Государственное устройство и право (Городилов А.А., 2021)

Основные отрасли российского права

Конституционное право

Система права каждого государства состоит из ряда отраслей, среди которых конституционное право занимает ведущее место. Оно обусловлено значимостью общественных отношений, регулируемых этой отраслью права, а также тем, что конституционное право находится в центре взаимодействия всех отраслей права. В нем провозглашаются такие положения, которые служат исходными принципами, основами разработки положений других отраслей права.

Конституционное право — ведущая отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, которые лежат в основе стабильности общества. В отличие от других отраслей права конституционное право регулирует отношения, складывающиеся во всех сферах общества: политической, экономической, социальной, духовной и т. д.

Предметом конституционного права является тот слой отношений во всех этих сферах, которые можно назвать базовыми. Они как бы закладывают фундамент всей сложной системы общественных отношений в обществе, определяя:

основы конституционного строя, права и свободы человека, федеративное устройство, систему государственной власти и местного самоуправления.

Роль конституционного права как ведущей отрасли права обусловлена тем, что:

  • его нормы получают конкретизацию и воплощение в остальных отраслях права (так, установленная конституционным правом система органов исполнительной власти конкретизируется в административном праве);
  • все отрасли права основываются на закрепленных конституционным правом принципах федеративного устройства, организации системы власти, правах и свободах человека (так, гражданское и хозяйственное право основывается на закрепленных в конституционном праве равных правах всех форм собственности, правах собственника, принципах хозяйствования);
  • нормы этого права регулируют сам процесс создания права, они определяют виды правовых актов, органы, их издающие, соотношение их юридической силы.

Вместе с тем, конституционное право, являясь частью единой правовой системы государства, в свою очередь, само является сложной системой. В системе конституционного права выделяют следующие основные элементы — институты:

Этот институт включает правовые нормы, устанавливающие основные права и свободы человека, определяющие принципы отношений между людьми, между человеком и государством;

  • федеративное устройство государства. Этот институт включает правовые нормы, устанавливающие основы федерализма, принципов взаимоотношений всех субъектов федерации и разграничения предметов их ведения;
  • система государственной власти и система местного самоуправления. Этот институт включает правовые нормы, устанавливающие основные принципы организации этих органов; виды; правовой статус органов законодательной, исполнительной и судебной власти; порядок их образования; формы деятельности; тоже — для системы местного самоуправления.

Вместе с тем, правовые нормы конституционного права имеют не конкретный регулятивный характер, а общерегулятивный. Это чаще всего — нормы-принципы 135 и нормызадачи, которые рассчитаны на все правоприменяющие субъекты. Среди этих субъектов — народ, государство, нации, высшие государственные органы и т. д. Структура правовых норм зачастую не имеет обычной трехчленной структуры (гипотеза, диспозиция, санкция), чаще всего имеется только гипотеза и диспозиция.

Источники конституционного права — это правовые акты, посредством которых устанавливаются конституционноправовые нормы. Они разделяются на несколько групп:

  • конституция — основной источник, который устанавливает правовые нормы общего характера, имеющие высшую юридическую силу на территории всего государства, и охватывает своим действием все сферы жизни общества;
  • федеральные конституционные и федеральные законы.

Принимаются в развитие норм конституции, устанавливают нормы общефедерального значения, которые действуют на всей территории государства;

Конституционный строй — это форма или способ организации государства, которая обеспечивает его подчинение праву. Под основами конституционного строя Российской Федерации понимаются главные устои этой республики, ее основные принципы, которые призваны обеспечить России характер конституционного государства. Этому посвящена первая глава Конституции России, которая к основам конституционного строя относит:

  • демократизм, выражающийся в народном суверенитете. Так, ст. 3 Конституции гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением народа являются референдум и свободные выборы»;
  • разделение властей. В ст. 10 сказано, что «государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны»;
  • идеологическое и политическое многообразие. Ст. 13 гласит, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя». В ст. 14 устанавливается, что Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной;
  • гарантирование местного самоуправления. Ст. 12 признает и гарантирует самостоятельность местного самоуправления. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти;
  • реализацию принципов правового государства (ст. 1), главный из которых — верховенство права, подчинение государства праву, всеобщность права, но при этом важно, чтобы нормы права в полной мере отвечали воле и интересам народа;
  • признание прав и свобод человека. В ст. 2 сказано, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью»;
  • реализацию принципов «социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7);
  • федерализм, принципы правового государства, суверенитет Российской Федерации и республиканскую форму правления. В ст. 4 сказано, что суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории России;
  • гарантирование разнообразия форм собственности и единства экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности (ст. 8). Единство экономического пространства означает отсутствие любых таможенных и иных границ внутри страны, отсутствие правовых и иных ограничений на перемещение внутри территории государства товаров, услуг и финансовых средств. В едином, целостном государстве не может быть таможенных границ.

Таможенные правила устанавливаются только на государственной границе. Таможенное регулирование относится к исключительному ведению Российской Федерации. Поскольку перемещение товаров внутри страны свободное, установление каких-либо пошлин, сборов и иных препятствий для их свободного перемещения не допускается.

Но Конституция допускает, что в жизненно необходимых случаях ограничения перемещения товаров и услуг могут быть введены, но только федеральным законом. Такие ограничения могут вводиться в условиях чрезвычайного положения, в случае опасности распространения заболеваний животных или растений и иных подобных случаях. Ограничения перемещения финансовых средств внутри страны не допускается ни при каких обстоятельствах.

Вместе с тем, следует отметить, что практически данные положения Конституции России не действуют для Калининградской области, которая, являясь эксклавом, не имеет общих границ с остальными субъектами Российской Федерации, находится в Центральной Европе и окружена суверенными государствами Европейского Союза. А это вносит определенные особенности в вопросы ее экономической безопасности, что не нашло пока отражения в положениях Конституции Российской Федерации.

Свобода экономической деятельности как фундамента социально ориентированной рыночной экономики основывается на признании равенства прав хозяйствующих субъектов, неприкосновенности собственности, свободе договора, беспрепятственном осуществлении гражданских прав, гарантированности их судебной защиты. Экономические отношения в России базируются на многообразии форм собственности и их правовой защите. Не вмешиваясь в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов (предприятий и предпринимателей), государство юридически закрепляет и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. По юридическому содержанию собственность в любой форме означает право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Под частной собственностью понимается собственность граждан, их объединений, юридических лиц, не являющихся государственными и муниципальными предприятиями и организациями.

Государственными является собственность Российской Федерации и собственности ее субъектов.

Муниципальная собственность, составляющая экономическую основу местного самоуправления, включает находящееся в собственности муниципальных образований имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований.

Указанные основы российской государственности могут быть изменены только в особом порядке, установленном Конституцией Российской Федерации.

Закрепляя основы конституционного строя, Конституция России регулирует только основные, наиболее важные общественные отношения. Совокупность правовых норм, регулирующих их, образует правовой институт, который называется «Основы конституционного строя Российской Федерации» и занимает центральное место в системе конституционного права России. Реализация этих основ обеспечивается государством.

Таким образом, основой конституционного строя России можно считать такие основы жизни государства и общества, которые воплощают общедемократические принципы и предполагают признание высшей ценностью права и свободы человека.

Важное место в системе конституционного права занимает институт, нормы которого закрепляют основы правового статуса личности. Они отражены в гл. 2 Конституции Российской Федерации под названием «Права и свободы человека и гражданина». В ее нормах закреплена одна из основ конституционного строя России, сформулированной следующим образом: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Кроме Конституции Российской Федерации, нормы данного института закреплены системой нормативных правовых актов, в которых детально раскрывается содержание и порядок реализации. К таким актам относятся законы: «О гражданстве Российской Федерации», «О свободе совести и религиозных объединениях» и т. д.

Этот институт «прав и свобод человека и гражданина» определяет положение человека в обществе и государстве, принципы их взаимоотношений. В них человек и государство выступают как субъекты соответствующих прав, свобод и обязанностей, по отношению друг к другу, которые определены нормами права. Эти нормы носят договорной характер между ними. Правовое положение человека и государства характеризуется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми они наделены как субъекты правоотношений. Каждая отрасль права закрепляет правовое положение человека и государства в определенной сфере общественных отношений: имущественных, трудовых, семейных, финансовых и т. д.

В конституционном праве (в отличие от остальных отраслей права) закреплены основы правового статуса личности, которые включают:

а) права, связанные с гражданством, и регулирование отношений по поводу гражданства. Гражданство — один из основных элементов правового статуса лица, определяющий взаимоотношения личности и государства. Гражданство — это устойчивая политико-правовая связь человека с государством, определяющая их взаимные права и обязанности. Права человека, вступающего в такую связь, становятся обязанностью государства, а права государства — обязанностью его гражданина. Поэтому, важным моментом является обязательная защита государством прав гражданина и человека;

б) закрепление общих принципов статуса личности, которые проявляются во всех сферах, независимо от того, какой отраслью права регулируются данные отношения. Речь идет о равенстве прав и свобод человека и гражданина, обязанности государства защищать эти права и свободы, признании приоритета международных норм права и международных договоров перед нормами внутреннего права;

в) основные права, свободы и обязанности, то есть те, которые неотделимы от человека, гражданина, составляют неотъемлемое право, принадлежат ему от рождения, защищаются государством и составляют ядро правового статуса личности. Этим правам посвящена вторая глава Конституции Российской Федерации, включающая сорок восемь статей.

Конституционные права и свободы принято делить на три группы — личные, политические и социально-экономические:

личные права и свободы являются по существу правами человека как индивида и не связаны с гражданством. Эти права неотчуждаемы и принадлежат каждому человеку от рождения.

Среди них: право на жизнь, на охрану государством достоинства личности, неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных разговоров и иных сообщений, свобода передвижений и выбора места жительства, право свободно выезжать и возвращаться в Российскую Федерацию, право определять и указывать национальность, свобода совести и вероисповеданий, свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, производить и распространять информацию любым законным способом;

политические права в отличие от личных прав, связаны с гражданством. Так же, как и личные, государство не только признает политические права, но и защищает право гражданина на них. Эти права вытекают из суверенитета народа как единственного источника власти в России. Политические права включают: право выбирать и быть избранным в органы государственной власти, участвовать в государственном управлении непосредственно и через своих представителей, право на объединение и политическую деятельность через участие в деятельности политических партий, право беспрепятственно собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия, пикетирования;

— социально-экономические права касаются прав в таких сферах, как собственность, трудовые отношения, отдых, здоровье, образование, и призваны обеспечить физические, материальные, духовные и другие социальные потребности личности.

