Правоведение (Корнакова С.В., 2017)

Сделки, решения собраний, представительство и сроки в гражданском праве

Понятие и классификация сделок

Сделка – это юридический факт. Сделка – это всегда волевой акт, т. е. в сделке выражается воля лица – внутреннее желание заключить сделку. Однако наличие лишь воли лица для совершения сделки недостаточно, необходимо довести ее до сведения окружающих. Речь идет о волеизъявлении.

Волеизъявление – это необходимый элемент сделки, с которым, как правило, связываются юридические последствия.

Способы выражения внутренней воли представляют собой форму сделок.

Выделяют следующие способы выражения воли:

  • воля может быть выражена посредством слов (устная сделка);
  • воля может быть изъявлена в письменной форме (письменная форма сделки);
  • косвенное выражение воли, т.е. совершение таких действий, из содержания которых явствует намерение совершить сделку. Такие действия называются конклюдентными (например, оплата проезда, помещение товара на прилавке). Согласно ст. 158 ГК РФ конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, для которых предусмотрена устная форма;
  • воля в сделке может быть выражена посредством молчания. При этом имеется в виду такое молчание, с которым закон связывает правовой результат. Например, по истечении срока договора аренды, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, он считается возобновленным на неопределенный срок.

Важное значение имеет основание сделки, т. е. та правовая цель, ради которой совершается сделка. Цель, преследуемая субъектами, всегда должна носить правовой характер, она должна быть законной и осуществимой. Сделка – это всегда правомерное действие.

Таким образом, сделка – это правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Классификация сделок на виды производится по различным основаниям.

1. В зависимости от характера волеизъявления (от числа участвующих в сделке сторон) сделки подразделяются на односторонние, двусторонние и многосторонние.

Односторонняя сделка – это сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление одной стороны. Например, составление завещания, отказ от наследства, принятие наследства, составление доверенности. По общему правилу односторонняя сделка порождает обязанности для лица, совершившего сделку.

Двусторонняя сделка – это сделка, для совершения которой требуется встречное волеизъявление, то есть согласованная воля двух сторон.

Многосторонняя сделка – это сделка, для совершения которой требуется выражение согласованной воли трех и более сторон.

Двусторонние и многосторонние сделки называются договорами.

2. Возмездные и безвозмездные сделки. Вид сделки зависит от наличия или отсутствия встречного имущественного предоставления за исполнение своих обязанностей по договору.

3. В зависимости от основания сделки подразделяются на каузальные и абстрактные.

Из каузальной сделки видно, какую правовую цель она преследует. Например, из договора купли-продажи всегда видно, какой товар передается продавцом в собственность покупателю. Цель при этом должна быть законной и достижимой.

Абстрактная сделка – это такая сделка, в содержании которой не выражена правовая цель, ради которой заключается договор (выдача векселя). Так, например, из векселя не видно, на основании чего возникло право векселедержателя требовать выплаты денежных сумм.

4. По способу совершения сделки делятся на реальные и консенсуальные. Консенсуальная сделка – такая, которая считается заключенной с момента достижения соглашения сторонами. При этом последующая передача вещи или иное действие означает исполнение сделки.

Для совершения реальной сделки одного соглашения между сторонами недостаточно. Такая сделка считается заключенной с момента передачи вещи. Например, договор займа считается заключенным с момента передачи суммы займа.

5. Условные и безусловные сделки.

Условная сделка – это сделка, юридические последствия которой зависят от наступления или ненаступления определенного условия.

При этом условие должно отвечать ряду требований:

а) относительно этого условия неизвестно наступит оно или нет (следовательно, в качестве условия не могут выступать сроки, даты);
б) условие должно быть правомерным;
в) условие должно относиться к будущему времени.

6. Сделки могут быть срочными и бессрочными, т. е. с указанием срока ее действия или без такового.

Условия действительности сделок.

Для того чтобы сделка признавалась действительной, т. е. могла влечь за собой определенный правовой результат, законом предусмотрены условия, которым она должна отвечать. К таким условиям относятся следующие:

а) требования, предъявляемые к субъектному составу: способность физических и юридических лиц быть участниками сделки (надлежащий субъект). Участники сделки должны быть дееспособны в таком объеме, который необходим для совершения данного вида сделок;

б) соответствие воли и волеизъявления. Внешнее волеизъявление должно совпадать с внутренней волей лица на совершение данной сделки, воля должна формироваться свободно;

в) законность содержания сделки. Содержание сделки – это совокупность ее условий. Содержание сделки должно соответствовать требованиям закона и иным правовым актам;

г) соблюдение формы сделки. Сделки могут совершаться в устной, письменной форме, путем совершения конклюдентных действий, а также путем молчания.

Устная форма сделок предусмотрена для тех сделок, для которых законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма.

Устно могут совершаться все сделки, исполняемые при самом их совершении независимо от суммы (например, договор розничной купли-продажи).

Кроме того, сделка, заключаемая во исполнение письменного договора, может быть совершена устно, если иное не предусмотрено законом, иным правовым актом или договором. Например, во исполнение письменного договора поставки на протяжении года отпуск товаров может осуществляться на основе устной заявки покупателя.

Письменная форма может быть двух видов: простая и нотариальная. В простой письменной форме должны совершаться:

  • сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
  • сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тысяч р.;
  • сделки независимо от суммы и субъектного состава в прямо предусмотренных законом случаях (договор банковского кредита, залог, поручительство и др.).

Последствия несоблюдения простой письменной формы:

  • стороны сделки лишаются права в случае спора ссылаться на свидетельские показания в подтверждение сделки, но не лишаются права приводить письменные и другие доказательства (общее правило);
  • влечет недействительность сделки, если это прямо предусмотрено законом (специальное правило).

Нотариальная форма сделки требуется:

  • в случаях, указанных в законе;
  • в случаях, предусмотренных соглашением сторон, даже если по закону это не требуется.

Последствие несоблюдения нотариальной формы сделки – недействительность сделки. Такая сделка признается ничтожной.

Вместе с тем в некоторых случаях отсутствие нотариального удостоверения может быть восполнено судебным решением. Это возможно, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, а другая сторона уклоняется от ее нотариального удостоверения. Суд в этом случае признает сделку действительной и последующее ее нотариальное удостоверение не требуется. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения сделки, должна возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки.

И наконец, в ряде случаев для признания сделки заключенной требуется ее государственная регистрация.

Последствия несоблюдения требования о регистрации аналогичны последствиям несоблюдения нотариальной формы сделки.

Недействительная сделка – это сделка, в которой нарушено одно или несколько условий действительности, а поэтому она не вызывает тех юридических последствий, которые стороны желали вызвать своими действиями при заключении сделки.

Совершение недействительной сделки – это неправомерное действие, нарушающее требования закона.

Сделка признается недействительной с момента ее заключения. Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые.

Ничтожная сделка – это сделка, которая является недействительной уже в момент ее заключения, независимо от признания ее таковой судом. Такая сделка не порождает и не может породить желаемые для ее участников правовые последствия. Например, скупка краденого, покупка вещей у недееспособного не могут породить права собственности у приобретателя.

Оспоримая сделка – это сделка, которая становится недействительной лишь в силу признания ее недействительной судом. В отличие от ничтожной сделки, оспоримая сделка будет порождать права и обязанности до тех пор, пока она не будет признана недействительной в судебном порядке. Например, сделка, совершенная под влиянием обмана, действительна и порождает правовые последствия до момента признания ее судом недействительной по иску обманутого.

Общее правило состоит в том, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, оспорима, если закон не предусматривает иных последствий нарушения.

Сделка, посягающая на публичные интересы или права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если законом не предусмотрена ее оспоримость.

Как ничтожная, так и оспоримая сделка могут быть признаны недействительными как в целом, так и в части. Часть сделки – это одно или несколько условий сделки. При этом недействительность части сделки не влечет недействительность прочих ее частей, если можно предположить, что сделка может быть совершена и без включения недействительной ее части. Например, признавая действительность завещания в целом, суд может признать недействительным условие, согласно которому среди нескольких наследников названо лицо, не имеющее право быть наследником – убийца наследодателя. Или, например, признавая договор банковского вклада в целом действительным, суд может признать недействительным условие, согласно которому банк может не возвращать вклад гражданину по его первому требованию.

Правовые последствия признания недействительности сделок

Общими правовыми последствиями недействительности сделки являются двусторонняя реституция, недопущение реституции, прекращение действия сделки на будущее время.

Двусторонняя реституция – восстановление сторон в первоначальное имущественное положение. Двусторонняя реституция возможна только тогда, когда исполнение по сделке уже наступило.

Суть двусторонней реституции заключается в том, что стороны должны вернуть друг другу все полученное по сделке в натуре, а при невозможности этого – возместить стоимость полученного в деньгах.

Двусторонняя реституция, в частности, предусмотрена для сделок, совершенных с нарушением формы или правил о государственной регистрации, с выходом за пределы правоспособности юридического лица, недееспособными гражданами и др.

Недопущение реституции, т. е. взыскание всего полученного по сделке в доход государства. Суд вправе применить такое последствие для сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности при наличии умысла у обеих сторон.

Прекращение действия сделки на будущее время. Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть прекращена лишь на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Наряду с реституцией могут быть применены дополнительные имущественные последствия в виде возмещения реального ущерба или убытков.

Реальный ущерб и убытки возмещается виновной стороной сделки. Например, в сделке с недееспособным гражданином дееспособная сторона возмещает реальный ущерб, если дееспособная сторона знала о недееспособности другой стороны по сделке. Или, например, в сделке, совершенной под влиянием существенного заблуждения, виновная сторона возмещает как реальный ущерб, так и иные убытки.

Решения собраний в гражданском праве

Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в общем собрании и при этом в собрании участвовало не менее 50 % от общего числа участников соответствующего гражданскоправового сообщества.

Решения собраний могут приниматься посредством заочного голосования, если иное прямо не предусмотрено федеральным законом.

По каждому вопросу повестки дня собрания должно быть принято самостоятельное решение, если иное не установлено единогласным решением общего собрания.

В протоколе собрания, проводимого в очной форме (в форме совместного присутствия), должна содержаться следующая информация:

  • дата, время и место проведения собрания;
  • сведения о лицах, принимавших участие в собрании;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  • лица, проводившие подсчет голосов;
  • сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны указываться:

  • дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
  • сведения о лицах, принимавших участие в голосовании;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  • лица, проводившие подсчет голосов;
  • сведения о лицах, подписывавших протокол.

В отличие от сделок, решение собрания порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.

Решения общих собраний могут быть ничтожными или оспоримыми. Если иное прямо не указано в законе, то недействительное решение общего собрания считается оспоримым.

Решение собрания может быть признано недействительным судом при несоблюдении требований закона, в том числе в случаях:

  • существенных нарушений порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющих на волеизъявление участников собрания;
  • отсутствия полномочий у лица, выступавшего от имени участника;
  • существенного нарушения правил составления протокола, в том числе правил о письменной форме протокола;
  • нарушения равенства прав участников собрания. Данный список не является исчерпывающим.

При этом следует учитывать, что не любое нарушение формальных правил созыва, подготовки и проведения собрания может стать причиной недействительности принятого на нем решения, а только влияющее на волеизъявление участника общества.

Нарушение правил составления протокола может являться основанием для оспаривания решения, если суду будут представлены доказательства существенности такого нарушения.

Нельзя оспорить решение общего собрания, если оно впоследствии (до признания его судом недействительным) было подтверждено повторным принятием такого решения (п. 2 ст. 181.4 ГК РФ). Однако данное правило распространяется только на решения, оспариваемые по основаниям нарушения порядка их принятия.

По общему правилу, закреплённому в новых положениях ГК РФ, решение собрания не может быть признано недействительным, если голосование отсутствующего лица не повлияло на результаты голосования (п. 4 ст. 181.4 ГК РФ). Однако одной только упомянутой причины недостаточно: должно учитываться наличие или отсутствие существенных неблагоприятных последствий для лица, заявляющего об оспаривании решения.

Следует отметить, что в определенных случаях требовать признания решения собрания недействительным сможет также участник собрания, голосовавший за его принятие или воздержавшийся от голосования, но только при доказанности ими, что их волеизъявление при голосовании было нарушено (абзац 2 п. 3 ст. 181.4 ГК РФ).

Ничтожные решения собраний – решения, которые не порождают правовых последствий и не подлежат применению независимо от признания их таковыми судом.

Решение собрания ничтожно в следующих случаях:

  • оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня (правило не действует, если в собрании участвуют абсолютно все участники соответствующего сообщества);
  • оно принято при отсутствии необходимого кворума;
  • оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
  • оно противоречит основам правопорядка или нравственности. Установлен специальный срок исковой давности по требованиям о признании решений собраний недействительными (п. 5 ст. 181.4 ГК РФ). Решение собрания может быть оспорено в течение шести месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, но не позднее двух лет со дня, когда решение стало общедоступным.

Представительство

Каждый субъект гражданского права реализует свою правоспособность самостоятельно путем совершения различных юридических действий. Но иногда жизненные обстоятельства препятствуют такой самостоятельности. Это может быть вызвано как юридическими (неполная дееспособность, ограниченная дееспособность или недееспособность), так и фактическими причинами (болезнь, юридическая безграмотность, отсутствие в месте постоянного жительства, нехватка времени или просто нежелание лично осуществлять права и обязанности). В таких случаях использование института представительства достаточно удобно, а иногда и необходимо.

Представительство – это совершение одним лицом (представителем) в пределах предоставленных ему полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица (представляемого).

Следовательно, сущностью представительства является то, что права и обязанности возникают, изменяются или прекращаются непосредственно у представляемого.

Хотя сфера применения представительства весьма обширна, тем не менее не все юридические действия можно осуществлять через представителя. Это касается сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично или представительство по которым запрещено законом (например, составление завещания, выдача доверенности).

Правовые связи при представительстве складываются из трех групп отношений: а) между представляемым и представителем (внутренние отношения представительства); б) между представителем и третьим лицом (внешние отношения представительства); в) между представляемым и третьим лицом (результат представительства).

Субъекты представительства.

1. Представляемый – лицо, от имени и в интересах которого совершаются сделки. Им может быть любой субъект гражданского права.

2. В качестве третьего лица могут быть также любые субъекты гражданского права, за двумя исключениями:

  • третьим лицом не может быть сам представитель, так как он будет уже действовать не в интересе представляемого, а в своем интересе, что противоречит сути представительства;
  • представитель не может заключить сделку между двумя сторонами, являясь представителем обеих сторон одновременно, т. е. третьим лицом не может быть, например, гражданин, имеющий того же самого представителя, что и представляемый.

Если эти правила будут нарушены, то сделка, заключенная представителем, может быть признана судом недействительной при наличии двух обстоятельств:

  • несогласия представляемого с этой сделкой;
  • если сделка нарушает его интересы (это предполагается).

Представитель – лицо, совершающее юридические действия от имени и в интересах другого лица. Представителями могут быть как граждане, так и юридические лица, отвечающие определенным требованиям:

  • гражданин должен обладать полной дееспособностью. Есть исключения, например, гражданин может быть представителем кооператива с 16 лет;
  • юридические лица могут быть представителями, если это не противоречит целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах;
  • в некоторых случаях законодательство содержит ряд прямых запретов на осуществление функций представительства некоторыми субъектами.

Отличие представительства от сходных с ним правоотношений.

1. Отличие представителя от посыльного: посыльный не совершает никаких юридических действий, т. е. не участвует своей волей в установлении определенных юридических последствий. Он лишь переносит уже выраженную волю (письменно или устно) другого лица (предает документы, информацию, согласие на заключение сделки). В отличие от него, представитель хотя и действует от имени представляемого, но при совершении сделок выражает свою собственную волю.

2. Отличие представителя от посредника: посредник сам не совершает сделки, а лишь сводит стороны, не устанавливая при этом между ними какуюлибо правовую связь. Волю на совершение сделки выражают сами ее будущие участники.

3. Отличие представителя от рукоприкладчика: рукоприкладчик не выражает собственной воли и не передает волю другого лица, а лишь подтверждает факт выражения такой воли.

4. Отличие представителя от комиссионера: комиссионер совершает сделки от собственного имени и приобретает по ним права и обязанности, которые затем передает своим клиентам.

Основания возникновения и виды представительства. Представительство всегда основывается на полномочии, а это означает, что действия представителя создают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности для представляемого в том случае, если они совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий. Следовательно, если представитель превысит свои полномочия, то представляемый считается свободным от каких-либо обязательств перед третьими лицами. Сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку.

Полномочие – это право представителя совершать сделки и иные юридические действия от имени представляемого и тем самым создавать для него правовые последствия.

Полномочие может возникать:

  • на основании административного акта;
  • в силу указаний закона;
  • в силу волеизъявления представляемого.

В зависимости от того, какой именно юридический факт лежит в основе, различают следующие виды представительства:

а) представительство, основанное на административном акте (обязательное представительство). Представитель действует от имени представляемого на основании административного распоряжения. Полномочия в данном случае определяются изданным административным актом, либо следуют из должностной инструкции, либо явствуют из обстановки, в которой действует представитель. Например, кассир действует от имени организации, в которой он работает и при этом доверенность ему не требуется;

б) представительство, основанное на законе (законное представительство). Также относится к обязательному представительству. Так, законными представителями несовершеннолетних детей являются родители, усыновители или опекуны. Наличие факта отцовства, материнства, усыновления или установления опеки в силу указания закона достаточно для возникновения полномочий. Особенности законного представительства:

  • возникает независимо от воли представляемого;
  • полномочия представителя определены законом.

в) представительство, основанное на договоре (добровольное представительство). Это представительство возникает на основании договора. Оно возникает по воле представляемого, который сам определяет, как самого представителя, так и его полномочия. Внутренние отношения между представляемым и представителем облекаются в форму договора поручения или агентского договора.

Разновидностью добровольного представительства выступает коммерческое представительство. Признаки коммерческого представительства:

  • осуществляется на основании письменного договора, в котором указаны полномочия представителя. Если они в договоре не определены, то он действует также на основании доверенности;
  • представляемыми по коммерческому представительству могут быть только предприниматели;
  • коммерческим представителем может быть предприниматель, осуществляющий представительство в виде промысла.

С согласия сторон коммерческий представитель может представлять одновременно обе стороны (исключение из общего правила).

Доверенность

Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

В доверенности выражается воля представляемого, а поэтому выдача доверенности является односторонней сделкой (согласие представителя не требуется, так как полномочия не затрагивают его собственных гражданских прав). Доверенность может быть выдана на основании договора. Доверенность адресована именно третьим лицам.

В случае расхождения между договором и доверенностью, права и обязанности, вытекающие из сделок, заключенных представителем с третьими лицами, определяются полномочиями, указанными в доверенности.

Требования, предъявляемые к доверенности:

1. Доверенность должна быть составлена в простой письменной форме. Полномочия также могут содержаться в договоре, в том числе в договоре между представителем и представляемым, между представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания.

Для совершения сделок, требующих нотариальной формы, для подачи заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами доверенность должна быть нотариально удостоверена. Исключения устанавливаются законом (п. 2 ст. 185.1 ГК РФ). Например, к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы.

2. Обязательным реквизитом доверенности является дата ее совершения. Отсутствие даты лишает ее юридической силы. От даты совершения доверенности необходимо отличать срок ее действия. Доверенность – срочная сделка. Если срок не указан, то она действует в течение года (исключение: нотариально удостоверенная доверенность для совершения действий за границей – сохраняют силу до ее отмены доверителем).

3. В доверенности обязательно должна быть подпись доверителя.

При этом от имени юридического лица доверенность может быть подписана его органом или иным лицом, уполномоченным на то учредительными документами.

Виды доверенностей. В зависимости от объема полномочий, выраженных в доверенности, различают три вида доверенностей.

Генеральная – предусматривает полномочия на совершение широкого круга разнообразных юридических действий (доверенность, выдаваемая руководителю филиала юридического лица, доверенность на управление имуществом доверителя).

Специальная – выдается на совершение ряда однородных сделок или иных юридических действий в определенной сфере (доверенность для представительства в суде, на получение товарно-материальных ценностей).

Разовая – выдается для совершения определенной сделки.

Передоверие. При наличии определенных обстоятельств, представитель может возложить исполнение данного ему поручения на другое лицо в порядке передоверия (передача полномочий представителем другому лицу). Это возможно, если:

а) предусмотрено доверенностью;
б) представитель вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов представляемого.

При этом о совершенном передоверии представитель обязан известить представляемого и сообщить все данные о заместителе. Иначе вся ответственность за действия заместителя возлагается на представителя как за свои собственные.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (исключение: доверенности, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.).

Срок доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока доверенности, на основании которой она выдана.

Прекращение доверенности (ст.188 ГК РФ).

Последствия прекращения доверенности – представляемый обязан сообщить об отмене доверенности как представителю, так и известным ему 3-им лицам. Такая же обязанность возлагается на правопреемников представляемого. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, обязано не-

медленно ее вернуть.

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая безотзывной доверенности.

Безотзывная доверенность – доверенность, которая не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях.

Правила выдачи безотзывной доверенности:

Безотзывная доверенность может быть отменена после прекращения того обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения, которого она выдана, а также в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти.

Сроки в гражданском праве

Понятие и виды сроков в гражданском праве, порядок их исчисления. Срок – момент или период (отрезок времени) времени, истечение или наступление которого ведет к определенным правовым последствиям. Момент подразумевает календарную дату или указание на событие.

Срок является юридическим фактом – событием. Сроки классифицируются по различным основаниям:

а) в зависимости от того, кем установлен, срок может быть законным, договорным, судебным;

б) по характеру определения срока: императивный – не может быть изменен соглашением сторон; диспозитивный – может быть изменен соглашением;

в) по назначению срока: сроки защиты гражданских прав; сроки исполнения обязанностей (общие и промежуточные сроки); сроки осуществления гражданских прав (пресекательные, претензионные, гарантийные сроки, сроки службы и т. п.).

Правила исчисления сроков:

Срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Окончание срока:

  • исчисляемого годами – истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока;
  • исчисляемого месяцами – истекает в соответствующее число последнего месяца срока (при исчислении срока полугодиями и кварталами применяется такое же правило); если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца;
  • исчисляемого неделями – истекает в соответствующий день последней недели срока.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока, а в организации – до окончания того часа, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Понятие исковой давности. Начало течения исковой давности. Исковая давность – срок, в течение которого лицо, право которого нарушено, вправе требовать его принудительной защиты.

Общий срок исковой давности – 3 года. Специальные сроки исковой давности (установлены законом) – могут быть больше 3 лет и меньше 3 лет. Например, по оспоримым сделкам – 1 год.

В любом случае срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

Возникает вопрос, когда начинается этот срок? Если мы неправильно определим его начало, то срок может либо уменьшаться, либо удлиняться.

В соответствии со ст. 200 ГК РФ течение исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску. Это справедливо, ведь когда потерпевший не знает о нарушении своего права или кто именно является нарушителем (надлежащим ответчиком), то он и не может воспользоваться правом на его защиту. Правила о замене ненадлежащей стороны содержаться в ГПК РФ.

Если будет установлено, что истец не узнал о нарушении своего права своевременно из-за своей халатности, то исковая давность начинается с того момента, когда по обстоятельствам дела истец должен был узнать. Это общее правило, что исковая давность начинает течь с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Исключения из этого правила установлены ГК РФ и иными законами. В частности:

а) для обязательств с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается со дня окончания срока исполнения. Например, вы продали холодильник соседу, который обязался отдать вам деньги 10 января. Но 10 января он не отдал. Следовательно, с 11 января начинает течь исковая давность; б) если срок исполнения обязанности не определен или определен моментом востребования, то исковая давность начинается с момента:

  • предъявления кредитором требования об исполнении обязательства;
  • если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования;
  • по регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре до вынесения решения.

Односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и др.), срок исковой давности для защиты которого истек, не допускаются.

Приостановление, перерыв, восстановление исковой давности. В большинстве случаев исковая давность течет непрерывно, но в реальной жизни могут возникнуть обстоятельства, которые препятствуют управомоченному лицу подать иск, т. е. защитить свое нарушенное право.

Эти обстоятельства различны и влекут либо приостановление, либо перерыв, либо восстановление исковой давности.

Приостановление исковой давности.

Основания приостановления:

  • непреодолимая сила – чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, снежные заносы и другие природные явления или общественные явления, военные действия, эпидемии), которое препятствует подаче иска;
  • нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных сил, переведенных на военное положение. Обычный призыв на военную службу в Вооруженные силы не является основанием для приостановления;
  • мораторий – это установленная Правительством РФ на основании закона отсрочка исполнения обязательств. Это не фактическое препятствие, а юридическое;
  • приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующие отношения;

При наступлении этих обстоятельств исковая давность приостанавливается на период действия этих обстоятельств.

При прекращении их – исковая давность продолжается, а оставшаяся часть срока удлиняется до 6 месяцев (если срок исковой давности меньше 6 месяцев, то он удлиняется до срока исковой давности). Все эти обстоятельства должны возникнуть в последние 6 месяцев.

Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т. п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока – на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

Перерыв течения исковой давности происходит в случае совершения обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Действия, свидетельствующие о признании долга: просьба об отсрочке; заявление о намерении выполнить свою обязанность; уплата части долга.

Восстановление исковой давности. Что делать, если срок исковой давности пропущен лицом, право которого нарушено? Этот срок может быть восстановлен судом в исключительных случаях по уважительным причинам.

Условиями восстановления срока исковой давности являются:

  • наличие обстоятельств, связанных с личностью истца (и только), а не ответчика (тяжелая болезнь, неграмотность, беспомощное состояние);
  • обстоятельства имели место в последние 6 месяцев течения срока исковой давности, либо в любой момент срока исковой давности, если он меньше 6 месяцев;
  • истец – это гражданин (юридическое лицо или предприниматель не может требовать восстановления исковой давности).

Последствия истечения срока исковой давности. В случае пропуска исковой давности без уважительных причин наступают следующие последствия:

  • должник, исполнивший обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, так как субъективное право существует даже после истечения срока исковой давности, хотя оно и не может быть реализовано в принудительном порядке;
  • истечение срока исковой давности, о котором заявлено стороной спора, само по себе является основанием для принятия решения об отказе в иске. Следовательно, исковая давность действует как возражение против иска, которое ответчик вправе выдвигать или не выдвигать. Например, в суде до вынесения решения должник заявляет, что с момента начала течения срока исковой давности прошло 5 лет, поэтому срок пропущен, следовательно, суд должен вынести решение об отказе в иске. Если же должник не заявит о пропуске срока исковой давности, то суд обязан его рассмотреть и вынести соответствующее решение. Сам суд не вправе указывать на истечение срока исковой давности;
  • истечение срока давности по основным требованиям влечет истечение и по дополнительным требованиям;
  • истечение срока исковой давности не прекращает само субъективное право, т. е. не лишает лицо возможности обратиться в суд с иском – право на иск в процессуальном смысле, но лишает управомоченное лицо возможности осуществить это право в принудительном порядке вопреки воле обязанного лица – право на иск в материальном смысле.

Исковая давность применяется к большинству правоотношений, однако есть и исключения. Требования, на которые исковая давность не распространяется, т. е. они могут быть удовлетворены в любые сроки:

  • о защите личных неимущественных и других нематериальных благ;
  • вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
  • о возмещении вреда, причиненного жизни за прошлое время, но не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;
  • собственника (владельца) об устранении нарушений его прав (ст. 304 ГК РФ);
  • других требований, предусмотренных законом.