Основные институты гражданского права
Право собственности - основной институт гражданского права
История института собственности длинна и многообразна. Однако общим является понимание собственности как отношения человека к вещи. При этом на одной стороне этого отношения находится лицо, считающееся собственником, а на другом - все несобственники, то есть все лица, которые обязаны считать данную вещь чужой. Эти лица обязаны воздерживаться от каких бы то ни было посягательств на чужую вещь и на волю собственника, определяющую судьбу данной вещи.
Рассмотрим понятие и содержание собственности с правовой точки зрения.
Понятие и содержание собственности
Собственность - это общественное отношение, которое раскрывается посредством тех связей и отношений, в которые собственник вступает с другими людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Собственность - это имущественное отношение.
Собственник обладает рядом специфических правомочий:
- владение;
- пользование;
- распоряжение собственностью.
Таким образом, собственность - это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника.
Собственность, отношения, связанные с ней, получают юридическое закрепление. Это закрепление осуществляется при помощи правовых норм, образующих институт собственности. В данном случае образуется право собственности в объективном смысле. В субъективном смысле право собственности означает закрепление определенной юридической власти собственника над вещью.
Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью.
Правомочие владения - это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью.
Законное владение опирается на юридическое основание, т.е. юридический титул владения (титульное владение).
Незаконное владение является беститульным, т.е. не имеет правового основания. Предполагается, что тот, у кого находится вещь, является законным владельцем, пока не доказано иное - презумпция законности фактического владения.
Незаконные владельцы разделяются на:
- добросовестных - тот владелец, который не знал и не должен был знать о незаконности своего владения;
- недобросовестных - тот владелец, который знал или должен был знать о незаконности своего владения.
Это деление имеет смысл, когда возникает необходимость возвращения вещи из незаконного владения.
Правомочия пользования - это юридически обеспеченная возможность извлекать из вещи пользу, выгоду, для которых имущество предназначено. По общему правилу, именно собственник получает от имеющегося у него имущества плоды, продукцию и доходы.
Правомочия распоряжения - это юридически обеспеченная возможность определять судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи. Собственник вправе совершать любые действия с принадлежащей ему вещью вплоть до ее уничтожения. При этом его действия не должны противоречить закону, иным правовым актам и не должны нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.
Собственнику принадлежат следующие права:
- отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;
- передавать другим лицам, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом;
- отдавать имущество под залог;
- обременять имущество другими способами;
- распоряжаться имуществом другим способом.
Право собственности является исключительным правом, т.е. собственник наделен правом исключать воздействие третьих лиц на закрепленную за ним в отношении принадлежащего ему имущества сферу хозяйственного господства, в том числе и с помощью мер самозащиты.
Ограничения права собственности позволяют говорить об относительной свободе собственника. Так, собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав. Он должен воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство соседям и другим лицам, и тем более от действий, совершаемых исключительно с намерением причинить кому-то вред.
Собственность не только благо, но и бремя собственника. По общему правилу именно собственник несет бремя финансовых расходов по поддержанию в надлежащем состоянии его имущества, в частности по капитальному ремонту, охране, коммунальным платежам и т.п. Собственник обязан уплачивать налог на имущество.
По общему правилу риск случайной гибели или случайного повреждения имущества (пожар, наводнение и т.п.) несет его собственник. Указанные риски переходят на приобретателя с момента возникновения у него права собственности.
Обобщая сказанное, можно дать следующее определение права собственности.
Право собственности - это закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и законные интересы других лиц, а также возможность устранять вмешательства третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.
Право собственности как правовой институт - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства. Этот институт носит межотраслевой характер.
Рассмотрим формы и виды права собственности в различных отраслях права.
Формы и виды права собственности
Согласно Конституции РФ в нашей стране признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Гражданский кодекс РФ дает подробную классификацию форм собственности:
1. Частная собственность, она разделяется на:
- частную собственность граждан;
- частную собственность юридических лиц.
2. Государственная собственность, она разделяется на:
- федеральную собственность;
- собственность субъектов федерации.
3. Муниципальная собственность, она принадлежит разным видам муниципальных образований и разделяется на:
- собственность города;
- собственность сельского населения и т.п.
Существует понятие общей собственности, которая характеризуется тем, что принадлежит не одному, а двум и более лицам. Таким образом, право собственности является отдельным, когда принадлежит одному лицу, и общим, когда принадлежит нескольким лицам.
Но не во всех случаях, когда имеется отношение двух и более лиц к вещи, образуется общее право собственности. Так, право собственности юридического лица, совокупности лиц представляется отдельным, а не общим, так как хотя учредителями юридического лица, совокупности лиц является множество лиц, но субъектом права собственности вещи, принадлежащей юридическому лицу, является один субъект - само юридическое лицо. Равным образом нет общей собственности, когда вещь состоит из нескольких частей и каждая из них имеет своего собственника.
В общей собственности несколько лиц являются субъектами одного и того же права собственности, так что каждому принадлежит идеальная доля вещи.
Общая собственность делится на два вида:
- долевая собственность - если в общей собственности определены доли каждого из собственников;
- совместная собственность - если доли общей собственности не определены.
Каким же образом в соответствии с законодательством приобретается право собственности?
Приобретение права собственности
Основания возникновения (приобретения) права собственности - это юридические факты, обобщающий перечень которых содержится в Гражданском кодексе РФ.
В качестве правопорождающих, т.е. юридических фактов, влекущих возникновение права собственности на определенное имущество у конкретных лиц, могут выступать как действия лиц (например, сделки по отчуждению имущества), так и не зависящие от воли людей события (например, смерть человека).
Основания приобретения права собственности называются также титулами собственности.
