Наследственное право (Гриднева О.В., 2021)

Актуальные проблемы наследственного права

Сравнительный анализ наследования по закону в Российской Федерации и зарубежных странах

Правовые системы многих национальных стран в системе наследования руководствуются двумя главными порядками – это наследование по закону и наследование, построенное на выраженной в установленной форме воле наследодателя, т. е. на воле, выраженной в завещании. Некоторые исследователи в области права при изучении наследственного права придерживаются такой точки зрения, в которой термин «наследование по закону» определяется как условный, объясняя это тем, что оба порядка наследования, иными словами, процессы перехода имущества умершего к другим лицам – наследникам, построены только на предписаниях наследственного права. Таким образом, основным признаком такого различия между порядками наследования представляется наличие либо отсутствие проявленной воли в определённом гражданским законодательством порядке воли наследодателя касательно своего имущества, имущественных прав и обязанностей.

В правовой системе зарубежных стран наследственное право устанавливается как подотрасль частного права, а именно оно представляется как совокупность правовых норм, целью которых является регулирование отношений, связанных с переходом прав и обязанностей умершего к другим лицам.

Разнородность – есть характеристика, определяющая специфику наследственного права современных зарубежных государств.

Таким образом, можно отметить систему наследственного права европейских континентальных государств, к которым непосредственно относятся Франция, Германия, Испания и др., англо-американское наследственное право, мусульманское право, которое опирается, прежде всего, на нормы Корана и другие, вытекающие из него шариатские правила.

По причине влияния римского частного права на наследственное право европейских континентальных государств оно не утратило в себе отголоски отношений римских юристов к наследованию супругов. Это выражается в том, что к наследованию в первую очередь призываются кровные родственники, следом вступает в наследование супруг, что противопоставляется российскому наследственному праву, в котором супруг относится к числу наследников первой очереди.

Поскольку в Германии основным источником права выступает нормативно-правовой акт, то ведущим нормативно-правовым актом, проявляющимся как регулятор в системе наследственных отношений, является Германское гражданское уложение 1896 г. Именно в нём том 5 всецело посвящен наследственному праву. Согласно данному документу категории наследников, а также их очерёдность призвания к наследованию определяется по так называемым «парантеллам», которые представляют собой группы кровных родственников, происходящих от общего предка и его нисходящих родственников. Порядок распределения наследников таков:

  • первая парантелла – нисходящие наследодателя, в данном случае это дети наследодателя;
  • во вторую парантеллу входят восходящие наследодателя, т. е. родители наследодателя;
  • третья парантелла включает в себя деда и бабку наследодателя и их нисходящих. Если среди живых родственников нет ни деда, ни бабки наследодателя, то к наследованию призываются нисходящие умершего. В случае, если нисходящие отсутствуют, доля умершего достается пережившему наследнику, т. е. к бабке либо деду, а при его смерти – к его нисходящим.
  • четвертая парантелла состоит из прадедов, прабабок наследодателя и их нисходящих;
  • соответственно, пятая парантелла и их последующие включают в себя прапрадедов, прапрабабок и их нисходящих.

Порядок призвания к наследованию таков, что наследники каждой парантеллы вступают в наследование при отсутствии родственников предыдущей парантеллы.

Супруг наследодателя обладает правом вступления в наследование на равных условиях с наследниками первой, второй и третьей парантелл, а при случае их неимения, переживший супруг наследует единолично. Внебрачный ребёнок в порядке наследования обладает такими же правами наравне с законно рождёнными детьми, другими словами, в случае кончины отца и его родственников внебрачный ребёнок и его нисходящие могут претендовать на наследство наравне с законнорождёнными детьми умершего и пережившим супругом. Аналогично в случае смерти внебрачного ребёнка его отец и его нисходящие вступают в наследование на равных условиях с его матерью и её законнорождёнными детьми. Касательно матери и её родственников внебрачный ребёнок принимает положение законного ребёнка. Если наследники по закону отсутствуют, наследственное имущество переходит в собственность государства.

Законодательством Германии предусмотрены основания, согласно которым наследники могут быть лишены наследства.

Таковым обстоятельством может служить недостойное поведение наследника, которое несёт свои проявления в попытке либо умышленном причинении вреда здоровью наследодателя либо его смерти, а также в принуждении наследодателя к составлению завещания.

Законодательство Швейцарии в аспектах наследственного права во многом совпадает с законами Германии. Это определяется тем, что в Швейцарии наследование осуществляется также по парантеллам.

Данные нормы закреплены в Гражданском кодексе Швейцарии 1907 г.

Франция в вопросах наследования руководствуется Гражданским кодексом 1804 г., а именно титулом I «О наследовании» и титулом II «О прижизненном дарении и завещании» его третьей книги, которая имеет название «О способах приобретения права собственности». Ст. 731 ГК Франции рассматривает в составе наследников по закону четыре категории, к которым относятся:

  1. Дети и остальные нисходящие родственники наследодателя;
  2. Восходящие родственники наследодателя;
  3. Родственники наследодателя по боковой линии;
  4. Переживший супруг / супруга наследодателя.

Следует учитывать важный момент, который проявляется в том, что согласно ст. 725 Гражданского кодекса Франции в качестве наследников могут выступать только лица, «существующие в момент открытия наследства». Данное понятие позволяет наделить наследственной правоспособностью не только лиц, являющихся живыми в момент открытия наследства, но и детей, которые были зачаты, но ещё не родились. Также следует учитывать тот факт, что согласно ст. 725 в качестве наследников могут выступать лица, в отношении которых была вынесена презумпция безвестного отсутствия.

Особое внимание законодательство Франции уделяет наследникам по праву представления. Ст. 739 Гражданского кодекса Франции, давая определение праву представления, рассматривает его как юридическую фикцию, согласно которой за представителем признаётся положение, степень родства и права, которыми обладал как по отношению к наследству, так и по отношению к наследодателю представляемый, а ст. 744 дополняет и указывает на тот факт, что право представления не может применяться в отношении лиц, находящихся в живых. Также данная статья закрепляет положение, при котором отказ представителя от наследства представляемого не мешает представителю замещать представляемого в случае наследования по закону. Право представления имеет место и применимо только при нисходящей и боковой линиях родства, без ограничения степеней родства по прямой линии, и охватывая племянников и их нисходящих по боковой линии.

Ст. 727 Гражданского кодекса Франции определяет, в каких случаях наследники могут быть признаны недостойными и могут быть лишены наследства. Таковыми являются:

  • наследники, которые были осуждены за убийство либо за покушение на жизнь наследодателя;
  • наследники, которые выдвинули в отношении наследодателя заведомо ложное обвинение в убийстве;
  • наследники, достигшие совершеннолетия, которые знали об убийстве наследодателя, однако умолчали об этом и не донесли об этом правосудию.

Таким образом, в наследственном праве Франции, в отличие от российского наследственного права, при определении наследника недостойным основное внимание уделяется совершению преступления против жизни наследодателя, либо процессу умолчания о совершённом таком преступлении.

Закон Болгарии о наследовании, определяя круг наследников по закону, охватывает собой всех родственников по прямой линии и до шестой степени родства по боковой. В первую очередь вступают в наследование дети наследодателя, а в случае их отсутствия – их нисходящие. Родители наследодателя призываются к наследованию в случае, если не имеется нисходящих родственников. Если после кончины наследодателя в составе родственников имеются только восходящие родственники второй или более отдаленных степеней, то они и призываются к наследованию. Следующие по очерёдности наследуют братья и сёстры. Если не осталось восходящих родственников второй или более отдаленной степени, братьев и сестёр, либо нисходящих родственников, в наследование вступают родственники по боковой линии до шестой степени родства включительно.

В то же самое время более близкий по степени родства наследник отстраняет от наследования наследника более отдаленной степени родства. Переживший супруг наследует вместе с той очередью наследников, которая призывается к наследованию.

Законодательство Англии в вопросах наследственного права, а именно наследования по закону, руководствуется правилами, при которых переживший супруг наследодателя ставится превыше других наследников. Так, законом о наследовании «Об обеспечении семьи и иждивенцев» 1975 г. были расширены его возможности на получение разумного содержания из состава наследственного имущества. Данный закон устанавливает сходное право в отношении круга лиц, к которым относятся: бывшая жена наследодателя, которая не вступила в другой брак, дети наследодателя, включая внебрачных детей и др.

Мусульманское наследственное право в вопросах наследственного права тоже имеет ряд своих особенностей. Его главная особенность проявляется в том, что оно не позволяет полностью лишить права на наследственное имущество предков их наследников, а также отнимает у родителей право на ввод ограничений на число наследников. Так, примером может служить случай, в котором отец, имея несколько детей, не имеет права оставить всё своё имущество только одному ребенку.

Мусульманское наследственное право существенно отличается от российского наследственного права. Так, различиями в системе наследственного права являются:

  1. Расхождение в числе очередей наследования по закону;
  2. В качестве наследников не могут быть прадед и прабабка;
  3. Если имеются наследники по закону, то наследование по основанию завещания исключается;
  4. Участие наследников определённой очереди в разделе наследственного имущества обуславливается определёнными принципами, среди которых можно назвать обладание преимуществом братьев перед сестрами.

Но в то же время мусульманское наследственное право имеет и сходства с российским. Прежде всего одним из сходств в системе наследственного права является то, что призвание к наследованию наследников последующей очереди осуществляется при отсутствии в порядке наследования наследников предыдущей очереди. Ещё одним сходством в системе наследственного права можно назвать то, что внуки имеют право вступать в наследование в случае отсутствия их живых родителей.

Мусульманским правом особое внимание уделяется правам мужа и жены на наследственное имущество в случае смерти одного из них. Законы Шариата и здесь трактуют неравенство в отношении как мужчины и женщины, так и мужа и жены. Результатом наследования можно назвать то, что положение жены вследствие смерти мужа изменяется в худшую сторону не менее, чем в два раза. Это обуславливается не только тем, что вследствие смерти мужа ухудшается материальное положение жены, поскольку она потеряла единственного кормильца семьи, но и тем, что она утрачивает часть имущества, находящееся в распоряжении семьи до того, как умер муж.

Согласно правилам и законам Шариата наследники, вступая в наследование как по основанию завещания, так и по закону, приобретают не только имущество наследодателя, но и обязанность выполнить религиозные обеты наследодателя, которые тот хотел выполнить при жизни, но не успел по причине смерти.

Таким образом, мусульманское наследственное право сочетает в себе определённые принципы мирового гражданского права, такие как учение о частной собственности, её охране, тенденцию сохранить и не допустить при наследовании разделения имущества в той мере, в какой могло бы навредить установившемуся сословному делению общества, а также нацеленность на сохранение имущества в пределах одного рода, которое определяется по мужской линии.

Подводя итоги, хочется отметить, что в силу произошедших изменений в социально-экономической сфере произошло внедрение реформ в ряде институтов гражданского права, результатом чего стало увеличение в наследственном праве зарубежных государств наследственных прав пережившего супруга, а также усыновлённых и внебрачных детей.

Особенности наследования по закону в Российской Федерации

Приобрести статус наследника возможно по двум основаниям.

Первый способ подразумевает изъявление воли наследодателя, его желание отблагодарить и оставить всё, что у него есть определённому человеку, с которым наследодатель находился в добрых и дружеских отношениях. В данном случае это достигается путём составления завещания наследодателем. А второй способ, называемый наследованием по закону, наступает вследствие наличия родственных отношений с наследодателем и отсутствием завещания.

Наследование по закону имеет ряд особенностей, благодаря которым оно отличается от основания наследования по завещанию.

Одной из важнейших особенностей наследования по закону является наличие межу наследодателем и лицом, вступающим в наследование родственных связей.

Следующей особенностью наследования по закону является наличие в порядке наследования определённой очерёдности, определяемой в зависимости от близости родственных уз, то есть чем роднее приходится человек к наследодателю, тем выше очередь вступления в наследство. Так, к примеру, родители и дети наследодателя являются наследниками первой очереди, так как имеют самую близкую связь с наследодателем.

Еще одной особенностью наследования по закону можно назвать существование в наследстве обязательной доли, причитающейся определённой категории лиц. Данное право наступает вне зависимости, имеется ли завещание или нет.

Свидетельство о праве на наследство по закону является документом, выдачей которого заканчивается этап вступления в наследство. Оно является своеобразным официальным подтверждением вступления в наследование по закону и заключает в себе основания для наследования, данные наследника (наследников), а также данные приобретаемого имущества. Собственно получение данного свидетельства выступает заключительным этапом, так как после получения свидетельства наследник законно вступает в наследование и становится собственником перешедших к нему материальных и иных имущественных благ.

Данный документ предоставляется в нотариальной конторе по месту открытия наследства после завершения положенного срока, выделенного для принятия наследства. Бывают и допустимы случаи, когда выдача свидетельства может быть раньше установленного срока, т. е. до истечения полугода, но это допустимо только в том случае, если кроме лиц, заявивших свои права на наследства, отсутствуют или исключены другие претенденты. Примером может служить случай, в котором дети унаследовали от умершего родителя квартиру. Всё это время они проживают в ней, оплачивают квартплату и совершают все необходимые действия. Так как они выступают наследниками первой очереди, других претендентов на данное наследство не имеется, нотариус может пойти навстречу, и, имея всю необходимую документацию, выдать свидетельство до истечения установленного срока.

При наследовании недвижимости, в качестве которой могут служить городские либо загородные дома, земельные участки, квартиры, действуют определённые условия, среди которых можно выделить:

1. Дело о наследовании по закону открывается по месту нахождения недвижимости.

2. Датой и временем открытия наследства рассматривается день, когда наступила смерть владельца. Иначе говоря, наследник может подать заявление нотариусу спустя месяц, либо два, но полугодовалый срок, установленный для принятия наследства, исчисляется со дня кончины наследодателя.

3. При наследовании имущества несколькими лицами, т. е. наследниками, имущество распределяется в равных долях. Таким образом, при наследовании детьми из многодетной семьи дома родителей вследствие их смерти, данное имущество будет распределяться поровну в равных долях. А если кто-то из них изъявит желание продать свою долю, то он должен вначале предложить её другим совладельцам, а если те объявят о своём отказе, то он уже вправе продать её посторонним лицам.

4. Если очередные наследники признаются недостойными, в случае, например, если при жизни наследодателя они с ним плохо обращались, не оказывали необходимую медицинскую помощь, не заботились о его здоровье и его самочувствии, и всеми своими действиями вели к скорейшей смерти наследодателя, то в данном случае право на наследственное имущество переходит к следующим по очереди наследникам.

5. В случае, если наследующие друг другу родственники умирают в один день, например, по причине стихийных бедствий, автокатастрофы либо других несчастных случаев, право наследования переходит к очередным наследникам.

6. Вследствие полного отсутствия очередных наследников и отсутствия завещания, по истечению срока, равного шести месяцам, имущество переходит в собственность государства, приобретая статус выморочного имущества.

В случае образования спора о правах на наследственное имущество, в состав которого входят несколько объектов недвижимости, которые располагаются на территории юрисдикции различных районных судов, а также о разделе такого имущества, иск в отношении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахождения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, иск подаётся по месту нахождения любого из них.

При наследовании по закону денежных вкладов наследодателя существуют определённые тонкости, среди которых можно выделить:

– случае, если в течение положенного срока наследник не объявится и не обратится в банк, банк оставляет за собой право самостоятельно не разыскивать положенных наследников. В таком случае денежные средства переходят в собственность государственного имущества.

Лица, которые занимались организацией похорон наследодателя и затратили на это свои собственные денежные средства, могут возвратить некоторую сумму с вклада наследодателя, даже не дожидаясь срока, равного шести месяцам. При этом данное лицо может не состоять с наследодателем в родственных связях. В свою очередь, могут быть возмещены затраты, связанные с покупкой лекарств для наследодателя при его жизни и проведением процедур, обследований.

Максимальная сумма для выдачи составляет сорок тысяч рублей на основании предъявлении квитанций и постановления нотариуса.

В случае если у наследников нет на руках доказательств вклада, сберегательной книжки, карточки, квитанций, либо договоров, но они уверены в том, что они имеются, то нотариус вправе сделать запрос в банк, где хранятся денежные средства и вклады. После получения подтверждения будет осуществлена процедура оформления права наследования.

Следует также учитывать, что наследование по закону подразумевает и несёт в себе переход не только наследственного имущества, но и кредитных обязательств и долгов. Так, при наследовании долгов учитываются следующие обстоятельства:

– наследование долгов осуществляется совместно с наследованием недвижимого и движимого имущества, либо других материальных благ. В данном случае обязанность наследников состоит в погашении долгов наследодателя. Если наследников имеется несколько, то они погашают данные долговые обязательства в долевом соотношении, в таком же, как и в получении наследства.

Погашение долгов осуществляется только в пределах полученного. Так, например, если от наследодателя к наследникам переходит старый автомобиль и кредит в крупную сумму, то в таком случае банки вправе требовать с наследников сумму, не превышающую оценочную стоимость автомобиля. А если после наследодателя остались только долговые обязательства, материальные блага, переходящие в наследство, отсутствуют, то в таком случае долги не переходят по наследству.

Таким образом, наследование по закону в Российской Федерации заключает в себе ряд особенностей и тонкостей, на которые следует не только обращать внимание, но и учитывать при наследовании имущества по основанию закона.

Проблемы, связанные с наследованием по закону

Проблемы, связанные с наследованием по закону, прежде всего, соотносятся с проблемами установления родства. Это связано с тем, что наследование по закону подразумевает наследование имущества, имущественных прав и обязанностей наследодателя, невзирая на его волеизъявление, строящееся на родственных связях с наследодателем и порядке призвания наследников к наследованию.

Факт родственных отношений лиц, занимая первостепенное положение в наследовании по закону, для оформления в правах наследования определяется судом в назначенном порядке, когда подтверждение данного факта требуется заявителю для вступления в порядок наследования и получения свидетельства о праве на наследство.

При установлении родственных связей с наследодателем, руководствуясь целью получения наследства, судам следует обращать внимание на круг наследников по закону, который содержится в главе 63 ГК РФ в случае, если наследование осуществляется по российскому законодательству.

Установление данного факта в судебном порядке необходимо тогда, когда в документах, выданных органами ЗАГСа, содержатся неточные, либо ошибочные записи, а также в случаях, если первичные документы были утеряны и не подлежат восстановлению путём получения повторных свидетельств в органах ЗАГСа.

В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» заявление о внесении исправления или изменения в запись актов гражданского состояния подаётся заинтересованным лицом в орган загса по месту его жительства или по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или изменению.

При установлении факта родственных взаимоотношений между наследодателем и наследниками суду надлежит следовать положениям, закрепленным в ст. 1141 ГК РФ.

Исходя из этого следует, что было бы противоправно устанавливать факт родственных отношений между наследодателем и наследником, принадлежащим ко второй либо последующей очереди, при наличии наследников, причисленных к составу первой очереди, которые уже приняли наследство. В связи с этим установление данного факта не несёт никакого юридического значения в интересах наследования. Таким образом, для рассмотрения гражданского дела и подготовки к судебному разбирательству заявитель должен предоставить суду следующие документы: справку от нотариуса, который занимается оформлением данного наследственного дела, содержащую в себе информацию об умершем и наследниках, принявших наследство; справку паспортно-визовой службы (либо жилищно-эксплуатационной организации), содержащую информацию о том, по какому адресу был зарегистрирован наследодатель, и кто был зарегистрирован по одному адресу с ним (для определения круга наследников, фактически принявших наследство).

В случае надобности суд имеет право по ходатайству заявителя в целях оказания ему помощи в собирании доказательств в соответствии с требованиями, установленными ст. 57 ГПК РФ, сделать запрос нотариусу предоставить нужное наследственное дело, а точнее его копию.

В связи с принятием части третьей ГК РФ возросло число очередей наследников, а также с возникновением новых способов оформления завещания, расширением числа объектов, которые могут состоять в частной собственности граждан, увеличилось и количество рассматриваемых судами дел, связанных с порядком наследования. Хочется отметить тот факт, что большая часть этих дел не имеет отношения к спорам о праве, а направлена на установление фактов, которые имеют юридическое значение. Так, например, расширение круга возможных наследников по закону ведёт к необходимости судебного установления факта родства. В большей степени это необходимо для наследников, относящихся к четвертой, пятой и шестой очередям.

На судебное решение определённых проблем, связанных с наследованием, прямо указывается в гражданском законодательстве. В судебном порядке должны быть засвидетельствованы обстоятельства, которые дают основания для признания наследника недостойным (п. 1 ст. 1117 ГК РФ); в судебном порядке отвергается от наследства лицо, которое злостно уклонялось от содержания наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ), и только если судом будет дано подтверждение о факте оформления завещания в чрезвычайных обстоятельствах, данное завещание подлежит исполнению (п. 3 ст. 1129 ГК РФ) и т. д.

Следует различать и разграничивать непосредственно наследственные дела и дела, связанные с реализацией наследственных прав. Непосредственно наследственные дела представляют собой дела искового производства, главной целью которых является разрешение спора о действительности завещания, праве на принятие наследства, составе наследственного имущества.

К делам, связанным с реализацией наследственных прав, принадлежат дела, в частности, наступающие в связи с наследованием дела особого производства. Согласно выраженной точке зрения Э.М. Мурадьян, «в особом производстве решаются не наследственные дела, а отдельные вопросы, которые открываются в наследственном деле у нотариуса, и до их выяснения (официального разрешения) судом нотариус не имеет возможности завершить наследственное дело». Так, например, судебное решение представляется необходимым в случаях объявления и признания гражданина умершим с целью возникновения наследственного правоотношения (ст. 45 ГК РФ, гл. 30 ГПК РФ). Также порядок особого производства необходим для установления таких важных для наследственного правоотношения юридических фактов, как родство, признание отцовства, нахождение на иждивении.

Явным пробелом в законодательной сфере можно назвать недостаток лиц, обязанностью которых бы являлось установление наличия или отсутствие круга наследников по закону, а также их розыск.

Естественно, что в век рыночной экономики любой труд должен быть признан и соответствующе оплачиваться. Гражданское законодательство РФ на данный момент не смогло решить данную проблему, тем самым многим может быть неизвестно, что они стали наследниками по закону, например в порядке пятой очереди, только по причине отсутствия информации об открытии наследства. Решение этого вопроса можно было бы возложить на нотариат. Но тогда необходимо установить определённые процентные отчисления из стоимости наследственного имущества в пользу нотариуса, обязанностью которого будет проведение розыска наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Без внедрения соответствующих изменений в действующее законодательство о нотариате трудно будет ожидать работы этой нормы в повседневной практике.

Способы и сроки осуществления наследственных прав

Для осуществления своих наследственных прав наследник имеет право как принять, так и отказаться от наследства. Понятие принятия наследства законодательно не закреплено, что порождает различные точки зрения авторов отношении данной дефиниции. Мы согласны с С. С. Желонкиным и Д. И. Ивашиным, которые понимают под принятием наследства юридически значимые действия наследника, выражающиеся в его намерении вступить в наследственные права и приобрести на них право собственности.

Юридическая характеристика принятия наследства:

1) принятие наследства является односторонней сделкой, содержание которой составляет волеизъявление наследника, направленного на приобретение наследства. Так как принятие наследства является сделкой, соответственно к ней предъявляются те же требования, что и к любой другой сделке в гражданском праве, относительно её формы, условий действительности;

2) принятие наследником любого объекта, входящего в состав наследства признаётся принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. Приобретение наследства с оговорками или под условиями согласно ст. 1152 ГК РФ запрещено;

3) принять наследство может только сам наследник, то есть не допускается совершение действий, связанных с приобретением наследства от имени других наследников (исключением является законное представительство);

4) принятие наследства допускается по одному или нескольким основаниям. Иными словами, наследник может принять наследство по завещанию, и в то же время вступить в наследство по закону, если осталась часть незавещанного имущества, а он является наследником по закону соответствующей очереди.

Способы принятия наследства могут выражаться в совершении как юридических, так и фактических действий, подтверждающих волеизъявление наследника вступить в наследство.

Юридические способы принятия наследства – это выполнение лицом действий правового характера, связанных с осуществлением строго установленной законом процедуры принятия наследства.

К ним относятся:

  • подача наследником нотариусу или иному уполномоченному лицу заявления о принятии наследства, либо о выдаче свидетельства о праве на наследство;
  • пересылка заявления по почте. Подпись на заявлении согласно правилам ст. 1153 ГК РФ удостоверяется нотариусом либо лицом, уполномоченным на это законодательством РФ;
  • подача заявления через представителя, полномочия по принятию наследства которого должны быть указаны в доверенности, удостоверенной нотариусом. Если в доверенности не будет указания на право принять наследство уполномоченным лицом, сделать это будет невозможно.

Фактические способы принятия наследства – это совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Примерный перечень таких действий указывается нормами ст. 1153 ГК РФ и является открытым. Данное правило означает, что наследник может фактически вступить в наследство, совершив не только действия, предусмотренные ст. 1153 ГК РФ, но и иными правомерными фактическими действиями, четко свидетельствующими о волеизъявлении наследника, принять наследственное имущество.

Это подтверждается и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», где говорится, что к фактическим действиям принятия наследства относятся не только действия, предусмотренные п. 2 ст. 1153 ГК РФ, а также иные действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, то есть действия, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

На сегодняшний день к фактическим способам можно отнести:

  • вступление во владение (управление) наследственной массой (например, наследник вложил денежные средства или ценные бумаги в оборот);
  • если наследник принял меры по сохранности наследственного имущества от различных посягательств и притязаний третьих лиц;
  • в случаях, когда наследник произвёл расходы по содержанию наследственного имущества (например, оплата жилищно-коммунальных услуг);
  • наследник произвел за свой счёт оплату долгов наследодателя.

Необходимо отметить, что факт наличия у наследника совместно с наследодателем права общей собственности, доля в праве, которое входит в состав наследства, не может свидетельствовать о совершении фактических действий по принятию наследства.

Способ фактического принятия наследства может быть подтверждён квитанцией о внесении платы за коммунальные услуги за жилое помещение, принадлежащее наследодателю, квитанцией об уплате налога на имущество, принадлежащее наследодателю, справкой о проживании совместно с наследодателем и рядом других документов.

Далее рассмотрим порядок принятия наследства.

Более распространенными являются юридические (формальные) способы принятия наследства:

  1. Заявление о принятии наследства включает в себя следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество нотариуса; местонахождение нотариальной конторы, а также наименование нотариальной конторы; фамилия, имя, отчество заявителя; фамилия, имя, отчество наследодателя, его место жительства и дата смерти; согласие на принятие наследства; основания наследования (степень родства, завещание и др.); перечень других наследников, призываемых к наследованию.
  2. Нотариус регистрирует заявление с присвоением ему входящего номера и отражает данный факт в книге учёта наследственных дел.
  3. Нотариус определяет состав потенциальных наследников, подавших заявление в установленные законом сроки.
  4. Определение нотариусом действительных наследников. Кто-то из наследников признан недостойным наследником, кто-то отказался от наследства, а у кого-то есть право обязательной доли в наследстве.
  5. Расчёт нотариусом долей в наследственной массе каждого из наследников.
  6. Оформление и выдача свидетельства о праве на наследство по истечении установленного законом срока.
  7. Уведомление нотариусом в трёхдневный срок с момента выдачи свидетельства налоговых органов, с целью реализации последними фискальных функций (взимания налога).

Законодательство предусматривает сроки осуществления наследственных прав, которые приводят к возникновению наследственного правоотношения в случае реализации субъективного права в установленный законом период времени.

Законом предусматриваются общий и специальный сроки для принятия наследства наследниками. Общее правило ст. 1154 ГК РФ гласит, что срок для принятия наследства установлен в шесть месяцев со дня открытия наследства. Этот срок начинает истекать с момента биологической смерти лица, дата которой указана в свидетельстве о смерти, выданной органами ЗАГСа.

В том случае, если судебным решением в качестве дня смерти установлена дата предполагаемой гибели гражданина, то по правилам п. 1 ст. 1114 ГК РФ отсчёт шестимесячного срока для вступления в наследство ведётся с даты вступления в законную силу судебного решения об объявлении лица умершим.

Как уже было сказано выше, наследники могут не только принять, но и отказаться от наследства. В этом случае право на принятие наследства переходит к другим наследникам, имеющим на это право в силу завещания или закона. С целью реализации принципа формального юридического равенства, законодательство в п. 2 ст. 1154 ГК РФ устанавливает правило, согласно которому в случае отказа кого-либо из наследников от принятия наследства либо отстранения от принятия наследства так называемых недостойных наследников, другие наследники, призываемые в результате этих оснований к наследству, получают также шестимесячный срок для вступления в наследство.

Помимо общего срока в шесть месяцев, установленного для вступления в наследство, в п. 3 ст. 1154 установлен специальный срок три месяца. Он отводится для принятия наследства тем лицам, для которых право на принятие наследства возникло в результате непринятия наследства другими наследниками.

На наш взгляд, разница в сроках шесть и три месяца объясняется различием в процедурах отказа от наследства и непринятия наследства.

Отказ от наследства означает, что наследник четко выразил свою волю не принимать наследство. Отказаться от наследства можно в пользу конкретного лица или вообще без указания конкретных лиц. Наследник имеет право отказаться от наследства в течение общего шестимесячного срока, причем согласно п. 3 ст. 11157 ГК РФ отказ от наследства впоследствии не может быть отозван или изменен. Таким образом, отказ от наследства – это юридический факт, который становится известен остальным потенциальным наследникам, так как требует нотариального оформления в силу требований ст. 1159 ГК РФ.

В свою очередь, непринятие наследства означает, что в течение отведенного законом срока в шесть месяцев наследники, имеющие право на принятие наследства, им не воспользовались. Не отказались от наследства путём подачи заявления нотариусу, а просто не подали нотариусу или иному уполномоченному лицу заявление о выдаче свидетельства о наследстве. После этого право на наследство, которое необходимо осуществить в течение трёх месяцев, переходит к следующим лицам:

а) наследники последующих очередей;
б) наследники по закону при непринятии наследства наследниками по завещанию;
в) подназначенный наследник по завещанию в случае непринятии наследства наследником по завещанию.

Правила истечения срока установлены ст. 192 ГК РФ. Согласно этим правилам срок принятия наследства истекает в последний месяц шести- или трёхмесячного срока в такой же по числу день, которым определяется его начало. Это либо день открытия наследства, либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день, указанный в решении суда об установлении факта смерти в определённое время, день отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установлённым ст. 1117 ГК РФ, день окончания срока принятия наследства, установлённого п. 1 ст. 1154 ГК РФ.

Таким образом, наследство, открывшееся 31 марта 2016 года, может быть принято:

1) наследниками, призываемыми к наследованию по закону первой очереди или завещанию, – в течение шести месяцев – с 1 апреля 2016 года по 31 сентября 2016 года;

2) наследниками по закону первой очереди, которые призываются к наследству по причине отказа от наследства наследника по завещанию, наследниками по закону второй очереди, которые призываются к наследству по причине отказа от наследства наследника по закону первой очереди, например, в случае подачи соответствующего заявления 10 января 2017 года – в течение шести месяцев – с 11 января 2017 года по 10 июля 2017 года;

3) наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию по причине отстранения от наследования недостойного наследника, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию по причине отстранения по указанному основанию от наследования недостойного наследника по закону первой очереди, например, в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда 10 ноября 2016 года – в течение шести месяцев – с 11 ноября 2016 года по 10 мая 2017 года;

4) наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию по причине непринятия наследства наследником по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию по причине непринятия наследства наследником по закону первой очереди, – в течение трёх месяцев – с 1 сентября 2016 года по 31 ноября 2016 года.

Статья 1155 допускает возможность восстановления пропущенного срока принятия наследства. Это возможно только в судебном порядке, если наследник докажет, что пропустил шестимесячный срок, так как не знал и не должен был знать об открытии наследства, либо срок был пропущен по другим причинам, которые суд признает уважительным. Необходимо отметить, что наследник, пропустивший срок, должен подать исковое заявление о восстановлении пропущенного срока в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

В итоге для восстановления пропущенного срока вступления в наследство наследник должен доказать в суде существование определённых фактов, объективно препятствующих принятию наследства.

Основные случаи восстановления пропущенного срока принятия наследства в судебной практике приходятся на «уважительные» причины, причем нигде в законодательстве такой перечень не указан. В то же время примерный перечень таких «уважительных» причин приведен в п. 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 29 мая 2012 г., в их перечень вошли тяжёлая болезнь, неграмотность, беспомощное состояние истца. При этом постановление Пленума специально подчеркивает, что не относятся к уважительным причинам незнание норм законодательства о наследовании, отсутствие информации о составе наследственной массы, кратковременное ухудшение здоровья.

На наш взгляд, суд может признать уважительными такие причины пропуска срока вступления в наследство, как длительная командировка, длительное пребывание за пределами государства, ограниченной дееспособности или недееспособности истца и даже нахождение его в местах лишения свободы. Так, Кировский районный суд г. Казани в своём решении от 26 декабря 2016 г. по делу № 2-3682/2016 указал, что истец пропустил установленный для принятия наследства срок по уважительным причинам, так как находится в местах лишения свободы, отбывая наказание по приговору суда, таким образом не имеет возможности оформить наследственные права в предусмотренный законом шестимесячный срок.

Примером восстановления срока вступления в наследство по основанию, когда наследник не знал и не мог знать об открытии наследства, является решение Кировского районного суда Ставропольского края от 26 декабря 2016 г. по делу № 2-1166/2016. Истица Кудрявцева Г. Г. обратилась с исковым заявлением о признании права собственности на недвижимое имущество в порядке наследования к администрации муниципального образования Советский сельсовет Кировского района Ставропольского края. В ходе рассмотрения дела суд установил, что истица является единственным наследником умершего Кудрявцева С. В., бывшего членом колхоза «Советский» и включённого в список лиц, имеющих права на получение земельного пая в размере 6,7 га. Кудрявцев С. В. при жизни не получил правоустанавливающих документов на земельную долю и об её существовании истице было не известно на момент оформления наследственных прав.

Суд, исследовав предоставленные доказательства, пришёл к выводу об обоснованности требований Кудрявцевой Г. Г. и вынес решение о восстановлении срока для принятия наследства.

Достаточно легко суды восстанавливают сроки принятия наследства, которые пропустили несовершеннолетние лица, а также лица, ограниченные в дееспособности и недееспособные лица. Это связано с тем, что данные субъекты в силу объективных причин не могут в полном объёме осознавать необходимость своевременного выполнения установленных законом требований о своевременности принятия наследства. Более того, указанные лица вообще не правомерны на совершение юридических действий, направленных на принятие наследства, так как за них эти действия обязаны совершать их законные представители. Ненадлежащее осуществление опекунами и попечителями своих обязанностей не должно лишать права на наследство недееспособных и ограниченно дееспособных наследников.

Необходимо отметить, что наследство можно принять после истечения предусмотренного законом сроком и без судебного решения, используя так называемую согласительную процедуру, прописанную в ст. 1155 ГК РФ. Её сущность заключается в том, что наследник, пропустивший срок вступления в наследство, обращается с письменным заявлением о включении его в состав наследников ко всем остальным наследникам, уже вступившим в наследство.

Если все наследники согласны с данной просьбой, то из добровольного волеизъявления оформляется нотариально либо единым документом, либо оформляется у нотариуса согласие каждого из наследников. После этого аннулируется ранее выданные свидетельства о наследовании, происходит перераспределение долей и нотариусом выдаются новые свидетельства о наследовании.

Согласительный порядок восстановления срока вступления в наследство не допускается, если срок пропущен единственным наследником, либо все наследники пропустили сроки вступления в наследство. В данной ситуации восстановление срока возможно только в судебном порядке.

Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства рассматриваются в исковом порядке. В качестве ответчиков указывают наследников, принявших наследство. Исковое заявление в соответствии с правилами ст. 24 и 28 ГПК РФ подаются в районный суд по месту жительства ответчика. Если ответчиков несколько, то исковое заявление подаётся по усмотрению истца по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков. Если неизвестно место жительства или место нахождения истца, то исковое заявление подаётся в районный суд по месту нахождения имущества ответчика или по последнему месту его жительства.

Необходимо отметить, что в случае удовлетворения иска о восстановлении пропущенного срока принятия наследства, наследнику не нужно обращаться к нотариусу за выдачей свидетельства о наследовании. В данном случае согласно п. 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 правоустанавливающим документом является судебное решение.

Факт принятия наследства устанавливается судом в порядке особого производства по месту жительства заявителя, а в случае, если имеются другие наследники, принявшие наследство, и между ними и заявителем возникает спор о праве на наследство, вопрос этот решается судом в исковом порядке по месту жительства ответчика.

Возможно установление факта принятия наследства и в порядке нотариального производства, если наследник предоставит доказательства вступления во владение или пользование наследственным имуществом. В качестве таких доказательств рассматриваются:

  • справка о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти, выданной местной администрацией;
  • совместное проживание с наследодателем и ведение общего хозяйства;
  • справка жилищно-эксплуатационных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследник взял определённое имущество наследодателя;
  • справка налогового органа об оплате конкретным наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;
  • наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении её наследником до истечения установленного законом срока для принятия наследства;
  • проведённые наследником отделочные или ремонтные работы в наследуемом жилом помещении;
  • документ, подтверждающий оплату долгов наследодателя, либо выполнение взятых при жизни наследодателя обязательствах и т. п.1

В случае, если наследник фактически принял наследство, но нотариус отказал ему в выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник имеет право обжаловать действия нотариуса в судебном порядке по правилам, предусмотренным гражданско-процессуальным законодательством.

Сроки принятия наследства играют важную роль в результате так называемой наследственной трансмиссии. Согласно ст. 1156 ГК РФ под нею понимается переход права наследования от наследника, который скончался после открытия ему наследства, не успев его принять в установленные сроки, к его наследникам по закону или завещанию.

Институт наследственной трансмиссии был разработан в период римского классического права, впоследствии воспринят многими правопорядками, в том числе и отечественной юриспруденцией.

Если в ГК РСФСР 1964 г. отсутствовало само понятие «наследственная трансмиссия», то в третьей части ГК РФ 2002 г. российское законодательство вернулось в проверенному временем классическому институту наследственного права.

Согласно п. 2 ст. 1156 ГК РФ право наследственной трансмиссии может быть осуществлено в течение оставшихся шести месяцев.

В то же время, если срок принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии составляет менее трёх месяцев, он автоматически удлиняется до трёх месяцев.

В качестве наследственной трансмиссии можно привести следующий пример:

Петров И. П. скончался 1 марта 2017 г. Его сын Петров П. П. умер 1 июня 2017 г., не успев вступить в наследство. Право на наследование в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам Петрова П. П., которые получают право принять наследство до 1 октября 2017 г.

Если же наследник Петрова И. П. Петров П. П. скончался 1 августа 2017 г., не успев вступить в наследство, то наследники Петрова П. П. получают право принятия наследства, которое могут осуществить в срок до 1 ноября 2017 г.

Если наследники пропустили сроки принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии, то по их заявлению суд может восстановить сроки вступления в наследство, если причины пропуска срока будут признаны судом уважительными.

Необходимо отметить, что в случае одновременной смерти лиц, имеющих прав наследовать друг после друга, наследственная трансмиссия не применяется, так как наследство открывается после смерти каждого из них.

Следует отличать наследственную трансмиссию от наследования по праву предоставления. В последнем случае наследник успевает принять наследство, совершив юридические или фактические действия, но скончался, не успев получить свидетельства о праве на наследство. В этом случае наследственная масса считается принадлежавшей данному наследнику, следовательно, после его смерти к наследникам умершего переходит само наследственное имущество, а не право на принятие наследства.

Свидетельство о праве на наследство выдаётся в срок, исчисляемый со дня его смерти.

Правоустанавливающее значение срока принятия наследства заключается в том, что сам факт принятия наследства не приводит к возникновению права собственности, так как любой из наследников, принявших наследство, впоследствии по требованию заинтересованных лиц может быть отстранён от наследства.

Именно истечение срока принятия наследства порождает юридический факт признания принадлежности наследственного имущества со дня открытия наследства, причем независимо от даты его фактического принятия и даты государственной регистрации, если наследственное имущество подлежит такой процедуре.

Нотариальная защита наследственных прав и интересов

Согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. В то же время наследник определяется не сразу, а по истечении установленного законом периода времени, во время течения которого наследственная масса нуждается в защите и охране.

Защита наследственных права и интересов осуществляется как в судебном, так и во внесудебном порядке путём совершаемых нотариусами предусмотренных законодательством нотариальных действий по охране наследственного имущества. Как справедливо отмечает А. А. Журавлева: «Сохраняя имущество в неизменном виде, нотариальные органы способствуют реальному, беспрепятственному осуществлению прав на него правопреемниками наследодателя».

Следует согласиться с Л. Б. Ситдиковой, которая отмечает, что под нотариальной деятельностью по реализации наследственных прав и интересов понимаются «…действия нотариусов по обеспечению юридической возможности распорядиться на случай смерти имуществом, которое принадлежит гражданину-наследодателю, по обеспечению прав третьих лиц (например, кредиторов наследодателя), а также по защите правомочий наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и обязанностей в установленном законом порядке в процессе открытия и принятия наследства».

Если рассматривать основные задачи и принципы нотариальной деятельности по защите наследственных прав, то можно указать такие, как 1) оказание квалифицированной юридической помощи; 2) содействие урегулированию споров и разногласий лиц, которые обратились за совершением нотариальных действий; 3) формирование уважительного отношения к закону; 4) нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов с целью придания им достоверности.

В качестве действий нотариуса по защите наследственных прав и интересов граждан можно назвать выдачу свидетельства о праве на наследство, оповещение наследников об открытии наследства, удостоверение завещания, принятие и отмена мер по охране наследственного имущества и управлению им и ряд других действий, предусмотренных «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате».

На наш взгляд, основными способами нотариальной защиты наследственных прав являются меры по охране наследственного имущества и управления им. Если рассматривать охрану наследственных прав как правовой институт, то она представляет собой систему юридических гарантий соблюдения законных интересов предполагаемых наследников и иных лиц, имеющих интерес в наследственном имуществе. Меры по охране и управлению наследством принимаются нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению наследников, исполнителя завещания, органов местного самоуправления или других лиц, которые могут действовать в интересах сохранения наследственного имущества.

К мерам по охране наследственных прав следует отнести составление описи наследственного имущества, проведение оценки наследственной массы, уведомление компетентных органов о наличии в составе наследства имущества с особым правовым режимом, хранение наследства, надлежащее уведомление всех лиц, призванных к наследованию, выдача свидетельства о наследовании. Рассмотрим их более подробно.

При открытии наследственного дела нотариус по месту открытия наследства составляет опись наследственного имущества. Это происходит по заявлению заинтересованных лиц или по инициативе самого нотариуса, когда в этом возникает необходимость в интересах наследников, кредиторов, отказополучателей или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате). Иными словами, у нотариуса нет обязанности производить опись наследственного имущества, что может привести к утрате наследственной массы или её части и нарушению законных прав заинтересованных лиц.

Гарантии сохранности наследственного имущества появляются только при составлении описи наследственного имущества. В этой процедуре обязательно участие заинтересованных лиц, как правило, это наследники или кредиторы наследодателя.

С целью обеспечения сохранности наследственного имущества и соблюдения законных прав и интересов заинтересованных лиц предлагаем внести изменения в ст. 64 закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», обязав нотариуса при открытии наследственного дела проводить опись наследственной массы.

Обязательность проведения описи наследственного имущества решит и ещё одну проблему – отказа от уже принятого наследства.

Анализ законодательства показывает, что данная процедура нормативно не регламентирована. Систематическое толкование законодательства позволяет предположить, что если наследник отказывается от ранее принятого наследства, то он обязан вернуть его согласно оформленным документам. Это свидетельство о праве на наследство и опись наследственного имущества. В ситуации, когда опись наследственного имущества не проводилась, а в свидетельстве указано только наиболее ценное имущество, нотариусу затруднительно проконтролировать возврат имущества в полном объёме и в том состоянии, в котором оно было получено наследником.

Другой действенной мерой по защите наследственных прав являются действия нотариуса по хранению наследственного имущества. Если входящее в состав наследства имущество не является наличными деньгами, валютными ценностями, драгоценными металлами и т. п., то оно может передаваться по договору хранения одному из наследников, а если отсутствует возможность такой передачи – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, хранение обеспечивается исполнителем. При этом, если хранитель не является наследником, то он вправе получать от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества.

В том случае, если в составе наследственной массы имеется имущество, которое требует не только охраны, но и управления (например, предприятие как имущественный комплекс, ценные бумаги, исключительные права и др.), нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления имуществом. Согласно ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передаёт другой стороне (доверительному управляющему) на определённый срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Одним из главных способов защиты наследственных прав является выдача свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право на указанное в нём наследственное имущество.

Свидетельство о праве на наследство устанавливает основания возникновения имущественного права наследника, которое ранее принадлежало наследодателю. Выдача свидетельства производится нотариусом по месту открытия наследства только наследникам, принявшим наследство в установленном порядке, в соответствии с их письменным заявлением, однако возможна подача заявления по почте и передача заявления представителем наследника.

В последних случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом.

Для всех организаций и учреждений свидетельство о праве на наследство является законным основанием считать наследниками умершего только лиц, поименованных в свидетельстве и только на то имущество, которое в нём указано.

Отсутствие четкого указания в законодательстве на юридическую природу свидетельства о наследстве вызвало дискуссию в цивилистике в отношении вопроса о том, является ли свидетельство о праве на наследство исключительно правоподтверждающим (правоудостоверяющим) документом или оно также обладает признаками правоустанавливающего (правообразущего) документа.

На наш взгляд, свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим документом, так как его получение, являясь правом, а не обязанностью наследника, подтверждает права наследования. Также свидетельство можно рассматривать как правозащитный документ, так как его наличие исключает удовлетворение притязаний третьих лиц на наследуемое имущество.

В случаях, когда часть имущества или всё имущество умершего находится в разных местах, то руководствуясь Основами законодательства о нотариате, нотариус, находящийся в месте открытия наследства, посылает нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер по его охране. После принятия мер по охране наследственного имущества нотариус или иное управомоченное лицо сообщает нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии указанных мер.

Меры по охране наследственного имущества устанавливаются на определённый срок, продолжительность которого определяет нотариус согласно характеру и ценности имущества, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством. Этот срок не может превышать шесть месяцев, а в некоторых случаях (отказ или отстранение наследников от наследства, непринятие наследства) – девяти месяцев.

По истечении указанного срока нотариус по месту открытия наследства обязан уведомить наследников о прекращении мер к охране наследственного имущества или соответствующий орган государственной или муниципальной власти, если имущество признаётся выморочным и переходит в рамках наследования по закону государству или муниципальному образованию.

Судебная защита наследственных прав и интересов

Общественные отношения, которые складываются в сфере наследственного права, не всегда носят бесспорный характер.

Довольно часто между субъектами наследственного права возникают споры по вопросу объёма и содержания их взаимных прав и обязанностей. Так, наследники могут оспаривать завещание либо распределение между ними наследственного имущества, нотариус может отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство, а пропустившее срок вступление в наследство лицо требует восстановление данного срока в судебном порядке. Наличие спора о праве означает, что такие наследственные дела уже не относятся к сфере нотариальной юрисдикции, так как нотариусы имеют право осуществлять нотариальные действия лишь в отношении тех правоотношений, в которых между заинтересованными субъектами отсутствует спор о праве. В указанных случаях заинтересованным лицам необходимо обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов с соответствующим иском или заявлением.

Определение подсудности разрешения наследственных споров не вызывает затруднений, так как после вступления в силу в 2008 г. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» такие дела были исключены из подсудности мировых судов, и в настоящий момент они рассматриваются по первой инстанции районными (городскими) судами общей юрисдикции.

Категория наследственных дел, разрешаемых в судебном порядке, достаточно разнообразна. Наследственные права и законные интересы участников наследственных правоотношений могут быть защищены судом в случаях:

  • возникновения спора по поводу раздела наследственного имущества между наследниками;
  • возникновения спора между наследниками и третьими лицами о незаконном присвоении наследственного имущества;
  • возникновения спора между лицами, осуществляющими охрану наследственного имущества, и наследниками по поводу возмещения вреда, нанесённого охранявшемуся имуществу, его утери, порчи и т. п.;
  • отказа нотариуса совершить действие, предусмотренное нормативными актами;
  • невозможности у наследника подтвердить юридический факт, необходимый для возникновения у него права на наследство, и др.

Защита наследственных прав и законных интересов наследников в судебном порядке осуществляется двумя способами:

  • в порядке искового производства;
  • в порядке особого производства.

Защита наследственных прав в порядке искового производства включает в себя рассмотрение наследственного иска, под которым понимается предъявленное в суд требование наследника к лицу, ошибочно считающему себя наследником, основанное на фактах, связанных с переходом имущества в порядке наследования, для разрешения его в соответствии с нормами гражданско-процессуального законодательства.

Иск, связанный с наследственным правоотношением – это иск, вытекающий из наследственного правоотношения, но не касающийся наследственного правопреемства.

Примером случая, когда подаётся иск, связанный с наследственным правоотношением, но не с наследственным правопреемством, является дело, по которому наследственным имуществом завладели лица, не являющиеся его наследниками, например, домработница или соседи наследодателя по коммунальной квартире. В этом случае подаётся виндикационный иск, отличающийся от наследственного иска следующими признаками:

1) по виндикационному иску истец является собственником вещи, не владеющим ею и доказывающим в суде своё право собственности на неё.

При подаче наследственного иска истец – лицо, не являющееся собственником чужого имущества, но желающее стать им, доказывает свои права на это имущество, ссылаясь на завещание наследодателя либо на закон. Ответчиком по такому иску является лицо, считающее себя наследником, но фактически не являющееся им.

2) при подаче виндикационного иска собственник вещи, т. е. истец, требует возврата определённой вещи в натуре.

При подаче наследственного иска истец – лицо, не являющееся собственником имущества, требует признания его права на это имущество и выдачи соответствующего документа – свидетельства о праве на наследство.

3) с помощью виндикационного иска истец может требовать только определённую вещь, а с помощью наследственного иска истец может приобрести не только имущество наследодателя, но и определённые права последнего, например, право на авторское вознаграждение. В связи с чем наследственный иск считается более универсальным.

При удовлетворении судом наследственного иска должны быть соблюдены сроки исковой давности и сроки на принятие наследства.

Защита наследственных прав в порядке особого производства отличается отсутствием спора. Особое производство – это вид гражданского судопроизводства, в порядке которого рассматриваются гражданские дела с целью создания условий, позволяющих заинтересованным лицам осуществить их личные и имущественные права, отнесённые законом к судебной компетенции бесспорных гражданских дел.

В таком порядке устанавливаются факты, имеющие юридическое значение для возникновения и осуществления наследственных прав (например, степени родства между истцом и наследодателем), рассматриваются жалобы истцов на неправильное совершение нотариусом нотариального действия либо на отказ нотариуса в совершении действия, которое просил совершить истец, выносится судом решение о необходимости исправления записи органом ЗАГС в актах гражданского состояния.

ГК РФ предусмотрен ряд случаев, рассмотрение которых возможно в суде с целью удовлетворения наследственных интересов заинтересованных лиц. Заинтересованные лица могут подавать в суд следующие иски:

  • об отстранении от наследования по закону лиц, злостно уклонявшихся от выполнения обязанностей, лежавших на них в силу закона по содержанию наследодателя. Такие граждане могут быть признаны судом недостойными наследниками;
  • о праве наследников на неделимую вещь, завещанную по частям в натуре, и определении долей наследников на такую вещь и порядке пользования ею наследниками;
  • о подтверждении судом факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах по требованию заинтересованных лиц;
  • о признании судом завещания недействительным по просьбе лица, интересы и права которого нарушены этим завещанием;
  • об освобождении судом исполнителя завещания от его обязанности после открытия наследства при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им этих обязанностей. Делается это либо по просьбе самого исполнителя, либо по просьбе наследников;
  • об исполнении завещательного возложения, сделанного наследодателем в своём завещании, в случае неисполнения его уполномоченным наследодателем лицом. Такое требование могут заявить в суд заинтересованные лица, в пользу которых сделано возложение, исполнитель завещания, а также любой из наследников;
  • об уменьшении размера обязательной доли или отказе в её присуждении. Решается этот вопрос судом с учётом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю;
  • о восстановлении судом срока для принятия наследства и признания наследником лица, не знавшего об открытии наследства, или пропуске им срока для вступления в наследство по другим уважительным причинам. Такой наследник может обратиться в суд только в течение шести месяцев после исчезновения причин пропуска срока вступления в наследство. В случае признания наследника пропустившим срок вступления в наследство по уважительным причинам, суд выносит решение о недействительности свидетельств о праве на наследство, выданных наследникам по данному делу ранее, и заново определяет доли всех наследников с учётом опоздавшего наследника;
  • о восстановлении срока принятия наследства для наследников, получающих наследство в порядке наследственной трансмиссии, если суд признает причины пропуска этого срока уважительными;
  • о признании наследника отказавшимся от наследства по истечении срока на отказ, если причины пропуска срока будут признаны судом уважительными;
  • о принятии судом решения о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство всем наследникам, при наличии у одной наследницы зачатого, но ещё не родившегося ребёнка умершего лица. В случае рождения ребёнка живым, он будет признан также наследником наследодателя по данному делу;
  • о разделе судом наследственного имущества между наследниками, не пришедшими к соглашению по этому вопросу;
  • о взыскании кредиторами наследодателя его долгов с лиц, принявших наследство. Такое требование должно быть предъявлено в пределах срока исковой давности и исполнителю завещания или к наследственному имуществу, если оно предъявляется до принятия наследства наследниками.

Инициаторами рассмотрения дел, связанных с наследованием, могут быть следующие лица:

  • наследники по завещанию или по закону;
  • лица, не признанные наследниками, но считающие себя таковыми;
  • лица, заинтересованные в решении любого наследственного спора;
  • представители указанных выше лиц по закону и по доверенности;
  • представители финансовых органов РФ;
  • представители юридических лиц в случаях, когда им завещано имущество;
  • кредиторы наследодателя.

Предпосылками для защиты наследственных прав и интересов являются:

  • установление подведомственности конкретного дела суду, в который подаётся исковое заявление для его разрешения;
  • отсутствие решения суда, вступившего в законную силу по данному гражданскому делу, то есть делу, в котором участвуют те же стороны, при этом предмет и основания те же;
  • отсутствие определения суда о принятии отказа истца от поданного иска или об утверждении мирового соглашения по этому же делу;
  • отсутствие в производстве суда аналогичного дела, т. е. дела между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Для осуществления истцом права на защиту прав и интересов в судебном порядке должны быть соблюдены следующие условия:

  • дело должно быть подсудно тому суду, которому подаётся заявление;
  • истец должен быть дееспособным;
  • представитель, действующий от имени истца, должен иметь документы, подтверждающие его полномочия на участие в судебном деле.

Исковое заявление должно содержать:

  • наименование суда, в который подаётся заявление;
  • данные об истце (его наименование, место жительства или место нахождения), а также его представителе;
  • данные об ответчике;
  • требование истца;
  • обстоятельства, послужившие основанием для требования;
  • доказательства, подтверждающие обстоятельства, изложенные истцом;
  • цену иска;
  • перечень документов, прилагаемых к заявлению;
  • подпись истца или его представителя (с приложением доверенности истца представителю для ведения его дела в суде).

При подаче искового заявления должна быть обязательно оплачена государственная пошлина, однако в случаях, предусмотренных законодательством, истцов освобождают от её уплаты. В качестве примеров можно назвать иски наследников о взыскании начисленной при жизни наследодателя заработной платы, иски наследников по спорам об авторстве, заявления об установлении факта усыновления ребёнка, необходимого для получения наследства. Освобождаются обязанности уплаты государственной пошлины и опекуны несовершеннолетних лиц при подаче искового заявления о защите прав своих подопечных.

Для принятия дела судом к судебному производству происходит ознакомление с содержанием поступившего иска и, убедившись в том, что у истца имеются права на обращение в суд и им соблюдены условия его осуществления, судья выносит мотивированное определение о возбуждении гражданского дела и принимает его к своему производству.

При подготовке дела к судебному разбирательству судья обязан досконально изучить все его обстоятельства и представленные истцом доказательства. Объём представленных доказательств, необходимых для решения дела, судом не определяется. Истец обязан представить их суду, а суд же обязан лишь оказывать содействие в получении и представлении суду этих доказательств. Если суд установит, что представленных доказательств недостаточно для решения дела по существу, он может предложить истцу представить дополнительные доказательства. Если представление таких доказательств самим истцом невозможно, он может потребовать по его просьбе выдачи этих доказательств от конкретных лиц.

В этот период ответчик должен представить письменное возражение на требования истца. Истец и ответчик должны также представить перечень свидетелей, подлежащих вызову в суд, с указанием, какие именно обстоятельства они могут подтвердить или опровергнуть и какое значение будут иметь эти показания для решения дела.

Судья определяет время и место судебного разбирательства, о чём оповещают всех заинтересованных лиц.

На стадии подготовки к судебному разбирательству суд должен определить следующее:

  • предмет спора (о чём просит истец) и цель просьбы истца;
  • нормы закона, подлежащие применению к данному делу;
  • всех лиц, заинтересованных в данном деле, и привлечь их к участию в судебном разбирательстве;
  • необходимые доказательства и обеспечить их своевременное представление в суд.

Стадия рассмотрения наследственного дела в суде не имеет особенностей и осуществляется по правилам, установленным для любых гражданских дел.

Судебное разбирательство по наследственному спору завершается постановлением решения по данному делу. При этом должны учитываться правила об исковой давности. В частности, они применяются в случае, если ответчик заявит суду о том, что срок исковой давности уже истёк. Срок исковой давности начинает течь после открытия наследства, а если лицо узнало о нарушении своих прав позднее, то, соответственно, смомента, когда лицо узнало о нарушении своих прав.

Решение по наследственному делу состоит из следующих четырёх частей.

Во вводной части указываются время и место вынесения решения, наименование суда, вынесшего решение, состав суда, секретарь судебного заседания, стороны данного дела и другие участники, участвующие в нём, представители сторон, предмет спора.

Описательная часть содержит перечень исковых требований, указанных истцом в исковом заявлении, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле.

В мотивировочной части указываются обстоятельства дела, установленные в ходе судебного разбирательства, доказательства, на которых основаны выводы суда, и доводы, по которым суд отверг рассмотренные им доказательства, а также статьи ГК РФ и ГПК РФ, применённые судом при решении данного дела.

Резолютивная часть отражает, какие требования по иску удовлетворены судом, а в каких требованиях суд отказывает истцу, как суд распределяет между сторонами судебные расходы, каков срок и порядок обжалования решения суда.

Суд объявляет своё решение по рассмотренному наследственному спору путём его оглашения в конце судебного заседания.

Защита наследственных прав в порядке особого производства имеет свои особенности. В особом производстве отсутствует ответчик и третьи лица, в силу чего не могут применяться такие институты гражданского процесса, как отказ от иска, мировое соглашение, предъявление встречного иска, обеспечение иска, признание иска.

Для возбуждения дел особого производства необходимо подать заявление, участниками будут являться заявитель и заинтересованные лица.

В порядке особого производства рассматривают следующие категории дел, связанные с наследственными правоотношениями:

  1. установление различных фактов, имеющих юридическое значение;
  2. объявление гражданина умершим;
  3. жалоба на нотариальные действия или отказ в их совершении;
  4. установление неправильностей записей актов гражданского состояния.

Отказ от наследования: сроки и обстоятельства

Законодательством Российской Федерации установлен определённый срок для подачи заявления об отказе от наследства установлен. Продолжительность и порядок исчисления срока указанного срока аналогичны установленным для принятия наследства и составляют шесть месяцев с момента открытия наследства.

При обстоятельствах, когда наследники призываются к наследованию в связи с непринятием ранее призванных наследников, такой срок равен трём месяцам, но его исчисление начинается с момента истечения шестимесячного срока.

В случае, когда призванные наследники в письменной форме отказались от наследства или отстранены от наследства как недостойные, другие призванные наследники вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев, которые начинают исчисляться со дня возникновения у таких наследников права на принятие наследства.

Право наследника на отказ от наследства в пределах установленных сроков действующим гражданским законодательством не ограничено.

В судебной практике дела об отказе от наследства в пользу других наследников по различным основания носят распространённый характер.

Так, в Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан с иском обратился гр. Б. В., который обосновал тем, что его мать Б. умерла.

Истец согласно ст. 1142 ГК РФ фактически принял наследство после смерти матери, в том числе и земельный участок. Земельный участок постановлением администрации Ленинского сельсовета был передан матери в пожизненное владение для ведения личного подсобного хозяйства.

Поскольку на земельный участок матерью не были получены правоустанавливающие документы, нотариус не может выдать свидетельство о праве на наследство по закону на данный земельный участок. Зарегистрировать право собственности на земельный участок можно только по решению суда, т. к. иным способом зарегистрировать право собственности не представляется возможным.

Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» на данный земельный участок, относящийся к категории земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, был изготовлен кадастровый паспорт земельного участка.

В судебном заседании Б. В. исковые требования поддержал, пояснил, что другие наследники не претендуют на участок, просил признать за ним право собственности на земельный участок.

Согласно постановлению администрации Ленинского сельсовета Б. для ведения личного подсобного хозяйства в пожизненное наследуемое владение предоставлен земельный участок.

Согласно справке, выданной нотариусом нотариального округа Республики Башкортостан Биктимировой В.Б., наследственное дело к имуществу Б. умершей не заводилось.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 17 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Согласно ст. 1 Протокола № 1 от 20 марта 1952 г. к «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г. каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишён своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.

Статья 35 Конституции РФ гарантирует охрану права частной собственности, право наследования.

В соответствии со ст. 218 Гражданского кодекса РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В соответствии со ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Из содержания ст. 1153 Гражданского кодекса РФ следует, что законом установлены два способа принятия наследства:

  1. формальный и
  2. фактический.

Формальный способ вступления в наследство осуществляется посредством подачи соответствующего заявления нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу. Фактический способ выражается в совершении наследником действий, подтверждающих его намерение приобрести наследство для себя, в своих интересах.

Судом достоверно установлено, что Б. на праве пожизненного наследуемого владения был предоставлен земельный участок по адресу: РБ, что подтверждается копией постановления администрации сельсовета.

После её смерти фактически наследство принял сын Б. В., который следит за сохранностью имущества, несёт бремя его содержания.

Наследники первой очереди – родные дети наследодателя Белов В. М., С. Н., Б. Т., Б. В. отказались от наследства, открывшегося после смерти их матери Б. в пользу своего родного брата Б. В.

Суд принимает на основании ст. 39 ГПК РФ признание иска ответчиками, как не противоречащее закону и не нарушающее права и законные интересы других лиц.

При указанных обстоятельствах суд находит, что исковые требования Б. В. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194–198 ГПК РФ, суд решил иск удовлетворить. Признать за Б. В. право собственности на земельный участок.

Итак, наследник, заявивший о принятии наследства через четыре месяца после смерти наследодателя, имеет право направить письменное заявление о своём отказе от наследства в течение всего времени, оставшегося до истечения шестимесячного срока.

При наличии достаточных доказательств и с учётом уважительных причин, по которым срок на отказ от наследства был пропущен, суд вправе признать такого наследника отказавшимся от наследства.

В связи с тем, что срок на принятие наследства и срок на отказ от наследства имеют одинаковую правовую природу, то суд должен разрешить дело по существу, т. е. определить доли других наследников в наследственном имуществе, признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство.

Законом определён бесповоротный характер отказа от наследства. Заявив о своём отказе, наследник не вправе более отозвать такое заявление и принять наследство даже в том случае, если срок на принятие наследства не истёк.

Являясь односторонней сделкой, отказ от наследства может быть признан недействительным, если при его совершении были допущены существенные нарушения требований законодательства о наследовании, что повлекло за собой недействительность такой сделки.

Пропущенные сроки вступления в наследство

Сроки вступления в наследство равны 6 месяцам. Отсчитываются они с момента открытия наследственного дела, то есть со следующего дня после смерти наследодателя. За это время лицо должно подать документы на получение права на собственность в нотариальную контору, а также написать заявление о согласии принять имущество. Отведённое на процедуру время не считается пропущенным, если лицо не успело представить нотариусу все положенные документы. Достаточно обращения к специалисту с заявлением и паспортом. Однако, несмотря на простоту процедуры, не все лица успевают решить вопросы с оформлением по уважительным причинам. В этом случае проводится восстановление пропущенного срока.

Если прошло полгода, как вступить в наследство? Существует два пути для этого.

Внесудебный. Если просрочили вступление в наследство, можно решить вопрос, избегая судебных тяжб. Для этого требуется получить письменное согласие от лиц, которые уже получили права на распределяемую собственность. С данными документами следует обратиться к нотариусу. Он отменяет действие выданных свидетельств и инициирует процедуру распределения имущества с учётом нового лица. Всё мероприятие проводится через нотариальную контору, без обращения в суд.

Судебный. Если получить разрешения не удалось, следует обращаться в суд. Составляется заявление. Подавать нужно именно заявление, а не иск, так как в деле отсутствует вторая сторона.

Если наследство в течение 6 месяцев не принято, проще провести восстановление права на наследство через суд. Связано это с тем, что обычно прочие претенденты на собственность не согласны с её перераспределением, в результате которого уменьшаются их доли.

Если пропущен срок принятия наследства, потребуется составить заявление. Чтобы восстановить пропущенный срок, необходимо указать в заявлении следующие данные: реквизиты судебного органа; данные о заявителе; состав наследственной массы; причины отсутствия обращения к нотариусу в положенные сроки. Для того чтобы суд позволил вступить в наследство из-за пропущенного срока, рекомендуется приложить к заявлению документы, подтверждающие наличие уважительных причин отсутствия обращения в нотариальную контору.

Рассмотрим уважительные причины пропуска срока вступления в наследство, которые могут быть приняты судом:

  • лицо не знало о смерти наследодателя из-за сокрытия данной информации, отсутствия извещения, и не могло самостоятельно проверить, открыто ли дело;
  • человек не знал о смерти наследодателя, так как не вступал в контакты с ним;
  • нахождение в длительной зарубежной командировке (для подтверждения этого факта потребуется справка с работы);
  • длительная болезнь (необходима справка из медицинского учреждения).

Если истёк срок вступления в наследство – следует подождать рассмотрения заявления. Оценка обстоятельств, которые привели к данному делу, проводится судом. Если они признаны уважительными, можно вступить в наследство, если пропущен срок.

Не всегда причины, изложенные заявителем, являются уважительными. В судебном органе вряд ли будут приняты во внимание следующие обстоятельства:

  • легкая болезнь;
  • нахождение в командировке, которая закончилась задолго до закрытия наследственного дела;
  • отсутствие времени на посещение нотариальной конторы.

Оформить наследство, если прошёл срок, довольно сложно.

Судебная практика свидетельствует о том, что подобные дела обычно решаются не в сторону заявителя. Если пропущен срок, и отсутствуют уважительные причины для этого, в большинстве случаев суд даёт негативный ответ, а претендент на собственность лишается всех прав на неё.

Каждый человек имеет право не только на принятие, но и на отказ от собственности наследодателя. Если упущен срок наследования, и если лицо не собиралось принимать имущество, можно не обращаться в судебный орган. Если допущен пропуск срока, собственность будет распределена между остальными претендентами на неё. Отказ от имущества составлять не обязательно.

Фактическое получение имущества обозначает, что лицо: тратит средства на содержание объектов; оплачивает задолженности наследодателя; предпринимает меры по сохранению собственности (к примеру, платит за жильё).

Данные основания для фактического вступления в права указаны в ст. 1153 ГК РФ. В этом случае восстановить право на наследство проще. Связано это с действием ст. 1154 ГК РФ. В ней прописано, что если пропущен срок вступления в наследство, лицо, фактически получившее имущество, имеет право на получение прав на него. Для того чтобы восстановить сроки вступления в наследство в этом случае, следует представить суду подтверждение фактического принятия собственности. Это могут быть чеки по оплате квартплаты, квитанции о погашении задолженностей.

В статье 1153 ГК РФ указано, что если пропущен срок вступления в наследство, по закону лицо может обратиться за свидетельством в любой момент времени. Закон предусматривает срок исковой давности по наследственным делам. Пропуск срока вступления в наследство и порядок его восстановления можно изучить в ГК РФ.

Иногда данный вопрос решается во внесудебном порядке.

Необходимость обращения в суд связана со спорами между претендентами на имущество и отсутствием доказательств о фактическом принятии наследственной массы.

Больше всего шансов на положительное решение имеет человек, который фактически получил собственность. Однако и при стандартном порядке оформления можно бороться за свои права.

Для этого подаётся заявление с изложением уважительных причин для произошедшего инцидента.

Срок исковой давности по наследству на недвижимость или оспариванию положений завещания в России составляет 3 года.

Достаточно часто судебная практика свидетельствует о недобросовестном исполнении нотариусом своих прямых обязанностей, а именно об извещении всех лиц, заинтересованных в открытии дела о наследстве. Если один или несколько наследников не были уведомлены о данном факте, завещание или свидетельство о наследстве в судебном порядке может быть признано недействительным.

Трёхлетние сроки исковой давности для принятия наследства закреплены в ст. 196 ГК РФ, но в формулировке статьи имеется оговорка – данная процедура распространяется на общие случаи, без учёта особых условий. Если в наследственном деле присутствуют определённые ситуации, срок исковой давности может быть существенно увеличен (ст. 1155 ГК РФ). Если наследник сможет доказать в суде уважительность своего затянувшегося обращения за наследством, срок вступления в наследство будет восстановлен.

Представляется уместным привести следующий пример из судебной практики:

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 2-186/2017

20 июня 2017 года с. Бея

Бейский районный суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего судьи Трофимчук М. В.,

при секретаре Кожиной Т. О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Полева А. А. к Григорьевой Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. о восстановлении срока для принятия наследства, признании наследником, принявшим наследство, признании права собственности на долю земельного участка и на долю в жилом доме в порядке наследования с участием:

истец Полев А. А. – отсутствует, ответчик Григорьева Д. А. – отсутствует, законный представитель ответчика Григорьевой Д. А. – Букатова Н. А. – отсутствует, третье лицо Букатова Н. А. – отсутствует, представитель Букатовой Н. А., Григорьевой Д. А. адвокат по ордеру Мякишева Т. Ю. – отсутствует, от третьего лица Управления Росреестра по Республике Хакасия представитель – отсутствует, третье лицо нотариус Бейского нотариального округа О. С. – отсутствует,

УСТАНОВИЛ:

Полев А. А. обратился в суд с исковым заявлением к Букатовой Н. А.

о признании права собственности на долю земельного участка и на долю в жилом доме в порядке наследования, мотивируя свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ умер его отец А. А. На основании решения Бейского районного суда Республики Хакасия от ДД.ММ.ГГГГ, измененного апелляционном определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасия от 09.06.2015, за А. А. признано право на 1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по <адрес>. Указанные объекты входят в состав наследственного имущества. В круг наследников первой очереди входит истец, а также дочь А. А. – Григорьева Д. А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, разделу между указанными наследниками подлежит 1/2 доля в праве общей долевой собственности на дом и земельный участок, соответственно истец наследует 1/4 долю. Просит признать за ним право собственности на указанные объекты недвижимого имущества в порядке наследования, после смерти отца А. А.

Впоследствии истец уточнил исковые требования, просил восстановить ему срок для принятия наследства, признать его наследником, принявшим наследство, признать за ним право собственности на 1/4 долю земельного участка, расположенного по <адрес> и на 1/4 долю жилого дома, расположенного по <адрес> порядке наследования после смерти отца А. А.

Определением Бейского районного суда Республики Хакасия от 05.06.2017 произведена замена ненадлежащего ответчика Букатовой Н.А. на надлежащего ответчика Григорьеву Д. А., в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика привлечена Букатова Н. А.

Истец Полев А. А. для участия в судебном заседании не явился, о времени и месте его проведения извещён надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Ответчик Григорьева Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. для участия в судебном заседании не явилась, представила заявление, в котором указала, что исковые требования Полева А. А. признает в полном объёме, последствия признания иска ей известны и понятны, также просила рассмотреть дело в своё отсутствие.

Третье лицо Букатова Н. А. для участия в судебном заседании не явилась, о времени и месте его проведения извещена надлежащим образом, представила заявление, в котором указала, что исковые требования Полева А. А. как законный представитель ответчицы Григорьевой Д. А. признает в полном объёме, последствия признания иска ей известны и понятны, также просила рассмотреть дело в своё отсутствие.

Представитель Букатовой Н. А., Григорьевой Д. А. адвокат по ордеру Мякишева Т. Ю. не явилась, уведомлена надлежащим образом.

От третьего лица Управления Росреестра по Республике Хакасия представитель для участия в судебном заседании не явился, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в их отсутствие.

Третье лицо нотариус Бейского нотариального округа О. С. для участия в судебном заседании не явилась, просила рассмотреть дело в её отсутствие, о чём представила заявление, при этом сообщила, что к имуществу А. А., умершего ДД.ММ.ГГГГ, в нотариальной конторе Бейского нотариального округа Республики Хакасия заведено наследственное дело №, с заявлением о принятии наследства обратилась дочь Григорьева Д. А. (заявление о принятии наследства по закону от 11.01.2017).

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, исходит из следующего.

Как видно из материалов дела, на основании решения Бейского районного суда Республики Хакасия от 30.03.2015, измененного апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия от 09.06.2015, за А. А. признано право собственности на 1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по <адрес>.

Как следует из свидетельства о рождении №, родителями истца Полева А. А. являются А. А. и Н. В.

Из свидетельства о заключении брака № (№) от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что между А. А. и Н. В. был заключен брак, который ДД.ММ.ГГГГ расторгнут (свидетельство о расторжении брака №).

Родителями ответчицы Григорьевой Д. А. являются А. А. и Букатова Н. А. (свидетельство об установлении отцовства №, свидетельство о рождении №).

Согласно выпискам из ЕГРП от 08.12.2016 несовершеннолетняя Григорьева Д. А. является правообладателем 1/2 доли спорных жилого дома и земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ А. А. умер (свидетельство о смерти №).

Истец Полев А. А. в период с 30.03.2016 по май 2017 г. проходил военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, что подтверждается представленным военным билетом.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 1155 ГК РФ признает указанные обстоятельства уважительной причиной пропуска срока, установленного для принятия наследства.

В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Согласно ст. 1113, п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина и может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

Таким образом, судом установлено, что Полев А. А. по уважительной причине пропустил срок, установленный для принятия наследства, который суд полагает возможным восстановить.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

При этом, при признании ответчиком иска и принятии его судом в силу ч. 3 ст. 173 ГПК РФ принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом (ч. 4 ст. 198 ГПК РФ).

Учитывая, что признание ответчиком Григорьевой Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. исковых требований Полева А. А. не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, суд полагает возможным принять признание ответчиком исковых требований.

При таких обстоятельствах исковые требования Полева А. А. к Григорьевой Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. о восстановлении срока для принятия наследства, признании наследником, принявшим наследство, признании права собственности на долю земельного участка и на долю в жилом доме в порядке наследования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194–199 ГПК РФ

суд,

РЕШИЛ:

Принять признание ответчиком Григорьевой Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. исковых требований Полева А. А. к Григорьевой Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. о восстановлении срока для принятия наследства, признании наследником, принявшим наследство, признании права собственности на долю земельного участка и на долю в жилом доме в порядке наследования.

Исковые требования Полева А. А. к Григорьевой Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. о восстановлении срока для принятия наследства, признании наследником, принявшим наследство, признании права собственности на долю земельного участка и на долю в жилом доме в порядке наследования удовлетворить.

Восстановить Полеву А. А. срок для принятия наследства после смерти отца А. А., умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Признать Полева А. А. наследником, принявшим наследство после смерти А. А., умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за Полевым А. А. право собственности на 1/4 долю земельного участка, расположенного по <адрес>, на 1/4 долю жилого дома, расположенного по <адрес> порядке наследования после смерти отца А. А., умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хакасия в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путём подачи апелляционной жалобы через Бейский районный суд.

Судья Трофимчук М. В.

Резолютивная часть решения оглашена 20.06.2017 г.

Мотивированное решение составлено 22.06.2017 г.

Прямая трактовка законодательства и судебная практика постепенно стали приводить к тому, что внезапно появившиеся спустя много лет родственники наследодателя начинали претендовать на квартиру, проданную одним из наследников. Добросовестные покупатели, в конечном счёте, оставались без денег и без жилья. Им приходилось обращаться в суд для возмещения им денежной суммы, потраченной на покупку недвижимости. Тогда законодатели приняли решение урегулировать данную область конфликтов, введя ограничение на появление заблудившихся наследников.

1 сентября 2013 г. ст. 196 ГК РФ России была дополнена пунктом 2, гласившим об установлении предельного срока исковой давности в делах о наследстве – 10 лет.

Срок давности по унаследованию долгов. Иногда наследники получают не только имущество умершего родственника, но и его долги. Причем до определённого периода времени счастливые обладатели имущества наследодателя могут не подозревать о наличии каких-либо обязательств перед банками или третьими лицами.

Порядок перехода долгов наследникам определён ст. 1175 Гражданского кодекса РФ.

Наследник отвечает по долгам наследодателя лишь в пределах суммы стоимости имущества, доставшегося ему по наследству. Кредитор не вправе требовать оплаты всего долга, если он превышает суммарную оценку полученного наследства.

Обязательства делятся между всеми наследниками, получившими собственность умершего родственника и имеющими свидетельство о наследстве. Срок исковой давности взыскания задолженности с наследника составляет от 3 до 10 лет. При погашении кредита наследник может руководствоваться тем графиком платежей, который был изначально разработан банком для погашения долга наследодателем.

Досрочное расторжение договора – не обязательное следствие смерти кредитора. Если наследодатель умер в 2017 году, а кредитный договор рассчитан на поэтапную оплату до 2020 года, наследники вправе воспользоваться имеющимся графиком платежей и отдавать долги постепенно.

Итак, мы выяснили, что сроки вступления в наследство равны 6 месяцам. Отсчитываются они с момента открытия наследственного дела.

Наследственный фонд и совместное завещание как новые способы передачи имущества в наследственных правоотношениях

К новым способам передачи имущества в наследственных правоотношениях относятся: наследственный фонд, совместное завещание и наследственный договор.

Для начала автор предлагает осветить вопрос о наследственных фондах.

Возможность учреждать наследственные фонды в том или ином виде давно существует в праве Великобритании, США, Австрии, Германии и других стран.

Самым известным примером наследственных фондов за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии. Ещё один пример – фонд Генри Форда, получивший все активы компании Ford. Он является одним из крупнейших фондов, занимающихся благотворительностью. Также фонд Роберта Боша, созданный основателем известного немецкого концерна. Этот фонд финансируется за счёт дивидендов от акций концерна и предоставляет гранты в образовании, медицине и культуре.

Создание наследственного фонда направлено прежде всего на то, чтобы обезопасить наследственное имущество наследодателя после его смерти, обеспечить эффективное управление этим имуществом, не прибегая к зарубежным финансовым институтам.

С изменениями в законодательстве расширились возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Именно для этого законодатель предусмотрел новые правовые средства, призванные обеспечить управление наследственным имуществом после смерти наследодателя, в частности, новую для нашего наследственного права конструкцию – наследственный фонд. Прежде всего наследственный фонд представляет собой особый способ управления наследственным имуществом (бизнесом, активами и иным капиталом), которые остаются после смерти наследодателя.

Правовой статус наследственного фона определяется как общими правилами, предусмотренными ГК РФ для фондов, так и специальными правилами, предусмотренными непосредственно для наследственных фондов.

Законодатель определяет наследственный фонд как создаваемый в порядке, предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определённого срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом (п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ).

В соответствии с понятием наследственного фонда решение об учреждении наследственного фонда принимается наследодателем (завещателем) при составлении завещания и является неотъемлемой частью завещания. Завещание, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, подлежит нотариальному удостоверению. Создание наследственного фонда не может быть принято в форме закрытого завещания (п. 5 ст. 1126 ГК РФ).

Наследственный фонд создаётся и начинает функционировать после смерти завещателя.

Основным признаком существования наследственного фонда является решение наследодателя об учреждении фонда. И это не формальный документ, он требует существенной проработки с привлечением профессионалов в сфере управления бизнеса по различным направлениям.

При этом такое решение должно содержать сведения: об учреждении наследственного фонда после смерти завещателя; об утверждении завещателем устава наследственного фонда; об условиях управления наследственным фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда; об условиях распоряжения имуществом и доходами наследственного фонда; о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц (п. 4 ст. 50.1, ст. 123.20-1, п. 5 ст. 1124 ГК РФ).

Условия управления наследственным фондом до направления нотариусом в уполномоченный государственный орган заявления доводятся им до сведения лиц, входящих в состав органов фонда, и могут быть раскрыты только выгодоприобретателям, а также в предусмотренных законом случаях органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Исходя из положений ч. 5 ст. 123.20-1 ГК РФ ни устав наследственного фонда, ни условия управления наследственным фондом не могут быть изменены после создания наследственного фонда.

Но законодатель предусмотрел исключения из общего правила.

Так, устав и условия управления могут быть изменены в судебном порядке в следующих случаях:

– по требованию любого органа фонда в случаях, если управление наследственным фондом на прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда нельзя было предполагать;

– если будет установлено, что выгодоприобретатель является недостойным наследником (ст. 1117 ГК РФ), только это обстоятельство не было известно в момент создания наследственного фонда.

После смерти наследодателя исполняется его воля, прописанная в завещании, и запускается механизм реализации решения об учреждении наследственного фонда.

После смерти завещателя один экземпляр решения об учреждении наследственного фонда вместе с уставом наследственного фонда передаётся нотариусом в уполномоченный государственный орган, а другой экземпляр решения вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом передаётся нотариусом лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа фонда. В случаях, предусмотренных завещанием, нотариус обязан передать копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом выгодоприобретателю (п. 5 ст. 1124 ГК РФ).

В то же время нотариус, ведущий наследственное дело, обязан направить в уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистрации наследственного фонда не позднее трёх рабочих дней со дня открытия наследственного дела после смерти гражданина, который предусмотрел в своём завещании создание наследственного фонда. К заявлению нотариус прикладывает решение об учреждении наследственного фонда и устав наследственного фонда, утверждённый завещателем (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Действия нотариуса по созданию наследственного фонда могут быть оспорены в особомпроизводстве выгодоприобретателями наследственного фонда, душеприказчиком или наследниками, если нотариусом нарушены содержащиеся в завещании или решении об учреждении наследственного фонда распоряжения наследодателя относительно создания наследственного фонда и условий управления им.

Таким образом, наследственный фонд является одним из наследников по завещанию, наряду с другими наследниками, указанными в завещании, или наследниками по закону. В этой связи, как нам представляется, создание и функционирование фонда не ущемляет прав и других наследников, а также интересов кредиторов умершего, если таковые имеются.

Наследственный фонд может быть создан на основании решения суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя наследственного фонда в случае неисполнения нотариусом обязанности по созданию наследственного фонда.

Имущество наследственного фонда состоит только из имущества завещателя, а также формируется за счёт доходов от управления имуществом наследственного фонда. Безвозмездная передача иными лицами имущества в наследственный фонд не допускается (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Наследственный фонд может иметь любое название по усмотрению завещателя, но в обязательном порядке наименование наследственного фонда должно включать словосочетание «наследственный фонд» (п. 8 ст. 123.20-1 ГК РФ).

После создания наследственный фонд призывается к наследованию по завещанию (п. 2 ст. 123.20-1, ст. 1118–1140 ГК РФ).

При создании наследственного фонда и принятии им наследства нотариус обязан выдать наследственному фонду свидетельство о праве на наследство в срок, указанный в решении об учреждении наследственного фонда, но не позднее шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ). В случае неисполнения нотариусом указанных обязанностей наследственный фонд вправе обжаловать бездействие нотариуса (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Управление наследственным фондом имеет определённую специфику. Речь же идет о четырёх видах органов управления – высшем коллегиальном органе (в его состав могут входить выгодоприобретатели фонда); попечительском совете; единоличном исполнительном органе (им не может быть ни один выгодоприобретатель); коллегиальном исполнительном органе (его членом не может быть выгодоприобретатель).

Прежде чем направить заявление о регистрации фонда, нотариус предлагает лицам, которых определил наследодатель (или в соответствии с порядком отбора, определённым наследодателем в решении о создании наследственного фонда), войти в состав вышеуказанных органов. Если они отказываются или порядок определения данных лиц не даёт возможности сформировать органы фонда, наследственный фонд не создаётся вообще. Нотариус не вправе направлять даже заявление о его создании в уполномоченный орган (п. 3 ст. 123.20-2 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 123.20-2 ГК РФ, если в течение года со дня возникновения необходимости формирования органов наследственного фонда (отсутствие кворума в коллегиальных органах фонда, отсутствие единоличного исполнительного органа) такие органы не будут сформированы, фонд подлежит ликвидации (п. 7 ст. 123.20-1 ГК РФ) по требованию выгодоприобретателя или уполномоченного государственного органа.

Условиями управления наследственным фондом может быть предусмотрено, что выгодоприобретатели фонда или отдельные категории лиц, которым необходимо передать имущество фонда, определяются органами фонда в соответствии с условиями управления фондом.

Порядок передачи выгодоприобретателям наследственного фонда или отдельным категориям лиц всего имущества фонда или его части, в том числе доходов от деятельности фонда, должен быть определён условиями управления фондом путём указания на вид и размер передаваемого имущества или порядок определения вида и размера имущества, в том числе имущественного права (например, права пользования имуществом, права на оплату работ, услуг, оказываемых третьими лицами выгодоприобретателям или отдельным категориям лиц), срок или периодичность передачи имущества, а также на обстоятельства, при наступлении которых осуществляется такая передача (п. 4 ст. 123.20-1 ГК РФ).

При создании наследственных фондов появляются новые субъекты – «выгодоприобретатели фонда» и «отдельные категории лиц».

Выгодоприобретатели фонда – это такие субъекты наследственного фонда, которые определяются наследодателем при утверждении условий управления наследственным фондом. Выгодоприобретателями наследственного фонда могут быть любые участники регулируемых гражданским законодательством отношений, за исключением коммерческих организаций.

Права выгодоприобретателей наследственного фонда определены в ст. 123.20-3 ГК РФ. Выгодоприобретатель вправе: получать всё или часть имущества фонда; отказаться от права на получение имущества фонда; в случаях, предусмотренных уставом наследственного фонда, запрашивать и получать у наследственного фонда информацию о деятельности фонда; потребовать проведения аудита деятельности фонда; потребовать возмещения понесённых им убытков в случае, если они наступили из-за нарушений условий управления наследственным фондом. Но это право имеется у выгодоприобретателей только в случае, если оно предусмотрено уставом фонда. Перечисленные права выгодоприобретателя наследственного фонда неотчуждаемы, на них не может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобретателя. Права выгодоприобретателя наследственного фонда не переходят по наследству. Выгодоприобретатель не отвечает по обязательствам фонда, а фонд не отвечает по обязательствам выгодоприобретателя.

К отдельным категориям лиц относятся лица из неопределённого круга лиц и определяются органами наследственного фонда в соответствии с условиями управления наследственным фондом.

Ликвидация наследственного фонда осуществляется:

  • в связи с наступлением срока, до истечения которого создавался фонд;
  • в связи с наступлением указанных в условиях управления наследственным фондом обстоятельств или невозможностью формирования органов фонда (п. 4 ст. 123.20-2 ГК РФ);
  • по решению суда (ст. 61 ГК РФ).

После ликвидации фонда имущество подлежит передаче выгодоприобретателям.

Имущество после ликвидации наследственного фонда распределяется в соответствии с условиями управления наследственным фондом. Данные условия могут предусматривать передачу имущества, в том числе лицам, не являющимся выгодоприобретателями.

Если это не определено, то имущество распределяется соразмерно объёму прав выгодоприобретателей на получение имущества или дохода от деятельности фонда.

При отсутствии возможности определить лиц, которым подлежит передаче оставшееся имущество после ликвидации наследственного фонда, оно в соответствии с решением суда подлежит передаче в собственность РФ.

В заключение хотелось бы отметить, что некоторые правоотношения, которые могут возникнуть при функционировании наследственного фонда, остались всё же неурегулированными:

  1. во-первых, законом предлагается учреждение только посмертных личных фондов, а также не предоставляется возможность супругам создать совместный наследственный фонд;
  2. во-вторых, законом прямо установлено, что наследственный фонд отвечает перед кредиторами наследодателя по общим правилам и тем самым не защищает бизнес, как по зарубежному законодательству, где нельзя обратить взыскание на имущество траста по долгам его учредителя;
  3. в-третьих, наследственный фонд является одним из наследников по завещанию, наряду с другими наследниками, указанными в завещании, или наследниками по закону, которые могут претендовать на имущество наследодателя;
  4. в-четвертых, законом не предусматриваются специальный режим налогообложения наследственного фонда и льготы для получения выгодоприобретателями имущества от фонда;
  5. в-пятых, законом не устанавливаются специальные требования к управляющему фондом и не регулируется их деятельность;
  6. в-шестых, законом не регулируются пределы ответственности управляющего фондом и критерии недобросовестности его действий;
  7. в-седьмых, законом не регулируется порядок использования имущества наследодателя в благотворительных целях;
  8. в-восьмых, цель принятого закона о наследственных фондах может быть достигнута и другими правовыми средствами, предусмотренными ГК РФ, как в рамках завещания, так и в договоре доверительного управления, поэтому нормы о наследственных фондах не будут востребованы.

Далее автор предлагает осветить вопрос о совместном завещании.

В новом Гражданском кодексе, в третьей части предусмотрено, что завещание могут составлять супруги, которые состоят в браке (так называемое совместное завещание). Например, у супругов в совместной собственности квартира. Они могут указать в совместном завещании, что если один из них переживёт другого, то переживший супруг получает в наследство квартиру, но после его смерти она перейдет к их сыну. В этом случае не придётся сначала делить совместную собственность супругов после смерти одного из них, а потом решать вопрос с наследством ребенку.

В совместном завещании супруги могут определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:

  • завещать общее имущество супругов, а также имущество каждого из них любым лицам;
  • определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
  • определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц;
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
  • включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.

С помощью совместного завещания в любом случае нельзя обойти правила об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками.

Совместное завещание заверяет нотариус. При этом он обязан осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания супругов, если они не заявили возражение против этого.

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов, таким образом обеспечивается действие принципа свободы волеизъявления завещателя.

Если это произошло при жизни супруга, то его необходимо уведомить об отмене совместного завещания либо об оформлении последующего завещания. Такое уведомление направит нотариус.

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным. Причем оспорить его можно как до, так и после смерти одного из супругов.

В данном случае применяться будут положения Гражданского кодекса об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов.

Также предусмотрено, что запрещено составлять совместное завещание в закрытой форме, в чрезвычайных обстоятельствах или в порядке, приравненном к нотариальному. Такие завещания ничтожны.

Наследственный договор как способ получения наследства

В ряде зарубежных стран, таких как Германия, Литва, Китай, Австрия на протяжении долгого времени существует практика применения наследственного договора как альтернативы наследованию по завещанию и по закону. В вышеперечисленных зарубежных странах данная категория выступает как третье основание наследования, то есть возможность перехода прав на имущество гражданина после его смерти в порядке универсального правопреемства к третьим лицам на основании заключенного при его жизни соглашения (наследственного договора). Такая возможность расширяет права наследодателя относительно выбора способа оформления наследственного правопреемства.

В настоящее время мы переняли опыт зарубежных стран путём включения в наследственное право России новой категории «наследственный договор».

Основной целью данного изменения предполагается обезопасить одинокое население пожилого возраста от возможного лишения единственного жилья при заключении договора ренты с недобросовестным плательщиком. Путём заключения наследственного договора решится ряд споров между наследниками в отношении конкретных видов имущества наследодателя, а также упростится процедура перехода права собственности на наследуемое имущество.

Наследственный договор представляет собой соглашение двух сторон, в силу которого одна сторона (наследник) обязуется по указанию другой стороны (наследодателя) исполнить определённые действия имущественного и/или неимущественного характера в пользу наследодателя или указанных им третьих лиц, а после смерти наследодателя (объявления умершим) к приобретателю переходит право собственности на имущество наследодателя. В договоре могут быть указаны конкретные условия, только при наличии которых будет осуществляться переход права собственности, а также порядок перехода этого права. Также предусмотрена возможность закрепления в договоре конкретных обстоятельств, от появления которых будет зависеть возникновение правовых последствий, предусмотренных наследственным договором, то есть такие последствия, которые могут зависеть от каких-либо обстоятельств (действий или событий), в отношении которых неизвестно, наступят они или нет, в том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон. Исходя из определения, можно проследить соединение договорного и наследственного права. Характерным признаком договорных отношений в данном случае является согласованное волеизъявление сторон, направленное на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

Чертой наследственного права является сам юридический факт, порождающий возникновение права собственности у наследника – момент смерти наследодателя. Переход права собственности на наследуемое имущество по такому договору осуществляется непосредственно после смерти наследодателя независимо от государственной регистрации этого права, когда такое право подлежит государственной регистрации в соответствии с законом.

Такое отличие является существенным от наследования по закону и по завещанию, в соответствии с которыми наследник обязан совершить действие по принятию наследства и приобретения права собственности на наследуемое имущество в пределах установленного срока.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов, может содержать:

  • порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам;
  • имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц;
  • иные распоряжения супругов, в частности, условие о назначении душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого из супругов.

Такой наследственный договор утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, а также в связи с признанием брака недействительным. При этом он отменяет действие совершённого до заключения этого наследственного договора совместного завещания супругов.

Еще одной характерной чертой наследственного договора является право наследодателя возлагать на потенциальных наследников обязанность в совершении каких-либо действий в пользу себя или иных лиц как до смерти, так и после неё. В случае, когда на приобретателя наследственного имущества наложена обязанность, которую он должен совершить до смерти наследодателя, например, обязанность по содержанию наследодателя или иного указанного им лица, договор приобретает сходство с договором пожизненной ренты с условием пожизненного содержания с иждивением. Однако при наследственном договоре право собственности на имущество, указанное в договоре, сохранится за наследодателем до его смерти, а при пожизненном содержании с иждивением – право собственности получателя прекратится после заключения договора и перейдёт к плательщику ренты. Таким способом гарантируется защита прав наследодателя от лишения возможности пользования своим имуществом при жизни. При этом предполагается, что приобретение права собственности на имущество наследодателя будет осуществляться наследником за плату по правилам о договоре купле-продаже в части, не противоречащей существу наследственного договора. Ограничений относительно объектов наследственного договора в законе не содержится.

Таким образом, объектом наследования по наследственному договору может быть любое имущество, принадлежавшее наследователю, в том числе имущественные права и обязанности, за исключением тех видов, которые закон исключает из состава наследства в соответствии с действующими нормами наследственного права.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом.

Наследственный договор может служить как самостоятельным, так и дополнительным основанием для наследования, так как наследодатель вправе внести в договор условия перехода права собственности относительно всего своего имущества или же его части.

При этом в случае, когда наследственный договор является дополнительным основанием наследования, имущество, относительно которого заключен договор, исключается из наследственной массы.

Завещание, совершённое наследодателем как до, так и после заключения наследственного договора, будет действовать в части, не противоречащей условиям такого договора, а в случае, когда договор заключён относительно всего имущества, завещание будет признаваться полностью ничтожным в судебном порядке.

Таким образом, наследник как сторона договора застрахован от лишения причитающегося ему наследственного имущества по договору. Однако условия наследственного договора действуют в части, не противоречащей правилам действующего законодательства об обязательной доли в наследстве.

Наследодателем может выступать только гражданин (физическое лицо). В качестве наследников законом предусмотрён обширный круг субъектов. Наследниками по наследственному договору могут быть физические и юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Норм относительно недостойных наследников в законе не содержится, однако, можно предположить, что целесообразно применение данной нормы действующего законодательства к отношениям по договорному наследованию, по аналогии, когда основанием наследования выступает закон или завещание.

Наследственный договор должен быть заключён в письменной форме, путём составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора влечёт его недействительность. Такой договор подлежит нотариальному удостоверению.

Если договором предусмотрено отчуждение недвижимого имущества, такой договор полежит также государственной регистрации.

В случае, когда одна из сторон уклоняется от нотариального удостоверения сделки или от её государственной регистрации, не применяются положения ст. 165 ГК РФ «О последствиях уклонения от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки». Для нотариуса предусмотрена обязанность видеофиксации процедуры удостоверения наследственного договора, однако стороны вправе заявить возражение против этого.

Таким образом, исключается возможность признания судом такой сделки действительной даже при исполнении одной из сторон своих обязательств по договору полностью или в части. В части обеспечения исполнения наследственного договора предполагается, что его заключение не является основанием для ограничения каких-либо прав наследодателя на имущество, в отношении которого заключен наследственный договор. Это объясняется тем, что наследодатель всё ещё является собственником данного имущества и по общему правилу вправе владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, в том числе и определять его юридическую судьбу в своих интересах.

Так, наследодатель после заключения наследственного договора вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своём интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию прав на имущество наследодателя.

Данное обстоятельство в большей степени защищает интересы наследодателя как собственника имущества. Правом требовать исполнения обязанностей по наследственному договору после смерти наследодателя наделяются наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора, а также нотариус. Местом открытия наследства признаётся последнее место жительства наследодателя, а если такое не известно или находится за пределами РФ, то по месту нахождения наследуемого имущества или наиболее ценной части этого имущества, входящего в состав наследства, а если в состав входит недвижимое имущество, то по месту нахождения последнего.

Изменение условий договора, а также расторжение договора возможно по соглашению сторон. Также у сторон есть право требовать изменения или расторжения наследственного договора в судебном порядке.

Основанием для расторжения в одностороннем порядке является существенное нарушение условий соглашения другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Наследодатель вправе требовать изменения или расторжения договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения наследником его распоряжений. По требованию наследника изменение наследственного договора или расторжение договора производится при невозможности выполнения им распоряжений наследодателя.

Правом требовать расторжения договора в судебном порядке, наряду со сторонами наследственного договора, обладает лицо, назначенное наследодателем осуществлять контроль за исполнением наследником обязательств, предусмотренных наследственным договором.

Таким образом, нельзя однозначно сказать, какие правовые последствия будут вскоре. Введение наследственного договора усложняет распределение наследственного имущества между наследниками на практике и порождает новые споры, а также служит благоприятной почвой для злоупотребления правом недобросовестными субъектами.