К ним относятся: свобода предпринимательства, право частной собственности, право на труд, отдых, охрану семьи, право социального обеспечения, право на жилище, на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, образование, свобода творчества и т. д.

Федеративное устройство России основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов, равноправии и самоопределении народов в России.

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты федерации между собой равноправны. В Конституции России закрепляется и последовательно проводится принцип равноправия субъектов Российской Федерации. При этом следует отметить, что республика (в Конституции федерации она определена как государство) имеет свою конституцию и законодательство, в то время как край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ (в соответствии со ст. 73 Конституции Российской Федерации они также обладают всей полнотой государственной власти по своим предметам ведения, то есть являются государственными образованиями) — свой устав, заменяющий конституцию, и свое законодательство. По всем другим характеристикам, согласно конституции России, республики не отличаются от краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов.

В состав Российской Федерации входят: двадцать две республики, девять краев, сорок шесть областей, три города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь); Еврейская автономная область и четыре автономных округа (всего — 85 субъектов федерации).

Конституция России предусматривает возможность изменения состава Российской Федерации. Подобное может происходить путем:

  1. принятия в Российскую Федерацию иностранного государства или его части;
  2. образования в ее составе нового субъекта в результате:
    • объединения существующих субъектов;
    • изменения конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации.

Любое из названных преобразований России должно осуществляться в порядке, установленном Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», а применительно к случаю, связанному с изменением статуса субъекта, и в той мере, в какой изменения его вида (государственно-правовой формы) затрагивают данный статус, также с учетом положений Конституции России.

Субъекты федерации различаются между собой по величине территории, численности и плотности населения, по национальному составу, уровню развития экономики в целом, наличию и развитию отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, историческому прошлому, национальной культуре всего или части населения. Однако как следует из Конституции России, эти и другие особенности не влияют на конституционно-правовой статус субъектов федерации, несмотря на особенности их геополитического месторасположения.

Так, эксклавное положение Калининградской области не предполагает у нее дополнительных возможностей по организации отношений с иностранными государствами, хотя фактически, она по отношению к сопредельным европейским государствам выступает в роли именно иностранного государства. Это не может не вносить особенности в обеспечение региональной экономической безопасности данного «заграничного» субъекта Российской Федерации, то есть субъекта федерации, не имеющего с остальной территорией Российской Федерации никаких общих границ.

В качественно новое состояние российский федерализм вступил после подписания Федеративного договора 1992 года и принятия Конституции Российской Федерации 1993 года: из национального федерализма он превратился в смешанный, который характеризуется тем, что субъектами федерации теперь являются не только национально-государственные (республики, автономная область, автономные округа), но и территориально-государственные образования — области, края, города федерального значения. Следовательно, российский федерализм выступает сегодня одновременно и формой устройства национальных отношений, и формой территориальной организации государства.

Российская Федерация как государство осуществляет свою деятельность посредством государственных органов, через которые народ, согласно Конституции (ст. 3), осуществляет свою власть (кроме того, существуют органы самоуправления, не входящие в систему государственной власти).

Административное право

Это отрасль российской правовой системы, представляющая собой совокупность правовых норм, предназначенных для регулирования общественных отношений в связи и по поводу реализации исполнительной власти (в процессе осуществления государственно-управленческой деятельности).

Это одна из самых объемных по содержанию отраслей права, так как регулирует вопросы организации и деятельности разветвленного аппарата управления, то есть всех звеньев системы органов исполнительной власти и управления всех сфер экономического и социального развития.

Административное право — отрасль российского права, имеющая свой предмет, метод, систему и источники. Оно оказывает влияние на общественные отношения в сфере государственного управления, придавая им упорядоченный характер.

Предмет административного права — общественные отношения, возникающие в связи и по поводу практической реализации исполнительной власти.

Как и любая другая отрасль права, административное право использует в качестве средств правового регулирования три юридические возможности или метода: предписание, запрет, дозволение.

Источники административного права многообразны.

К ним относятся, прежде всего:

  1. Конституция Российской Федерации, определяющая основы формирования и деятельности органов исполнительной власти, разграничение предметов ведения.
  2. Нормативно-правовые акты, содержащие административные нормы и предписания. Наибольшее значение при этом имеют законы Российской Федерации (принимаемые федеральным парламентом), постановления, принимаемые его палатами (Государственной Думой и Советом Федерации).
  3. Нормативные указы Президента Российской Федерации и положения.
  4. Нормативные постановления Правительства Российской Федерации.
  5. Нормативные акты министерств и ведомств Правительства России — в отраслевом и межотраслевом масштабе.
  6. Конституции республик, их законодательства и правительственные нормативные акты и нормативные акты министерств и ведомств — на республиканском уровне.
  7. Уставы иных субъектов федерации, законодательные акты, а также издаваемые органами государственной власти этих образований нормативные правовые акты — на уровне субъектов Российской Федерации.
  8. Нормативные акты представительных и исполнительных органов местного самоуправления — на местном уровне.
  9. Административно-правовые нормы в межгосударственных соглашениях.
  10. Нормативные акты руководителей корпораций, концернов, объединений, предприятий и учреждений — они действуют только на уровне этих субъектов административного права.
  11. Решения Конституционного Суда и Верховного суда Российской Федерации (разъяснения по вопросам толкования права).

Многообразие источников административного права делает актуальным вопрос его систематизации, кодификации.

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 141 объединены нормы материального и процессуального административного права. Многие управленческие проблемы регламентированы в кодификационных актах других отраслей российского права, например, в Земельном кодексе Российской Федерации.

Административная власть есть специфическое средство, обеспечивающее следование воли управляемых воле управляющих. С помощью нее происходит волевое регулирование поведения людей в условиях государственной организации общественной жизни. Административная власть реализуется через целенаправленное упорядоченное воздействие субъекта на объект в сфере общественных отношений в связи и по поводу реализации исполнительной власти (в процессе осуществления государственно-управленческой деятельности).

Административная власть реализуется на основе административного права, которое регулирует вопросы организации и деятельности разветвленного аппарата управления, то есть всех звеньев системы органов исполнительной власти и управления всех сфер экономического и социального развития.

Она оказывает влияние на общественные отношения в сфере государственного управления, придавая им упорядоченный характер, то есть, предметом регулирования являются общественные отношения в сфере государственного управления, которые складываются: между субъектами исполнительной власти, между субъектами исполнительной власти и исполнительными органами местного самоуправления, между субъектами исполнительной власти и гражданами, организациями, предприятиями, общественными объединениями, социально-культурными объединениями.

Действия административной власти многоплановы, они направлены и на создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, предпринимательства, но не предполагают непосредственное вмешательство государственных органов в производственную или финансовую деятельность, протекающую в рамках закона.

Административная власть реализуется через:

  • нормативное регулирование путем установления общих правил (например, налогового законодательства);
  • путем его оперативной корректировки в соответствии с реальными задачами (например, ставки налогов могут корректироваться путем изменения законов);
  • контроль за исполнением правовых норм, регулирующих отношения в этой сфере;
  • государственную защиту прав и интересов участников общественных отношений (например, интересы прав потребителей);
  • координацию и общее направление их деятельности;
  • содействие ее успешному осуществлению;
  • государственные контракты (например, аэрокосмическая промышленность развивается через государственные контракты);
  • регистрацию (все коммерческие и производственные организации, как и остальные, подлежат регистрации в органах исполнительной власти на уровне федерации или ее субъектов или органов местного самоуправления);
  • лицензирование (для осуществления многих видов деятельности необходимо иметь лицензию).

Административная власть осуществляется через органы исполнительной власти, другие органы управления, входящие в разветвленную сеть механизма осуществления исполнительной власти. Все органы административной власти действуют на основе административного права.

Административное право, прежде всего, регулирует следующие вопросы:

1. Исполнительной власти — организация, деятельность, задачи, функции, полномочия, взаимоотношения органов федеральной исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации, исполнительных органов местного самоуправления, администрации предприятий, учреждений и организаций.

2. Государственной службы — принципы и прохождение государственной службы, классификация служащих, права, обязанности, ответственность и поощрение служащих.

3. Правовых актов управления — классификация актов исполнительной власти, подзаконный характер актов управления, процесс подготовки и принятия актов.

4. Управленческих договоров — особенности договоров в сфере управления, виды договоров, субъекты договорных отношений, предмет договора, ответственность сторон.

5. Обеспечения законности в управлении — гарантии законности, порядок приостановления и отмены актов управления, судебный контроль в сфере управления.

6. Административной ответственности — признаки административных правонарушений, их виды, меры ответственности, процедуры применения этих мер.

7. Методов управления — виды методов управления (убеждение, организация, регистрация и разрешения, регулирование, пресечение, контроль, надзор, принуждение).

8. Административного процесса — нормы, регламенты и процедуры административного процесса.

9. Государственного управления в сфере экономики — предметы ведения и полномочия федерации и ее субъектов в этой сфере, их взаимоотношения, проблемы управления федеральной собственностью, регистрация и определение статусов предприятий и других субъектов экономической сферы.

10. Государственного управления в социально-культурной сфере — разграничение полномочий и предметов ведения федерации и ее субъектов, система органов исполнительной власти в социально-культурной сфере, их полномочия, виды управления, государственная поддержка, стимулирование, отраслевое законодательство.

11. Государственного управления в политической сфере — полномочия федерации и ее субъектов в политической сфере, компетенция федеральных органов исполнительной власти в области международных отношений, обороны, охраны границы; компетенция органов субъектов федерации в области охраны правопорядка, статус специальных структур и должностных лиц, отраслевое законодательство.

Административная служба (принципы и прохождение государственной службы, классификация служащих, права, обязанности, ответственность и поощрение служащих) также регламентируется административным правом и другими отраслями права. Она налагает определенные обязанности, например, запрет для некоторых категорий на совмещение государственной службы с коммерческой деятельностью. Вся деятельность административных служащих должна проходить в рамках законов (регулируется как законами, так и подзаконными актами) и контролируется со стороны государства, находится под административным надзором (в том числе и прокурорским).

Гражданское право

Гражданское право — одна из отраслей частного права.

Это система правовых норм, регулирующих имущественные и неимущественные отношения, связанные с ними, основанные на самостоятельности и независимости их участников. Это право занимает центральное место среди остальных отраслей права, регулирующих имущественные отношения. Именно нормы гражданского права применяются к семейным, трудовым и другим отношениям в случае пробелов в соответствующем специальном законодательстве (семейном или трудовом).

В современных условиях многоукладной экономики и равенства всех форм собственности роль гражданского права возрастает, т. к. расширяется сфера его действия, усиливается потребность в правовом регулировании общественных отношений с учетом равноправия самостоятельных участников.

Под предметом гражданско-правового регулирования понимают те общественные отношения, которые регулируются нормами гражданского права. К ним относятся две группы отношений:

а) имущественные, связанные с принадлежностью имущества определенным лицам или с переходом имущества от одного лица к другому;
б) связанные с ними неимущественные отношения, к которым можно применить нормы гражданского права.

Особенностью отношений, регулируемых гражданским правом, является то, что они возникают между равноправными и независимыми друг от друга субъектами. Отношения, основанные на власти и подчинении (в том числе и имущественные), регулируются другими отраслями права (административным, финансовым и т. д.).

Участниками отношений, регулируемых гражданским правом, могут быть граждане, различные организации (юридические лица), государственные образования, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации и государства, осуществляющие деятельность на территории России. Под имущественными отношениями понимаются отношения не только по поводу вещей, но и по поводу права требовать (например, право гражданина требовать свой вклад в банке, по сути, право требовать передачи денег).

Поэтому различаются две группы имущественных отношений: отношения вещевого характера и отношения обязательственного характера. Предметом личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом, являются нематериальные блага: честь, имя, достоинство, личная жизнь, авторство произведений и т. д.

Источники гражданского права многообразны. К ним относятся, прежде всего:

  1. Конституция Российской Федерации, определяющая равноправие всех форм собственности;
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
  3. гражданско-правовые нормы, содержащиеся в законодательных актах. Наибольшее значение при этом имеют законы Российской Федерации, постановления, принимаемые палатами Федерального Собрания;
  4. нормативные указы Президента России;
  5. нормативные постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты его министерств и ведомств;
  6. конституции (уставы) субъектов федерации, их законодательства, президентские, губернаторские и правительственные нормативные акты и нормативные акты министерств и ведомств субъектов федерации;
  7. нормативные акты представительных и исполнительных органов местного самоуправления — на местном уровне;
  8. Постановления Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации(разъяснения по вопросам толкования права).

Основные принципы гражданского права:

  • многообразие форм собственности и соответственно правовая охрана всех форм собственности и других вещных прав;
  • юридическое равенство субъектов гражданских правоотношений;
  • принцип свободы договора в пределах, установленных законом;
  • принцип всемерной охраны прав и интересов граждан;
  • принцип недопустимости злоупотребления со стороны граждан и их коллективов.

Отношения между людьми в обществе могут быть различными: моральными, политическими, национальными, религиозными, правовыми и т. д. Только часть из них охватывается правовым регулированием. Например, в семейной жизни юридическую норму приобретают, как правило, материальные взаимоотношения, моральные же аспекты находятся вне сферы регулирования права. Правоотношение, как известно, — это такое общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством. Правоотношения есть та мера внешней свободы, которую предоставляют участникам нормы права.

Гражданско-правовые отношения являются одним из видов правовых отношений, поэтому они имеют как общие черты и признаки правоотношений, так и особенные:

  • это такая форма общественных отношений, которая складывается на основе гражданско-правовых норм. Так, в семье складывается множество отношений (кровного родства, моральных, дружественных и враждебных), но гражданско-правовыми отношениями становятся только отношения по поводу собственности семьи, которые регулируются нормами гражданского права;
  • связь субъектов гражданско-правовых отношений выражается в наличии у них субъективных прав и обязанностей.

    Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать от продавца вещь надлежащего качества, а продавец обязан ему ее продать в соответствии с законом;

  • субъекты гражданско-правовых отношений обособлены друг от друга, как в имущественном, так и в организационном отношении, поэтому они самостоятельны и независимы;
  • субъекты гражданско-правовых отношений равноправны между собой;
  • гражданско-правовые отношения имеют сознательноволевой характер, гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его принудительной системой. Например, человек сам решает, кому наследовать свое имущество; если имущественные права члена семьи при наследовании имущества были нарушены, он обращается в суд;
  • в качестве юридических гарантий применяются присущие только гражданскому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности, обладающие, главным образом, имущественным характером.

Содержание гражданско-правовых отношений составляют субъективные права и обязанности его субъектов. Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения.

Таким образом, содержание правоотношения состоит в правах и обязанностях его участников и в реальных действиях по их использованию и осуществлению.

Существуют различные комбинации трех правомочий:

  • правомочия требования (право требовать от обязанного субъекта исполнения обязанностей);
  • правомочия на собственные действия (возможность самостоятельно совершать юридически значимые действия, например, завещать собственность);
  • правомочия на защиту, возможность использовать государственно-принудительные меры в случае нарушений субъективного права.

Кроме того, гражданско-правовые отношения бывают простыми и сложными.

Большинству гражданско-правовых отношений присуща сложная структура. Но все они имеют четыре структурных элемента: субъект, объект, право и обязанность.

Субъекты правоотношений — это отдельные индивиды, организации и государственные образования, которые в соответствии с нормами гражданского права являются носителями субъективных прав и обязанностей. Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица (граждане, иностранные граждане, лица без гражданства), юридические лица (российские, иностранные, международные), государственные и территориальные образования, которые являются носителями субъективных прав и обязанностей.

Субъекты должны обладать правосубъектностью, основой которой являются:

а) правоспособность (способность иметь права и обязанности);
б) дееспособность (способность субъекта самостоятельно нести ответственность).

Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами правосубъектности.

Объект правоотношений — это то, на что воздействуют правоотношения (то есть фактическое поведение его участников), по другому мнению — это то, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его субъектов. Объектом гражданского правоотношения могут быть различные объекты, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его участников: материальные и нематериальные блага. Объектами могут быть:

  • вещи (имущество); работы и услуги;
  • результаты творческой деятельности;
  • личные неимущественные блага (честь, имя, достоинство, авторство).

Право собственности — это комплексный институт права, включающий правовые нормы, закрепляющие, регулирующие и охраняющие состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам, т. е. оно регулирует не все отношения собственности, а только часть из них, связанную с принадлежностью имущества определенным лицам.

Институт права собственности выполняет в обществе три основные функции:

  • нормы права собственности устанавливают принадлежность того или иного имущества определенным лицам;
  • нормы права собственности закрепляют правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению, принадлежавшим ему имуществом;
  • нормы права собственности предусматривают правовые средства охраны прав и интересов собственника.

Право собственности в субъективном смысле есть мера возможного поведения собственника. Ценность всякого субъективного права — в объеме тех возможностей, которые данное право предоставляет субъекту. Прежде всего, это возможность по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом.

Под владением понимается основанная на законе возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в собственном хозяйстве или на балансе.

Под пользованием понимается основанная на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств.

Под распоряжением понимается возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности.

У собственника одновременно концентрируются все три правомочия, но порознь или вместе они могут принадлежать не только собственнику, но и, например, арендатору. Различаются право собственности (дает право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом) и иные вещные права (дает право владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом). Правомочия собственника определяются только законом и наиболее широки; другие вещные права определяются не только законом, но и волей собственника, оформленной договором.

У собственника есть возможность отстранять всех других лиц от хозяйственного господства над принадлежащей ему собственностью, если на то есть его воля (например, разорвать договор с арендатором своего имущества), а также возможность использовать свое имущество для любой не запрещенной законом деятельности.

С учетом всего этого можно сказать, что субъективное право собственности представляет собой возможность полного хозяйственного господства над имуществом, заключающегося в правомочиях собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, совершая в отношении его любые действия, не противоречащие закону.

Право собственности — абсолютное право.

Закон предоставляет собственнику право требовать устранения любого препятствия, мешающего осуществлять ему свои права. Закон предоставляет ему возможность обратиться за защитой к компетентным государственным органам, использующим принудительные меры, предусмотренные законом. Конституция Российской Федерации признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности.

Способы возникновения собственности различны. Первоначальным способом является создание новых вещей и приобретение права собственности. Другие способы: приобретение права собственности путем приобретения имущества на основе договора, связанного с приобретением или отчуждением имущества; наследование имущества; приобретение по давности владения (не собственник может получить право собственности на имущество на основе длительного владения им открыто в качестве собственника, срок такого владения для недвижимости — 15 лет).

Право собственности прекращается путем совершения собственником гражданско-правовых сделок (при этом обычно одновременно возникает право собственности у других лиц);

путем законного изъятия имущества в пользу потерпевшего или государства в качестве санкции за правонарушение. Право собственности может быть прекращено в силу естественных причин — смерти собственника, прекращения существования самой собственности.

Обязательственное право — это институт гражданского права, включающий правовые нормы, закрепляющие и регулирующие общественно-правовые отношения, связанные с обязанностями (обязательственные правоотношения). Обязательственные правоотношения — это правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и использованию продуктов творческой деятельности.

Обязанности неразрывно связаны с правами. Субъективному праву логически соответствует установленная объективным правом обязанность. Содержанием обязанности является мера должного поведения, необходимого поведения.

Юридическая обязанность — это предусмотренная законом и охраняемая государством необходимость должного поведения участника правового отношения. Юридическая обязанность участника правоотношения состоит в должном поведении или необходимости воздержаться от действий, запрещенных нормами права. Следовательно, в гражданских правоотношениях существуют и два типа обязанностей: пассивный и активный.

Пассивные обязанности — не нарушать права собственности, не препятствовать его осуществлению, не нарушать политические права и свободы и т. д. Пассивные обязанности «не препятствовать» и «не нарушать» относятся и к тем основным (конституционным) неотчуждаемым субъективным правам, которые принадлежат каждому человеку (обязанность уважать права и свободы человека).

Обязанности пассивного типа вытекают из гражданскоправовых запретов и по своей природе означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих интересы других субъектов правовых отношений. Одна из функций запретов состоит в установлении пределов осуществления субъективных гражданских прав. Например, собственник при осуществлении своих правомочий не должен причинять ущерба окружающей среде. Запреты определенного типа порождают обязанности одного субъекта гражданско-правовых отношений перед другим, например, запрет одностороннего отказа от исполнения договора, перевод долга без согласия кредитора и т. д. Особое место занимают запреты, порождающие обязанности, исполнение которых препятствует трансформации гражданских правоотношений одного вида в другой, например, запрет хранителю использовать имущество (переданное ему на хранение) препятствует трансформации правоотношения хранителя в правоотношения имущественного найма.

Активные обязанности состоят в побуждении субъекта к совершению должных действий. В гражданско-правовых отношениях — это чаще всего действия по передаче имущества, по выполнению работ и оказанию услуг, созданию и использованию произведений творчества (литературы, искусства, науки) и т. д. Требование, заключенное в обязанности и составляющее ее содержание, означает для обязанного субъекта необходимость действовать, т. к. обеспечивается санкциями за неисполнение обязанностей. Необходимость действовать вытекает из норм гражданского права, условий договора, заключаемого в рамках гражданско-правовых отношений.

С обязательственным правом неразрывно связано понятие правоспособности — это способность субъекта иметь гражданские права и обязанности. Дееспособность — способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя обязанности. Юридические лица и совершеннолетние граждане являются правоспособными и дееспособными. Малолетние дети и совершеннолетние граждане, признанные недееспособными, могут быть правоспособными (например, малолетние могут наследовать имущество, но практическое осуществление их имущественных прав могут осуществлять родители, дееспособные лица). В каждом гражданском правоотношении различают две стороны —

управомоченную и обязанную. Обязанная сторона должна быть обязательно правоспособной и дееспособной.

В зависимости от количества обязанных лиц различают долевую обязанность (обязательства конкретно разделены по долям) и солидарную обязанность (при которой исполнения обязанностей можно требовать от всех обязанных субъектов или от одного или нескольких).

Таким образом, обязанности пассивного типа (соблюдение запретов) исполняются в форме фактической деятельности субъектов, не порождающей юридических последствий.

Исполнение обязанностей активного типа может быть добровольным и принудительным (на основе актов правоохранительных органов).

Уголовное право

Это отрасль права, совокупность юридических норм, которые определяют преступность и наказуемость деяния, а также основания уголовной ответственности и освобождения от нее.

Предметом уголовного права выступают общественные отношения, возникающие с момента совершения преступления. Субъекты уголовного права — это лицо, совершившее преступление, и государство в лице правоприменительных органов.

В русском языке оно употребляется как юридический термин с конца XVIII века. Его происхождение двойственно: с одной стороны, оно восходит к юридическим понятиям, употребляемым в древнерусских памятниках: «голова» (убитый), «головник» (убийца), «головщина» (убийство), «головничество» (компенсация родственникам убитого); с другой — к латинскому прилагательному capitalis (производное от caput — голова, человек), которое в римском праве составляло наименования самых суровых наказаний, связанных с лишением жизни, свободы, гражданства. В русской литературе XV–XVII веков в ходу было слово «уголовие», имеющее значение «лишение жизни», «лишение головы».

Современное Уголовное право Российской Федерации — система норм, издаваемых высшим представительным органом власти, определяющих основания и принципы уголовной ответственности, круг деяний, объявляемых преступлениями, виды и размеры наказаний за них, в некоторых случаях основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Отношения, регулируемые уголовным правом, в юридической литературе рассматриваются в широком и узком смысле.

В широком смысле — это отношения, которые появляются со вступлением уголовного закона в силу. Тогда начинают действовать превентивные (профилактические) функции уголовного закона, которые оказывают воздействие на неустойчивых лиц, и удерживают их от совершения преступления под угрозой наказания.

В узком смысле — это отношения между государством и преступником, возникающие с момента совершения преступления и оканчивающиеся погашением (снятием) судимости либо освобождением от уголовной ответственности и наказания.

В Российской Федерации в соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции России принятие уголовного законодательства отнесено к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти. Органы власти субъектов Российской Федерации не имеют права принимать акты уголовного законодательства. В соответствии со ст. 105 Конституции России, органом, уполномоченным принимать федеральные законы, является Государственная дума Федерального Собрания.

Уголовный закон — это единый нормативный акт, принятый Федеральным Собранием, устанавливающий основания и принципы уголовной ответственности, определяющие, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, какие наказания предусмотрены за их совершение и в каких случаях возможно освобождение от уголовной ответственности или наказания. Это федеральный закон, действующий на территории всей России, имеет высшую юридическую силу.

Ни один нормативный акт не может противоречить уголовному закону.

Уголовный кодекс Российской Федерации является единственным законом, регламентирующим применение уголовной ответственности. Он включает Общую и Особенную части.

В нормах Общей части регламентируются вопросы, относящиеся к таким основным понятиям уголовного права, как уголовный закон, преступление, наказание, освобождение от уголовной ответственности и наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних, принудительные меры медицинского характера. В его Особенной части содержатся нормы уголовного права, которые предусматривают конкретные составы преступлений и меры уголовного наказания, установленные за их совершение.

Уголовное право Российской Федерации, как материальная отрасль права, тесно связано с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Применение норм уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного права, возможно, только в связи с совершением противоправного деяния (действия или бездействия), предусмотренного уголовным законом.

Однако при этом уголовно-процессуальное и уголовноисполнительное право имеют свой собственный предмет правового регулирования. Так, предметом регулирования уголовно-процессуального права является деятельность органов дознания, следствия и суда по расследованию и рассмотрению уголовных дел, а также отношения, возникающие между участниками процесса в связи с совершением противоправного деяния, предусмотренного уголовным законодательством, и назначением мер уголовного наказания. Предметом регулирования уголовно-исполнительного права являются отношения, возникающие в связи с исполнением и отбыванием всех видов наказания.

Предметом уголовного права является охрана общественных отношений, урегулированных иными отраслями права.

Преступление: понятие, признаки, виды. В соответствии с уголовным законодательством России «преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания». Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Из вышеприведенного определения следует, что признаками преступления являются: общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость.

1. Общественная опасность составляет важнейший материальный признак преступления и выражается в причинении или создании угрозы причинения существенного вреда личности, обществу или государству. Если деяние (действие или бездействие) не представляет общественной опасности в силу малозначительности, то согласно ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации оно не является преступлением. О характере общественной опасности можно судить по значимости тех социальных ценностей, на которые посягает лицо, совершающее преступные деяния. В зависимости от этого законодатель на первое место ставит преступления против жизни и здоровья личности, а потом и другие виды преступлений.

Степень общественной опасности преступления также определяется, во-первых, размером нанесенного ущерба.

Например, ущерб, нанесенный кражей в крупном размере, более общественно опасен, чем ущерб, нанесенный кражей в менее крупном размере.

Во-вторых, степень общественной опасности преступления зависит от способа совершения противоправных деяний.

Грабеж, совершенный с применением насилия, наказывается строже, чем грабеж без насилия.

В-третьих, степень общественной опасности противоправного деяния определяется виной, мотивами и целями совершения преступления. Преступления, совершенные умышленно, более общественно опасны, чем преступления, совершенные по неосторожности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления.

2. Необходимым признаком преступления является уголовная противоправность деяния. Она означает, что уголовный закон запрещает совершать общественно опасные деяния (действия или бездействие), точно указанные в нем.

3. Противоправное, общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, может быть признано преступным только тогда, когда оно совершено виновно, то есть умышленно или по неосторожности.

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия), либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.

По российскому уголовному законодательству объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Категории преступлений. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные

Уголовным кодексом Российской Федерации, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает двух лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, превышает два года лишения свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Уголовное законодательство России устанавливает обстоятельства, при наличии которых действия, внешне подпадающие под признаки какого-либо преступления, не влекут за собой уголовную ответственность. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относят такие действия:

1. Необходимая оборона. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства.

2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышение необходимых для этого мер.

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.

3. Крайняя необходимость. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.

4. Физическое или психическое принуждение. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием).

5. Обоснованный риск. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск не признается обоснованным, если заведомо он был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия.

6. Исполнение приказа или распоряжения. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность.

Состав преступления — совокупность установленных законом признаков, характеризующих общественное деяние как преступное.

В теории уголовного права выделяют четыре элемента состава преступления:

1. Объект — общественные отношения, претерпевшие негативные изменения в результате общественно опасного посягательства.

Общий объект — все правоотношения, которые охраняются уголовным законом.

Родовой объект — отношения, определенный разделом

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Видовой объект — отношения, охраняемые конкретной главой.

Непосредственный объект — отношения, охраняемые конкретной нормой.

Основной объект — общественные отношения, на охрану которых преимущественно направлена данная норма.

Дополнительный объект — общественные отношения, которые неизбежно страдают при посягательстве на основной объект.

Факультативный объект — общественные отношения, которые как могут страдать, так могут и не страдать при совершении преступления данного вида.

2. Объективная сторона — внешняя сторона общественного опасного посягательства, протекающего в определенных условиях места и времени и причиняющего, либо способного причинить вред общественным отношениям. Обязательным условием уголовной ответственности лица является наличие причинной связи между действием (бездействием) и наступившими вредными последствиями. Совершенное лицом деяние признается преступным и вменяется ему в ответственность именно потому, что это деяние продуцировало предусмотренные законом общественно опасные последствия.

3. Субъективная сторона — совокупность предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих психическую деятельность лица в процессе совершения преступления. Вина — комплекс интеллектуально-волевых процессов, происходящих в сознании лица во время совершения преступления.

Преступление признается совершенным:

  • с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления;
  • с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично;
  • по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий свои действий (бездействия) но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение эти последствий;
  • по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Вина является обязательным признаком субъективной стороны любого состава преступления.

Мотив и цель принадлежат к факультативным признакам субъективной стороны состава преступления, они становятся обязательными, когда законодатель включает их в число обязательных признаков конкретного состава преступления.

Например, в ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за бандитизм, обязательным признаком этого состава преступления является цель нападения на граждан или организации.

4. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее указанного и в законе возраста, своими действиями причинившее вред общественным отношениям. Признаки субъекта преступления: физическое лицо, вменяемость, достижение определенного возраста.

Уголовная ответственность и уголовное наказание.

Уголовная ответственность — обязанность лица, совершившего преступление, претерпеть меры уголовного принуждения.

Уголовное наказание — мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном Уголовным кодексом Российской Федерации лишении или ограничения прав или свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Виды наказаний:

Освобождение от уголовной ответственности. Действующее уголовное законодательство предусматривает четыре основания для освобождения от уголовной ответственности в связи с:

  • деятельным раскаянием;
  • примирением с потерпевшим;
  • изменением обстановки;
  • истечением сроков давности.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если:

  • после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления;
  • оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им деяние перестали быть общественно опасными.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

  • два года после совершения преступления небольшой тяжести;
  • шести лет после совершения преступления средней тяжести;
  • 10 лет после совершения тяжкого преступления;
  • 15 лет после совершения особо тяжкого преступления.