Титулы собственности могут приобретаться различными способами, которые традиционно подразделяются на две группы:
- первоначальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь;
- производные, при которых право собственности на вещь возникает по воле предшествующего собственника.
Значение такого различия заключается в том, что при производных способах приобретения права собственности на вещь необходимо учитывать возможность существования прав на эту вещь других лиц - не собственников (например, арендаторов). Эти права обычно не утрачиваются при смене собственника вещи, переходящей к новому владельцу, они обременяют это имущество.
Существует целый ряд первоначальных способов возникновения права собственности:
а) приобретение права собственности на вновь изготовленную или созданную вещь;
б) переработка или спецификация (вещь создается в результате приложения труда одного лица к материалу, принадлежащему другому лицу (в случае отсутствия договора между собственником материала и его переработчиком собственником вновь созданной вещи является владелец материала, если стоимость произведенной работы не превышает стоимости самого материала));
в) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (например, ягоды, грибы, добыча рыбы и животных);
г) бесхозяйные движимые вещи становятся объектом собственности, если они брошены или признаны судом бесхозяйными;
д) находка, ее особенностью является то обстоятельство, что вещь выбыла из владения собственника или другого управомоченного на владение лица помимо его воли вследствие потери и кем-то обнаружена, то есть имеет место случайность у обеих сторон. Для лица, нашедшего вещь, законом установлены определенные обязанности:
- немедленно уведомить лицо, потерявшее ее, собственника, других лиц, имеющих право на ее получение;
- возвратить вещь указанным лицам;
- при невозможности сделать вышеуказанное заявить о находке в милицию или орган местного самоуправления;
- хранить находку лично или сдать на хранение установленным лицам;
- в случае умысла или грубой неосторожности нести ответственность за утрату или повреждение вещи в пределах ее стоимости;
Лицо, нашедшее вещь, вправе реализовать находку с соблюдением следующих условий:
- вещь должна быть скоропортящейся либо издержки по ее хранению несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью;
- получить письменное доказательство суммы выручки;
- возвратить вырученные деньги управомоченному лицу.
Если в течение 6 месяцев с момента уведомления указанных органов о находке лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или не заявит о своем праве получить вещь, нашедший приобретает на эту вещь право собственности. В случае его отказа от собственности вещь поступает в муниципальную собственность, нашедший при этом имеет право на возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение в размере 20% от стоимости находки;
е) безнадзорное животное, т.е. животное, которое к моменту задержания не находилось в хозяйстве какого-либо лица;
ж) пригульное животное, т.е. животное, которое к моменту задержания оказывается в чьем-либо хозяйстве. Обязанности лица, нашедшего таких животных, совпадают с обязанностями лица, нашедшего вещь;
з) клад - намеренно скрытые ценности, собственник которых не может быть установлен или, в силу закона, утратил на них свое право. Клад поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество, где клад был сокрыт (дом, земля), и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. Если клад относится к памятникам истории и культуры, то собственник имущества и лицо, нашедшее клад, имеют право на получение по 25% от стоимости клада;
и) приобретение права собственности по давности владения, оно возникает при следующих условиях:
- истечение срока давности владения для недвижимых вещей - 15 лет, для движимых - 5 лет; право собственности на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, которое приобрело имущество по давности владения, с момента такой регистрации;
- владение должно осуществляться так, как своим собственным имуществом;
- владение должно осуществляться добросовестно, т.е. владелец не знал и не мог знать об отсутствии у него права собственности;
- владение должно быть открытым;
- владение должно быть непрерывным;
к) самовольная постройка (речь идет о том, что собственник при сносе незаконного строения может забрать все использованные материалы), в исключительных случаях самовольная постройка может стать основанием для возникновения права собственности.
К производным способам приобретения права собственности относятся:
- все виды приобретения права собственности одним лицом от другого;
- передача вещи, т.е. вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю (вещь считается врученной с момента фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица);
- национализация;
- приватизация;
- конфискация;
- выкуп и др.
Исходя из вышесказанного, становятся понятными моменты и способы приобретения права собственности. Когда же прекращается право собственности?
Прекращение права собственности
Прекращение права собственности может происходить по различным основаниям. Так, гражданский оборот подразумевает, что возникновение права собственности у одной стороны, например в договоре купли-продажи у покупателя, ведет к прекращению этого права у другой стороны отношения (продавца). Конфискация имущества, выкуп животного, приватизация и другие способы производного приобретения права собственности одновременно являются и способами прекращения права собственности.
Законом предусмотрено:
- прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать (например, пока офицер служил, у него было право хранить дома наградное боевое оружие, но после признания его виновным в совершении преступления такое право перестало существовать);
- полное прекращение права собственности (например, потребление, конфискация, уничтожение собственником вещи, не имеющей общественной ценности, уничтожение противоправными действиями (например, поджог)).
Таким образом, к основаниям прекращения права собственности, которые не влекут его возникновение у других лиц, относятся:
- потребление;
- уничтожение по собственному желанию;
- уничтожение по обязательному для собственника предписанию компетентного органа;
- уничтожение вещей в связи с событиями;
- уничтожение неправомерными деяниями третьих лиц.
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение
Одним из важнейших гражданских правоотношений, наряду со сделками, выступают обязательства. Рассмотрим их понятие и содержание, а также изучим условия исполнения обязательств, способы обеспечения обязательств и ответственность за их неисполнение.
Понятие и содержание обязательства
Обязательством признается такое гражданское правоотношение, в котором одно лицо - должник - обязано совершить в пользу другого лица - кредитора - определенное действие: продать имущество, выполнить работу и т.п. При этом кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Гражданско-правовые обязательства всегда носят относительный характер, т.е. всегда возникают между конкретными, поименно определенными лицами.
Содержание обязательства составляют права и обязанности его субъектов, также им может быть воздержание от совершения определенных действий.
В зависимости от основания возникновения все обязательства делятся на два вида:
- договорные обязательства (заключенные на основе договора, их условия определяются как законом, так и соглашением сторон);
- внедоговорные обязательства (могут иметь своим основанием различные юридические факты, например, причинение вреда).
Обязательства могут возникать:
- из договоров;
- вследствие причинения вреда;
- на основании судебного решения;
- вследствие неосновательного обогащения;
- в результате иных действий и событий, с которыми гражданское законодательство связывает гражданско-правовые последствия.
Основанием возникновения обязательств могут служить:
- договор (этот способ формирования обязательств в наибольшей степени соответствует потребностям экономического развития);
- односторонние сделки (в этих случаях субъект гражданского права путем одностороннего волеизъявления либо распоряжается своим субъективным правом, либо возлагает на себя субъективную обязанность. Например, прощение долга, публичное обещание награды и т.п.);
- административные акты (в этом случае содержание обязательства определяется самим правовым актом);
- неправомерные действия (деликты) (деликтные обязательства направлены на восстановление нарушенного экономического положения участников экономического оборота);
- события (возникновение обязательств помимо воли людей).
Объектами любых обязательств выступают различные материальные и духовные блага, по поводу которых лица вступают в конкретные правоотношения.
Рассмотрим условия исполнения обязательств сторонами возникшего правоотношения.
Условия исполнения обязательства
Исполнение обязательств сводится к совершению действий, составляющих его содержание, либо к воздержанию от совершения запрещенных действий. Обязательство признается выполненным надлежащим образом, если оно совершено в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа исполнения обязательств:
- принцип надлежащего исполнения;
- принцип реального исполнения.
Принцип надлежащего исполнения устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащим образом, надлежащим субъектом, в надлежащем месте и в надлежащее время, надлежащим предметом.
Принцип реального исполнения предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, т.е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.
Под условиями исполнения обязательства понимается:
- лицо, которое исполняет обязательство - обязательство исполнено надлежащим образом, если оно совершено самим должником или третьим лицом, установленным способом, в установленный срок и в должном месте;
- срок исполнения обязательства - определяется законом (7 дней после предъявления кредитором соответствующего требования), основанием возникновения обязательства или его существом (различают определенные сроки и сроки востребования);
- место исполнения обязательства - определяется в самом обязательстве или вытекает из его существа;
- способ исполнения обязательства - это порядок совершения должником действий по исполнению обязательства.
При неисполнении обязательства в установленный срок возникает нарушение обязательства, именуемое просрочкой.
Гражданский кодекс РФ запрещает односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий. Исключения допускаются только законом.
Рассмотрим способы обеспечения обязательств.
Способы обеспечения обязательства
Гражданское законодательство предусматривает систему способов обеспечения исполнения обязательств:
- неустойка или штраф, пеня - определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств;
- залог - способ обеспечения обязательств, согласно которому кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет право, в случае неисполнения должником этого обязательства, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества; это право является преимущественным перед другими кредиторами собственника;
- удержание - состоит в том, что у кредитора находится вещь, подлежащая передаче должнику или указанному им лицу;
- поручительство - способ, по которому гражданин или юридическое лицо ручается перед кредитором за исполнение обязательств другим лицом; при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно; поручитель, исполнивший обязательство за должника, приобретает права кредитора;
- банковская гарантия - состоит в том, что банк или кредитное учреждение дают по просьбе лица (принципала) письменное обязательство уплатить его кредитору денежную сумму по представлению кредитором письменного требования об ее уплате;
- задаток - это денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее будущих платежей; соглашение о задатке оформляется письменно; в случае неисполнения обязательств судьба задатка зависит от вины сторон. Не следует путать задаток с авансом, так как аванс не является способом обеспечения обязательства и не влечет последствий задатка.
Рассмотрев условия исполнения обязательств и способы обеспечения исполнения обязательств, необходимо изучить меры ответственности за неисполнение обязательств.
Ответственность за неисполнение обязательств
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства влечет за собой гражданско-правовую ответственность.
Гражданско-правовая ответственность - это нежелательные последствия, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, т.е. являются для него определенным наказанием за совершенное правонарушение.
К нарушителю применяются такие санкции, как:
1. Дополнительная гражданско-правовая ответственность:
а) возмещение убытков - под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода);
б) уплата неустойки;
в) потеря задатка.
2. Лишение принадлежащего правонарушителю права.
В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц различают:
- долевую ответственность - каждый из должников несет ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательством или договором;
- солидарную ответственность - применяется, если она предусмотрена договором или установлена законом; при солидарной ответственности кредитор вправе привлечь к ответственности любого из ответчиков как в полном объеме, так и в любой его части;
- субсидиарную ответственность - имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют два должника, один из которых является основным, а другой дополнительным (субсидиарным); при этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника.
Необходимым условием привлечения к гражданско-правовой ответственности является наличие вины в действиях лица, не исполнившего своего обязательства или исполнившего его ненадлежащим образом.
В виде исключения существуют и основания для привлечения к ответственности без вины, например, ответственность владельца источника повышенной опасности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу граждан.
Основные положения о сделках и представительстве
Сделки - один из наиболее распространенных юридических фактов. Сделка относится к категории юридических фактов, которые выступают наиболее распространенными основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей.
По своему названию она представляет собой средство вступления в правоотношения, их изменения или прекращения.
Указанием на то, что сделка - действие, закон подчеркивает волевой аспект ее характера.
Поэтому, когда о сделках говорят, что они являются волевыми актами, то имеют в виду, что сделка есть выражение воли лица (физического или юридического), направленная на те или иные юридические последствия. Последствия сделки могут выражаться в возникновении правоотношения, его изменении или прекращении.
Рассмотрим понятие и признаки сделки.
Понятие и признаки сделки
Итак, сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделку характеризуют следующие признаки:
- сделка - это всегда волевой акт, т.е. действия людей;
- это правомерное действие;
- сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений;
- сделка порождает гражданские правоотношения, поскольку именно гражданским законодательством определяются правовые последствия, которые наступают в результате совершения сделок.
Как волевому акту, сделке присущи психологические моменты. Поскольку сделка предполагает намерение лица породить определенные юридические права и обязанности, для совершения такого действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое намерение, желание называют внутренней волей. Однако наличия только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, необходимо волю довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.
Все способы выражения внутренней воли (волеизъявления) могут быть сгруппированы по трем группам:
а) прямое волеизъявление, которое совершается в устной или письменной форме, например, заключение договора, сообщение о согласии возместить ущерб, обмен письмами и т.п.;
б) косвенное волеизъявление, которое имеет место в случае, когда от лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие действия, из содержания которых явствует его намерение совершить сделку. Такие действия называются конклюдентными, например, оплата проезда в метро, помещение товара на прилавок сами по себе уже означают намерение лица заключить сделку. В соответствии с ГК РФ конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, которые в соответствии с законом могут быть совершены устно;
в) изъявление воли может иметь место и посредством молчания. Однако такое волеизъявление допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон. Например, стороны могут договориться о том, что молчание одного из участников договора на предложение другого участника об изменении условий договора означает его согласие со сделанным предложением.
Как правило, для сделки имеет значение мотив ее совершения, т.е. побудительная причина, цель, ради достижения которой она совершается. Действительно, приобретается мобильный телефон для подарка, собственного пользования или для служебных нужд - это никак не влияет и не может повлиять на саму сделку купли-продажи. Вместе с тем законодательством предусмотрены случаи, когда мотиву может придаваться юридическое значение. Так, ГК РФ содержит определение недействительной сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, т.е. мотив, цель сделки предопределяют последствия недействительности.
Перейдем к рассмотрению видов сделок.
Виды сделок
Сделки классифицируются по различным основаниям. Рассмотрим некоторые из них:
а) по основанию числа участвующих в сделке сторон выделяют следующие виды:
- односторонние;
- двусторонние;
- многосторонние. При этом учитывается количество лиц, выражение воли которых необходимо для совершения сделки. Например, составление завещания требует волеизъявления только одного человека, следовательно, данная сделка является односторонней.
Сделки, для совершения которых требуется согласие двух и более лиц, являются многосторонними, они называются договорами;
б) по основанию наличия (или отсутствия) встречного предоставления выделяют:
- возмездные сделки (возмездные договоры), таковым признается договор, по которому сторона должна получать плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей по договору. По общему правилу любой договор признается возмездным, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа и содержания договора;
- безвозмездные сделки (безвозмездные договоры). В этом случае сторона по договору обязуется исполнить свои обязательства без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущественный характер;
в) по основанию момента, к которому приурочивается возникновение сделки, выделяют:
- консенсуальные сделки. Таковыми признаются все сделки, для совершения которых достаточно соглашения о совершении сделки, например, купля-продажа;
- реальные сделки, т.е. сделки, которые совершаются только при условии передачи вещи одним из участников договора. Например, хранение, заем или дарение;
г) по основанию наличия (или отсутствия) сроков выделяют:
- бессрочные сделки, в них не определяется ни момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения. Такая сделка вступает в силу немедленно;
- срочные сделки, т.е. такие сделки, в которых определен момент вступления сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента. Срок, который стороны определили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называется отлагательным. Если сделка вступает в силу немедленно, а стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется отменительным. Возможно указание в договоре как отлагательного, так и отменительного срока. Особенность срочных сделок состоит в том, что наступление срока должно произойти обязательно. В тех случаях, когда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению события, относительно которого не известно, наступит оно или нет, сделки называются условными. В данном случае события, которые могут выступать как отлагательные или отменительные условия сделки, должны удовлетворять критериям вероятности, т.е. должно быть известно наступит событие или нет. Нельзя в качестве условия сделки использовать срок, дату, достижение определенного возраста, наступление других обстоятельств, относительно которых нет сомнения в их возникновении.
Кроме указанных выше видов сделок, необходимо выделить так называемые биржевые сделки. Их особенность заключается в особом статусе субъектов, их совершающих, месте совершения и предмете сделки.
Следует выделять также фидуциарные сделки - сделки, которые имеют доверительный характер. Так, поручение, комиссия, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием личнодоверительных отношений сторон (например, предоставление доверенности на право управления и техобслуживания автомобиля).
Немаловажное значение закон придает форме совершаемой сделки.
Форма сделки
Форма сделки бывает устной и письменной. Сделки могут совершаться в устной форме, если законом или соглашением сторон не установлена письменная форма. Так, например, договор дарения может заключаться в устной форме, если он сопровождается передачей дара одаряемому. Исключение составляют договоры дарения, которые на основании ГК РФ должны совершаться только в письменной форме, например, если дарителем является юридическое лицо.
В устной форме совершаются сделки, которые исполняются при их совершении, за исключением тех сделок, которые в соответствии с ГК РФ требуют письменной формы или нотариального удостоверения.
Устные сделки могут совершаться во исполнение письменного договора при наличии соглашения сторон об устной форме данной сделки.
Все остальные сделки заключаются в письменной форме, которая бывает простой и нотариальной. Письменная форма предусматривает выражение воли участников сделки путем составления документа, описывающего сделку и подписанного сторонами. Данная форма может выражаться путем обмена документами почтой, телеграммами, телефонной или электронной связью. Важно, чтобы эти средства позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
Письменные сделки подтверждаются уполномоченными лицами. Если гражданин не может собственноручно подписать документ вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности, то по его просьбе документ может подписать другой гражданин (рукоприкладчик). Подпись рукоприкладчика заверяется нотариально.
ГК РФ установлено, что все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме. Также письменно оформляются сделки гражданами на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Таким образом, законом установлен верхний ограничитель для устных сделок - 10 МРОТ.
Требование письменной формы других сделок между гражданами устанавливается законом. Так, например, соглашение о задатке необходимо совершать в письменной форме.
Нотариальное удостоверение дополняет письменную форму. На документе делается удостоверительная запись. Это действие совершается нотариусом или другими должностными лицами, чьи действия приравниваются к нотариальным (например, командиры воинских частей, консулы). Требование нотариальной формы сделок устанавливается законом. Кроме того, стороны по своему усмотрению могут удостоверять нотариально любую сделку.
Для некоторых сделок дополнительно устанавливается требование государственной регистрации. ГК РФ установлено такое требование для сделок с недвижимостью. Такого рода сделка считается совершенной с момента ее государственной регистрации. Цель данной процедуры состоит в том, что информация о совершенных сделках вносится в единый государственный реестр. Полная и достоверная информация об объектах недвижимости является общедоступной, что создает условия для устойчивого гражданского оборота.
Несоблюдение формы сделки влечет признание сделки недействительной.
Условия действительности и недействительность сделки
Гражданское законодательство предусматривает, что сделка является действительной при соблюдении следующих условий:
- условия сделки законны;
- участники сделки обладают дееспособностью, необходимой для вступления в сделку;
- волеизъявление участников сделки соответствует их действительной воле;
- соответствуют форма и содержание сделки. Особым требованием к условиям сделки является ее соответствие основам правопорядка и нравственности.
Сделки, не отвечающие указанным выше требованиям, являются недействительными. Так, недействительными являются сделки, совершенные недееспособными гражданами. Имеют значение возраст субъекта и психическое отношение к совершаемым действиям. Недействительными будут сделки, совершенные следующими субъектами: недееспособными; гражданами, ограниченными в дееспособности; несовершеннолетними в возрасте до 14 лет; несовершеннолетними старше 14 лет. Сделки могут быть признаны недействительными в случае несоответствия волеизъявления участников сделки их действительной воле. Это расхождение воли и волеизъявления может произойти при совершении сделки под влиянием неправомерных действий других лиц (обман, насилие и др.) или при наличии у стороны сделки существенного заблуждения.
Воля и волеизъявление не совпадают в мнимых и притворных сделках. Мнимая сделка совершается для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Такая сделка ничтожна. Притворная сделка заключается с целью прикрыть другую сделку. Она также ничтожна. Обе указанные сделки не отвечают требованию о том, что сделка направлена на возникновение соответствующего правоотношения. Примером мнимой сделки будет сделка по купле- продаже имущества, направленная на сокрытие имущества от конфискации.
Недействительными будут и сделки юридического лица за пределами его правоспособности. Так, юридическое лицо не может без лицензии заниматься определенными видами деятельности (например, защита информационных объектов от несанкционированного проникновения).
Недействительные сделки бывают ничтожными и оспоримыми в зависимости от того, требуется ли решение суда для признания сделки недействительной. Если решение суда не требуется, то такая сделка называется ничтожной. Ничтожная сделка недействительна изначально, для этого не требуется решений судебных органов. Оспоримые сделки предполагают доказывание факта, имеющего значение для ее действительности. Только суд может признать оспоримую сделку недействительной. Если в пределах установленного срока иск о признании оспоримой сделки недействительной не предъявлен, то такая сделка считается действительной.
Гражданское законодательство различает три нежелательных для сторон последствия недействительности сделок:
- двусторонняя реституция (восстановление первоначального состояния) предполагает, что каждая сторона все полученное по сделке в натуре передает другой стороне, а если это невозможно - в денежной компенсации;
- односторонняя реституция;
- никакой реституции.
Теперь рассмотрим некоторые вопросы, связанные с общими положениями о представительстве, доверенности и передоверии.
Общие положения о представительстве
Особенностью гражданского права является возможность установления и осуществления имущественных прав и обязанностей через другое лицо - представителя.
В результате представительства сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого), непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Субъектами представительства являются три лица:
- представляемый;
- представитель;
- третье лицо.
Представляемый - гражданин либо юридическое лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает сделки. Им может быть любой гражданин с момента рождения или юридическое лицо - с момента возникновения в установленном законом порядке.
Представитель - гражданин либо юридическое лицо, наделенное полномочиями совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого.
Гражданин должен обладать полной дееспособностью, т.е. быть совершеннолетним, не ограниченным в дееспособности, не признанным недееспособным. В виде исключения частично дееспособные граждане могут выполнять функции представителей в силу трудового договора с 14 лет или в силу членства в общественных организациях и кооперативах с 16 лет.
Специальные ограничения для отдельных граждан устанавливаются законом.
Так, например, в соответствие ГПК РФ (гражданско- процессуальным кодексом) не могут выступать в качестве представителей в судебном споре лица, исключенные из коллегии адвокатов, судьи, следователи и прокуроры.
Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, могут выполнять функции представителей, если это не противоречит целям их деятельности (определенных в законе или учредительных документах). Так, банк, являясь кредитным учреждением, в силу предписаний закона не может быть представителем в торговой сделке.
Третье лицо - гражданин или юридическое лицо, с которым, вследствие действий представителя, устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные права и обязанности представляемого. Третьими лицами могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъектностью.
Цель представительства - совершение представителем сделок в интересах и за счет представляемого.
Отличие представителя от органа юридического лица заключается в том, что орган представляет собой структурно обособленную часть юридического лица. Поэтому действия органа юридического лица по совершению сделок, осуществляемые в соответствии с его компетенцией, являются действиями самого юридического лица. Руководитель юридического лица (командир воинской части, начальник военной организации), в соответствии с учредительными документами, действует от имени юридического лица, без доверенности, остальные только при наличии ее.
Следовательно, представлять юридическое лицо может не филиал и не представительство, а только руководитель, наделенный для этой цели доверенностью.
Представитель действует от имени другого лица - представляемого. Это означает, что действия представителя сразу же и непосредственно порождают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности представляемого.
Указанные последствия могут наступить для представителя только в случаях, когда он совершит действия в рамках представленных полномочий.
Основаниями для этих полномочий служат:
- доверенность, закон (так, за несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет могут совершать сделки родители, усыновители, опекуны, а за граждан, признанных недееспособными - опекуны). Опекуны являются представителями в силу закона, назначаются согласно ГК РФ органом опеки и попечительства, в роли которого выступает орган местного самоуправления;
- акт уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (например, Минуправлению имуществом предоставлено право поручать на конкретной основе определенным лицам представление интересов государства в совете директоров АО).
Представитель действует в рамках предоставленных ему полномочий. Полномочие выражается непосредственно в праве предоставляемого выступать от чужого имени. Это означает, что объем прав на выступление от имени другого лица определяется полученными представителем от представляемого полномочиями. При отсутствии полномочий у представителя совершенная им сделка для предоставляемого является незаключенной.
Особенность правового положения представителя состоит в том, что он действует не только в чужом интересе, но одновременно и от чужого имени. ГК, ГПК РФ не считают представителями тех, кто выступает хотя и в чужом интересе, но от собственного имени. В качестве примера - коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании.
Представитель, действуя от чужого имени и в чужом интересе, все же выражает свою волю. Так ГК РФ содержит общее правило о запрещении представителю заключать сделку от имени предоставляемого для себя лично (например, купить самому скульптуру, которую представляемый поручил продать).
Наличие полномочий - непременное условие представительства. В этой связи общим является правило, в силу которого представительство без полномочий не может породить присущие представительству последствия, т.е. создать действиями одного лица представителя права и обязанности для того, от чьего имени заключается сделка. ГК РФ дополняет указанный принцип двумя правилами.
Суть первого правила состоит в том, что лицо, действовавшее от чужого имени без полномочий, само становится стороной в сделке с третьим лицом со всеми вытекающими отсюда последствиями (так, лицо приобрело оборудование для предприятия без полномочий, договор будет признан заключенным с тем, что покупателем является тот, кто действовал без полномочий. Следовательно, последнему придется платить за оборудование).
Второе правило состоит в том, что если представитель действовал без полномочий или с превышением полномочий, представляемый вправе одобрить заключенную сделку задним числом, и тогда наступают те же последствия, как если бы в момент совершения сделки представитель имел необходимые полномочия. При этом независимо от того, когда именно будет одобрена сделка, представляемый является стороной с момента ее совершения.
Договорами, порождающими отношения представительства, являются: договоры поручения и агентирование, по которым одна сторона (поверенный в договоре поручения или агент в договоре агентирования) обязуется совершать от имени и за счет другой стороны (доверителя в договоре поручения или принципала в договоре агентирования) определенные юридические действия.
Односторонней сделкой, порождающей полномочия представителя, является выдача ему представляемым доверенности.
Представительство, возникшее на основе договора и представительство на основе доверенности, принято называть добровольным представительством.
Разновидностью добровольного представительства является коммерческое представительство. Оно осуществляется на основе договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также и доверенности. Представляемыми могут быть только предприниматели. Коммерческий представитель - всегда предприниматель, который совершает постоянно самостоятельно от имени предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской деятельностью.
Доверенность и передоверие
На практике представительство чаще всего основывается на доверенности, которую закон определяет как письменное уполномочие, выданное одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
Доверенность - односторонняя сделка, ее совершение не требует согласия другой стороны - представителя.
Однако выдача доверенности основывается на предварительной договоренности между доверителем и представителем или наличии между ними трудового договора (в числе трудовых обязанностей выполнить функцию представительства).
Доверенность - письменный документ, для действительности которого необходимо наличие на нем обязательных реквизитов:
- дата совершения доверенности. Отсутствие в доверенности даты ее выдачи делает ее юридически ничтожной. От даты совершения следует отличать срок действия доверенности. Срок действия доверенности не может превышать 3 лет, если в доверенности не указан срок ее действия, то она действует в течение 1 года со дня совершения. Данное правило не распространяется на нотариально удостоверенные доверенности, выданные для совершения сделок за границей, без указания о сроке ее действия. Такие доверенности сохраняют свою силу до ее отмены доверителем;
- подпись доверителя. Гражданин - доверитель должен расписаться собственноручно, а в случаях наличия у доверителя физического недостатка, болезни, неграмотности, доверенность может подписать рукоприкладчик (см. пп. 11.3.3). От имени юридического лица доверенность подписывается его органом или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами;
- приложение печати данного юридического лица является обязательным реквизитом доверенности, выдаваемой от имени юридического лица;
- подпись главного (старшего) бухгалтера для доверенностей, выдаваемых юридическими лицами, основанными на государственной и муниципальной собственности, для получения или выдачи денег и других имущественных ценностей.
Доверенность на получение зарплаты и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения актеров и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов в банках и корреспонденции, в т.ч. денежной и посылочной может быть удостоверена организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства и администрацией лечебного учреждения, в котором он лечится. В иных случаях доверенность гражданина нормального удостоверения не требует.
Нотариальная форма (оригинал) доверенности предусмотрена в виде исключения для совершения сделок, требующих нотариальные формы при выдаче доверенности акционером для представительства его интересов в общем собрании АО.
К нотариальной доверенности приравниваются доверенности военнослужащих и иных лиц, находящихся на излечении в военнолечебных учреждениях, удостоверенные командирами военных частей, доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, учреждениях социальной защиты.
По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется представитель, различается три вида доверенности:
- генеральные (общие) доверенности - выдаются представителю для совершения разнообразных сделок в течение определенного периода времени. Пример такой доверенности - доверенность, выдаваемая руководителю филиала юридического лица;
- специальные - выдаются на совершение ряда однородных сделок. К ним можно отнести доверенности для представительства в суде, на получение товарно-материальных ценностей от грузоперевозчика и т.п.;
- разовые - выдаются на совершение строго определенной сделки (например, получение денежного довольствия за месяц).
Доверенность прекращает свое действие в следующих случаях:
- истек срок действия;
- отменена выдавшим ее лицом;
- отказ от нее лица, которому она выдана;
- прекращение действия юридического лица или смерть гражданина, названных в доверенности.
Право отмены и отказа от доверенности является безусловным и возможное соглашение об отказе или ограничении этого права ничтожно.
Правовые последствия прекращения доверенности наступают в момент, когда представитель узнал или должен был узнать о прекращении доверенности. Поэтому права и обязанности, возникшие до соответствующего момента, сохраняют значение для представителя и его правопреемников. Это значит, что если представляемый умер 10 декабря, а представитель узнал о его смерти только 15 декабря, сделка, заключенная в период между 10 и 15 декабря, все-таки признается действительной. Следовательно, способной породить соответствующие права и обязанности у наследников.
Заключенная после отмены доверенности сделка может быть оспорена представляемым (его правопреемником). Для этого им надо доказать, что третье лицо в момент совершения сделки знало или должно было знать о состоявшейся отмене доверенности. Эта обязанность выражается в совершении юридических, а не фактических действий. По данной причине уничтожение доверенности представителем приравнивается к ее возврату представляемому.
В заключение необходимо обратить внимание на такой юридический факт как передоверие.
Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершать действия, на которые оно уполномочено, другому лицу в силу обстоятельств для охраны интересов выдавшего (например, при заболевании).
Общее правило, относящееся ко всем случаям выдачи доверенности, состоит в признании необходимости личного исполнения представителем предусмотренных в ней действий, поэтому передоверие возможно только при наличии одной из двух предпосылок:
- либо в самой доверенности предусмотрено право передоверия (примером могут служить доверенности, обычно выдаваемые руководителям филиала или представительства);
- либо представитель вынужден силой обстоятельств передоверить исполнение поручения для охраны интересов представляемого (из-за болезни, введения военного положения на соответствующей территории и т.п.).
Независимо от того, получил ли представитель соответствующие полномочия заранее или действовал по собственной инициативе, он обязан поставить в известность о состоявшемся передоверии представляемого, сообщив ему необходимые сведения о том, кому передано полномочие.
Имеется в виду не только место жительства и прочие данные, необходимые для установления связи между представляемым и новым представителем, но и др., которые характеризуют профессиональные и др. качества нового представителя. ГК РФ возлагает на первоначального представителя, нарушившего указанную обязанность, ответственность за нового представителя «как за свои действия».
Введение указанной ответственности связано с тем, что представляемый с учетом полученных от представителя данных о лице, определяет: заслуживает ли доверия этот последний. В противном случае он может прекратить действие доверенности, выданной лицу, осуществившему передоверие.
Передоверие, по общему правилу, должно совершаться в нотариальной форме. Однако это требование не распространяется на случаи выдачи доверенности гражданам, которые были удостоверены организациями по месту жительства, учебы, работы или лечения гражданина.
Срок действия выданного передоверия не может превышать срок действия самой доверенности, а прекращение доверенности влечет за собой и прекращение передоверия.
В данном случае руководствуются общим для всего гражданского права принципом: «никто не может передать другому больше прав, чем он сам имеет».
Доверенность, выданная в подтверждение передоверия, может охватывать все или только часть действий, порученных первоначальному представителю.
Наследственное право
Наследственное право представляет собой подразделение гражданского права - его подотрасль.
Законодательство о наследовании можно определить как систему нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
Право наследования гарантируется Конституцией РФ, т.е. государством. Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование.
Основными источниками наследственного права являются:
- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ;
- Основы законодательства РФ о нотариате;
- Семейный кодекс РФ;
- ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Закон РФ «О государственной пошлине»;
- Закон РФ «Об авторском праве»;
- Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и др.
Рассмотрим понятие и принципы наследования.
Понятие и принципы наследования
Наследование - это переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя - к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.
Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если в ГК РФ не установлено иное. Кроме того, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо это противоречит самой природе этих прав и обязанностей.
Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (правообладателя) :
- к наследникам переходят все права и обязанности, кроме тех, которые не могут в силу закона передаваться;
- переходят лишь те права, которые принадлежали наследодателю;
- права и обязанности переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями;
- акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы оно ни находилось;
- принятие наследства с условием или оговорками не допускается;
- акту принятия наследства придается обратная сила, т.е. если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему уже с момента открытия наследства.
Наследственное право основано на ряде принципов:
- принцип универсальности правопреемства - означает, что между волей наследодателя, направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев; универсальность в данном случае означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и где бы ни находилось;
- принцип свободы завещания - он продолжает диспозитивность гражданско-правовых отношений и выражается в том, что своей волей может распоряжаться при желании любой человек; этот принцип может быть ограничен только тем обстоятельством, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель не может лишить обязательной доли наследства;
- принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников - наследодатель не может в завещании лишить необходимой доли; доля эта составляет часть законной доли, которая причиталась бы наследнику по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены;
- принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя - его действие выражается в определении круга наследников по закону;
- принцип свободы наследника - наследник имеет право принять наследство и отказаться от него; если какое-либо желание или нежелание ни прямо, ни косвенно не проявлено, то считается, что наследник отказался от наследства;
- принцип охраны основ правопорядка и нравственности - охраняются интересы наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию; охраняется само наследство от каких-либо неправомерных или безнравственных посягательств.
Существует два основания наследования: по закону и по завещанию. Рассмотрим порядок наследования по этим основаниям.
Наследование по закону
Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с принципом свободы завещания наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Исключение из этого правила установлено лишь для необходимых наследников по закону, которые имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Круг наследников по закону определен исчерпывающим образом, и, как правило, установлена очередность призвания к наследству.
Наследниками первой очереди являются:
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Наследниками второй очереди (если нет наследников первой очереди) являются:
- полнородные и неполнородные сестры и братья со стороны наследодателя;
- дедушки и бабушки как со стороны отца, так и со стороны матери наследодателя.
Наследниками третьей очереди являются:
- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, то право наследования получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников от наследодателя. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
Наследниками четвертой очереди являются:
- родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя.
Наследниками пятой очереди являются:
- родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки);
- родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки).
Наследниками шестой очереди являются:
- родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки);
- дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы);
- дети двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Наследниками седьмой очереди являются:
- пасынки наследодателя;
- падчерицы наследодателя;
- отчим или мачеха наследодателя.
При отсутствии всех вышеперечисленных родственников наследниками по закону в качестве восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до его смерти проживали совместно с ним и находились на его иждивении.
Дети - это сын и дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке.
Усыновленные - это дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. Усыновление допускается только по отношению к несовершеннолетним детям в их интересах.
Супруг (супруга) - это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном или приравненном к нему браке.
Полнородными называются родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, неполнородными - от разных отцов или матерей. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери.
Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются.
Доказательством родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются:
- свидетельства органов ЗАГСа о рождении и усыновлении;
- выписки из метрических книг;
- записи в паспортах о детях и супруге;
- справки о родственных отношениях, выданные государственными организациями и учреждениями по месту работы или жительства наследодателя или наследников;
- копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений, а также другие документы.
Раздел наследственного имущества производится по соглашению принявших наследство наследников. При недостижении согласия раздел производится в судебном порядке. В разделе имущества может принимать участие зачатый, но еще не родившийся наследник.
Рассмотрим порядок наследования по завещанию.
Наследование по завещанию
Завещание - это акт распоряжения имуществом или иными принадлежащими гражданину материальными или нематериальными благами на случай его смерти. Неотъемлемое право завещания - возможность в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание.
Завещание является односторонней сделкой. Для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица. Свобода завещания ограничивается только обеспечением интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников первой очереди, а также иждивенцев.
Завещание - это сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. Завещание не может быть совершено через представителя, его можно совершать только лично.
Завещание является сделкой строгой формы. В соответствии с ГК РФ оно должно быть:
- составлено в письменной форме;
- с указанием места и времени его составления;
- собственноручно подписано завещателем;
- нотариально удостоверено.
Вместо завещателя, если он по каким-либо причинам не может подписать завещание, оно может быть подписано другим уполномоченным лицом, но только в присутствии нотариуса, об этом делается запись в завещании.
При оформлении завещания могут быть использованы технические средства (компьютер, пишущая машинка и др.).
Указанное в завещании время его совершения определяет решение вопросов о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы, о дееспособности завещателя и о значении данного завещания и сопоставления его с другими завещаниями данного завещателя, составленными в другое время.
Завещание обязательно составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у завещателя, а второй - в нотариальной конторе.
ГК РФ определяет завещания, которые приравниваются к нотариально заверенным в случаях, если при составлении этих завещаний у наследодателя не было возможности обратиться в нотариат (например, при нахождении на излечении, при выполнении боевых задач, при совершении плавания, экспедиций и т.п.).
Граждане РФ, проживающие за границей, могут обратиться для заверения завещания в консульское учреждение РФ.
В соответствии с гражданским законодательством завещание может быть совершено в закрытой форме, то есть не иметь к нему доступа ни нотариуса, ни других лиц. Такое завещание передается нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Данный конверт нотариусом помещается в другой конверт, который запечатывается. На конверт наносятся данные, подлежащие занесению в завещание, о которых уже говорилось выше, а также данные о каждом свидетеле.
Право завещания принадлежит только дееспособным гражданам. Действительность завещания определяется на момент его составления.
При завещании части имущества его незавещенная часть переходит к наследникам по закону.
Завещатель в завещании может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако ему не предоставлено право полностью лишить наследства своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе и усыновленных), нетрудоспособных родителей и супруга, а также иждивенцев. Указанные наследники, независимо от содержания завещания, получают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону.
Завещатель имеет право возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Завещательный отказ подлежит исполнению только тогда, когда из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя. Завещательный отказ исполняется только в том случае, если стоимость перешедшего к наследнику имущества превышает обязательную причитающуюся ему долю.
На одного или нескольких наследников может быть возложена обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера (завещательное возложение), направленное на осуществление общественно полезной цели. Также на наследников может быть возложена обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных.