Уголовное право. Общая часть (Борисов А.В., 2020)

Объект преступления

В науке уголовного права вопрос о понятии «объект преступления» является одним из наиболее дискуссионных. Причем дискуссия идет с середины XIX столетия.

В настоящее время доминируют две концепции.

Согласно первой, объект преступления — это охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или создается непосредственная угроза причинения вреда.

В соответствии со второй объектом преступления признаются важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств.

Мнение специалиста

Так, А. В. Наумов отмечает, что теория объекта преступления как общественного отношения в ряде случаев «не срабатывает». Особенно это относится к преступлениям против личности, в первую очередь к убийству. Очевидно, что такое понимание жизни человека как объекта убийства явно принижало абсолютную ценность человека как биологического существа, жизни вообще как биологического явления. Человек из самостоятельной абсолютной ценности превращается в носителя общественных отношений. Представляется оправданным возвращение к теории объекта преступления как правового блага, созданной в конце XIX в. в рамках классической и социологической школ уголовного права.

Значение объекта преступления:

  • обязательный элемент состава преступления и в этом качестве необходим при решении вопроса о наличии или отсутствии основания уголовной ответственности;
  • способствует определению характера и степени общественной опасности преступления;
  • обусловливает отграничение преступления от иных правонарушений и аморальных деяний;
  • положен в основу законодательной группировки преступлений в Особенной части УК РФ по разделам и главам;
  • обусловливает правильную квалификацию деяния и отграничение одного преступления от другого.

Традиционно объекты преступления классифицируют по двум основаниям:

1) по степени общности охраняемых законом отношений («по вертикали») объекты преступления делятся на следующие виды:

  • общий;
  • родовой;
  • видовой;
  • непосредственный;

2) по значению объекта для квалификации конкретного преступления («по горизонтали») объекты преступления делятся на следующие виды:

  • основные;
  • дополнительные;
  • факультативные.

Общий объект — совокупность всех охраняемых уголовным законом общественных отношений, представленных в ч. 1 ст. 2 УК РФ.

Родовой объект — это определенный круг однородных общественных отношений, помещенных законодателем в отдельные разделы Особенной части УК РФ.

Видовой объект — это совокупность общественных отношений внутри родового объекта, расположенных в отдельных главах Особенной части УК РФ.

Непосредственный объект — это конкретные общественные отношения, поставленные законодателем под охрану определенной уголовно-правовой нормой.

В двухобъектном преступлении выделяют:

  • основной непосредственный объект — общественные отношения, причинение вреда которым составляет сущность данного преступления и для охраны которых издана конкретная уголовноправовая норма;
  • дополнительный непосредственный объект — это общественные отношения, посягательство на которые не составляет сущности данного преступления, но которые этим преступлением всегда нарушаются наряду с основным объектом.

Пример

Лицо, совершая грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), одновременно посягает на два объекта: собственность и здоровье потерпевшего. Отношения собственности выступают в качестве основного объекта преступления. Он входит в состав видового и родового объектов, органически связан с ними. Поэтому он считается основным объектом, определяя место состава преступления в определенной главе и разделе Особенной части УК РФ.

При этом во всех случаях данным преступлением причиняется вред другому объекту — здоровью человека. Однако эти общественные отношения по своему внутреннему содержанию не связаны с видовым и родовым объектами. В теории уголовного права такой объект называется дополнительным. Он также подлежит обязательному установлению при расследовании уголовных дел о грабежах, соединенных с применением насилия или угрозой его применения, что необходимо для правильной квалификации данного преступления.

Наряду с обозначенными видами объекта преступления выделяют и иные. Например, факультативный объект (общественные отношения, которые в иных случаях заслуживают самостоятельной уголовно-правовой охраны, но при совершении данного преступления лишь могут (от случая к случаю) фактически ущемляться либо ставиться в угрозу причинения вреда).

В уголовном праве Российской империи понятия «предмет преступления» и «объект преступления» отождествлялись. В настоящее время их дифференцируют.

Предмет преступления — это факультативный признак состава преступления; конкретные предметы внешнего мира, а также интеллектуальные ценности, воздействуя на которые, виновный причиняет вред охраняемым законом общественным отношениям.

Отличие предмета преступления от объекта преступления:

  1. объект преступления — обязательный признак состава преступления, предмет преступления — факультативный;
  2. объект преступления всегда претерпевает неблагоприятные изменения в результате преступной деятельности виновного, предмет может не пострадать от преступления, и даже наоборот, быть созданным.

В уголовном праве потерпевшим признается только физическое лицо, являющееся носителем общественных отношений, охраняемых УК РФ и которому может быть причинен физический, имущественный или моральный вред.

Пример

При совершении преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, потерпевшим может быть только лицо женского пола. В ст. 295 УК РФ дается исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть потерпевшими: судья; присяжный заседатель; иное лицо, участвующее в отправлении правосудия; прокурор; следователь; лицо, производящее дознание; защитник; эксперт; специалист; судебный пристав; судебный исполнитель, а также их близкие лица.

В уголовно-процессуальном праве потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

В составе преступления потерпевший выступает признаком объекта преступления.

В отличие от уголовно-процессуального права, где допускается правопреемство, в уголовном праве потерпевшим является лицо, непосредственно пострадавшее от совершения преступления. Таким образом, в уголовном праве не допускается признания потерпевшим одного из родственников или близких лиц жертвы. В то время как согласно ч. 8 ст. 42 УПК РФ «по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве — к одному из родственников».

В уголовном праве лицо становится потерпевшим с момента совершения в отношении него преступления, а в уголовно-процессуальном — с момента вынесения дознавателем, следователем, судьей постановления или судом определения о признании потерпевшим.

Учитывая, что «правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения: он лишь процессуально оформляется постановлением дознавателя, следователя или определением суда о признании потерпевшим, но не формируется им»1, следовательно, уголовно-правовое понятие потерпевшего первично по отношению к процессуальному.

Потерпевший в уголовном праве — это участник охраняемых уголовным законом общественных отношений, которому непосредственно преступлением причинен вред либо создана угроза причинения физического, имущественного или морального вреда.

Специфика личности потерпевшего имеет значение:

  1. при решении вопроса об основаниях уголовной ответственности;
  2. при отграничении преступлений друг от друга и квалификации;
  3. при конструировании составов со смягчающими и отягчающими обстоятельствами.