст. 150 ГК РФ. К ним относятся: жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона.

Субъекты гражданских правоотношений — это лица, участвующие в них. Круг субъектов гражданского правоотношения составляют:

Субъективные права — определяемая нормами гражданского права мера возможного поведения. Сюда включаются все правомочия субъекта гражданского правоотношения, заключенного в норме: права собственника (права владения, пользования, распоряжения),права наследника и т.п.

Юридические обязанности — определяемая нормами гражданского права мера должного поведения. Действия обязанной стороны состоят в совершении действий, предписанных нормами гражданского права: обязанность должника в срок и надлежащим образом исполнить свои обязательства перед кредитором и т.п.

Классификация гражданских правоотношений

Гражданские правоотношения весьма разнообразны. Существует несколько оснований, позволяющих классифицировать этот вид правоотношений.

Прежде всего, по характеру связи управомоченного и обязанного субъекта различают абсолютные и относительные правоотношения.

В абсолютных правоотношениях управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъектов. Например, в отношениях собственности ни одно правосубъектное лицо не вправе ограничивать владение, пользование и распоряжение имуществом лицом, которому оно принадлежит. Относительными являются правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит одно обязанное лицо (отношения между кредитором и должником).

По особенностям объекта различают имущественные и личные неимущественные отношения.

По способу удовлетворения интересов управомоченного лица различают вещные и обязательственные правоотношения. Вещные правоотношения обусловлены нахождением имущества у определенного лица. Обязательственные правоотношения отражают различного рода действия, совершаемые в гражданском обороте, — оказание услуг, поставка и др.

Субъекты гражданского правоотношения

Физические лица

Для понимания природы гражданских правоотношений следует определить, все ли физические лица могут быть их участниками и в какой мере они могут обладать теми правами и нести те обязанности, которые установлены нормами права.

Физическое лицо — это конкретный человек, индивидуум, наделенный волей, пользующийся правами и несущий обязанности. Как субъект гражданско-правовых отношений физическое лицо — это, прежде всего, лицо, наделенное гражданской праводееспособностью, т.е. правоспособностью и дееспособностью.

Гражданская правоспособность — способность иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ). Она признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения и до смерти.

Содержание гражданской правоспособности определяется ст. 18 ГК РФ, согласно которой граждане могут:

Перечисление данных гражданских прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав и невозможности обладания ими. Главное, чтобы эти права не противоречили действующему гражданскому законодательству.

Гражданской правоспособности свойственны неотчуждаемость и абстрактность. Иначе говоря, понятие «правоспособность» означает абстрактную способность каждого участника быть обладателем прав.

Гражданская правоспособность есть формальное закрепление возможности, допустимости определенного поведения. Но это не означает полной невозможности ограничения самой правоспособности. К мерам, ограничивающим правоспособность, могут быть отнесены уголовные и административные наказания. Например, наказание в виде лишения свободы существенно ограничивает такой аспект правоспособности, как право избирать место жительства. По общему правилу, гражданская правоспособность возникает с момента рождения. Однако в ряде случаев гражданское правоотношение может возникнуть до рождения ребенка. Такая ситуация возможна при реализации права ребенка наследодателя, родившегося в течение трехсот дней со дня его смерти, быть наследником по закону. Правоспособность прекращается биологической смертью лица.

Все люди правоспособны, но не в равной мере. Объем их правоспособности обусловлен возрастом, умственным, нравственным, психическим здоровьем. Не все правоспособные люди оказываются дееспособными.

Гражданская дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Как и правоспособность, дееспособность нельзя ограничить механически. Объем дееспособности зависит не от воли лица, а от его возраста и состояния здоровья. ГК РФ предусматривает следующие виды дееспособности: дееспособность малолетних (с 6 до 14 лет); дееспособность несовершеннолетних (с 14 до 18 лет), дееспособность в полном объеме при достижении совершеннолетия и в других случаях.

Дееспособность малолетних в возрасте с 6 до 14 лет включает в себя:

В остальных случаях ответственность за указанных лиц несут родители или лица, их заменяющие.

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет выражается в праве:

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность по сделкам, совершенным ими.

Полностью дееспособными являются лица, достигшие совершеннолетия, т.е. 18 лет. Однако в ряде случаев дееспособность в полном объеме наступает до достижения 18 лет. Прежде всего при вступлении в брак в возрасте до 18 лет. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. Кроме того, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей, попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Признание человека недееспособным и ограничение его дееспособности — серьезное вторжение в сферу правового статуса личности, поэтому оно допускается только в случаях, предусмотренных законом. Недееспособным может быть признан гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Над ним устанавливается опека.

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности, над ним устанавливается попечительство. Однако если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно дееспособным, отпали, суд признает лицо дееспособным или отменяет ограничение дееспособности.

Особыми случаями прекращения дееспособности являются признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим.

Юридические лица

В гражданских правоотношениях участвуют не только физические лица, но и создаваемые этими лицами предприятия, учреждения, организации, обладающие статусом юридических лиц. Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Признаки юридического лица, как это следует из определения, следующие:

  1. организационное единство, т.е. наличие управленческих и организационных связей между структурными подразделениями, созданными для ведения хозяйственной (коммерческой) и некоммерческой деятельности, упорядоченность деятельности этих подразделений, ее направленность на достижение общих целей, указанных в уставе юридического лица;
  2. имущественная обособленность; означает отделенность имущества eго учредителей и участников. Организация должна иметь имущество на праве собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении. В состав имущества входят также текущие и расчетные счета в банках. Этим имуществом юридическое лицо отвечает по своим обязательствам;
  3. самостоятельная имущественная ответственность; состоит в том, что организация, предприятие несут ответственность за результаты своей деятельности и отвечают по своим долгам принадлежащим имуществом;
  4. действие от своего имени; означает, что в гражданском обороте юридическое лицо имеет фирменное наименование, фиксируемое в учредительном документе.

По содержанию и порядку приобретения правоспособность юридического лица отличается от правоспособности физического лица. Прежде всего она бывает общей и специальной.

Общая правоспособность означает возможность заниматься любой деятельностью, не противоречащей законодательству. Такой правоспособностью наделены производственные кооперативы и хозяйственные товарищества.

Специальная означает, что юридическое лицо может иметь только те права и нести только те обязанности, которые предусмотрены в учредительных документах и соответствуют цели создания юридического лица.

Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания — внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, а прекращается после внесения записи о его ликвидации в Единый государственный реестр.

Дееспособность юридических лиц обретается через деятельность его единоличных и коллегиальных органов — директора, начальника, председателя правления, общего собрания, совета директоров и т.п.

Прекращение деятельности юридического лица имеет место вследствие его ликвидации или реорганизации.

Разновидности юридических лиц

Юридические лица могут быть классифицированы по различным основаниям.

По целям деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие, имеющие цель извлечение прибыли и распределение ее между участниками, и некоммерческие (потребительские, кооперативы, религиозные и общественные организации, фонды, учреждения) организации, не имеющие задачи извлечения прибыли и создаваемые для благотворительных, политических и иных целей.

Коммерческие организации учреждаются для осуществления предпринимательской деятельности. Организационно-правовыми формами их существования являются хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Наиболее распространенной разновидностью хозяйственных обществ является общество с ограниченной ответственностью (ООО). Оно представляет собой юридическое лицо, участники которого несут риск убытков в пределах размеров внесенных ими вкладов. Для данной организационно-правовой формы установлен минимальный размер уставного капитала.

Другая разновидность хозяйственных обществ — акционерное общество, уставный капитал которого разделен на акции. Участники юридического лица не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Товарищества бывают двух видов. Полное товарищество — юридическое лицо, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным договором занимаются предпринимательской деятельностью и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

В соответствии с внесенной долей в складочный капитал каждый товарищ получает прибыль и несет убытки. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена всех его участников, либо имя одного с добавлением «и компания». Полное товарищество создается и действует на основе учредительного договора.

Товарищество на вере (коммандитное) — юридическое лицо, участниками которого наряду с полными товарищами являются и вкладчики (коммандитисты), которые несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов в складочный капитал. Вкладчики не участвуют в управлении делами товарищества.

По форме собственности юридические лица делятся на государственные и частные.

По объему вещных прав различают:

Основные институты вещного права

Понятие «вещное право»

Вещное право — неотъемлемая и важнейшая часть гражданского права. Обычно оно понимается в двух смыслах: объективном и субъективном.

В объективном смысле вещное право — это совокупность правовых норм, регулирующих процесс удовлетворения интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного ведения. В субъективном смысле вещное право — это принадлежащие гражданину возможности по своему усмотрению распоряжаться вещью.

Вещные права различны по своему объему. Их примерный перечень дан в ст. 216 ГК РФ:

В состав вещных прав также входят права, принадлежащие учреждению:

Право собственности

Центральное место в системе вещных прав занимает право собственности. В юридическом смысле право собственности есть не что иное, как совокупность правовых норм, регулирующих принадлежность материальных благ определенным лицам.

Право собственности — сложное, комплексное право, включающее в себя совокупность трех самостоятельных правомочий: владения, пользования и распоряжения.

Правомочие владения означает гарантированную законом возможность фактического обладания вещью, возможность хозяйственного господства над ней. Владение может быть законным (титульным) и незаконным (беститульным). В отличие от первого незаконное опирается на законное основание. Беститульное владение, в свою очередь, делится на добросовестное и недобросовестное. Если владелец не знает и не должен знать о незаконности своего владения, он — добросовестный владелец. Действительно, приобретая вещь в комиссионном магазине, покупатель может не знать о том, что она краденая. Владелец недобросовестен, если он знал или должен был знать о незаконности своего владения.

Правомочие пользования — это основанная на законе возможность эксплуатации, извлечения из вещи ее полезных свойств, плодов и доходов в процессе ее потребления.

Правомочие распоряжения представляет собой гарантированную законом возможность решения юридической судьбы вещи вплоть до ее полного уничтожения. Собственник владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим имуществом по своему усмотрению.

Однако усмотрение это не должно граничить с произволом.

Право собственности — исключительное право. Собственник вправе исключить противоречащее его интересам влияние как физических, так и юридических лиц.

Объектами права собственности могут быть любые виды имущества: движимого и недвижимого, а также деньги, ценные бумаги.

В силу многообразия объекты права собственности могут подвергаться разграничению по принадлежности. Например, земля и другие природные ресурсы, в отношении которых отсутствуют какиелибо доказательства принадлежности их к собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, считаются объектами государственной собственности (п. 2 ст. 214 ГК РФ); имущество, собственником которого являлось государство и которое на 25 августа 1991 г. фактически находилось во владении, пользовании и распоряжении КПСС и КП РСФСР, относится к объектам государственной собственности (указ Президента РСФСР от 25 августа 1991 г. «Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР»).

Формы собственности

Форма собственности — это ее вид, определяемый субъектом. Субъектами права собственности могут быть граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальные образования.

Круг субъектов и форм собственности определяется ст. 212 ГК РФ. Согласно этой статье в Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Если государственная и муниципальная собственность предназначена для обеспечения интересов значительных групп населения, то частная собственность, к субъектам которой относятся граждане и юридические лица, предназначена для удовлетворения исключительно интересов собственников. Право частной собственности охраняется законом (ст. 35 Конституции РФ). Все собственники равны в отношении принадлежащих им прав, что закрепляется ст. 35 Конституции РФ. Также равноправными в РФ признаны все формы собственности.

Некоторые виды имущества могут находиться исключительно в государственной и муниципальной собственности: космические, стратегические объекты, нефтеи газопроводы и др. Могут быть установлены особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, а также особенности владения, пользования и распоряжения им. Например, только субъект государственной или муниципальной собственности приобретает деньги в виде платежей.

Право частной собственности юридических лиц

К признакам права частной собственности юридических лиц можно отнести следующее:

  1. юридическое лицо является единственным собственником принадлежащего ему имущества;
  2. учредители юридических лиц либо имеют (хозяйственные организации и товарищества), либо не имеют (некоммерческие организации) обязательственных прав на имущество;
  3. в собственности юридического лица находится имущество, переданное ему в качестве вклада (взноса) его учредителями, а также приобретенное и произведенное в процессе предпринимательской деятельности;
  4. юридическое лицо вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону (некоммерческие организации ограничены в осуществлении правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, поскольку имеют специальную компетенцию).

В собственности юридических лиц может находиться любое имущество, кроме имущества, которое по закону не может находиться в их собственности. Если имущество может принадлежать юридическому лицу, то его количество и стоимость не ограничиваются, кроме случаев, установленных законом. Если в собственности юридического лица окажется имущество, которое по закону не может ему принадлежать, то право собственности такого юридического лица подлежит прекращению. Если в собственности юридического лица окажется имущество, ограниченное в обороте, то оно может принадлежать ему только при наличии соответствующего разрешения (лицензии).

В состав имущества юридических лиц помимо вещей включаются также различные права требования обязательственно-правового характера, корпоративные (членские) права, а также исключительные права.

Основания приобретения и прекращения права собственности юридических лиц следующие:

Таким образом, право собственности можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником, принадлежащим ему имуществом, в том числе деньгами и ценными бумагами, а также по устранению незаконного вмешательства всех лиц из сферы его хозяйственного господства.

Защита права собственности

Отношения собственности — основополагающие для экономики любого государства, поэтому они нуждаются в особой защите и покровительстве со стороны государства.

Российское законодательство закрепляет уголовно-правовую, гражданско-правовую, административно-правовую защиту права собственности. Помимо этого она охраняется нормами земельного, финансового, семейного, экологического и других отраслей права.

Защита интересов собственника в широком смысле этого слова отражена в ст. 13 ГК РФ. Она может осуществляться путем признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, нарушающего интересы собственника.

К иным способам защиты относятся:

Глава 20 ГК РФ называет три способа исковой (судебной) защиты права собственности:

Виндикационный иск — иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику об истребовании индивидуальноопределенного имущества из его незаконного владения. Истцом по делу является собственник имущества, который должен доказать, что имущество принадлежит ему на праве собственности.

Негаторный иск направлен на полное обеспечение возможности собственника владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом. Чаще всего этот иск применяется в случае необходимости исключить неправомерно описанное имущество из описи. Арест имущества, т.е. его опись и запрет на распоряжение, применяется для обеспечения исполнения решения суда о возмещении ущерба либо приговора о конфискации имущества. Если же описано имущество, не принадлежащее ответчику или подсудимому, оно должно быть исключено из описи.

В соответствии со ст. 306 ГК РФ в случае принятия закона Российской Федерации, прекращающего право собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого акта, возмещаются государством. Споры о возмещении убытков разрешаются судом.

Основные институты обязательственного права

Понятие «обязательство» в гражданском праве

Гражданский кодекс РФ под обязательством понимает правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия (передать имущество, выполнить работу и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязанности (ст. 307).

Основаниями возникновения обязательств являются:

  1. правомерные действия — договоры, односторонние сделки, административные акты;
  2. неправомерные действия — деликты и другие неправомерные действия, судебные решения, иные действия, порождающие обязательства (например, действия в чужом интересе без поручения), события.

Обязательственные правоотношения подразделяются по разным критериям на определенные виды.

По соотношению прав и обязанностей сторон обязательства подразделяются:

По числу сторон в обязательстве различают:

По степени определенности обязанностей должника различают:

По степени самостоятельности обязательства делятся на два вида:

Гражданско-правовой договор

Понятие «договора»

В гражданском праве под договором понимается соглашение двух и более сторон, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Договор — разновидность сделки.

Обязательными элементами договора являются предмет, стороны и содержание. Предмет договора — это объекты гражданских прав, относительно которых достигнуто соглашение. Субъектами (сторонами) договора могут быть физические лица (должник и кредитор), государство, юридические лица, муниципальные образования.

Один из правовых принципов гражданского права — свобода договора и его соответствие правилам, установленным законом. Договор является одним из наиболее распространенных способов регулирования имущественных отношений. Содержание договора составляют права и обязанности его субъектов. Например, согласно договору купли-продажи (ст. 454 ГК РФ) одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Условия действительности договора следующие:

  1. законность цели (нельзя заключать договор, целью которого является совершение противоправных действий, например изготовление наркотических веществ);
  2. правосубъектность участников, т.е. заключать договор имеют право дееспособные лица, обладающие правом распоряжения имуществом;
  3. надлежащая форма (письменная или нотариальная);
  4. согласная воля сторон, т.е. договор заключен по взаимному согласию, без обмана и угрозы физического насилия, где форма соответствует намерениям участников.

Отсутствие одного из этих условий ведет к ничтожности заключенного договора.

Порядок заключения договора

В соответствии с ГК РФ заключение договора проходит две стадии:

  1. оферту — предложение заключить договор (ст. 435 ГК РФ);
  2. акцепт — согласие заключить договор (ст. 438 ГК РФ).

Соответственно стадиями стороны в договоре называются оферент и акцептант.

Сторона, желающая заключить договор, направляет другой стороне оферту — предложение, которое:

  1. должно быть достаточно определенным и выражать намерение лица заключить договор;
  2. должно содержать все существенные условия договора;
  3. должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

Оферта может быть отозвана. Она считается неполученной, если извещение об ее отзыве поступило раньше или одновременно с офертой. От вызова на оферту необходимо отличать публичную оферту, под которой понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего такое предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.

Акцептом признается полное и безоговорочное согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложение. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или предыдущих деловых предложений сторон. Акцептом считается также совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, если иное не предусмотрено законом или не указано в оферте. Акцепт может быть отозван. Если извещение об отзыве акцепта поступило оференту ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается неполученным. Будучи полученными, оферта и акцепт порождают определенные юридические последствия для совершивших их лиц.

Договор признается заключенным в момент получения полного и безоговорочного акцепта. Если для заключения договора также необходима передача имущества, то договор считается заключенным с момента передачи этого имущества. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут в соответствии с законом и условиями договора. Они предусматривают уплату неустойки и возмещение убытков в соответствии с принципом реального исполнения обязательств.

Основные институты наследственного права

Понятие «наследование»

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ под наследованием понимается переход в установленном законом порядке имущественных и некоторых неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к наследникам в порядке универсального правопреемства.

По общему правилу, не могут переходить по наследству:

  1. личные неимущественные права (например, право авторства на произведение науки, литературы или искусства) и другие нематериальные блага;
  2. имущественные права и обязанности, тесно связанные с личностью их обладателя (например, алиментные права и обязанности, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина);
  3. права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами (ст. 1112 ГК РФ).

Институт наследования не следует смешивать с институтом наследства. Институт наследства центральный в наследственном праве.

Наследство — это вещи и иное имущество, а также совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих в установленном законом порядке к наследникам.

Порядок перехода наследственных прав регламентируется ст. 1113—1115 ГК.

Открытие наследства — это возникновение наследственного правоотношения. Основанием к его возникновению является смерть гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Днем открытия наследства по ст. 1114 ГК РФ считается день смерти наследодателя или день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (а в определенных случаях — день предполагаемой гибели гражданина). Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

Место открытия наследства — последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Если последнее место жительства наследодателя, владевшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Лица, которые могут призываться к наследованию, — это наследники: правопреемники наследодателя, указанные в законе или в завещании. Наследниками могут быть любые субъекты гражданского права. Юридические лица могут наследовать только по завещанию. Согласно ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его смерти.

Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя.

Недостойные наследники — это лица, которые не могут быть призваны к наследованию (ст. 1117 ГК РФ).

1. Не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию: граждане, которые противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали признанию их наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

2. Не могут наследовать по закону:

Основания наследования

В соответствии со ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по закону и по завещанию.

Наследование по закону. Наследование по закону осуществляется, если:

  1. наследодатель не оставил завещания или оно признано полностью недействительным;
  2. завещана только часть имущества или завещание признано недействительным в определенной части;
  3. назначенный в завещании наследник умер до открытия наследства или отказался от его принятия.

Наследники по закону, призванные к наследованию в порядке очереди, наследуют в равных долях.

Законные наследники призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ).

Наследниками первой очереди являются (ст. 1142 ГК РФ):

  1. дети (в том числе усыновленные);
  2. супруг (супруга);
  3. усыновители умершего;
  4. ребенок умершего, родившийся после его смерти.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Наследниками второй очереди являются (ст. 1143 ГК РФ):

  1. полнородные и неполнородные братья и сестры умершего;
  2. дедушка и бабушка (как со стороны отца, так и со стороны матери).

Указанные лица призываются к наследованию только при отсутствии наследников первой очереди, непринятии ими наследства или лишении завещателем всех наследников первой очереди права наследования. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Наследниками третьей очереди являются (ст. 1144 ГК РФ): полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления.

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки наследодателя.

Наследниками пятой очереди являются:

  1. дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки);
  2. родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дедушки и бабушки).

Наследниками шестой очереди являются:

  1. дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки);
  2. дети двоюродных братьев и сестер наследодателя (двоюродные племянники и племянницы);
  3. дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные дяди и тети).

Наследниками седьмой очереди являются: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (если нет наследников предшествующих очередей).

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, наследуют наравне с той очередью, которая призывается к наследованию. Однако если эти лица не входят в круг наследников по закону, то они должны проживать до смерти наследодателя совместно с ним. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

Наследование по завещанию. Завещание — это акт личного распоряжения гражданином в отношении принадлежащего ему имущества и иных благ, совершенное им в форме, предусмотренной законом, на случай смерти. Исполнение завещания возлагается на наследников либо на указанного в завещании исполнителя воли (душеприказчика).

Завещание — односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

Условия действительности завещания указаны в ст. 1124 ГК РФ, они касаются как формы, так и порядка совершения завещания:

  1. завещание — единственный допускаемый законом способ распоряжения имуществом на случай смерти;
  2. завещание носит строго личный характер. Это означает следующее:
    • оно не может быть составлено не полностью дееспособным лицом или через представителя;
    • завещание должно быть написано завещателем или с его слов нотариусом;
    • если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание;
    • документ должен быть собственноручно подписан завещателем в присутствии нотариуса;
    • если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, то оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса другим гражданином (рукоприкладчиком) с указанием причин невозможности завещателем собственноручно подписать завещание;
    • при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель;
    • в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина;
    • завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания;
  3. завещание должно быть составлено в письменной форме и нотариально удостоверено.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения при соблюдении следующих условий:

Завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах в простой письменной форме, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в нотариальной форме или в форме, имеющей силу нотариально удостоверенного завещания. Завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Завещатель свободен в составлении завещания, может лишить имущества наследников по закону, не указывая причин своего решения. Закон ограничивает свободу завещания лишь в следующем отношении (ст. 1119 ГК РФ): он устанавливает круг необходимых наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве. Эта доля составляет не менее половины той доли, которая бы причиталась каждому из них в случае наследования по закону.

К необходимым наследникам относятся:

  1. несовершеннолетние и нетрудоспособные несовершеннолетние дети наследодателя, в том числе усыновленные;
  2. нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
  3. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Принятие наследства и отказ от наследства

Принятие наследства — это односторонняя сделка, влекущая возникновение у наследника права на все то имущество, которое входило в наследство к моменту его открытия. Не допускается принятие наследства под условие или с оговорками. Принятие наследства может быть проведено в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследования в силу признания его недостойным наследником, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, установленного для принятия наследства наследниками по завещанию или закону.

Пропуск срока для принятия наследства влечет за собой прекращение права на наследство, если суд не продлит указанного срока по причине, признанной им уважительной, при том условии, что наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Наследство может быть принято после истечения указанных сроков и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие дается не в присутствии нотариуса, то подписи на документах должны быть должным образом удостоверены.

Если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитающейся ему доли переходит к его наследникам. В этом случае действует правило наследственной трансмиссии: переход права на принятие имущества к наследникам того наследника, которому это право принадлежало и который умер, не успев его принять. Умерший наследник является по отношению к ним наследодателем. До принятия наследства всеми наследниками или до истечения срока для принятия наследства нотариальная контора по месту открытия наследства осуществляет меры по охране наследственного имущества.

По просьбе наследников им выдается свидетельство о праве на наследство. В случае отсутствия наследников как по закону, так и по завещанию или их отказа от принятия наследства оно становится выморочным (ст. 1151 ГК РФ) и переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации.