Корпоративное право в системе права
Понятие и сущность права
В конце XIX — начале XX в. ученые-юристы связывали с правом преимущественно принудительное воздействие государства, осознание его зависимости от власти и т.п. В 1920-х гг. формируется понимание права как общественного отношения, как фактического правового порядка, что отражало создание нового, социалистического права. В 1930—1940-х гг. вырабатывается нормативное определение права, которое оказывается весьма устойчивым. Но в 1950-х гг. вновь развиваются более широкие представления о праве, в котором, помимо норм, выделяются правоотношения и правосознание.
Существует несколько основных подходов, трактующих понимание права.
Нормативная школа права исходит из совпадения права и закона, опирается на приоритет государственной власти в обществе. Все, что создает государство, правомерно. В период укрепления общества, преодоления раздробленности государственная власть необходима и призвана сыграть прогрессивную роль. Это теория сильного государства, основанного на строгом следовании закону.
Социологическая школа права отдает приоритет общественным отношениям. Правоотношения предшествуют нормам, право — это то, что делает судья. Данная теория хорошо согласуется с ослаблением роли государства, ограничением государственного вмешательства в экономику, с децентрализацией управления.
Нравственная школа права исходит из различия права и закона. Правовое начало — критерий для законодателя, для функционирования публичной власти. Право концентрирует прогрессивные, демократические идеи — справедливость, равенство, свободу. Большой идейный гуманитарный потенциал этой школы подразумевает разделение властей, политический плюрализм, высокую роль суда как антипода бюрократического управления. Подобная теория свойственна идеологически здоровому обществу с развитой общей и правовой культурой.
В советской науке в той или иной степени воспроизводились положения разных правовых школ. Следующий этап развития российской правовой мысли характеризуется тем, что он преодолел барьер классового определения права, в нем смогли увидеть не средство подавления и принуждения, а механизм координации различных общественных интересов, достижения социального компромисса.
Коренное изменение общественного строя в нашей стране в 1990-х гг. привело к изменению взглядов на право. С одной стороны, расширяются разработки в области философии права, когда наряду с позитивным правом четко выделяются начала естественного права и проводится различение права и закона. С другой стороны, сохраняется и обогащается прежнее, нормативистское представление о праве. Обогащение правопонимания позволяет предложить определение права, которое учитывает вышеназванные подходы и новую общественную и международную практику. Современное право — это правовые взгляды, позиции, выражающие общечеловеческие ценности и социальные интересы и закрепляемые в системе общеобязательных принципов и правил поведения, установленных государством, включая общепризнанные принципы и нормы международного права, и регулирующих общественные отношения, обеспеченные государством и институтами гражданского общества и мирового сообщества.
Право — это сложный социальный феномен, над природой которого задумывались мыслители и ученые прошлого и настоящего. Сущность права определяется его принципами.
Принципы — объективные свойства права, отражающие закономерности общественного развития, потребности данного общества; в этом заключается их социальная обусловленность, зависимость от реальных жизненных условий. Принципы права — не результат субъективного усмотрения законодателей или ученых, а органиче- ски присущие праву качества. Наука лишь выявляет, изучает и обосновывает их.
Если сказать короче, то принципы права — это его ключевые идеи. Они могут быть закреплены в его конкретных нормах, но могут и логически выводиться из их совокупности.
Принято деление принципов права на общеправовые, межотраслевые и отраслевые.
Для теории государства и права наибольшее значение имеют основные (общие) принципы права: справедливости, равноправия, гуманизма, демократии, единства прав и обязанностей, сочетание убеждения и принуждения.
1. Принцип социальной справедливости. Он является важнейшим в правовом государстве. Понятия права и справедливости имеют один этимологический корень: «правое», «праведное». С этих позиций правовое регулирование — регулирование общественных отношений на основе справедливости.
Справедливость как многогранная, многокомпонентная категория находит свое проявление во всех сферах общественной жизни, интегрирует в себе экономические, политические, нравственные, правовые и духовные аспекты, содержит требования реального соответствия между положением различных индивидов и их значимостью в обществе, между трудом и вознаграждением, деянием и воздаянием.
Особенность юридической справедливости заключается в том, что в правовой сфере она носит наиболее четкий, формально определенный характер, зачастую связана с государственным принуждением. Вся правовая система стоит на страже справедливости, служит средством ее выражения и закрепления, охраны и защиты. Принцип справедливости имеет нормативно-оценочный характер, заложен в самом содержании права и находит свое воплощение в правах и обязанностях, мерах поощрения и наказания и т.п.
Все отрасли законодательства — гражданское, трудовое, жилищное, предпринимательское, природоохранительное, уголовное — призваны проводить справедливость в регулируемые ими общественные отношения.
Устранение несправедливости — одно из средств ее утверждения. Опережение возникновения несправедливости — важнейшая прогностическая функция юридической науки. На это же должна быть направлена и деятельность государства. Поэтому законодатель должен создать максимально эффективный механизм устранения причин, снижающих социально-экономическую гарантированность юридического статуса личности. В Конституции РФ признаются и зафиксированы основные права и свободы человека и гражданина, каждому гарантирована их судебная защита. При этом права и свободы признаются непосредственно действующими независимо от того, существуют или еще нет законодательные акты, призванные при необходимости их конкретизировать, определять правила, механизмы и процедуры для их наиболее эффективного осуществления. Каждый субъект права — государственный, муниципальный или общественный орган, должностное лицо, государственный служащий или гражданин — должен сверять свои юридически значимые действия прежде всего с Конституцией РФ, руководствоваться ею. Она является правовым основанием для отмены актов и пресечения действий, которые ей противоречат. При защите в суде, ином органе своих прав и свобод правомерна ссылка непосредственно на конституционные нормы, как правомерна такая ссылка и со стороны этих органов при принятии ими решения.
2. Принцип равноправия. Равноправие граждан является развитием принципа справедливости и одной из характерных черт демократии. Равноправие как политико-правовой принцип и юридическую категорию необходимо отличать от понятия равенства.
Последнее является материальной основой равноправия. Равенство — более широкое понятие, чем равноправие, поскольку не все элементы социального равенства получают закрепление в праве.
Должно обеспечиваться не фактическое равенство (это утопия в условиях современного общества), а равенство всех перед законом, создание равных стартовых условий. Данное положение закреплено в ст. 19 Конституции Российской Федерации.
Помимо равенства перед законом и судом, принцип равноправия включает в себя равенство прав и свобод человека и гражданина, а также равные права и свободы мужчины и женщины.
Чрезвычайно существенно равенство перед судом, поскольку суд является наиболее эффективным средством защиты и восстановления прав и свобод в случае спора или факта их нарушения. Положение о равенстве всех перед законом и судом означает, что этот принцип распространяется на граждан Российской Федерации, граждан других государств, лиц без гражданства.
Можно определить равенство как равенство человека и гражданина в обладании правами и свободами. Государство обязано гарантировать это равенство независимо от природных данных, от общественных черт личности. Природные признаки человека определяют его пол, расу, национальность. Признаки человека как общественного существа включают языковую принадлежность, происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства, религиозное исповедание, убеждения, участие в общественных объединениях. Поскольку спецификой Российской Федерации являются многонациональный состав населения, наличие разных рас, разнообразие языков, религиозных конфессий, то защита граждан от ограничений права по этим признакам является важной частью принципа справедливости и равноправия граждан.
3. Принцип единство прав и обязанностей. Он выражается в том, что предоставляемые гражданину права и свободы сочетаются с его обязанностями перед обществом. Любое право может быть реализовано только через чью-то обязанность.
Например, согласно ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Это право может быть реализовано только через обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их должностных лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы (ст. 24 ч. 2).
4. Принцип гуманизма. В широком смысле гуманизм означает исторически меняющуюся систему воззрений на общество и человека, проникнутых уважением к личности, ее достоинству и правам. Идея гуманизма пронизывает всю правовую систему демократического общества, законодательство, правоприменительную и правоохранительную деятельность. Принцип гуманизма получил закрепление и ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».
Рассматриваемый принцип отражает взаимоотношение общества и личности. Это неотъемлемое качество законности, правосудия, уголовной и исправительно-трудовой политики государства.
Правильно понимаемый гуманизм предполагает применение строгих мер наказания к тем, кто грубо нарушает закон. Реальным и действенным оказывается лишь тот гуманизм, который умеет себя защитить.
Принцип гуманизма работает не только в уголовном праве (здесь он наиболее рельефно проявляет себя), он пронизывает все отрасли права — административное, финансовое, трудовое, гражданское и др.
5. Принцип сочетания убеждения и принуждения. В праве — это важнейшая форма проявления демократизма, гуманизма и справедливости. Убеждение и принуждение — методы государственного руководства обществом. Главная задача демократического правового государства состоит в установлении разумного их сочетания. Правильное решение вопроса об их соотношении приобретает особое значение в период перехода от тоталитаризма к демократии.
Основным, главным методом руководства обществом является убеждение, осуществляемое в различных формах. Его непосредственным выражением выступают сами нормы. Знакомясь с содержанием нормы, граждане убеждаются в их целесообразности. К важ- ным формам убеждения относятся также правовоспитательная работа, обсуждение законопроектов. В этом смысле большое значение имеет обоснование в преамбулах нормативных актов целей, оснований для их принятия.
Вместе с тем любое человеческое общество требует управления. Последнее обеспечивается различными средствами, включая и принуждение. В демократическом обществе государственное принуждение имеет различные формы, методы и степень проявления, свои особенности. Во-первых, как уже отмечалось, оно является не главным, а второстепенным, вспомогательным, применяемым после убеждения методом государственного управления. Во-вторых, принуждение осуществляется в особой процедурной форме, четко зафиксированной в нормах права. Это исключает произвол.
В ст. 21 Конституции Российской Федерации говорится о недопустимости пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания. Существуют определенные правовые гарантии данной нормы. Так, уголовное законодательство предусматривает ответственность должностных лиц, допустивших превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями. Наконец, государственное принуждение выступает не как самоцель, а как средство исправления и перевоспитания. Следовательно, оно включает в себя черты убеждения правонарушителей и других членов общества в необходимости выполнения правовых предписаний.
Принуждение — сложное правовое явление. Оно включает в себя довольно богатый арсенал воздействия: меры пресечения, восстановление или защиту субъективных прав, предупреждение, юридическую ответственность, санкции, применение принудительных мер медицинского характера и т.д.
Демократизм означает принадлежность всей власти народу. «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации, — сказано в ст. 3 Конституции РФ, — является ее многонациональный народ». Как многоаспектная категория данный принцип проявляет себя в политике, экономике. Он реализуется не только через государственные, но и через правовые институты: права, обязанности, их гарантии, правосудие и т.д.
Итак, сущность права определена этими принципами, которые распространяются на всю систему права. Они тесно связаны между собой, взаимодополняют, а зачастую и проникают друг в друга. В связи с этим можно дать следующее определение.
Право — это сложный социальный феномен, определяющий правовые взгляды и позиции, выражающие общечеловеческие ценности и социальные интересы, которые закреплены в системе общеобязатель- ных принципов и правил поведения, установленных и гарантированных государством, включая общепризнанные принципы и нормы международного права, и регулирующих общественные отношения, обеспеченные государством и институтами гражданского общества и мирового сообщества.
Система права
Любая система — это целостное множество взаимосвязанных элементов. Долгое время в правовой литературе понятия «система права» и «система законодательства» отождествлялись, что объяснялось несовершенством законодательства, невозможностью выделения структурных связей и элементов его системы, а также незначительными научными исследованиями, проводимыми в этой области.
Однако расширение сферы правового регулирования, появление большого количества законодательных актов привело как к развитию отраслей законодательства, соответствующих, но не полностью совпадающих с одноименными отраслями права, так и к образованию новых комплексных отраслей. Поэтому в настоящее время большинство ученых-юристов рассматривают систему законодательства как самостоятельную категорию, относящуюся к внешней форме выражения объективного права.
В сущности, система права и система законодательства выражают один и тот же феномен — право, только с разных сторон: внутренней и внешней. Эти стороны взаимообусловлены и имеют общее социальное назначение. Некоторые авторы называют это единое правовое образование суперсистемой, в которую входят система общественных отношений, система права и система законодательства.
Определяют правовую систему и как «комплекс социально- юридических компонентов различной природы, характеризующихся относительной самостоятельностью и стабильностью, качественной определенностью (правовое регулирование — новое качество, которое образуется в его рамках)».
Системность — общее свойство всех типов права, в то время как систематика или систематизация правовых норм не являются таковой. Каждому историческому типу права присуща своя систе- ма, отражающая особенности этого типа и всей общественной формации.
Под системой права понимают чаще всего определенную внутреннюю структуру или строение права, которые объективно отражают реально существующие и развивающиеся общественные отношения. Система права не является произвольной, отданной на усмотрение законодателя, она — своего рода слепок с действительности. Фактический социальный строй общества, государства определяет в конечном счете ту или иную систему права, его отрасли, институты, другие подразделения. Система права показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой.
Система законодательства как внешняя форма выражения права должна отражать его внутреннее отраслевое содержание, что, однако, не исключает возможности их относительно самостоятельного развития.
Система права детерминируется экономическими, культурными, национальными и иными факторами. Например, рабовладельческое, феодальное и современное право отличаются друг от друга не только своими сущностями, но и внешними признаками, т.е. формальными атрибутами, в том числе системного характера, на которых лежит печать времени.
Нельзя смешивать понятия «система права» и «правовая система». В первом случае речь идет о внутреннем строении права, взятом в качестве отдельного явления, а во втором — о правовой организации всего общества, совокупности всех юридических средств, институтов, учреждений, существующих и функционирующих в государстве. Система права выступает лишь одним из слагаемых правовой системы.
Право есть совокупность создаваемых и охраняемых государством норм, но не случайное и не хаотичное их нагромождение, не механическая масса, а строго согласованная и взаимозависимая целостная система, в которой нормы выстраиваются, группируются в определенном порядке. Перед нами сложное системное иерархическое образование, пронизываемое процессами интеграции и дифференциации. В любом типе права между конкретными его нормами всегда присутствуют элементы общего и единичного, сходства и отличия, самостоятельности и зависимости.
Система права характеризуется такими чертами, как единство, различие, взаимодействие, объективность, согласованность и материальная обусловленность.
Единство юридических норм, образующих право, определяется: во-первых, единством выраженной в них государственной воли (они имеют единые цели и задачи); во-вторых, единством правовой системы, в рамках которой они существуют и действуют; в-третьих, единством механизма правового регулирования, его исходных принципов.
Различие состоит в том, что нормы права различаются по своему конкретному содержанию, характеру предписаний, сферам действия, формам выражения, предмету и методам регулирования, санкциям и т.д.
Поэтому они делятся на отдельные части — отрасли, институты. В основе такого обособления лежат указанные выше особенности и прежде всего разнообразие, специфика самих общественных отношений.
Взаимодействие состоит в том, что нормы права тесно переплетены друг с другом и находятся в постоянном взаимодействии. Так, все нормы и законы РФ опираются на Конституцию РФ, а положения Конституции толкуются нормами гражданского, уголовного, конституционного и другими нормами права.
Объективность права обусловлена тем, что законодатель может вносить в систему права изменения, соответствующие данному времени и объективным обстоятельствам.
Объективность — важнейшее свойство системы права. В отличие от него систематизация носит субъективный характер, т.е. зависит от государственной воли. Там, где есть право, всегда есть его система — в отличие от систематизации, которой может и не быть как, например, в Англии.
Согласованность и материальная обусловленность предопределяются тем, что нормы права согласуются друг с другом, нижестоящие законы не должны входить в противоречие с вышестоящими, а должны лишь конкретизировать то или иное положение, и, конечно, все законы материально обусловлены, так как опираются на вполне конкретные обстоятельства.
Систематизация — это всего лишь сознательно проводимое упорядочение действующих правовых норм в целях удобства пользования ими на практике. Но любое право имеет свою систему, даже если оно не систематизировано. Система показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между собой.
Структурными элементами системы права являются:
- норма права;
- отрасль права;
- подотрасль права;
- институт права;
- субинститут.
Именно они образуют юридическую суть рассматриваемого явления.
Правовая норма — первичный элемент системы права. Это исходящее от государства общеобязательное правило поведения властного характера. Правовые нормы регулируют не все, а лишь определенные виды и разновидности общественных отношений, объективно нуждающихся в таком опосредовании. Остальные отношения регулируются другими социальными нормами.
Отрасль права представляет собой обособившуюся внутри данной системы совокупность однородных правовых норм, регулирующих определенную область (сферу) общественных отношений. Объективная необходимость предрешает выделение отрасли права. Законодатель лишь осознает и оформляет (протоколирует) эту потребность.
Для образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие условия:
- степень своеобразия тех или иных отношений;
- их удельный вес;
- невозможность урегулировать возникшие отношения с помощью норм других отраслей;
- необходимость применения особого метода регулирования.
Качественная однородность той или иной сферы общественных отношений вызывает к жизни соответствующую отрасль права.
Под институтом права понимают сравнительно небольшую, устойчивую группу правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных отношений. Институты права призваны регламентировать отдельные участки, стороны общественной жизни. Институт является составной частью отрасли и обладает относительной автономией, так как касается, в известной мере, самостоятельных вопросов.
В качестве примера можно привести институт необходимой обороны, который имеется в уголовном праве, институт сделки купли-продажи, дарения — в гражданском праве, институт брака — в семейном и т.д.
Все отрасли права взаимосвязаны и проникнуты органическим единством. В рамках наиболее крупных правовых отраслей выделяют подотрасли, которые характеризуют отдельные массивы общественных отношений, обусловленные своей спецификой и известной родовой обособленностью.
Если посмотреть на российское законодательство с точки зрения его теоретического осмысления и повышения уровня системности, то уровень системности данного предполагает упорядочение его иерархической (вертикальной) структуры. Важным средством повышения эффективности и системности российского законодательства является точное соблюдение в правотворческой деятельности всех требований и законов логики.
Система корпоративного права
Корпоративное право в Российской Федерации представляет собой комплексную отрасль законодательства, что оказывает сильнейшее влияние как на систему отрасли права, так и на систему курса корпоративного права.
Система корпоративного права может быть определена в широком и узком смысле. В широком смысле она включает в себя институты гражданского, трудового, налогового, административного, финансового права постольку, поскольку эти отрасли затрагивают корпоративные правоотношения, в узком смысле — это институты гражданского права, прямо относящиеся к правовому регулированию деятельности корпоративных организаций.
Понятие системы отрасли права связано с таким признаком права, как его системность. Системность означает, что внутри отрасли права нормы располагаются не хаотично, а упоряд оченно, в соответствии с определенной логикой и порядком. Анархичное расположение норм права внутри отрасли привело бы к затруднению апеллирования к ним, поиска нужных норм права, а вследствие этого — и к возможным противоречиям в правотворчестве и правоприменении.
Корпоративное право РФ, как и все прочие отрасли российского права, имеет собственную систему. Система отрасли права предполагает объединение норм отрасли права в институты, институты — в подотрасли.
Поскольку корпоративное право РФ имеет сложное строение, его структура также достаточно сложна в силу того, что ее составляют нормы, имеющие различную правовую природу, в том числе гражданские, финансовые, трудовые. Условно в системе норм корпоративного права можно выделить нормы следующих отраслей права:
- гражданского;
- трудового;
- административного и финансового;
- уголовного.
Особое значение в системе корпоративного права имеют гражданско-правовые нормы, поскольку именно они определяют хозяйственно-правовой статус субъектов корпоративной деятельности, сферу деятельности этих субъектов, а значит, и предмет корпоративного права РФ в целом. Нормы гражданского права по отношению к нормам, регулирующим правоотношения иного вида, имеют исходный характер: при правоприменении в расчет берутся в первую очередь нормы гражданского права РФ, а уж при правильной квалификации правоотношений, регулируемых ими, в ход пускают- ся административные, финансовые и иные виды норм как регуляторы корпоративной деятельности. Нормы гражданского права — основа системы корпоративного права. В систему корпоративного права РФ входят далеко не все нормы гражданского права РФ, а лишь те, что закрепляют основы правового статуса субъектов корпоративной деятельности. Система права наиболее точно отражается в системе законодательства, в том числе в структуре Гражданского кодекса РФ, где подробно выражаются элементы системы гражданского блока корпоративного права РФ:
- общие положения о хозяйственных товариществах и обществах;
- правовое положение полного товарищества;
- правовое положение товарищества на вере;
- правовое положение общества с ограниченной ответственностью;
- правовое положение общества с дополнительной ответственностью;
- правовое положение акционерного общества;
- правовое положение дочерних и зависимых обществ.
Что касается трудового права РФ, то его часть, относящаяся к регулированию трудовых отношений внутри корпораций, входит в систему корпоративного права.
Эти отношения могут возникать по самым различным основаниям, например отношения по заключению трудового договора, охране труда, определению условий труда, ответственности сторон трудового договора, и регулируются нормами трудового права.
Административные и финансовые нормы по содержанию и структуре весьма сходны и регулируют во многом сходные правоотношения. Корпоративное право РФ — частная отрасль права, однако деятельность корпоративных субъектов зачастую неизбежно связана с деятельностью публичных органов, поскольку они вступают в отношения по налогообложению, государственной регистрации организаций, осуществлению контроля за деятельностью корпоративных субъектов, ответственности за нарушение законодательства, регулирующего те или иные стороны деятельности корпоративных субъектов.
Что касается норм уголовного права, то они регулируют ответственность субъектов корпоративного права РФ, являющихся физическими лицами, за нарушения, связанные с корпоративными отношениями. Как правило, в лице таких субъектов выступают должностные лица корпораций.
Система науки и учебной дисциплины корпоративного права в Российсой Федерации производна от системы отрасли, однако имеет ряд дополнительных блоков, в том числе такие блоки, как история корпоративного права РФ, история корпоративного права зарубежных стран, сравнительная характеристика корпоративного права зарубежных стран, теория корпоративного права и др.
Теория корпоративного права представляет собой теоретическую составляющую данной отрасли, она включает в себя основные дефиниции корпоративного права РФ, такие как предмет, метод, система, правоотношения, источники, нормы корпоративного права РФ и т.д. Теория корпоративного права содержит основные характеристики этих явлений и является основой для законодательной и правоприменительной практики.
Место корпоративного права в системе и структуре права
Рассмотрим, какие же отрасли права входят в систему права.
1. Первая и основная отрасль права — это конституционное право. Конституционное право опирается на Основной закон Российской Федерации — Конституцию РФ, которая регламентирует основные вопросы, касающиеся прав и свобод человека и гражданина, структуры власти, основы политической системы, формы собственности, федеративного устройства, административно-территориального деления и другие вопросы жизнедеятельности государства.
Конституция — высший закон государства. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, законы местных органов власти должны ориентироваться в своей основе на Конституцию РФ и не должны противоречить ей. В случае противоречия этих законов нормам Конституции Российской Федерации выполняются нормы Конституции РФ.
2. Российское административное право — самостоятельная отрасль правовой системы. Предметом административного права является совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной власти. Административное право регулирует отношения, возникающие в ходе формирования и функционирования государственной власти, оно обслуживает сферу государственного управления. Причем объектом управления выступают экономика, правопорядок, образование, здравоохранение, оборона, охрана прав граждан и др. Метод регулирования отношений предполагает доминирование, преобладание одной воли над другой, а часто и подчинение одного лица другому. В системе управленческих связей субъекты не равны и выполняют разные социальные роли, а административное право не стремится уравнять их, скорее наоборот. Административное право закрепляет юридическое неравенство, асимметрию субъектов управленческих отношений. Это связано с подчинением одной стороны другой, которое может быть линейным (связи типа «начальник — подчиненный») или функциональным (связи типа «инспектор — контролируемый»). Юридическое неравенство сторон обусловлено и разными ролями, задачами субъектов. Даже у органов, должностных лиц, находящихся на одном уровне управленческой иерархии, неодинаковы права и обязанности. Например, различно правовое положение областного управления внутренних дел, областного комитета по управлению имуществом и областного финансового отдела. Не равны полномочия инспекторов ГИБДД, санитарного надзора, рыбоохраны.
Основной метод административного права — власть и подчинение, императивные приказы и указания. Основополагающий нормативный акт — Кодекс РФ об административных правонарушениях.
3. Российское трудовое право регулирует общественно-трудовые отношения, складывающиеся при функционировании рынка труда в связи с непосредственной деятельностью людей в процессе труда. Нормы трудового права при этом регулируют не технологический процесс труда, а социальные условия его применения.
Трудовое право непосредственно регулирует отношения общественной организации труда, придавая этим отношениям устойчивую форму правовых отношений. Трудовое право наделяет участников этих отношений правами и обязанностями, соблюдение которых обеспечивается мерами государственного принуждения. Предметом трудового права являются трудовые отношения, т.е. отношения между работником и работодателем. Основной источник трудового права — Трудовой кодекс РФ.
4. Финансовое право. Финансы — неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно важный инструмент реализации государственной политики.
Предметом финансового права как науки является система знаний о финансовом праве и управлении государственными финансами. Отсюда следует, что финансовое право — это совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе образования, распределения и использования денежных фондов (финансовых ресурсов) государства и органов местного самоуправления, необходимых для реализации их задач.
5. Уголовное право представляет собой систему уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с преступностью. Оно является одной из форм реализации уголовной политики. Предме- том уголовно-правовой охраны и регулирования выступают общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления. Особенности предмета предопределяют специфику методов регулирования складывающихся общественных отношений. Наиболее распространен метод запрета, т.е. запрещается совершение наиболее опасного деяния под угрозой применения самых строгих мер государственного принуждения — уголовного наказания. С этим методом связан и такой метод, как применение санкций уголовно-правовых норм. Специфика данного метода состоит в том, что никакая другая отрасль права не предусматривает таких суровых последствий нарушения правового запрета. Основным нормативным правовым актом данной отрасли права является Уголовный кодекс РФ.
6. Гражданское право — наиболее крупная отрасль, регулирующая обширную область имущественных и личных неимущественных отношений (имя, честь, достоинство, авторство). Весь гражданский оборот, хозяйственная деятельность предприятий, организаций, учреждений и граждан осуществляются на основе норм гражданского права (владение, пользование и распоряжение собственностью, ее приобретение и отчуждение, купля, продажа, дарение, наследование, передача в аренду, на хранение, в залог; пересылка, транспортировка, взаимные поставки сырья и продукции производителями и потребителями). Основной нормативный акт — Гражданский кодекс РФ.
Гражданское право, закрепляя имущественные, товарные отношения, устанавливает юридическое равенство сторон — покупателя и продавца, заказчика и подрядчика и т.д. Поэтому юридическим фактом, порождающим, прекращающим, изменяющим гражданские правоотношения, является договор, отражающий волю обеих сторон. Субъекты гражданского права во многих случаях сами выбирают, с кем и когда вступать в отношения, заключая договоры, определяют взаимные права и обязанности.
В силу своей обширности и комплексности гражданское право как отрасль имеет многочисленные подотрасли: наследственное право, изобретательское, авторское, патентное, жилищное, транспортное и т.д. Некоторые подотрасли также кодифицированы (Кодекс торгового мореплавания, Воздушный кодекс, Устав железных дорог). В условиях становления рыночных отношений роль гражданского права возрастает. Главный метод регулирования — диспозитивный.
7. Семейное право примыкает и тесно связано с гражданским правом. Тем не менее это самостоятельная отрасль, регулирующая порядок заключения и расторжения брака, отношения между супругами, родителями и детьми, вопросы патронирования усыновления, опеки и попечительства, имущественного положения членов семьи, их взаимных прав и обязанностей. Основной нормативный акт — Семейный кодекс РФ. Основные методы — равенства сторон и диспозитивный.
8. Уголовно-процессуальное право — отрасль, регулирующая деятельность суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания по раскрытию и рассмотрению уголовных дел. Определяет процессуальные формы этой деятельности, права и обязанности участвующих в ней субъектов (подследственных, подсудимых, свидетелей, потерпевших, экспертов, представителей обвинения и защиты), их правовое положение. Основополагающий нормативный акт — Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Основные методы регулирования — императивный и метод равенства сторон, которые тесно взаимосвязаны между собой.
9. Уголовно-исполнительное право включает в себя нормы, регламентирующие порядок отбывания наказания лицами, осужденными судом к лишению свободы, а также деятельность соответствующих государственных органов и учреждений по перевоспитанию правонарушителей в местах заключения. Уголовно-исполнительное право является как бы продолжением уголовного права, что дает основание некоторым ученым считать его подотраслью уголовного права. Однако, по мнению большинства специалистов в данной области, это все же самостоятельная отрасль, имеющая свой предмет, своих субъектов и свой специфический метод регулирования — воспитание, поощрение в сочетании с методом власти и подчинения. Основной нормативный акт — Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
10. Гражданско-процессуальное право есть совокупность норм, регулирующих деятельность органов правосудия и других участников процесса при разрешении споров о праве гражданском, а не по трудовым, семейным, личным, финансовым и иным делам. В гражданском процессе действуют в основном те же субъекты, что и в уголовном. Различия заключаются в предмете и методах регулирования.
В состав данной отрасли входят также нормы, регламентирующие работу арбитражных и нотариальных органов. Главный нормативный акт — Гражданский процессуальный кодекс РФ.
В литературе выделяются также комплексные отрасли: хозяйственное право, природоохранительное (экологическое), военное, торговое, прокурорско-надзорное и другие, соединяющие в себе разнородные нормы и институты, регулирующие, соответственно, сложные, «конгломеративные» отношения. Кроме того, в настоящее время формируются новейшие правовые отрасли, вызванные развитием современного научно-технического прогресса: космическое право, атомное, компьютерное и др.
11. Международное право не входит ни в одну национальную систему права, поэтому ни одно государство мира не может считать его своим. Оно занимает особое (наднациональное) место, поскольку регулирует не внутригосударственные, а межгосударственные отношения. В нем выражается коллективная воля народов, выступающих субъектами данного права. Его нормы и институты закрепляются в различных международных договорах, соглашениях, уставах, конвенциях, декларациях, документах ООН. Эти акты определяют взаимные права и обязанности государств — участников мирового сообщества, принципы их взаимоотношений, поведение на международной арене.
В международном праве сохраняется деление на частное и публичное. Последнее регулирует имущественные и иные отношения между гражданами и организациями различных стран, их процессуальное положение, юрисдикцию, порядок и условия применения к ним законодательства того государства, на территории которого они временно или постоянно находятся.
Новая Россия признала приоритет международного права над внутригосударственным, особенно в гуманитарной области (права человека, правосудие, свобода личности, информации и т.д.). В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ записано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Выше рассмотрены основные отрасли права, однако список остается открытым. Сюда можно вписать муниципальное право, земельное право и т.д.
Предпринимательское право является подотраслью гражданского права. Его предметом являются отношения в сфере предпринимательской деятельности. Предпринимательство характеризуется прежде всего тем, что определяющую роль в нем играют товарно-денежные, торгово-обменные операции. Они выражают основное содержание предпринимательской деятельности.
Нормы корпоративного права имеют обязательное применение только в своей корпорации, т.е. локально. Форма закрепления корпоративных норм — корпоративные акты. Корпоративные нормы издаются органами управления корпорацией и выражают волю членов данной корпорации.
Итак, исходя из вышеизложенных фактов, корпоративное право в российской правовой системе не является самостоятельной отраслью права. Однако развитие корпоративного права в России не стоит на месте и в настоящее время находится на достаточно высоком уровне (разработано большое количество законодательных и подзаконных актов — например, Федеральный закон «Об акцио- нерных обществах» и т.д., накоплена обширная судебная практика). В связи с этим обоснованно было бы предположить, что выделение корпоративного права в састоятельную отрасль российской правовой системы находится в руках законодателей и юристов- практиков. В таком случае корпоративное право станет составной частью комплекса частно-правовых наук.
В настоящее же время корпоративное право выступает как система наиболее существенных норм, которые устанавливаются органами управления корпорацией, принимаются членами корпорации, выражают их волю и носят общеобязательный характер.