Общие положения о наследственном праве
Сущность и правовое регулирование наследования
Сущность наследования. Граждане могут наследовать и завещать имущество (ст. 18 ГК). Наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего лица (наследодателя) к другому указанному им в завещании или определенному законом лицу (наследнику), при котором имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. по общему правилу в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законом не установлено иное (п. 1 ст. 1110 и ст. 1111 ГК). Наследование, таким образом, - правопреемство с участием на стороне правопредшественника (праводателя) умершего. С наследованием связываются смена правообладателя и переход права (в том числе смена собственника и переход права собственности).
Поскольку наследование - правопреемство (а при наследовании по завещанию также необходимы и воля наследодателя, и согласие наследника на передачу и принятие наследства), не касаясь сейчас вопроса о критериях деления оснований возникновения права на первоначальные и производные (как и самого этого деления, в котором иногда сомневаются), наследование - основание производного приобретения права. Поскольку наследование - правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, нормы наследственного права не применяются к прижизненным отношениям с его участием (за исключением прижизненных отношений по составлению, отмене и изменению завещания, "связанных с подготовкой гражданина к смерти"). И как верно то, что сходное наследственному правопреемству правопреемство при прекращении (реорганизации) юридических лиц регулируется отдельно (ст. 57, 58 ГК), в свою очередь, государство и муниципальные образования, будучи постоянно действующими субъектами, вообще едва ли нуждаются в подобных механизмах, не всякое правопреемство с участием на стороне праводателя умершего, как будет показано далее, является наследованием.
Согласно ст. 1111 ГК наследование осуществляется по двум возможным и автономно регулируемым законом основаниям - по завещанию и по закону (гл. 62, 63 ГК). В силу п. 3 ст. 572 ГК отечественное право не знает ни donatio mortis causa (договор дарения, вступающий в силу после смерти дарителя), ни Erbvertrag (договор о наследовании - § 1941 ГГУ). Однако наследование по завещанию и по закону не следует понимать так, будто бы для возникновения правопреемства достаточно одного завещания в первом случае или нормы закона во втором. Наследственное правопреемство во всяком случае покоится на фактическом составе из разнообразных по количеству и качеству юридических фактов. В числе общих - смерть (неизбежное событие) или аналогичное по правовым последствиям объявление гражданина умершим (судебное решение), а также принятие наследства (действие наследника, являющееся односторонней сделкой). Среди специальных - в зависимости от того, о каком основании в смысле ст. 1111 ГК идет речь, - наличие завещания (при наследовании по завещанию) или, напротив, в условиях его отсутствия принадлежность лица к числу законных наследников ввиду его юридически значимой связи с наследодателем, а также к той очереди наследников, которая призывается к наследованию (при наследовании по закону). Известны и другие специальные факты. Так, при наследовании по закону для особого (внеочередного) порядка призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, относящихся к законным наследникам второй - седьмой очередей, но не входящих в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, необходимы их нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК), а для прочих нетрудоспособных иждивенцев (не принадлежащих ни к одной очереди законных наследников) - также совместное проживание с наследодателем в тот же период (пп. 2, 3 ст. 1148 ГК). Последнее обстоятельство учитывается и в других случаях наследования (предметов обычной домашней обстановки - ст. 1169 ГК), а также за рамками наследования (имеются в виду случаи наследственноподобного правопреемства, в частности при получении членами семьи социальных выплат, предусмотренных абз. 1 п. 1 ст. 1183 ГК).
Поскольку посмертный переход имущества закон связывает с дополнительными фактами, в контексте двух оснований наследования (по завещанию и по закону) известны и другие (производные) основания. Так, смерть самого наследника, не успевшего принять наследство, в разных условиях "активирует": a) субституцию (substitutio), т.е. наследование подназначенным наследником или субститутом (при наследовании по завещанию - п. 2 ст. 1121 ГК); b) наследование по праву представления или представляющим наследником (при наследовании по закону - ст. 1146 ГК); c) наследственную трансмиссию (transmissio hereditatis) или наследование трансмиссаром (при наследовании по завещанию или по закону - ст. 1156 ГК). Кстати, последние два случая закон прямо именует основаниями наследования, а в результате использования слов "тому подобное" и вовсе оставляет перечень таких оснований открытым (см. абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). Учитывая последнее, еще одним явным основанием является наследование выморочного имущества, которое, хотя и рассматривается в контексте наследования по закону, отличается от наследования и по завещанию, и по закону: правопреемство здесь, с одной стороны, не обусловлено волей наследодателя, с другой - является императивным (ст. 1151 ГК) и обязательным для наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК); есть и другие особенности (например, с выморочностью наследства отпадает и обременяющий всю наследственную массу легат). Для возникновения этого - запасного - случая наследственного правопреемства достаточен факт смерти и наличие условий, названных в п. 1 ст. 1151 ГК. Вместе с тем в открытый перечень оснований наследования не следует включать конструкции, хотя и известные наследственному праву из-за связи с наследованием, однако имеющие самостоятельную природу. Типичный тому пример - завещательный отказ (легат) - обязательство между наследником (по завещанию или по закону) и третьим лицом - отказополучателем (легатарием) по исполнению первым (должником) имущественной обязанности перед вторым (кредитором) (ст. 1137 ГК).
Поэтому дело не в наименовании, а в содержании ст. 1111 ГК и в особенностях гражданско-правового регулирования наследственного правопреемства. Правопреемство при наследовании по закону регулируется только законом, а при наследовании по завещанию - завещанием и законом (в том и в другом случае под "законом" имеются в виду нормы права, содержащиеся в ГК и в других источниках). Что же касается завещания или завещательного распоряжения (Verfьgung von Todes wegen), необходимого при наследовании по завещанию, оно представляет собой прижизненную сделку наследодателя. По принятой классификации эта сделка является: a) распорядительной (определяет посмертную судьбу имущества - пп. 1, 4 ст. 1118, ст. 1120 ГК); b) личной (не может совершаться представителем и выражать волю двух и более лиц - пп. 3, 4 ст. 1118 ГК); c) односторонней (для ее совершения необходимо и достаточно воли завещателя - п. 5 ст. 1118 ГК); d) срочной и безусловной (порождает правовые последствия после смерти - п. 5 ст. 1118 ГК, которая, в свою очередь, - необходимый элемент завещания, а поскольку ее наступление неизбежно, смерть - срок "активации" завещания, выраженный не датой, а событием, напротив, условие - возможный элемент условной сделки, его наступление может и не произойти); e) формальной (требует квалифицированной формы - ст. 1124-1129 ГК); f) отзывной (до открытия наследства может быть отменена или изменена - абз. 1 п. 1 ст. 1119, ст. 1130 ГК). Содержание завещания может быть конкретным или абстрактным (как в смысле самого наследства, так и причитающегося конкретному наследнику имущества - ч. 1 ст. 1120, п. 1 ст. 1122 ГК), оно может наделять правами на наследство любых лиц, лишать прав наследников по закону, содержать иные распоряжения и даже исчерпываться завещательным отказом (абз. 1 п. 1 ст. 1119, абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК).
Наследование по завещанию и по закону имеют двустороннюю связь: с одной стороны, завещание изменяет нормы о наследовании по закону (в целом диспозитивные), а значит, наследование по завещанию приоритетно перед наследованием по закону (см. ч. 2 ст. 1111 ГК, а также современное взаиморасположение глав 62, 63 ГК), с другой - некоторые нормы закона ограничивают свободу завещания (абз. 2 п. 1 ст. 1119, 1149 ГК). Завещание - только возможный, но не необходимый и не исключительный регулятор наследственного правопреемства: когда и поскольку это не изменено завещанием, имеет место наследование по закону, последнее также имеет место и в иных случаях, установленных в законе (например, при признании наследника по завещанию недостойным, при недействительности завещания, при наследовании обязательной доли - абз. 1 п. 1 ст. 1117, ст. 1131, 1149 ГК). Наследник может призываться к наследованию по завещанию и по закону одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК). Отсюда можно сделать вывод, что в регулировании наследственного правопреемства доминирует частный метод, при этом назначение публичного метода состоит, с одной стороны, в ограничении частного регулирования, а с другой - в его субсидиарном восполнении при дефиците или отсутствии. И именно из-за неизбежности смерти (а значит, и выполнения гражданином функции наследодателя, как и самого наследственного правопреемства, которое во всяком случае состоится, хотя бы с участием публичного наследника выморочного имущества), а также учитывая тот факт, что даже составленное при жизни завещание "не покрывает" всех возможных ситуаций посмертного перехода имущества (которые закон иногда регулирует особо), в содержание правоспособности гражданина не включено право быть наследодателем, но включено право быть завещателем и наследником (ст. 18, 1120 ГК).
С развитием общественно-экономического уклада и изменением законодательства меняются и сами юридические факты, обеспечивающие наследственное правопреемство. Рассмотрим законных наследников и очередность призвания их к наследованию. Действующий закон (в сравнении с предыдущим) значительно расширил их круг, предусмотрев семь очередей (против прежних двух), включая три очереди представляющих наследников (против прежней одной) (ср. ст. 1141-1146 ГК РФ со ст. 532 ГК 1964 г.). Законными наследниками теперь являются родственники вплоть до пятой степени родства, наследующие по шестую очередь (пп. 1, 2 ст. 1145 ГК), и если раньше пасынки и падчерицы, отчим и мачеха не наследовали по закону, сегодня они образуют самостоятельную - седьмую - очередь (п. 3 ст. 1145 ГК).
Но и это не все. Дело в том, что прежде ч. 5 ст. 532 ГК 1964 г. объединяла нетрудоспособных лиц, находившихся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, в единую категорию законных наследников, которые наследовали наравне с наследниками той очереди (первой или второй), которая призывалась к наследованию, а при их отсутствии - самостоятельно (т.е. в третью очередь). Сегодня так называемые "нетрудоспособные иждивенцы" разделены на две группы с различными условиями призвания к наследованию (ср. п. 1 с пп. 2, 3 ст. 1148 ГК). Нетрудоспособные иждивенцы первой группы являются законными наследниками без этого признака и независимо от него в силу принадлежности к одной из очередей законных наследников. При призвании к наследованию законных наследников более высокой очереди они наследуют вместе и наравне с ними (т.е. вне своей очереди), а при отсутствии таковых (в том числе если сами они являются наследниками первой очереди и выше уже никого нет) - в общем порядке (т.е. в свою очередь). В общем же порядке они наследуют и в условиях дефицита доказательств наличия нетрудоспособности и нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (т.е. специального признака, позволяющего им наследовать вне очереди). Напротив, нетрудоспособные иждивенцы второй группы не принадлежат ни к одной очереди законных наследников и являются таковыми исключительно на основании фактического состава из: a) нетрудоспособности + b) нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти + c) совместного проживания с ним (в этот период). Они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди (с первой по седьмую), которая призывается к наследованию, а при их отсутствии - самостоятельно (т.е. в восьмую очередь), разумеется, если только смогут доказать наличие всех элементов названного состава, в противном случае - не наследуют вообще.
Наследственное правопреемство юридически связывает наследодателя (праводателя) с наследником (правопреемником): сам закон говорит об имуществе умершего и о других лицах, к которым это имущество переходит (п. 1 ст. 1110 ГК). Именно правопреемство показывает посмертное движение прав и обязанностей наследодателя в направлении наследника, их переход к последнему, что, в свою очередь, определяет их судьбу и объясняет смену правообладателя. И вовсе не случайно, что принятое наследство считается принадлежащим наследнику уже со дня открытия наследства независимо от времени фактического его принятия, а в соответствующих случаях - и от момента государственной регистрации права наследника (п. 4 ст. 1152 ГК).
Вместе с тем, поскольку наследственные отношения возникают со смертью наследодателя, а смерть прекращает правоспособность (п. 2 ст. 17 ГК), нельзя считать наследодателя субъектом наследственного правоотношения, а значит, и отождествлять понятия "наследственное правопреемство" и "наследственное правоотношение". Наследственное правоотношение - более сложное и динамично развивающееся явление. Оно, писал О.С. Иоффе, проходит две стадии: первая связывается с открытием, вторая - с принятием наследства. На первой стадии у наследника возникает абсолютное право на принятие наследства, а значит, обязанными по отношению к нему являются все прочие лица, способные помешать реализации его права. На второй - наследственное правоотношение сохраняется только как основание возникших у наследника прав, прежде принадлежавших наследодателю. В новом качестве наследственное правоотношение продолжается как абсолютное, в котором наследник - лицо управомоченное (именно со ссылкой на него наследник может защищаться против любых притязаний, оспаривающих его право на приобретенное имущество), одновременно оно становится относительным, в котором наследник - лицо и управомоченное, и обязанное (именно оно определяет объем приобретенных наследником прав и обязанностей относительно бывших кредиторов и должников наследодателя, ставших теперь его собственными кредиторами и должниками). От одной стадии к другой меняется и содержание наследственного правоотношения. На первой стадии оно определяется субъективным правом наследника и пассивной функцией воздержания всех других лиц от совершения каких-либо действий, на второй - суммой правомочий и обязанностей наследника, входящих в его право на приобретенное наследство, которым противостоят соответствующие обязанности и права других лиц и которые при этом образуют содержание самостоятельных правоотношений (вещных, обязательственных и др.).
Наследственное правоотношение, начавшись с открытием наследства, может на том и закончиться, если наследник не принял наследство или вовсе отказался от него (ст. 1154, 1157, 1158 ГК, в том числе только по отдельным основаниям - абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). При такой паллиативности ("незаконченности") наследственного правоотношения не возникает и последствия в виде правопреемства. Напротив, последнее возможно, только если наследственное правоотношение последовательно пройдет обе стадии, т.е. если наследство откроется, а наследник примет его. Если же открывшееся наследство наследник не примет (откажется от него), право на получение наследства перейдет к другим лицам. В разных ситуациях таковыми могут быть: a) субституты (п. 2 ст. 1121 ГК); b) наследники по закону последующей очереди (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК); c) наследники по завещанию или по закону любой очереди (в том числе представляющие и трансмиссары), в пользу которых произошел отказ от наследства (ст. 1158 ГК); d) наследники по завещанию или по закону, прирастившие наследственную долю (п. 1 ст. 1161 ГК); e) публичный наследник выморочного имущества (ст. 1151 ГК). И вновь для возникновения правопреемства уже с новым наследующим субъектом последний должен принять наследство, и снова этого может не произойти (во всех случаях, кроме последнего, когда принятие наследства уже не требуется, а отказ от него невозможен в принципе - абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).
Отсюда можно сделать следующий ряд важных выводов: a) наследодатель - субъект наследственного правопреемства, который не является субъектом наследственного правоотношения (поэтому наличие юридической связи в виде правопреемства между наследодателем и наследником не означает наличия между ними правоотношения, а значит, не всякая юридическая связь сама по себе есть правоотношение); b) наследственное правопреемство - правовое последствие (результат, эффект) полноценной (двустадийной) реализации наследственного правоотношения; c) понятия "наследственное правоотношение" и "наследственное правопреемство" различаются по субъекту и соотносятся как "причина" и "результат"; d) наследственное правоотношение и правопреемство объективны, поскольку смерть неизбежна, а открывшееся с ней наследство во всяком случае перейдет к другому лицу (в самом крайнем случае - к публичному субъекту как выморочное).
Итак, основание наследственного правоотношения с эффектом в виде правопреемства - фактический состав из разных юридических фактов (в их числе во всяком случае неизбежное событие в виде смерти гражданина или судебное решение об объявлении его умершим, а также действие наследника по принятию наследства). Наследодатель, являющийся управомоченным лицом только в смысле прижизненного права завещать (ст. 1120 ГК), после смерти находится уже за рамками наследственного правоотношения. Наследник - управомоченное лицо на принятие наследства, однако это его право не может быть реализовано в отношении наследодателя: до смерти наследодателя наследник им не обладает, а после смерти наследодателя об этом праве наследника можно говорить только относительно третьих лиц (включая других наследников, а также так называемый публичный порядок). Сказанное позволяет противопоставить наследственные правоотношения обязательствам, которые возникают из договоров и других гражданско-правовых оснований (и новируются по субъекту, в том числе в результате наследственного правопреемства), имеют две стороны - обязанную (должника) и управомоченную (кредитора), причем первая должна совершить в пользу второй определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) и исполнить обязательство надлежащим образом, к тому же функции должника и кредитора нередко несут обе стороны обязательства ввиду двустороннего характера многих обязательств (ст. 307-309 ГК). Не случайно, что специальное правовое регулирование наследственных отношений обеспечивают правила раздела V ГК, при этом правила об обязательствах применяются в предусмотренных законом случаях (см. пп. 3 и 5 ст. 1117, п. 3 ст. 1137, ст. 1173 ГК).
Наследственное правопреемство - односторонний, а потому безвозмездный переход имущества умершего к наследнику. По этой причине если оно возникло в результате объявления гражданина умершим, то в случае последующей его явки (и независимо от времени явки) перешедшее к наследнику и сохранившееся у него наследство за установленными законом изъятиями подлежит возврату (абз. 1 п. 2 ст. 46 ГК). И по этой же причине, не связывая себя сделанным выше выводом, не будет лишним провести дифференциацию между наследованием и дарением имущества (также безвозмездным), принимая во внимание расхожий вопрос: что лучше - подарить или завещать?, а также существующие между дарением и наследованием черты сходства (в том числе наличие правопреемства, присущий многим договорам дарения не обязательственный, а вещный характер, а также тот факт, что и одаряемый, и наследник могут обязываться к совершению действий в пользу третьих лиц - ср. ст. 582 со ст. 1137-1140 ГК). В наиболее общем смысле различия между этими конструкциями в следующем: a) основание дарения - одноименный договор (единичный факт), основание наследования - сложный фактический состав без участия в нем договора;
b) дарение - пожизненный переход имущества от дарителя к одаряемому (договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен, к такого рода дарению применяются правила о наследовании - п. 3 ст. 572 ГК), наследование - всегда посмертный (при этом распоряжение имуществом на случай смерти возможно только путем завещания - п. 1 ст. 1118 ГК);
c) наследодатель в отличие от дарителя - только гражданин; d) наследование в отличие от дарения покоится на идее универсального (а не сингулярного) правопреемства.
Наследственное правопреемство и в самом деле является прямым (непосредственным) и универсальным. Согласно первому признаку наследство переходит от наследодателя к наследнику без участия в этом третьих лиц. Поэтому известные наследственному праву случаи непрямого (опосредованного) перехода наследства, хотя и связаны с наследованием, сами при этом наследованием не являются. Таковы случаи завещательного отказа (легата) и возложения, когда один или несколько отказополучателей (более широкий круг дестинатариев) получают имущество умершего, но не как наследники, а как кредиторы наследника-должника (ст. 1137-1139, 1174 ГК). Согласно второму признаку наследство переходит от наследодателя к наследнику: a) в неизменном виде + b) как единое целое + c) в один и тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК). Именно в силу универсальности наследственного правопреемства: a) принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось (включая и те его составляющие, о существовании которых наследник не знает и не подозревает); b) принятие наследства под условием или с оговорками не допускается; c) наследство принимается однократным актом, исключающим необходимость принятия каждой его составляющей в отдельности (п. 2 ст. 1152, ст. 1153 ГК). Однако правило п. 1 ст. 1110 ГК об универсальности наследственного правопреемства диспозитивно и знает исключения. Так, частичное принятие наследства возможно в условиях одновременного наследования по нескольким основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК). Впрочем, поскольку отсюда можно сделать и иной вывод, будто бы речь идет не об изъятии из данного правила, а о его ограниченности рамками конкретного основания наследования, среди более иллюстративных изъятий - случаев так называемого правопреемства с модификацией переходящего права - изменение состава наследства в рамках абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК, а также при наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, когда наследник, не являющийся членом данного хозяйства и не вступивший в него, имеет право на получение соразмерной наследуемой доле в праве общей собственности денежной компенсации, которую ему должны уплатить члены хозяйства (но не самой этой доли и не соответствующего ей имущества в натуре - п. 2 ст. 1179 ГК). Наследство переходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наследства (ст. 1113, 1114 ГК), а не со дня фактического его принятия и не с момента необходимой для соответствующих случаев государственной регистрации права на имущество: акту фактического принятия наследства закон придает обратную силу (п. 4 ст. 1152, ч. 1 ст. 1164 ГК). Значение этого приема в следующем: в рамках акта правопреемства он: а) обеспечивает "непрерывную" ("бесперебойную") юридическую связь между правом наследодателя и правом наследника; b) определяет правовой режим так назваемого лежачего наследства (от момента его открытия до момента принятия) - уже со дня открытия наследства именно того наследника, который примет его немедленно или позднее, закон признает собственником наследственной вещи (а если право на нее подлежит государственной регистрации - законным ее владельцем), а также обладателем иных прав.
Объект наследования - имущество умершего (наследственное имущество, наследство - п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ГК). Объектами наследования не могут быть гражданская правоспособность и дееспособность умершего (п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 21 ГК). В сумме они образуют гражданскую правосубъектность, выступают предпосылкой обладания субъективными правами и обязанностями и их реализации, неразрывно связаны с личностью гражданина. Правоспособность возникает в момент рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК); последнее касается и дееспособности, которая без правоспособности не существует. Поэтому объект наследования - субъективные имущественные права и обязанности умершего. Считается, что в состав наследства входят и отдельные личные неимущественные права, что объясняют их связью с унаследованными имущественными правами, реализации которых они способствуют, а также ссылкой на прямо предусмотренные законом случаи, когда возможность наследования неимущественных прав (нематериальных благ) вытекает из самой их природы. Вообще говоря, личные неимущественные права и нематериальные блага не могут переходить от правообладателя к другим лицам ввиду присущих им неотчуждаемости и непередаваемости (п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ГК). Не случайно нормы наследственного права прямо исключают их из состава наследства (ч. 3 ст. 1112 ГК). И только если "личное неимущественное" и "имущественное" представляют собой единый юридический сплав (выступают двумя сторонами одной медали), та и другая составляющие единого права могут наследоваться. Пример тому - так называемое корпоративное право, т.е. право участия (членства) в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе. Данное право признается законом обязательственным (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК), однако особенность его в том и состоит, что правообладатель здесь - член организации, имеющий право не только на получение благ в виде дивидендов или результата кооперативной деятельности (имущественное право), но и на управление ею (личное неимущественное право). Наследование корпоративных прав (включая присущий им лично-правовой компонент) признается прямо (ст. 1176, 1177 ГК) и в то же время регулируется особо (глава 65 ГК). Что же касается п. 1 ст. 150 ГК, согласно которому в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя, то едва ли эти две нормы - специальная и общая - противоречат друг другу. Отдельные личные неимущественные права и нематериальные блага после смерти правообладателя и в самом деле могут переходить от умершего правообладателя к другим лицам (в том числе наследникам), однако переходят они скорее не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию (не случайно закон должен предусматривать не только случаи их перехода, но и порядок). Отсюда наследование сопряжено с посмертным переходом имущественных прав и обязанностей умершего к его наследникам, в то же время наследование - не единственное возможное основание посмертного перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам (включая его наследников).
В самом деле, даже посмертный переход имущества не всегда связывается с наследованием. Помимо него, есть и иные случаи посмертного перехода имущества. Так, некогда ст. 561 ГК 1964 г. предоставляла гражданам-вкладчикам право сделать распоряжение сберкассе (банку) о выдаче вклада на случай смерти. При наличии такого распоряжения вклад не входил в состав наследства и переходил к указанному в нем лицу (любому или государству) и только при отсутствии такого распоряжения наследовался на общих основаниях. И хотя в действующем ГК денежные средства граждан во вкладах и на любых других счетах наследуются на общих основаниях, т.е. по завещанию (которое может быть нотариальным или банковским - ст. 1128 ГК) или по закону, по-прежнему известны случаи, когда посмертный переход имущества не является наследованием. Так, согласно ст. 1183 ГК члены семьи умершего, а также нетрудоспособные его иждивенцы имеют право на неполученные умершим при жизни суммы заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных умершему в качестве средств к существованию. Данные суммы выплачиваются по их требованию, но не в составе наследства, а как выплаты социального характера (подчеркивают даже, что указанные лица не наследуют эти суммы, а получают возможность "заместить" умершего правообладателя, не реализовавшего при жизни свое право). И только при отсутствии таких лиц или непредъявлении ими требований в установленный законом срок социальные выплаты включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
А вот другой пример. Ни при каких условиях не входят в состав наследства и не наследуются подпадающие под действие специального законодательства государственные награды умершего: после смерти они передаются наследникам, но не в составе наследства, а для хранения как память (п. 1 ст. 1185 ГК, а также Положение о государственных наградах Российской Федерации). Исключение указанных видов имущества из состава наследства выводит их и из-под сферы действия наследственно-правовых норм (т.е. раздела V ГК, разумеется, кроме тех специальных правил, которые эти случаи регулируют самостоятельно или путем отсылки). Поэтому такое имущество не учитывается при определении и выплате обязательной доли (ст. 1149 ГК), не подвержено обращению взыскания по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК). Итак, посмертный переход имущества связывается с наследованием, в то же время наследование - лишь общее и наиболее распространенное основание посмертного перехода имущества, которое применяется во всех случаях, кроме тех, когда такой переход осуществляется по иному (самостоятельному) основанию или когда он невозможен.
Наследственные правоотношения (включая состоявшееся правопреемство) аннулируются из-за нарушения закона (в частности, требований ст. 1117 ГК, ничтожности завещания или в результате эффективного его оспаривания - пп. 1, 2 ст. 1131 ГК, нарушения правил очередности призвания к наследованию законных наследников - п. 1 ст. 1141 ГК), а если наследодатель был объявлен умершим - вследствие его явки (ст. 46 ГК).
Правовое регулирование наследования. Отношения по наследованию имущества умершего другими лицами регулирует наследственное право - подотрасль права гражданского. Соответственно предмет наследственного права (наследственно-правового регулирования) - посмертные отношения, возникающие по поводу открытия наследства и его принятия наследниками по завещанию и (или) по закону (наследственные отношения). В то же время при определении предмета наследственного права не обойтись без двух важных уточнений: a) учитывая особенности регулирования наследственных отношений, а также ту роль, которая принадлежит в этом прижизненной воле наследодателя, наследственное право помимо наследственных регулирует и некоторые прижизненные отношения, "связанные с подготовкой гражданина к смерти"; b) учитывая многообразие и сложность отношений, возникающих после смерти наследодателя, наследственное право регулирует (или, по крайней мере, в той или иной степени вовлекает в свою орбиту) многие другие отношения, примыкающие к наследственным (в том числе обслуживающие их). Таким образом, предмет наследственного права образуют следующие группы отношений.
- Прижизненные отношения наследодателя, связанные с составлением, отменой и изменением завещания (ст. 1119-1122, 1124-1130 ГК).
- Посмертные отношения, связанные, с одной стороны, с открытием наследства и призванием к наследованию наследников по завещанию и (или) по закону (включая субститутов, представляющих наследников, нетрудоспособных иждивенцев, необходимых наследников, трансмиссаров, наконец, публичного наследника выморочного имущества), а с другой стороны - с его принятием наследником или отказом от него (ст. 1113-1117, 1121, 1141-1159 ГК).
- Отношения между наследниками (ст. 1140, 1141, 1157-1158, 1165, 1168-1170, 1182 ГК), в том числе по поводу обязательной доли (ст. 1149 ГК) и приращения долей (ст. 1161 ГК).
- Отношения между наследниками и другими заинтересованными лицами - отказополучателями (п. 5 ст. 1117, 1137-1138, 1160 ГК), дестинатариями (ст. 1139 ГК), иными кредиторами (ст. 1174, 1175 ГК), юридическими лицами при наследовании права участия в них, а также их участниками (ст. 1176, 1177 ГК), сособственниками умершего (ст. 1150, пп. 1, 2 ст. 1168, ст. 1179 ГК).
- Прочие вовлекаемые в предмет наследственного права отношения, к которым можно отнести отношения с участием уполномоченных душеприказчиков (ст. 1134-1136 ГК), нотариусов и других уполномоченных законом лиц (п. 1 ст. 1124, ст. 1171, 1172 ГК), свидетелей (пп. 2, 3 ст. 1124, пп. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126 ГК), представителей наследников (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК), доверительных управляющих (ст. 1173 ГК).
- Наконец, в рамках предмета наследственного права нельзя не сказать и об отношениях по переходу имущества умершего к другим лицам по специальному (иному, чем наследование) основанию. Упоминание о таких отношениях и даже их регулирование (непосредственное - пп. 1, 2 ст. 1183 ГК или отсылочное - п. 1 ст. 1185 ГК) едва ли вызывают сомнения ввиду их близости к наследственным отношениям, особенно если учесть, что некоторые из них, начавшись как ненаследственные, при указанных в законе условиях могут "перерастать" в наследственные (ст. 1183 ГК).
Поскольку наследование - процедура и процесс перехода имущества умершего к другим лицам, предмет наследственного права образуют отношения организационные и имущественные. Совокупный анализ норм наследственного права позволяет сделать три важных вывода: a) если не о преобладании первых над вторыми, то, по крайней мере, о том значительном месте, которое первые занимают в предмете наследственного права; b) о тесной взаимосвязи этих отношений, поскольку организация процесса наследования - не самоцель, а средство правильного и справедливого с точки зрения закона распределения имущества умершего и определения дальнейшей его судьбы; c) о комплексности Гражданского кодекса как нормативного правового акта, объединившего наряду с гражданскими также отдельные нормы иной отраслевой принадлежности. Надлежит подчеркнуть, что наследственное право не регулирует личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (они являются предметом другой гражданско-правовой подотрасли - см. раздел VII ГК), в то же время нет никаких препятствий для распространения норм наследственного права на случаи посмертного перехода присущего данным отношениям имущественного компонента (ст. 1241, 1283, п. 3 ст. 1293 ГК). Совсем далеки от наследственного права отношения по поводу личных неимущественных прав и нематериальных благ: даже если в предусмотренных законом случаях и порядке последние переходят от правообладателя к наследникам (п. 1 ст. 150 ГК), такой переход, как видно, осуществляется по самостоятельному правовому основанию, не имеющему ничего общего с правовым режимом наследования и нормами наследственного права.
Формой (источником) наследственного права является законодательство о наследовании, представляющее собой систему нормативных правовых актов. Центральное, но при этом отнюдь не исключительное место в этой системе занимает Гражданский кодекс, при этом важно подчеркнуть, что, помимо специального раздела V "Наследственное право", расположенного в его части третьей, упоминания о наследовании (или, по крайней мере, о наследниках) можно без труда обнаружить и в других его подразделениях, в том числе в части первой (см. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 218, п. 2 ст. 256, ст. 266, 267), в части второй (см. п. 3 ст. 572, п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п. 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, п. 2 ст. 700, п. 2 ст. 934, ст. 979, п. 2 ст. 1038, абз. 4 п. 1 ст. 1050), в разделе VI части третьей (см. ст. 1224), в части четвертой (см. п. 5 ст. 1232, ст. 1241, п. 2 ст. 1267, ст. 1283, п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, ст. 1318, п. 1 ст. 1319, п. 2 ст. 1327, п. 9 ст. 1483).
Помимо Гражданского кодекса, в состав законодательства о наследовании входят и другие нормативные правовые акты разной юридической силы. Так, важную роль в регулировании наследственных отношений играют Основы о нотариате (см. ст. 36-38, 61-73, 75, 105), Земельный кодекс (см. ст. 21, п. 10 ст. 22, ст. 80), законы о юридических лицах (см., например, ст. 21, 23 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 7, 9 Федерального закона от 8 мая 1996 г. "О производственных кооперативах") и другие законы, а также подзаконные акты (см., например, Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного, выморочного имущества и кладов).
Часть третья Гражданского кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (т.е. после 1 марта 2002 г.), а ее раздел V "Наследственное право" - к тем правам и обязанностям, которые возникли после 1 марта 2002 г., и независимо от момента возникновения самого наследственного правоотношения, даже если последнее возникло до 1 марта 2002 г. (ст. 1, 5 Вводного закона). В то же время вопрос об особенностях действия законодательства о наследовании во времени требует следующих трех уточнений.
1. Принимая во внимание незавершенность процесса формирования современного российского законодательства о наследовании, нормативные акты СССР, РСФСР и РФ, изданные до введения в действие части третьей Гражданского кодекса, продолжают применяться постольку, поскольку не противоречат части третьей Кодекса (см. ч. 1 ст. 4 Вводного закона) и впредь до введения в действие соответствующих законов (см. ч. 2 ст. 4 Вводного закона). Примером такого нормативного акта как раз и является упомянутое выше постановление Совета Министров СССР "Об утверждении положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного, выморочного имущества и кладов", которое согласно ч. 2 ст. 4 Вводного закона в части учета выморочного имущества действует до принятия закона, предусмотренного п. 3 ст. 1151 ГК.
2. Принимая во внимание различное регулирование наследственных отношений прежним законом (ГК РСФСР 1964 г.) и Гражданским кодексом, а также длящийся характер наследственного правоотношения (которое начинается с открытия наследства и завершается его принятием), если наследство открылось до 1 марта 2002 г., но срок его принятия на 1 марта 2002 г. не истек либо истек, но на 1 марта 2002 г. наследство оказалось не принятым законными наследниками (включая трансмиссаров) согласно ст. 532, 548 ГК РСФСР 1964 г. (в том числе по предусмотренным законом основаниям не перешло в собственность публичных субъектов), круг законных наследников в отношении такого наследства определялся ст. 1142-1148 ГК, при этом соответствующие лица могли принять его в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК (т.е. до 1 сентября 2002 г. - см. ч. 1 ст. 6 Вводного закона). Впрочем, поскольку с тех пор прошло уже немало времени, с одной стороны, с другой - согласно ч. 2 ст. 6 Вводного закона и ст. 1151 ГК такое наследство в крайнем случае как выморочное поступало в публичную собственность (и поступило туда в силу абз. 2 п. 1 ст. 1152 и абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), более актуальным является не это, а следующее, последнее, замечание.
3. Принимая во внимание значение прижизненной воли наследодателя в определении посмертной судьбы его имущества и роль завещания в регулировании вопросов наследственного правопреемства, завещания, совершённые до 1 марта 2002 г. в соответствии с правилами ГК РСФСР 1964 г. и "не активированные" к 1 марта 2002 г., сохраняют юридическую силу. Особенность правового регулирования наследования по завещанию в таких случаях состоит в том, что в части двух вопросов - оснований недействительности завещания и обязательной доли необходимых наследников - подлежат применению правила ГК РСФСР 1964 г. (ст. 7, 8 Вводного закона). Сходные замечания справедливы и в отношении распоряжений о посмертной выдаче вклада, сделанных в условиях и в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР 1964 г. Такие распоряжения, "не активированные" к 1 марта 2002 г., также сохраняют юридическую силу, соответствующие вклады в случае смерти распорядителя не включаются в состав его наследства, на них не распространяются правила раздела V ГК. И только если лицо, указанное в распоряжении в качестве получателя вклада, умерло до дня смерти распорядителя или в один день (т.е. одновременно) с ним, либо никто из нескольких указанных в распоряжении лиц не пережил распорядителя (т.е. все они умерли до дня, следующего за днем его смерти), вклад включается в состав наследства и наследуется согласно правилам раздела V ГК РФ (см. ст. 8.1 Вводного закона).
Из всего сказанного можно сделать следующие общие выводы: a) регулирование наследственных отношений не ограничивается разделом V части третьей ГК, а сам ГК - не единственная форма (источник) наследственного права; b) законодательство о наследовании, процесс формирования которого не завершен, представлено различными по юридической силе и особенностям действия нормативными правовыми актами, образующими систему; c) отмена раздела VII ГК РСФСР 1964 г. "Наследственное право", происшедшая с введением в действие части третьей ГК РФ и согласно ст. 2 Вводного закона в силу правил ст. 7-8.1 того же Вводного закона не является безусловной, соответственно в процессе правового регулирования наследственных отношений наряду с правилами ГК РФ в предусмотренных законом случаях продолжают действовать отдельные нормы ГК РСФСР 1964 г., которые, таким образом, "переживают" основную массу других - отмененных - норм данного акта.
Несколько слов о внутренней организации специального раздела V ГК "Наследственное право". Юридико-технически он состоит из пяти глав, посвященных общим положениям (глава 61), наследованию по завещанию и по закону (главы 62, 63), приобретению наследства (глава 64), наследованию отдельных видов имущества (глава 65). Подотрасль наследственного права, таким образом, имеет Общую и Особенную части: первую образуют нормы, применимые ко всем или к большинству наследственных отношений (главы 61, 64 ГК), вторую - нормы, рассчитанные на регулирование отношений из конкретного основания (главы 62, 63 ГК) или имеющие специальный объект (глава 65 ГК). Включение общих по существу правил о приобретении наследства в отдельную главу 64 ГК, к тому же их расположение после специальных правил глав 62, 63 ГК, возможно, и противоречит юридической (пандектной) логике, в то же время такая компоновка нормативного материала объясняется соображениями фактической последовательности в изложении правил о наследовании.
Минимальная по объему глава 61 ГК посвящена общим положениям о наследовании. Ее дефинитивные и декларативные правила закрепляют ключевые понятия всего наследственного права - наследование (ст. 1110-1111 ГК), наследство (ст. 1112-1115 ГК), наследники (ст. 1116, 1117 ГК). Нормы главы 64 ГК в основном регулируют процедурные вопросы наследования, в их числе - принятие наследства (ст. 1152-1156, 1162, 1163 ГК), отказ от наследства и от завещательного отказа (ст. 1157-1160 ГК), охрана интересов отдельных категорий граждан (ст. 1166, 1167 ГК), охрана наследства и управление им (ст. 1171-1173 ГК). В то же время они регулируют важные имущественные вопросы (ст. 1161, 1174 ГК), а также специализируют некоторые общегражданские нормы (ст. 1164, 1165, 1168-1170, 1175 ГК). Взаиморасположение глав 62 и 63 ГК, а также больший объем первой в сравнении со второй (23 статьи против 11) a priori предрешает вывод, что из двух оснований наследование по завещанию доминирует над наследованием по закону, а значит, в регулировании наследственных отношений преобладает частный метод, который ограничивается и субсидиарно дополняется методом публичным. Основное назначение главы 62 ГК - обеспечение правового регулирования завещания: ее правила закрепляют принципы завещания, регламентируют правила его оформления, отмены, изменения, исполнения, содержания, при этом в связи с правилом ст. 156 ГК едва ли какая-либо другая односторонняя сделка испытывает столь пристальное специальное внимание со стороны закона. В свою очередь, основное назначение главы 63 ГК - a) реализация в отсутствии завещания принципа очередности призвания к наследованию и установление очередей законных наследников (включая представляющих); b) специализация оснований наследования (для нетрудоспособных иждивенцев, выморочного имущества) (ст. 1141-1146, 1148, 1151 ГК). Среди прочих регулируемых главой 63 ГК вопросов - наследование с участием усыновленного и его потомства, с одной стороны, с другой - усыновителя и его родственников, а также родителей и других родственников усыновленного по происхождению (ст. 1147 ГК), гарантия обязательной доли необходимым наследникам (ст. 1149 ГК), наследование доли в совместной собственности супругов (ст. 1150 ГК). Заключительная - 65-я - глава обеспечивает особый правовой режим наследования прав участия (членства) в юридических лицах (ст. 1176, 1177 ГК), предприятия (ст. 1178 ГК), имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 1179 ГК), вещей, ограниченных в обороте (ст. 1180 ГК), земельных участков (см. 1181, 1182 ГК), так называемого социального имущества (ст. 1183, 1184 ГК), государственных наград, почетных и памятных знаков (ст. 1185 ГК). В главе 65 ГК использован перечневый (а не классификационный) метод, позволяющий в любое время этот перечень изменить, в том числе за счет исключения одних правил (например, не вносящей ничего нового и не добавляющей ст. 1184 ГК) и включения других (например, посвященных наследованию культурных, исторических, валютных ценностей, ценных бумаг, исключительных прав и т.п.). Правила главы 65 ГК, помимо собственно вопросов наследования, затрагивают и иные связанные с ним вопросы (например, членства в организациях - п. 1 ст. 1176, ст. 1177, п. 2 ст. 1179 ГК и раздела наследства - п. 3 ст. 1179, ст. 1182 ГК), здесь же можно встретить и иные основания посмертного перехода имущества (пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185), а потому действительное содержание главы 65 ГК шире ее наименования.
И последнее. Наследственное право покоится на общих и специальных принципах, присущих соответственно подотрасли в целом или тому или иному ее институту. В числе первых можно назвать: a) саму универсальность наследственного правопреемства; b) обеспечение преемственности в праве частной собственности и в других частных правах, их сохранности и неприкосновенности, закрепленности имущества за конкретными лицами; c) приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону; d) свободу принятия наследства и отказа от него; e) юридически дифференцированный подход законодателя к разным категориям наследников; f) охрану интересов наследодателя, наследников, иных лиц, самого наследства. В числе вторых - a) свободу и тайну завещания; b) обязательность исполнения воли завещателя; c) очередность призвания к наследованию законных наследников; d) социальную справедливость и экономическую целесообразность при распределении имущества умершего. Можно выделить и другие принципы.
Наследодатель, наследники, наследство
Наследодатель. Поскольку наследование связано со смертью (объявлением умершим), наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). Другие участники гражданского оборота (юридические лица, государство, его субъекты и муниципальные образования) не могут быть наследодателем и использовать наследование как правовую форму передачи имущества другим лицам. В то же время, поскольку наследование возникает после смерти (объявления умершим), наследодатель хотя и является субъектом наследственного правопреемства, но не становится субъектом наследственных правоотношений.
Закон не дифференцирует наследодателей по каким-либо признакам, в то же время наличие у наследодателя специального признака может влиять на состав наследства и правовое регулирование наследования (см. ст. 1176-1180 ГК). Не имеет значения и дееспособность наследодателя (его возраст и иные факторы, влияющие на объем дееспособности, в частности психическое здоровье), и это понятно: открытие наследства и возникновение наследственного правоотношения покоится на факте смерти (неизбежном событии или судебном решении), но не на действии лица. Сказанное, однако, не распространяется на фигуру завещателя и завещательную праводееспособность. Поскольку завещание - прижизненная сделка, которая к тому же должна совершаться только лично (как раз поэтому в отличие от гражданской право- и дееспособности завещательная право- и дееспособность возникают одновременно), завещатель - субъект специальный, который в момент совершения завещания должен обладать дееспособностью в полном объеме (п. 2, 3 ст. 1118 ГК). Поскольку завещателями могут быть только полностью дееспособные лица (в том числе вступившие в брак ранее 18 лет и эмансипированные - ст. 21, 27 ГК), наследование после несовершеннолетних может быть только по закону (но не по завещанию). Что же касается ограниченно дееспособных и недееспособных, поскольку закон требует от завещателя полной дееспособности в момент совершения завещания (п. 2 ст. 1118 ГК), завещателями могут быть те и другие при условии, если они были ограничены в дееспособности или признаны недееспособными впоследствии (после составления завещания). Однако в первом случае завещание может быть оспорено самим завещателем или иными лицами (чьи права или охраняемые законом интересы нарушены, в частности, законными наследниками) по основанию п. 1 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными в абз. 2 п. 1 ст. 171 ГК, а во втором - опекуном недееспособного завещателя по основанию п. 2 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными в абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК (см. п. 3 ст. 177 ГК). Во всяком случае лицо может быть завещателем, если на момент совершения завещания его дееспособность восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК).
Наследники и иные лица, управомоченные законом на получение имущества умершего. В отличие от наследодателя, которым может быть только гражданин, наследниками могут быть и другие лица. Круг наследников определяет совершённое наследодателем завещание, а при его отсутствии и в иных предусмотренных законом случаях - закон (ст. 1116 ГК).
1. Граждане могут наследовать по завещанию и по закону независимо от объема их дееспособности, включая несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных. Дееспособность не влияет на саму возможность быть наследником, но имеет значение при решении вопросов, связанных с наследованием (см. абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 4 ст. 1157, п. 3 ст. 1159, ст. 1167 ГК). К наследованию могут призываться лица: a) находящиеся в живых в день открытия наследства и b) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК). Понятно, что в последнем случае факт зачатия имеет значение только при условии живорождения (нерожденные и мертворожденные за отсутствием правоспособности не могут быть и наследниками). Если же после открытия наследства ребенок родился живым, но умер вскоре после рождения, он является наследником с последствиями, предусмотренными ст. 1156 ГК. Акт рождения и критерии живорождения, мертворождения, перинатального периода определяются согласно данным медицины (отделение плода от организма матери, степень его доношенности, масса тела новорожденного, способность его к самостоятельному дыханию и др.). Наличие зачатого, но не родившегося ребенка - насцитуруса (nasciturus) - основание, препятствующее выдаче свидетельства о праве на наследство и его разделу (п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ГК).
2. Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования могут наследовать по завещанию и по закону. Еще недавно субъекты Федерации и муниципальные образования наследовать по закону не могли, теперь они наследуют по закону выморочное жилое помещение, расположенное на территории соответствующего муниципального образования или в субъекте Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге иное выморочное имущество (т.е. не являющееся жилым помещением), как и прежде, переходит в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1116, ст. 1151 ГК).
3. Юридические лица, существующие на день открытия наследства, иностранные государства и международные организации могут наследовать только по завещанию (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1116 ГК). Учитывая существование двух видов юридических лиц - собственников и несобственников (см. абз. 3 п. 2 ст. 48 ГК), завещание, совершенное в пользу организации-несобственника, означает, что имущество поступает в ее хозяйственное ведение (оперативное управление) и одновременно в собственность ее учредителя.
Поскольку кроме наследования есть и иные основания посмертного перехода имущества, от наследников следует отличать иных лиц, управомоченных законом на получение имущества умершего. Особенность таких лиц состоит в следующем: a) ими едва ли не во всех случаях могут быть только граждане; b) они не всегда входят в круг наследников умершего в одних случаях, но в других - только и могут быть из определенного числа наследников; с) их право на получение имущества умершего ограничивает права его наследников. Вот два примера.
1. В одних случаях закон дает право на получение имущества умершего гражданам, которые при этом не всегда могут относиться к числу его наследников. Так, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, имеют две категории граждан - a) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; b) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания (п. 1 ст. 1183 ГК). Принимая во внимание особое - социальное - назначение таких выплат, закон предоставляет право на их получение тем лицам, которые с его точки зрения являются наиболее нуждающимися в этом, при этом в решении данного вопроса он отказывается от присущего наследованию по закону принципа очередности в пользу двух самостоятельных критериев - получатель таких выплат должен принадлежать либо к числу членов семьи умершего и при этом совместно проживать с ним (причем не имеет значения, как долго), либо к числу нетрудоспособных иждивенцев умершего (причем независимо от места проживания) (ср. п. 1 ст. 1183 со ст. 1148 ГК). Нет сомнений, что с двумя этими критериями закон связывает два самостоятельных основания, порождающих право на получение таких выплат, а потому последнее может возникнуть как у тех лиц, которые могут быть наследниками по закону (любой очереди), так и у иных лиц. Последними могут быть как те лица, родство которых с умершим не имеет правового значения для их включения в число законных наследников (например, из-за значительной его отдаленности, лишения родительских прав), так и совершенно посторонние (например, получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением в случае смерти плательщика ренты - § 4 главы 33 ГК).
2. В других случаях закон дает право на получение имущества умершего строго определенному кругу лиц, причем только из числа наследников по закону. Так, государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, после смерти награжденного передаются другим лицам в порядке, установленном таким законодательством (п. 1 ст. 1185 ГК). Согласно п. 12 уже упоминавшегося выше Положения о государственных наградах Российской Федерации в случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии таковых - подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Поскольку при посмертном награждении награды и документы к ним переходят только к тем лицам, которые принадлежат к числу первоочередных законных наследников, можно предположить, что награды и документы к ним, полученные умершим прижизненно, могут переходить к иным законным наследникам. Однако поскольку во всяком случае речь идет о передаче наград и документов к ним хотя и наследникам, но вне связи с наследованием, а по самостоятельному основанию - на хранение как память, техническое понятие "наследник" следует связывать с фигурой того наиболее близкого родственника, который способен достойно сохранить память о заслугах покойного (а потому это понятие не стоит воспринимать буквально, в частности распространять на наследников по завещанию даже при наличии таковых).
Недостойные наследники. Недостойными наследниками могут быть только граждане, которые по соображениям нравственности или не имеют права наследовать в силу прямого указания закона, или отстраняются от наследования судом по требованию заинтересованных лиц (ср. п. 1 и 2 ст. 1117 ГК). Во всяком случае ст. 1117 ГК возлагает на наследника специфическую гражданскую санкцию за его недостойное поведение в отношении конкретного наследодателя или потенциальных наследников, а поскольку данная мера не касается случаев наследования этим же лицом после любых других наследодателей, она, как верно подчеркнуто, означает именно санкцию, но не ограничение наследственной правоспособности. Данная санкция обращена к следующим категориям граждан:
1) совершившим правонарушения против наследодателя, кого-либо из наследников или осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Такие противоправные деяния (действия или бездействия) должны быть умышленными - посредством их совершения лицо должно способствовать или пытаться способствовать призванию его самого или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства. Значение при этом имеет не только корысть (специальное стремление к достижению указанных целей), но и иная мотивация (например, убийство наследодателя из мести), за исключением случаев когда не содержащие указанных признаков действия наследника лишь объективно приводит к аналогичному результату (убийство, совершённое лицом, находящимся в момент убийства в состоянии невменяемости). Отсюда данное правонарушение квалифицируют признаки объекта и субъективной стороны. Соответственно не могут повлечь признание лица недостойным наследником: a) его малолетний возраст или недееспособность (исключающие вопрос о вине); b) его противоправные действия, совершенные не в отношении наследодателя (в том числе последней воли завещателя) или наследников; c) его противоправные деяния, не являющиеся умышленными (совершённые по неосторожности). Недостойный наследник может действовать в своих интересах или в интересах третьих лиц (например, своих детей). Указанные обстоятельства должны быть рассмотрены и подтверждены судом (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК), причем иногда это возможно только после открытия наследства (п. 2 ст. 1131 ГК). Порядок и условия признания наследника недостойным предлагают связывать с существом содеянного (совершение преступления и вступление в силу приговора должно влечь бесспорное отстранение от наследования, если же действия преступными не являются, отстранение возможно в рамках гражданского спора и специального рассмотрения этого вопроса), а также исходить при этом из презумпции его недобросовестности;
2) лишенным родительских прав и не восстановленным в них ко дню открытия наследства. Такие лица не наследуют после своих детей в силу самого факта лишения их родительских прав (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК, ст. 69-72 СК);
3) потомкам лиц, совершивших умышленные противоправные действия или лишенных родительских прав (п. 1 ст. 1117 ГК), если сами эти лица умирают до открытия наследства или одновременно с наследодателем (п. 3 ст. 1146 ГК), а их потомки, следовательно, могут рассматриваться в качестве потенциальных представляющих наследников. Это значит, что потомки претерпевают санкцию за действия своих родственников по восходящей линии (т.е. за чужие действия), что в литературе вызывает возражения;
4) злостно уклонявшимся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК). Такие лица отстраняются от наследования на основании фактического состава из следующих юридических фактов: a) требование со стороны любого лица о применении п. 2 ст. 1117 ГК; b) эффективное доказывание этим лицом факта злостного уклонения наследником от выполнения лежащих по закону обязанностей по содержанию наследодателя; c) судебное решение о признании наследника недостойным и отстранении его от наследования. Поскольку в п. 2 ст. 1117 ГК речь идет о лицах, обязанных содержать наследодателя в силу закона (в частности, ст. 80, 87, 88 СК), в свою очередь, категория "злостность", будучи оценочной и комплексной, субъективно означает наличие умысла, а объективно - постоянства (систематизма), недостойными наследниками по п. 2 ст. 1117 ГК не могут признаваться: a) лица, не являющиеся в силу закона носителями обязанностей по содержанию наследодателя (например, несовершеннолетние дети в отношении родителей); b) лица, чье поведение не может признаваться виновным в принципе (малолетние, а также недееспособные в ходе осуществления обязанностей по содержанию наследодателя); c) лица, не исполнявшие свои обязанности в отношении наследодателя по невнимательности, небрежности и т.п. и (или) только эпизодически. Недостойными наследниками не могут также признаваться потомки лиц, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК), если они призываются к наследованию как представляющие наследники (п. 3 ст. 1146 ГК).
Категория "недостойный наследник" универсальна: по кругу лиц она распространяется на граждан, наследующих как по закону, так и по завещанию, в том числе имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ГК). Однако универсальность не означает ни ее равенства, ни отсутствия исключений. Так, если наследник совершил против наследодателя (других наследников) умышленные противоправные действия, позволяющие считать его недостойным, при этом данный факт подтвержден судом, однако впоследствии (т.е. после признания наследника недостойным и утраты им права наследовать) наследодатель все же завещал ему имущество, такой наследник считается прощенным и может наследовать, однако только по завещанию и только это - завещанное ему - имущество (поэтому речь не идет об имуществе, оставшемся незавещанным, которое он не вправе наследовать по закону как недостойный наследник - абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК). В свою очередь, родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню открытия наследства, равно как и граждане, отстраненные от наследования из-за злостного уклонения от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, не могут наследовать только по закону (но могут наследовать по завещанию - абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1117 ГК). Поскольку недостойный наследник не имеет права наследовать, полученное им наследство (а в соответствующих случаях - только полученное им при наследовании по закону) составляет неосновательное обогащение и подлежит возврату (п. 3 ст. 1117 ГК). Данное правило имеет самый общий смысл и подлежит распространительному толкованию с учетом учения об исках и правилах их предъявления (например, доставшаяся недостойному наследнику индивидуально-определенная и сохранившаяся у него в натуре вещь подлежит истребованию не по правилам главы 60 ГК, а по правилам о виндикации - ст. 301 ГК). Наконец, поскольку правила ст. 1117 ГК применяются к завещательному отказу (легату), наряду с недостойными наследниками существуют и недостойные отказополучатели (легатарии). Последние должны вернуть наследнику полученное от него имущество, а если оно не сохранилось в натуре, а также если предметом легата было выполнение работы (оказание услуги), которые наследником были выполнены (оказаны), недостойный легатарий должен возместить наследнику соответствующую стоимость (п. 5 ст. 1117 ГК).
При буквальном толковании категории "недостойный наследник", рассчитанной на случаи наследования, недостойными (наследниками) не могут признаваться лица, управомоченные законом на посмертное получение имущества по иному (чем наследование) основанию, а значит, в отношении них нельзя применить ст. 1117 ГК без соответствующего ее изменения (например, дополнения ее п. 4) или без придания ей распространительного толкования. Однако первое лежит за рамками закона и составляет прерогативу законодателя, а второе сомнительно потому, что речь идет о гражданской санкции, смысл которой - в исключении некоторых граждан из числа наследников (абз. 1 п. 1) или и вовсе - только из числа наследников по закону (абз. 2 п. 1, п. 2), а всякое исключение, включая и это, распространительному толкованию не подлежит. Наконец, применение ст. 1117 ГК к отношениям по посмертному переходу имущества по иному (чем наследование) основанию невозможно и в порядке аналогии закона, так как речь идет о разных по существу отношениях (в противном случае законодателю попросту не потребовалось бы формально противопоставлять друг другу отношения наследственные и наследственноподобные), к тому же в рассматриваемой ситуации нет пробела в правовом регулировании, при котором только и возможно обращение к п. 1 ст. 6 ГК. С учетом сказанного мать, лишенная родительских прав и не восстановленная в них, не наследует по закону после сына как недостойный наследник (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК), но на этом основании ей нельзя отказать ни в наследовании по завещанию, ни в получении средств, указанных в п. 1 ст. 1183 ГК: с одной стороны, правило п. 1 ст. 1183 ГК посвящено не наследникам, с другой - в качестве нетрудоспособного иждивенца умершего можно предположить даже недобросовестную мать.
Наследство. Наследство - имущество умершего, переходящее в порядке универсального правопреемства к наследнику (наследникам) по завещанию и (или) по закону. В его состав может входить всякое имущество - движимое и недвижимое (в том числе вещи, деньги, доли участия в организациях, ценные бумаги, имущественные права и обязанности), однако при том обязательном условии, что это имущество принадлежало наследодателю на день открытия наследства, т.е. что наследодатель был обладателем соответствующих прав и обязанностей при жизни (ч. 1 ст. 1112, а также ст. 1113 и 1114 ГК). Если же умерший при жизни не имел права на имущество, напротив, последнее возникло именно в связи с его смертью (т.е. смерть обусловила возникновение права), соответствующее право опять-таки переходит к другим лицам не в порядке наследования, а по самостоятельному правовому основанию, причем не обязательно получателями здесь могут называться наследники. Так, согласно п. 2 ст. 934 ГК договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица или определенного в договоре (и одобренного последним) выгодоприобретателя. В случае смерти застрахованного лица и при отсутствии в договоре указания на выгодоприобретателя последним признаются наследники застрахованного лица, но правовым основанием получения ими страховой суммы является не наследование, а договор личного страхования.
Имущество, принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства, - все то имущество, в отношении которого у наследодателя при жизни возникло имущественное право: a) вещное (право собственности или иное вещное право в отношении предметов материального мира); b) обязательственное (в частности, вытекающее из договора право требования к должнику о совершении последним какого-либо действия); c) корпоративное (право членства в хозяйственном товариществе, обществе или кооперативе); d) исключительное (т.е. право, обеспечивающее юридическую монополию на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - ст. 1226, п. 3 ст. 1228, ст. 1241, 1283 ГК); e) иное (например, вытекающее из трудового или пенсионного правоотношения право на получение начисленной, но не выплаченной зарплаты или пенсии - п. 3 ст. 1183 ГК, а также другие имущественные права). В этом же списке - возникшие при жизни наследодателя его обязанности перед другими лицами - кредиторами (ст. 1175 ГК). Соответственно если на день открытия наследства наследодатель имел в отношении имущества право собственности, такое имущество (вещи, наличные деньги, документарные ценные бумаги) входит в состав наследства и переходит к наследнику вместе с правом собственности, которое в силу права следования "сопровождает" данное имущество. Если на день открытия наследства наследодатель имел иное вещное право (например, пожизненного наследуемого владения участком - ст. 1181 ГК), права требования к должникам (в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, иные права требования), а также корпоративные, исключительные и иные права, в состав наследства входят соответствующие права. Если же наследодатель сам был должником и имел кредиторов, в состав наследства входят соответствующие его обязанности перед кредиторами (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. - п. 1 ст. 307 ГК).
Помимо сказанного, в состав наследства входят предоставленные законом возможности, к осуществлению которых гражданин приступил, но ввиду их длительности во времени (того же процесса незаконного давностного владения чужой вещью или приватизация жилья и т.п.) и из-за собственной смерти не успел завершить, а значит, и получить конечный правовой результат (в частности, в виде вещного эффекта). Объекты наследования в подобных случаях - соответствующие правовые возможности или дозволения ("превратить" в право собственности факт незаконного давностного владения - п. 3 ст. 234 ГК - или право имущественного найма и т.п.). В связи с этим же можно сослаться и на ч. 1 ст. 1120 ГК, допускающую завещание отсутствующего у завещателя на момент составления завещания имущества, которое он может приобрести в будущем (ср. с п. 2 ст. 455 ГК). Понятно, что в отношении такого - будущего - имущества завещатель на момент совершения завещания может иметь какое-либо право, но может и не иметь никаких прав. Так, предметом завещания может быть пай в ЖСК, а также чужая квартира, которую завещатель намеревается купить. В первом случае наследуется пай (т.е. принадлежащее завещателю обязательственное право участия в ЖСК - абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК), трансформирующийся после полного его накопления в право собственности на квартиру (п. 4 ст. 218, 1117 ГК), во втором же - о наследовании можно говорить только при условии, если после составления завещания и до дня открытия наследства завещатель приобретет соответствующее имущество, в противном случае последнее не наследуется за его отсутствием в составе наследства.
По прямому указанию закона (ст. 1112 ГК) в состав наследства не входят следующие три категории гражданско-правовых благ:
1) имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Так, поскольку деятельность по договору НИОКР (глава 38 ГК) и авторского заказа (ст. 1288 ГК) связана с личностью творца (опыт и навыки которого могут быть исключительны), права и обязанности последнего по указанному договору не переходят к его наследникам, заказчик не может требовать от них исполнения такого договора, а возникшее из него обязательство прекращается (см. ст. 418 ГК). А поскольку риск случайной невозможности исполнения такого договора обычно несет заказчик (п. 3 ст. 769 ГК), он не вправе требовать от наследников возврата уплаченного умершему автору гонорара. Другой прямо названный законом пример на тот же счет - право наследодателя на алименты, а также на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (ч. 2 ст. 1112 ГК). Однако если речь идет не о самом праве на получение алиментов или на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а о праве на конкретную сумму, подлежавшую выплате в качестве алиментов или возмещения причиненного жизни или здоровью вреда (т.е. не о субъективном праве на получение средств определенного рода, а о нереализованном умершим субъективном праве в отношении конкретной начисленной, но не выплаченной суммы), право на получение таких неполученных сумм имеют члены семьи умершего или его нетрудоспособные иждивенцы (ч. 1, 2 ст. 1183 ГК) и только в случае их отсутствия или непредъявления ими требований в установленный законом срок - наследники умершего по завещанию или по закону (п. 3 ст. 1183 ГК);
2) имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом, при этом известны следующие виды запретов.
a) Иногда переход прав и обязанностей невозможен в принципе. Так, в случае смерти поверенного его наследники не обязаны выполнять его поручение: их обязанность сводится к извещению доверителя о прекращении договора, принятию мер, необходимых для охраны имущества доверителя, и последующей его передаче доверителю (ч. 1 ст. 979 ГК).
b) Иногда переход прав и обязанностей возможен, но по специальному (не тождественному наследованию) основанию. Так, в состав наследства не входит нереализованное умершим при жизни имущественное право на принятие другого наследства (право наследственной трансмиссии). Таким образом, в условиях двух наследств (и наследований) закон не смешивает переход личного имущества умершего (наследование) и переход права умершего на неполученное им наследство другого наследодателя (наследственная трансмиссия) и противопоставляет правопреемство между наследодателем и наследником правопреемству между теми же лицами, но уже как трансмиттентом и трансмиссаром (п. 1 ст. 1156 ГК). С этим разделением связаны и вполне определенные правовые последствия (например, раздельная ответственность трансмиссара по долгам трансмиттента и наследодателя - пп. 1, 2 ст. 1175 ГК). И все же, несмотря на такое разделение, принимая во внимание, что закон говорит о наследственной трансмиссии в контексте именно оснований наследования (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК), можно привести более контрастные примеры перехода права по специальному (иному, чем наследование) основанию (см. пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ГК).
c) Иногда возможен переход не самого права, а его "заменителя". Примеры наследования не доли (пая) участия (членства) в хозяйственном товариществе, обществе или производственном кооперативе, а действительной ее стоимости или соответствующей части имущества в натуре можно встретить в абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК. Закон также запрещает наследование доли члена крестьянского (фермерского) хозяйства в праве общей собственности лицу, не являющемуся членом данного хозяйства и не вступившему в него, который имеет право только на получение соответствующей денежной компенсации (п. 2 ст. 1179 ГК);
3) личные неимущественные права и нематериальные блага (ввиду их неимущественной сущности, неразрывной связи с личностью носителя и по этой причине неотчуждаемости и непередаваемости иным способом - п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ГК). Так, автору результата интеллектуальной деятельности принадлежат неотчуждаемые и непередаваемые другим лицам (в том числе в порядке наследования) право авторства, а в соответствующих случаях - право на имя и иные личные неимущественные права (п. 2 ст. 1228 ГК), в частности право на неприкосновенность и право на обнародование (произведения науки, литературы и искусства - п. 2 ст. 1255 ГК). И как верно то, что личные неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав наследства (ч. 3 ст. 1112 ГК), справедливо другое: в случаях и в порядке, предусмотренных законом, они могут передаваться другим лицам, в том числе наследникам, по самостоятельному (иному, чем наследование) правовому основанию (п. 1 ст. 150 ГК).
Открытие наследства. Наследство открывается и, таким образом, наследственные правоотношения возникают со смертью (ст. 1113 ГК). Прежде всего, речь идет о биологической (физической) смерти, которая устанавливается на основании данных биологии и медицины и связывается с необратимой гибелью всего головного мозга (так называемая смерть мозга - ч. 2 ст. 9 Закона о трансплантации). При отказе органов ЗАГС в регистрации смерти факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах устанавливается в судебном порядке на основании доказательств (подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК). Кроме того, наследство открывается и с юридической смертью, основанной на соответствующей презумпции (подп. 3 п. 1 ст. 262 ГПК, ст. 45 ГК). И смерть, и объявление умершим порождают наследственные правоотношения, и в этом смысле между ними нет разницы (ст. 1113 ГК); разница, однако, состоит в том, что возможная явка гражданина, объявленного умершим, аннулирует наследственное правопреемство, ранее унаследованное имущество возвращается явившемуся гражданину за отдельными изъятиями (см. абз. 1 п. 2 ст. 46 и п. 3 ст. 303 ГК). Наследство открывается в день смерти гражданина (в том числе в установленный на основании доказательств и указанный в судебном решении), а при юридической смерти - в день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В то же время при наличии двух совокупных условий, а именно: a) если гражданин объявлен умершим в условиях, когда пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая + b) суд, воспользовавшись своим правом, в обход общего правила признал днем его смерти не день вступления в законную силу решения суда, а день предполагаемой его гибели (пп. 1, 3 ст. 45 ГК) - днем открытия наследства является день предполагаемой гибели, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК).
С открытием наследства возникает наследственное правоотношение, однако в каждом конкретном случае не обязательно наследство будет принято, а значит, возникшее наследственное правоотношение завершится наследственным правопреемством. Для этого наследник должен принять наследство. День открытия наследства - отправная точка для исчисления срока принятия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1154 ГК). Однако для двух случаев, а именно: a) если суд устанавливает факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах или b) объявляет гражданина умершим и указывает днем смерти день его предполагаемой гибели - с соответствующей датой (т.е. с определенным временем или с днем предполагаемой гибели) надлежит связывать только время открытия наследства, но не начало течения срока его принятия. Срок принятия наследства в том и в другом случае начинает течь с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда (это очевидно, хотя и предусмотрено только для последнего случая - абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК), иначе уже истекший к моменту вынесения судебного решения срок попросту поглотит срок для принятия наследства, который придется восстанавливать как пропущенный по объективным (уважительным) причинам (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК).
Для целей наследственного правопреемства принципиален вопрос о коммориентах (commorientes) - лицах, умерших одновременно, в том числе признанных таковыми судом (п. 2 ст. 1114 ГК). Подробнее об этом - далее.
1. Правило п. 2 ст. 1114 ГК посвящено смерти двух или нескольких лиц, которые в принципе (в иных условиях и при иных обстоятельствах) могли бы наследовать друг после друга (т.е. взаимно) или, по крайней мере, один после другого (т.е. односторонне), причем как по закону (супруги, являющиеся друг после друга первоочередными законными наследниками), так и по завещанию (два лица, из которых один составил завещание в пользу другого, не являющегося его законным наследником). И только ст. 1146 ГК посвящена случаям смерти законного наследника (до открытия наследства или одновременно с наследодателем) и по этой причине - наследованию представляющим (его) наследником. Во всяком случае причина смерти может быть общей (катастрофа) или раздельной (убийство сына, вызвавшее смерть матери от инфаркта).
2. Коммориенты - лица, умершие одновременно или, по крайней мере, в один и тот же день. В рамках одного и того же дня часы и минуты смерти значения не имеют, а значит, не имеет значения, что один умер в 01.00, а другой - в 23.00 того же дня. Это не имеет значения, так как время открытия наследства п. 1 ст. 1114 ГК связывает именно с днем, а не с конкретным часом или минутой суток. Однако двух лиц нельзя считать коммориентами (и применять п. 2 ст. 1114 ГК), если они умерли хотя и с небольшой разницей, но в разные дни (один - в 23.00, а другой - в 01.00 следующего дня). Каждая конкретная смерть должна обсуждаться применительно к конкретному часовому поясу, а значит, и к исчислению времени суток (и самих суток). Поэтому исчисление времени (и суток) в гипотетической ситуации, когда смерть двух лиц произошла в условиях разных часовых поясов (например, при проведении спасательной операции отец погиб в момент ее начала, а сын был доставлен в больницу ближайшего населенного пункта, расположенного в другом от места проведения операции часовом поясе, где и скончался), должно быть применительно к двум конкретным часовым поясам.
3. Правовое значение признания лиц коммориентами - в следующем.
a) Несмотря на возможную и допустимую в пределах одних суток фактическую разницу во времени наступления смерти, юридически коммориенты считаются умершими одновременно, а потому не наследуют друг после друга: днем открытия наследства является единый день их смерти, к наследованию их имущества призываются наследники каждого из них.
b) При одновременной смерти наследодателя и наследника (как по завещанию, так и по закону) имущество наследодателя при наличии субституции переходит к субституту (п. 2 ст. 1121 ГК).
c) При одновременной смерти наследодателя и законного наследника в случаях, указанных в законе, доля последнего переходит к его потомкам и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146 ГК).
Если два лица умерли не в один день (а значит, не являются коммориентами), дни открытия наследства будут разными, умерший позднее при наличии необходимых предпосылок может наследовать имущество умершего ранее, а поскольку первый по причине смерти не успел принять имущество второго в установленный срок, его право на принятие данного имущества (или на отказ от него) как трансмиттента переходит в порядке наследственной трансмиссии к трансмиссарам - к его наследникам по закону (если его имущество не завещано или завещано в части) или к его наследникам по завещанию (если его имущество завещано полностью) (ст. 1156 ГК).
Другой важный вопрос - место открытия наследства - законодатель решает исходя из двух критериев: a) места жительства наследодателя и b) места расположения наследства. Согласно ч. 1 ст. 1115 ГК место открытия наследства - последнее место жительства наследодателя, т.е. место, где он постоянно или преимущественно проживал, а если наследодателями являются малолетние или лица, находящиеся под опекой, - место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). Данное правило бесспорно во всех тех случаях, когда наследодатель вел оседлый образ жизни, а место его жительства (в котором находится и наследство) известно. Однако поскольку нередко бывает наоборот, закон руководствуется и другим критерием, устанавливая следующие специальные правила (ч. 2 ст. 1115 ГК): a) если наследство расположено на территории Российской Федерации, но последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства является место его нахождения; b) если наследство находится в разных местах, место его открытия определяется по месту нахождения входящей в его состав недвижимости (или ее части, наиболее ценной с рыночной точки зрения); c) если наследство находится в разных местах и в его составе нет недвижимости, место его открытия определяется по месту нахождения движимого имущества (или его части, наиболее ценной с рыночной точки зрения).
Правильное установление дня открытия наследства предрешает многие вопросы, в частности позволяет правильно определить: a) имущество, принадлежавшее наследодателю и входящее в состав наследства (ч. 1 ст. 1112 ГК); b) круг лиц, имеющих право на наследство (п. 1 ст. 1116, абз. 2 п. 1 ст. 1117, а также п. 2 ст. 1121, п. 1 ст. 1146, п. 1 ст. 1156 ГК); c) срок принятия наследства (отказа от него) и выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1154, 1157, пп. 1, 2 ст. 1163 ГК); d) решить иные вопросы, в том числе процессуальные (п. 2 ст. 1131 ГК). В свою очередь, место открытия наследства предрешает: a) место подачи наследником заявления о принятии наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 1 ст. 1153, ст. 1162 ГК); b) место осуществления исполнителем завещания или нотариусом мер по охране наследства и управлению им (ст. 1171 ГК); c) решение процессуальных вопросов (возбуждение и рассмотрение наследственных споров).
Особенности наследования и иного посмертного перехода отдельных видов имущества
Наследование прав участия (членства) в юридических лицах. Поскольку граждане могут быть учредителями (участниками) юридических лиц, логичен вопрос о возможности наследования права участия (членства) умершего в тех или иных правосубъектных организациях. Ответ на него зависит от самой организации и особенностей ее устройства (организационно-правовой формы). В тех организациях, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные, благотворительные и иные фонды - п. 3 ст. 48 ГК), а иногда в которых они не имеют и самого членства (ст. 118 ГК), вопроса о наследовании не возникает в принципе за отсутствием объекта наследования. Если умерший гражданин был собственником имущества организации - частного учреждения (абз. 3 п. 2 ст. 48, ст. 120 ГК), в состав наследства входит все имущество данного учреждения, при этом при переходе права собственности на данное имущество само учреждение сохраняет в отношении него право оперативного управления (п. 2 ст. 300 ГК). Не столь однозначно обстоит дело с участием умершего в хозяйственном товариществе, обществе и производственном кооперативе (организациях коммерческих), а также в потребительском кооперативе (организации некоммерческой). Имущественное существо данных - обязательственных - прав (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК) не позволяет сомневаться в возможности их наследования, а при необходимости - также и доверительного управления (ст. 1173 ГК), в то же время учитывая различия между указанными формами организаций и принципами членства в них, каждый случай наследования такого права требует отдельного рассмотрения (ст. 1176, 1177 ГК).
1) Всякое хозяйственное товарищество (полное и коммандитное) основано на приоритете личного участия в нем, поэтому смерть кого-либо из полных товарищей - основание для прекращения товарищества (его ликвидации как юридического лица): товарищество может продолжить свою деятельность, только если это предусмотрено его учредительным договором или соглашением остающихся участников (п. 1 ст. 76 и ст. 81 ГК, а также п. 1 ст. 86 ГК). В случае смерти полного товарища его наследник вправе вступить в товарищество только с согласия других его участников, а также при условии соблюдения других требований закона. Так, гражданин должен приобрести статус предпринимателя, а организация должна быть коммерческой, кроме того, вступление наследника в товарищество возможно, если он не является полным товарищем в другом товариществе, в противном случае - при условии прекращения его членства там (п. 4 ст. 66, п. 2 ст. 69 ГК). Если по каким-то объективным или субъективным причинам наследник в товарищество не вступает, он вправе получить: a) стоимость части имущества товарищества, соответствующую доле умершего участника в складочном капитале товарищества (по общему правилу); b) иную денежную выплату (согласно учредительного договора товарищества); c) часть имущества товарищества в натуре (по согласованию с другими участниками товарищества). Наследник полного товарища отвечает по обязательствам товарищества перед третьими лицами в пределах перешедшего к нему по наследству имущества в течение 2 лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором участвовал наследодатель (п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 1176 ГК). Иное дело - вкладчики, которые в отличие от полных товарищей свободны от требования наличия у них статуса предпринимателя, не участвуют в предпринимательской деятельности коммандиты, не управляют ею и не ведут ее дела (п. 4 ст. 66, п. 1 ст. 82, ст. 84 ГК, а также ст. 85 ГК). В случае смерти вкладчика его доля в складочном капитале коммандиты входит в состав наследства, а ее наследник без необходимости соблюдения каких-либо условий становится вкладчиком данной коммандиты (п. 2 ст. 1176 ГК).
2) Участие в обществах с ограниченной и с дополнительной ответственностью не сопряжено с какими-либо особыми требованиями, личность участника здесь обычно значения не имеет, а его смерть не колеблет устойчивости общества. Поэтому доли в уставном капитале данных обществ наследуются свободно. До принятия наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом. И только в особых случаях, когда это прямо предусмотрено уставом общества, получение наследником доли участия (членства) в обществе требует согласования с другими участниками общества. Согласие считается полученным, если в течение 30 дней (или иного определенного уставом общества срока) с момента обращения к участникам общества наследник получил письменное согласие всех участников или, по крайней мере, ни от одного из них не получил письменного отказа. Если же участники, воспользовавшись своим правом, блокируют наследование доли участия (членства) в обществе, доля умершего переходит к обществу, которое в течение одного года (или в более короткий срок согласно устава) с момента перехода к нему такой доли обязано выплатить наследнику действительную стоимость доли или по согласованию с ним предоставить на соответствующую сумму имущество общества в натуре. Действительная стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, и выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала, а если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить уставный капитал на недостающую сумму (п. 6 ст. 93, а также пп. 3 ст. 95 ГК, пп. 7, 8 ст. 21, пп. 5, 8 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
3) Всякое акционерное общество (закрытое и открытое) - форма объединения капитала и наиболее устойчивая организация: его устойчивость не зависит от динамики акционеров, а капитал гарантирован от уменьшения при их выходе и максимально автономен (акционер не может требовать от самого общества каких-либо выплат, он может только продать свои акции и, таким образом, выйти из общества или сократить свое финансовое участие в нем и удовлетворить имущественный интерес с учетом ликвидности и рыночной стоимости отчуждаемых акций). Поэтому в случае смерти акционера всякого акционерного общества его акции входят в состав наследства, а получивший эти акции наследник становится участником данного акционерного общества (п. 3 ст. 1176 ГК). Свободу наследования акций могут ограничивать закон или устав общества путем ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру (п. 5 ст. 99 ГК). Если в результате наследования эти лимиты превышены, наследник должен произвести отчуждение соответствующей части акций.
4) В производственных кооперативах (артелях) личность члена также обычно значения не имеет, а динамика членов не влияет на устойчивость кооператива, поэтому пай (членство в кооперативе) наследуется свободно: наследник умершего члена кооператива может претендовать на членство в кооперативе и в таком случае должен быть принят в кооператив. И только если это вступает в противоречие с законом (как известно, кооператив - форма объединения и организации коллективного труда граждан; в свою очередь, участие в кооперативе юридических лиц может предусматриваться законом или уставом кооператива - п. 1 ст. 107 ГК) или прямо запрещено уставом кооператива, наследование пая (членства в кооперативе) невозможно. В таких случаях кооператив обязан выплатить наследнику (в том числе наследующему по завещанию юридическому лицу): a) стоимость пая умершего члена кооператива, т.е. его взнос в паевой фонд кооператива и соответствующую этому взносу часть чистых активов кооператива, за исключением неделимого фонда (при этом состав и порядок определения размера пая определяются уставом кооператива); b) другие выплаты, причитавшиеся умершему члену кооператива, - заработную плату, премии, доплаты (п. 4 ст. 111 ГК, см. п. 3 ст. 7, п. 3 ст. 9 Закона о производственных кооперативах).
5) В потребительских кооперативах (жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных, иных) пай умершего члена входит в состав наследства, поэтому наследник умершего члена имеет право (но не обязанность) на членство в данном кооперативе (п. 1 ст. 1177 ГК). Отсюда кооператив (отдельные его члены): a) не вправе отказать наследнику вступить в кооператив (в том числе по мотивам нецелесообразности, отсутствия соответствующих материальных потребностей, предпочтительности приема в члены других лиц, например из числа уже состоящих в данном кооперативе или их родственников, и т.п.); b) не вправе требовать от наследника вступления в кооператив. Правила п. 1 ст. 1177 ГК являются императивными. Что же касается правила п. 2 ст. 1177 ГК, посвященного случаям сонаследования пая, то его, вопреки известному мнению, не следует понимать так, будто бы членом кооператива здесь всякий раз может и должен становиться только один из сонаследников, при этом все прочие сонаследники могут и должны получить имущественную (денежную или натуральную) компенсацию. Дело в том, что потребительский кооператив - добровольное объединение, в основном создаваемое с целью удовлетворения материальных потребностей членов (п. 1 ст. 116 ГК), поэтому пай (членство) в кооперативе дает право на получение имущества, а само право на пай (членство) - не самоцель, а только средство достижения конкретных кооперативных целей (получения квартиры, дачи, гаража и т.п.). В самом деле, члены жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и т.п., приобретают право собственности на указанное имущество (п. 4 ст. 218 ГК). Кроме того, сонаследование пая, о котором идет речь в п. 2 ст. 1177 ГК, может быть не только по закону, но и по завещанию, к тому же отнюдь не всегда при сонаследовании имеет место конфликт интересов сонаследников (например, пай может быть завещан супругам, которые после полного его накопления приобретают право общей собственности на соответствующее имущество, - ст. 1164 ГК). Отсюда п. 2 ст. 1177 ГК не блокирует членство в потребительском кооперативе для сонаследников пая, а лишь касается тех случаев сонаследования, когда сочленство в кооперативе (в том числе последующего возникновения общего права на результат кооперативной деятельности) исключается по каким-либо причинам - объективным или субъективным (например, в силу закона или если один из сонаследников не желает вступать в кооператив, предпочитая получить взамен компенсацию). Именно в таких случаях судьбу наследуемого пая, с одной стороны, с другой - вопрос о компенсациях (в том числе порядок, способы и сроки их выплат) должно определять законодательство (о потребительских кооперативах) и учредительные документы (устав конкретного кооператива). А поскольку в п. 2 ст. 1177 ГК речь идет о приеме в члены кооператива одних лиц и о выплате компенсации другим лицам из числа сонаследников пая (но не о разделе результата кооперативной деятельности в виде квартиры, дачи или гаража), отнюдь не случайна ссылка именно на законодательство и устав (а не на ст. 1168 и 1170 ГК).
Наследование предприятия. Наследование прав участия (членства) отличается от наследования предприятия: в первом случае наследуется объект в виде права участия в субъекте (юридическом лице), во втором - принадлежащий субъекту предпринимательской деятельности имущественный комплекс, который признается недвижимостью и в состав которого входят все предназначенные для его деятельности виды имущества (в том числе земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы, услуги, другое имущество (ст. 132 ГК). Особенности наследования предприятия как имущественного комплекса, который может быть в динамичном (работающем) или статичном (не работающем) состоянии, - в следующем.
1) При наследовании предприятия наследуется все входящее в его состав имущество как единый имущественный комплекс (сложная вещь - ст. 134 ГК), однако в завещании (одном или нескольких) наследодатель может по-разному определить судьбу конкретного имущества, входящего в состав предприятия (п. 1 ст. 1119, ст. 1120 ГК). Наследуемое предприятие может потребовать доверительного управления (ст. 1173 ГК).
2) Преимущественное право при наследовании предприятия как имущественного комплекса имеют те наследующие по завещанию или по закону граждане, которые на день открытия наследства имеют статус индивидуального предпринимателя, или наследующие по завещанию коммерческие организации (ст. 23, п. 2 ст. 50 ГК). Такого - преимущественного - права при наследовании предприятия не имеют прочие лица, в том числе: a) граждане, не имеющие статуса предпринимателя, но участвующие в коммерческих организациях; b) некоммерческие организации, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность согласно абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК. О преимущественном праве указанных лиц можно говорить, если имеют место два и более наследника, которые наследуют при прочих равных условиях, и только если судьба наследуемого предприятия конкретно не определена в завещании. Поэтому при наследовании по закону гражданин-предприниматель имеет преимущественное право на наследуемое предприятие только перед наследниками той же очереди, но он не имеет преимущества перед наследниками предыдущей очереди (п. 1 ст. 1141 ГК). При наследовании по завещанию гражданин-предприниматель имеет преимущественное право на наследуемое предприятие, если завещание лишь определяет наследственные доли или, по крайней мере, не определяет, кому именно из наследников предприятие предназначается (п. 1 ст. 1119, ст. 1122 ГК), но он не имеет преимущества перед наследником, которому предприятие завещано. Последнее замечание касается и тех случаев, когда наследнику предприятия по завещанию противостоит гражданин-предприниматель из числа законных наследников: преимущественное право в ст. 1178 ГК не ограничивает свободы завещания (ср. с абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК). С учетом этих замечаний наследник, имеющий преимущественное право на наследуемое предприятие, может претендовать на него независимо от того, какова его доля в наследстве и какое место в нем занимает предприятие. При несоразмерности наследственной доли такого наследника стоимости предприятия он должен либо компенсировать эту несоразмерность (путем предоставления другим наследникам иного имущества из состава наследства, уплаты им денег и т.п.), либо отказаться от осуществления преимущественного права (ст. 1170, 1178 ГК).
3) В следующих трех случаях: a) если никто из наследников не имеет преимущественного права; b) если наследник, имеющий преимущественное право, не воспользовался им; c) если преимущественное право имеют два и более наследника, претендующие на предприятие (например, два гражданина-предпринимателя, которые при отсутствии завещания являются первоочередными законными наследниками, или если такие лица наследуют по завещанию, в котором не указано, кому из них предприятие предназначается), - предприятие во имя сохранения целостности разделу между наследниками не подлежит, а поступает в их общую долевую собственность согласно причитающимся наследственным долям (ст. 1122, п. 2 ст. 1141 ГК). В то же время во изменение этого диспозитивного правила закона наследники могут заключить особое соглашение, которое будет иначе определять судьбу унаследованного ими предприятия.
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. Советское законодательство предусматривало конструкцию колхозного (единоличного крестьянского) двора, а с 1987 г. - колхозного двора и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве (ст. 126-133, 134 ГК 1964 г.). Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - хозяйство) появилось в пореформенный период. Современное хозяйство может быть: a) одночленным (образованным и состоящим из одного гражданина) или b) объединением граждан (членов хозяйства), имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. Членами хозяйства могут быть дееспособные граждане, связанные родством и (или) свойством: a) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки каждого из супругов (но не более чем из 3 семей); b) иные граждане, не состоящие в родстве с главой хозяйства (но не более 5 человек). Дети, внуки, братья и сестры членов могут стать членами хозяйства по достижении 16 лет. Членом хозяйства не может быть юридическое лицо. Хозяйство (кроме одночленного) создается и действует на основании соглашения, его подписывают все члены, в него вносятся все изменения, касающиеся выбывших (в результате выхода или смерти) и вновь принятых членов, а также смены главы. Хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации (которая осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей).
Хозяйство не является юридическим лицом, поэтому, даже будучи объединением граждан, представляет собой договорную неправосубъектную организацию, которую в гражданском обороте представляет гражданин-предприниматель - глава хозяйства. Главой признается один из членов хозяйства: он без доверенности действует от имени хозяйства, представляет его интересы и совершает сделки. Все это отличает современные хозяйства от тех, которые создавались и действовали как юридические лица по Закону о КФХ. И хотя последний утратил силу, созданные в соответствии с ним хозяйства вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2010 г., в отношении них нормы Закона о КФХ и других нормативных актов Российской Федерации, регулирующих деятельность хозяйств, распространяются постольку, поскольку иное не вытекает из федерального закона, иных нормативных актов Российской Федерации или существа правоотношения (ст. 23 Закона о КФХ). Итак, в данный - переходный - период допускается существование двух типов хозяйств - не обладающих статусом юридического лица и являющихся юридическими лицами (подробнее - пп. 1-3 ст. 1, п. 2 ст. 3, ст. 4, 5, 14, 16-18, пп. 2, 3 ст. 23 Закона о КФХ).
Имущество колхозного (единоличного крестьянского) двора, а затем и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, принадлежало членам на праве совместной собственности (ст. 126, 134 ГК 1964 г.). Имущество пореформенных хозяйств, созданных как юридические лица, несмотря на это обстоятельство, принадлежало не хозяйству, а его членам на праве долевой собственности, а в качестве исключения (при единогласном решении членов) - совместной (ст. 15 Закона о КФХ). В современном одночленном хозяйстве собственником имущества является глава (п. 2 ст. 23 ГК). Имущество хозяйства-организации (земельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и иные сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспорт, инвентарь, другое имущество, плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности хозяйства) находится в совместной собственности членов (законный режим имущества хозяйства), при этом их доли признаются равными. Договор может изменить как равенство долей в совместной собственности, так и саму совместную собственность на долевую с обязательным определением доли каждого члена (договорный режим имущества хозяйства). Вместе с тем, учитывая ряд факторов: a) неправосубъектность хозяйства и известную близость между совместной и долевой собственностью (п. 5 ст. 244, п. 3 ст. 254 ГК); b) принцип свободы договора (п. 1 ст. 1, ст. 421 ГК, пп. 3, 6 ст. 4 Закона о КФХ); c) отсутствие соответствующих запретов со стороны п. 1 ст. 257 ГК и п. 3 ст. 6 Закона о КФХ, - между членами хозяйства можно предположить и такой договор, который распространяет договорный режим не на все, а на часть имущества (отдельные объекты) хозяйства, а значит, и сосуществование в рамках одного хозяйства совместной и долевой собственности членов. При таком - комбинированном - режиме налицо множественность субъектов (членов хозяйства) при единстве объекта (совокупного хозяйственного имущества) и права собственности с той особенностью, что в отношении одних объектов из состава имущества доли членов в праве определены, а в отношении других - нет (ср. с п. 1 ст. 42 СК). Итак, хозяйства-организации могут быть с совместной, долевой и комбинированной собственностью членов (ст. 257, п. 3 ст. 258 ГК, ст. 1, 3, 6 Закона о КФХ). Члены хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом хозяйства. Порядок владения, пользования и распоряжения последним определяет соглашение. Имуществом хозяйства распоряжается глава в интересах хозяйства, всякая его сделка считается совершённой в интересах хозяйства, пока не доказано иное. При выходе из хозяйства член имеет право на денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности (но не на имущество в натуре). Имущество хозяйства подлежит разделу только при выходе всех членов и прекращении хозяйства. Каждый член имеет право на личный доход - часть доходов от деятельности хозяйства в денежной и (или) натуральной форме, плодов, продукции. Размер и форму выплаты личного дохода определяет соглашение (ст. 257, 258 ГК, пп. 2, 3 ст. 6, ст. 7-9, п. 2 ст. 15 Закона о КФХ).
Статья 560 ГК 1964 г. запрещала наследование в имуществе колхозного (единоличного крестьянского) двора, а затем - и хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве. Этот принцип обеспечивал устойчивость дворов (хозяйств) и знал лишь одно исключение: наследование имущества члена двора (хозяйства) было возможным, если после его смерти других членов двора (хозяйства) не оставалось, т.е. при прекращении двора (хозяйства). Он действовал до 1996 г. вплоть до признания его неконституционным. Сегодня наследование имущества члена хозяйства (в том числе пореформенного, созданного как юридическое лицо с правом долевой или совместной собственности членов) регулирует ст. 1179 ГК, при этом Закон о КФХ (ст. 10, 21) лишь отсылает к ГК РФ, ограничиваясь единственным специальным правилом: если не осталось ни одного из членов хозяйства или их наследников, желающих продолжить хозяйство, последнее прекращается. В отличие от ст. 560 ГК 1964 г., устанавливавшей запрет, в п. 1 ст. 1179 ГК РФ закреплено дозволение: после смерти любого члена хозяйства наследство открывается и наследование осуществляется на общих основаниях (по завещанию или по закону). Правда, в п. 1 ст. 1179 ГК сказано о необходимости соблюдения правил только о совместной собственности (ст. 253-255 ГК) и о самом хозяйстве (ст. 257-259 ГК), именно о совместной собственности идет речь и в п. 2 ст. 1179 ГК. Отсюда может показаться, что ст. 1179 ГК не касается хозяйств с долевой собственностью членов. Однако в пользу иного - распространительного - ее толкования говорит следующее: a) законный режим имущества хозяйства - право совместной собственности (из чего можно предположить и большую его распространенность, на что, видимо, и ориентировался законодатель), при этом выход на правила о долевой собственности и на хозяйства с долевой собственностью членов обеспечивают п. 3 ст. 254 и п. 1 ст. 257 ГК (упоминаемые в п. 1 ст. 1179 ГК); b) в хозяйствах с комбинированным режимом имущества было бы нелогичным связывать правила п. 2 ст. 1179 ГК только с частью такого режима (правом совместной собственности), оставляя без внимания другую его часть (право долевой собственности); c) действие правил п. 2 ст. 1179 ГК, обеспечивающих устойчивость хозяйства путем сбережения его имущества (о чем подробнее пойдет речь далее), едва ли по замыслу законодателя должно зависеть от вида общей собственности членов - иное повлечет "внутрихозяйственную дискриминацию", меньшую устойчивость хозяйств с долевой собственностью членов, а то и вовсе поставит под вопрос целесообразность их существования. Итак, конструкция ст. 1179 ГК такова, что правила ее п. 2 посвящены хозяйствам, представляющим собой организацию граждан, а правило п. 3 - всем хозяйствам.
Наследование имущества члена хозяйства зависит от: a) организационного устройства хозяйства и режима его имущества; b) членства наследника в хозяйстве.
Если умерший был единственным членом хозяйства, наследуется все его имущество (включая хозяйственное). Наследник может продолжить хозяйство, которое при условии соблюдения формальностей новируется по субъектному составу. Несколько наследников, пожелавших продолжить хозяйство, должны заключить соглашение (ст. 4 Закона о КФХ), при этом со ссылкой на ст. 1164 ГК очевидно следующее. Если наследники получили хозяйственное имущество по завещанию, в котором указано на конкретное наследуемое каждым из них имущество, они являются субъектами раздельной собственности и, продолжая хозяйство, должны определить режим его имущества, выбрав между общей совместной, долевой или комбинированной собственностью. Если же наследники получили хозяйственное имущество по закону или по завещанию, в котором не указано конкретное наследуемое каждым из них имущество, они имеют на него право долевой собственности, а значит, аналогичным будет и режим имущества продолжаемого хозяйства: о режиме совместной собственности здесь можно говорить только после раздела хозяйственного имущества (ст. 1165 ГК), прекращения долевой собственности и последующего нового объединения имущества раздельными собственниками согласно общему правилу п. 1 ст. 257 ГК. В самом деле: a) возникшая в силу ст. 1164 ГК общая собственность наследников может быть только долевой, что не в силах изменить даже соглашение (ср. п. 5 ст. 244 ГК); b) возникшая в силу ст. 1164 ГК долевая собственность не противоречит п. 1 ст. 257 ГК, в котором говорится, что исключение из общего правила о совместной собственности может предусматривать закон (и не соответствует п. 3 ст. 6 Закона о КФХ, где говорится о возможности ее установления только соглашением членов хозяйства). При отсутствии у наследника (наследников) желания (возможности) продолжить хозяйство (в том числе если членству препятствует ст. 3 Закона о КФХ или если единственный наследник по завещанию - юридическое лицо, которое не может быть членом), хозяйство прекращается, а его имущество подлежит разделу (п. 3 ст. 1179 ГК).
Если умерший был одним из членов хозяйства, наследование его личного имущества регулируют общие правила, тогда как наследование имущества хозяйства (пп. 2, 3 ст. 257 ГК, пп. 1, 2 ст. 6 Закона о КФХ) требует соблюдения правил об общей собственности (п. 1 ст. 1179 ГК), а также п. 2 ст. 1179 ГК. Последний посвящен судьбе имущества любого умершего члена хозяйства (в том числе главы), его назначение - путем сбережения имущества обеспечить устойчивость хозяйства. Не случайно наследование имущества члена хозяйства зависит от двух обстоятельств - является ли наследник членом данного хозяйства, а если нет - вступает ли он в члены.
1) Если на момент открытия наследства наследник - член хозяйства (или вступает в члены), он наследует долю умершего в праве общей собственности (но не конкретное имущество, соответствующее этой доле и подлежащее определению, в частности, при разделе имущества хозяйства - п. 3 ст. 1179 ГК). Теоретически, основываясь на потенциале п. 3 ст. 258 ГК, наследование доли в праве совместной собственности может не повлиять ни на сохранение в хозяйстве режима совместной собственности, ни на равенство долей всех его членов. Однако практически наследование доли в праве совместной собственности с равенством долей, скорее всего, потребует ревизии правового режима имущества хозяйства - перехода от совместной собственности к долевой или отказа от равенства долей при сохранении совместной собственности. В этом заинтересован тот наследник (отдельные наследники), который усиливает свое присутствие в хозяйстве относительно других членов (в последующем это может сказаться при выходе из хозяйства). Наследование доли в праве долевой собственности в большей степени влияет на пропорцию долей и изменение соглашения, при этом исключение могут составить лишь случаи, когда долю наследуют все члены при сохранении изначальной пропорции их участия в хозяйстве. Для хозяйств с комбинированным режимом имущества уместны оба замечания. Есть, впрочем, и иные мнения. Так, одни авторы считают, будто бы наследование доли в праве долевой собственности может привести к отступлению от сложившегося в хозяйстве соотношения долей, тогда как наследование доли в совместной собственности влечет необходимость определения долей, которые уже не могут считаться равными, а поскольку закон не предусматривает определение долей сособственников без раздела общего имущества (выдела доли), такое определение влечет переход от совместной собственности к долевой во всяком случае. Другие полагают, будто бы при наследовании доли несколькими членами соответствующее ей имущество должно поступить в их долевую собственность (кроме случая особого соглашения о сохранении совместной собственности), но если наследуют отдельные (а не все) члены, совместная собственность всегда трансформируется в долевую. Однако согласиться ни с тем, ни с другим нельзя уже потому, что сам закон (п. 3 ст. 258 ГК), предусматривая в праве совместной собственности равенство долей в качестве общего правила (в том числе и для случаев наследования доли одного члена другим членом): a) не требует безусловного равенства долей; b) позволяет регулировать пропорцию долей соглашением без раздела имущества и вне связи с разделом. К тому же во втором случае необоснованное смешение понятий "наследуемая доля" и "имущество, соответствующее наследуемой доле" чревато "столкновением" с ч. 1 ст. 1164 ГК, согласно которой общая собственность наследников - всегда долевая.
2) Если наследник - не член данного хозяйства (и не вступает в члены), он имеет право на компенсацию, соразмерную наследуемой им доле. Подробнее об этом - далее.
a) Поскольку п. 2 ст. 1179 ГК посвящен праву наследника на компенсацию, а не принятию его в члены хозяйства, у наследника нет права претендовать на членство (в том числе оспаривать отказ, который возможен по любым причинам и даже без их объяснения). Но именно потому, что наследник имеет право на компенсацию, он вправе требовать ее получения, даже если члены из-за нежелания (невозможности) ее выплаты готовы принять его в хозяйство.
b) Исходя из смысла и императивности редакции п. 2 ст. 1179 ГК вопрос о том, возможна ли выплата компенсации не в денежной, а в иной (натуральной или смешанной) форме, предполагает отрицательный ответ: во имя обеспечения устойчивости хозяйства и стабильности выполняемых им функций хозяйственное имущество должно быть защищено от уменьшения, а значит, наследник не должен иметь права на его получение в натуре. Положительным ответ может быть лишь в том случае, если речь идет о нереализованном умершим членом хозяйства праве на личный доход, который может выплачиваться по соглашению между членами хозяйства в денежной и (или) натуральной форме (п. 2 ст. 15 Закона о КФХ). Сходные правила, сберегающие имущество хозяйства при выходе из него члена, говорят о выплате последнему именно денежной компенсации (п. 2 ст. 9 Закона о КФХ). Однако есть и другое мнение, согласно которому в рамках п. 2 ст. 1179 ГК по соглашению между наследником и членами хозяйства наследнику может быть выплачена в натуре часть причитающейся доли, за исключением основных средств.
c) Поскольку хозяйство - организация неправосубъектная, должник по выплате наследнику (кредитору) компенсации - не хозяйство, а все его члены. Согласно ст. 321 ГК, формулирующей общее правило, а также учитывая денежный характер подлежащей выплате компенсации (а значит, делимость предмета обязательства) и несвязанность обязанности членов хозяйства по ее выплате с осуществлением ими предпринимательской деятельности (ст. 322 ГК), члены хозяйства выступают в качестве долевых должников (для наследника же предпочтительнее был бы солидаритет - ст. 323 ГК). Этот вывод, связанный с решением обязательственного вопроса, является общим для всех случаев выплаты компенсации и не зависит от вещно-правового режима конкретного хозяйства (т.е. из того, что его имущество обычно находится в совместной собственности членов, вовсе не следует, будто бы они являются солидарными должниками, долевыми же должниками они будут при долевой собственности). В то же время та или иная разновидность права общей собственности не является юридически иррелевантной при расчете членов хозяйства с наследником. При совместной собственности доли членов в данном вещном праве признаются равными, если соглашением не установлено иное (п. 3 ст. 258 ГК), поэтому при исполнении обязанности по выплате компенсации каждый член - должник наследника в пределах его доли, размер которой в силу принципа равенства долей зависит от количества членов. Так, если наследник претендует на компенсацию в 1 млн руб., то каждый из двух оставшихся в хозяйстве членов должен заплатить ему по 500 тыс. руб., каждый из четырех - по 250 тыс. руб., каждый из пяти - по 200 тыс. руб. и т.д. При неравенстве долей членов в совместной собственности, а также при долевой собственности членов объем долга каждого члена перед наследником определяет соглашение членов о распределении долей. Так, если после смерти одного из членов в хозяйстве осталось 2 члена, при этом с учетом перераспределенной доли умершего один получил 60%, а другой - 40%, то компенсация в размере 1 млн руб. должна выплачиваться наследнику каждым членом пропорционально его доле, т.е. 600 и 400 тыс. руб. При комбинированном режиме имущества хозяйства доля каждого члена при выплате наследнику компенсации зависит от соотношения между совместной и долевой собственностью (с учетом сказанного для того и другого вида).
d) Наследник и члены хозяйства должны согласовать два основных вопроса - срок выплаты компенсации и величину наследуемой доли, определяющей ее размер. Однако их несогласование несущественно: a) при несогласовании первого срок выплаты определяет суд (однако будь то соглашение или решение суда выплата должна состояться в течение года со дня открытия наследства против прежних 5 лет - см. п. 3 ст. 15 Закона о КФХ); b) при несогласовании второго доля считается равной долям других членов хозяйства. Впрочем, согласование наследником величины наследуемой доли с членами хозяйства возможно разве что для случаев совместной собственности членов, поскольку при долевой собственности (как, впрочем, и при совместной собственности с неравенством долей) доля устанавливается (определяется) соглашением (п. 3 ст. 6 Закона о КФХ), а будучи известной, она может быть предметом не согласования, а пересмотра. Однако согласно более категоричному мнению предусмотренная п. 2 ст. 1179 ГК возможность согласования наследником и членами хозяйства доли вступает в противоречие как с п. 3 ст. 258 ГК (который дает возможность такого согласования только членам хозяйства и только до момента смерти наследодателя), так и с самой универсальностью наследственного правопреемства.
Итак, п. 2 ст. 1179 ГК, дифференцируя вопросы наследования имущества хозяйства для "членов" и "не членов", связывает их с наследуемым объектом (первые наследуют долю в праве общей собственности, вторые - денежную ее компенсацию), но он не дает других преимуществ "членам" перед "не членами". Поэтому если умерший член хозяйства имел супругу (также члена), однако завещание на долю в праве на имущество хозяйства совершил в отношении постороннего лица (не являющегося членом соседа), наследником во всяком случае будет сосед, супруга же умершего лишь вправе блокировать членство соседа в хозяйстве, а значит, предрешить вопрос в пользу наследования им не доли в праве, а компенсации.
Если наследуемое предприятие как имущественный комплекс по закону разделу между наследниками не подлежит и поступает в их долевую собственность (и только сами наследники могут изменить это диспозитивное правило, в том числе разделить предприятие), то возможность раздела имущества хозяйства, прекратившегося из-за смерти гражданина, предусматривает закон (ср. ч. 2 ст. 1178 и п. 3 ст. 1179 ГК). При совместной собственности членов доля в праве на общее имущество, причитающаяся каждому члену (включая наследника умершего члена), должна быть предварительно определена, при этом если соглашением членов не предусмотрено иное, такие доли признаются равными (п. 1 ст. 254, п. 3 ст. 258 ГК). После этого общее имущество делится между всеми управомоченными лицами пропорционально их долям. При долевой собственности членов имущество подлежит разделу согласно долям, определенным соглашением. При разделе имущества хозяйства в условиях его комбинированного режима уместны оба замечания. Имущество хозяйства делится по соглашению заинтересованных лиц, в противном случае - по решению суда, при этом несоразмерность между величиной доли и выделяемым в натуре имуществом устраняется выплатой денежной или иной компенсации (абз. 1 п. 4 ст. 252 ГК). Особенность раздела земельного участка регулирует ст. 1182 ГК.
Наследование земельных участков. Земельные отношения регулируют глава 17 ГК и специальные нормативные правовые акты. На этом фоне особое внимание законодателя к вопросам наследования земельных участков не случайно и вопросов не вызывает. К тому же земельный участок (далее - участок) - особый объект наследования не только потому, что ему посвящены ст. 1181, 1182 ГК, но и потому, что вопрос о нем может возникать в связи с применением других правил главы 65 ГК, а именно при наследовании: a) предприятия, в состав которого входит участок, если наследники договариваются о разделе предприятия (п. 2 ст. 132, ст. 1178 ГК); b) имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, если данное имущество делится между наследниками (п. 2 ст. 257, п. 3 ст. 1179 ГК); с) ограниченно оборотоспособных вещей (см. п. 3 ст. 129, ст. 1180 ГК). Учитывая также особое место участка в системе объектов гражданских прав, вопрос о нем возникает и в связи с находящимися на нем объектами недвижимости (ст. 271, 273 ГК). Участок как объект земельных отношений - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Граждане могут иметь участки на следующих вещных правах (подробнее см. ст. 216, п. 1 ст. 260, ст. 261, п. 3 ст. 264, ст. 265, п. 1 ст. 266, ст. 267, 268 ГК, ст. 20, 21 ЗК).
1) Право собственности, которое по общему правилу (если иное не установлено законом) распространяется на находящиеся в границах участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, растения. Собственник по общему правилу (если иное не предусмотрено законом и не нарушает права других лиц) вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под его поверхностью; он также вправе распоряжаться участком (в том числе продавать, дарить, отдавать в залог иди сдавать в аренду и иным образом, включая передачу по наследству), если закон не исключает его из оборота и не ограничивает в нем.
2) Право пожизненного наследуемого владения участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по основаниям и в порядке, предусмотренным земельным законодательством. Последнее, в свою очередь, признает данное право за гражданами, только если оно возникло до принятия Земельного кодекса, напротив, после введения в действие Земельного кодекса предоставление участков гражданам на данном праве не допускается. Граждане, сохраняющие право пожизненного наследуемого владения, возникшее у них до принятия Земельного кодекса, имеют права владения и пользования участком, передаваемые по наследству, но кроме случая перехода права на данный участок по наследству они не вправе им распоряжаться.
3) До введения в действие Земельного кодекса граждане могли иметь участок на праве постоянного (бессрочного) пользования. Граждане, приобретшие это право до введения в действие Земельного кодекса, сохраняют его по сей день, но они не вправе распоряжаться этими участками (в том числе передавать их по наследству).
Не случайно в ст. 1181 ГК, посвященной наследованию участков, говорится только о правах собственности и пожизненного наследуемого владения, а в ст. 1182 ГК, посвященной разделу участка, - и вовсе только о праве собственности. Согласно ст. 1181 ГК в состав наследства умершего входит участок, принадлежавший ему на праве собственности, или принадлежавшее ему право пожизненного наследуемого владения участком, таким образом, в первом случае наследуется вещь, в другом - право, при этом по общему правилу (если иное не установлено законом), по наследству переходят в том числе находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты и растения (или право на них). Наследование такого имущества осуществляется на общих основаниях (т.е. по завещанию или по закону), на его принятие специальное разрешение не требуется. Ничего не меняется по существу и тогда, когда согласно п. 3 ст. 129 и п. 1 ст. 260 ГК наследуемый участок представляет собой ограниченную в обороте вещь: в таком случае подлежат применению правила ст. 1180 ГК, которые также предусматривают не особые правила наследования (п. 1), а возможность прекращения возникшего в результате наследования права собственности (абз. 2 п. 2). Так, участки на приграничных территориях по перечню, установленному Президентом РФ согласно законодательству о Государственной границе РФ, на иных установленных особо территориях Российской Федерации согласно федеральным законам, а также из земель сельхозназначения - вещи ограниченные в обороте. Они, в частности, не могут быть в собственности иностранцев и апатридов из-за ограничения законом правоспособности этих категорий физических лиц (п. 3 ст. 15 Земельного кодекса, ст. 3 Закона об обороте земель сельхозназначения). Тем не менее, если в собственности иностранца или апатрида по основаниям, допускаемым законом (в том числе наследованию), оказался участок (или доля в праве на него) из земель сельхозназначения, данное лицо обязано произвести отчуждение такого объекта (ст. 5, 11 Закона об обороте земель сельхозназначения).
Специальные правила о наследовании участка предусматривает не ст. 1181 ГК, а ст. 1182 ГК, посвященная особенностям его раздела наследниками. Говоря иначе, ст. 1182 ГК касается ситуаций, когда: a) участок принадлежал наследодателю на праве собственности; b) после его смерти он поступил в общую собственность нескольких наследников; c) последние противятся сохранению общей собственности и ставят вопрос о его натуральном разделе. Подробнее об этом см. далее.
1) Вообще говоря, участок может быть делимым и неделимым в зависимости от того, возможен ли его раздел на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, кроме случаев, установленных федеральными законами (п. 2 ст. 6 ЗК).
a) С учетом п. 4 ст. 244 и ст. 1164 ГК объектом раздельной собственности наследников может быть только делимый участок и только при двух совокупных условиях: a) если он им завещан (при наследовании по завещанию) и b) если в завещании указана конкретная его часть, причитающаяся каждому наследнику. О разделе такого участка и ст. 1182 ГК говорить не приходится: раздел направлен на прекращение права общей собственности, в данном же случае юридически (завещанием) участок уже разделен на части, которые и стали объектами раздельной (а не общей) собственности наследников, поэтому проводимые ими мероприятия для обозначения границ собственных участков (огораживание забором, высаживание растений и т.п.) являются фактическими. Напротив, ст. 1182 ГК посвящена именно разделу участка между наследниками в связи с возникновением у них общей собственности. С учетом только что сказанного последняя возникает: в отношении делимого участка, наследуемого по закону или по завещанию, в котором не указана конкретная его часть, причитающаяся каждому наследнику; в отношении неделимого участка. Кстати, ст. 1182 ГК, формально посвященная особенностям раздела участка, по содержанию имеет своим объектом не только подлежащие разделу делимые участки (п. 1), но и участки неделимые, в отношении которых предусмотрены иные последствия (п. 2).
b) С учетом правил ст. 1164 и п. 1 ст. 1182 ГК раздел участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется между несколькими наследниками по закону, а в соответствующем случае - по завещанию. Поскольку согласно ч. 1 ст. 1164 ГК общая собственность наследников может быть только долевой, в п. 1 ст. 1182 ГК имеется в виду только долевая собственность (при этом не составляют исключения ни наследующие члены хозяйства, ни супруги, законный режим имущества которых - совместная собственность).
c) Наконец, с учетом абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК хотя ст. 1182 ГК посвящена особенностям раздела участка, она также касается случаев выдела доли (и части участка в натуре) при сохранении режима долевой собственности на оставшуюся часть участка.
2) Раздел участка, находящегося в долевой собственности наследников, в силу общего правила ст. 1165 ГК осуществляется по соглашению между ними, а поскольку участок - недвижимость, такое соглашение может быть заключено во всякое время, но только после выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК). На основании выданного нотариусом (иным должностным лицом) свидетельства орган Росрегистрации осуществляет государственную регистрацию права долевой собственности наследников на участок. Если после выдачи свидетельства, но до регистрации права собственности наследники заключат соглашение о разделе участка, то на основании того и другого документа регистрируются раздельные права собственности наследников на части участка. Если же наследники заключат соглашение о разделе участка после регистрации на него права долевой собственности, их раздельные права на части участка регистрируются на основании такого соглашения. Как бы там ни было, содержание свидетельства о праве на наследство в части определения причитающихся наследникам долей может не соответствовать заключенному наследниками соглашению о разделе участка. Это не препятствует регистрации прав раздельной собственности каждого наследника согласно условиям заключенного соглашения, в противном случае заинтересованные лица могут обжаловать отказ в регистрации права (пп. 2, 3 ст. 1165 ГК). В таком приоритете соглашения над свидетельством одновременно воплощены два принципа свободы - договора и распоряжения наследственным имуществом. Что касается последнего: a) если соглашение о разделе участка заключено до регистрации права долевой собственности - налицо свобода распоряжения наследниками имуществом, на которое они имеют право; b) если соглашение о разделе участка заключено после регистрации права долевой собственности - налицо свобода распоряжения наследниками собственным (общим) имуществом.
3) Свобода соглашения о разделе участка ограничена требованием закона о минимальном размере участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения (п. 1 ст. 1182 ГК). Всякий участок исходя из его назначения имеет минимальный размер, препятствующий чрезмерному дроблению участков и снижению их способности обеспечить ту или иную цель. Предельные (минимальные и максимальные) размеры участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов Федерации, что же касается ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (п. 1 ст. 33 ЗК). Отсюда минимальный размер участка в конкретном случае зависит от его целевого назначения и территории, на которой он расположен (и "под юрисдикцию" которой попадает). Отмеченное очевидно и на частном уровне. Так, согласно п. 1 ст. 4 Закона "Об обороте земель сельхозназначения" минимальные размеры образуемых новых участков из земель сельхозназначения могут быть установлены законами субъектов Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о землеустройстве. Не допускается совершение сделок с участками из земель сельхозназначения (в том числе составление завещания и последующее наследование такого участка), если в результате образуются новые участки, размеры и местоположение которых не соответствуют требованиям закона. Не допускается выдел участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на участок из состава искусственно орошаемых сельхозугодий и (или) осушаемых земель, если размер выделяемого в натуре (на местности) участка меньше устанавливаемого субъектами Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о землеустройстве предельного минимального размера участка для искусственно орошаемых сельхозугодий и (или) осушаемых земель. Однако эти требования не распространяются на случаи выдела участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной деятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство или другая деятельность в целях производства сельхозпродукции по технологии, допускающей использование участков, размеры которых менее, чем минимальные размеры участков, установленные законами субъектов Федерации.
4) Раздел участка невозможен, если при этом нарушаются требования минимального размера участка. В этом случае возможно следующее.
a) Участок переходит к тому наследнику, который имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого участка (абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК). Так, член хозяйства, наследующий долю в праве общей собственности умершего члена, имеет преимущественное (перед наследниками, не являющимися членами и участниками общей собственности) право на получение в счет своей наследственной доли участка. Например, в случае смерти главы хозяйства и при наличии двух призываемых к наследованию первоочередных законных наследников - жены (члена хозяйства) и сына (не члена), решивших разделить имущество хозяйства, преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли участка имеет жена, обладавшая на него совместно с наследодателем правом общей собственности (п. 1 ст. 1168 ГК). В другом примере в случае смерти главы одночленного хозяйства и при наличии двух призываемых к наследованию первоочередных наследников по закону - жены (сельчанки) и сына (горожанина) - преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли участка опять-таки имеет жена, если она постоянно пользуется данным участком, в то время как сын не пользовался им и не был ранее участником общей собственности на него (п. 2 ст. 1168 ГК). Лицо, получившее в результате реализации преимущественного права в счет своей наследственной доли участок, обязано предоставить другим наследникам компенсацию для устранения несоразмерности между стоимостью участка и наследственной долей (ст. 1170 ГК).
b) Закон исходит из принципа единства преимущественного права и не делит его обладателей на "более преимущественных" и "менее преимущественных". Поэтому если правилом абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК пожелают воспользоваться несколько наследников, имеющих преимущественное право на получение участка, последний становится объектом их долевой собственности. Наследники, ставшие долевыми собственниками участка, должны предоставить другим наследникам компенсацию (ст. 1170 ГК). Согласно ст. 321 ГК, формулирующей общее правило, а также учитывая денежный характер подлежащей выплате компенсации (а значит, делимость предмета обязательства) и несвязанность обязанности по ее выплате с осуществлением преимущественными наследниками предпринимательской деятельности (ст. 322 ГК), последние выступают в качестве долевых должников (тогда как для их кредиторов предпочтительнее был бы солидаритет - ст. 323 ГК).
c) Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение участка в счет своей наследственной доли или по той или иной причине не воспользовался им (в том числе из-за нежелания или невозможности выплатить компенсацию согласно ст. 1170 ГК), все наследники владеют, пользуются и распоряжаются участком на условиях долевой собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК).
5) И последнее. Поскольку в ст. 1182 ГК говорится только о праве общей собственности, формально данная статья не касается случаев наследования несколькими лицами права пожизненного наследуемого владения участком. Это сомнение только усиливает следующее: a) de lege lata в случае с правом собственности на участок объектом наследования является сам участок, а в случае с правом пожизненного наследуемого владения участком объект наследования - данное право (ст. 1181 ГК); b) гражданскому законодательству известно право общей собственности, но ему неизвестен аналогичный феномен в отношении вторичных вещных прав. И тем не менее если вдруг на основании ст. 1181 ГК два наследника приобретают принадлежавшее наследодателю право пожизненного наследуемого владения участком, их может связывать не что иное, как право долевого пожизненного наследуемого владения данным участком. Поэтому ст. 1182 ГК действует в отношении всяких наследников - как тех, которые наследуют принадлежавший наследодателю на праве собственности участок, так и тех, которые наследуют право пожизненного наследуемого владения участком (и в этом смысле подлежит распространительному толкованию). Для устранения очевидного пробела в регулировании отношений общего пожизненного наследуемого владения могут применяться правила главы 16 ГК по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК).
Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Согласно пп. 1, 2 ст. 129 ГК большинство объектов гражданских прав отчуждается или переходит от одного лица к другому в порядке наследственного правопреемства либо иным способом свободно. Некоторые объекты (прямо указанные в законе) изъяты из оборота (в том числе и из сферы наследования), а некоторые (определенные в порядке, установленном законом) ограничены в обороте. Вообще говоря, к объектам гражданских прав, оборот которых ограничен, относятся: a) объекты, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению; b) объекты, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК). Особенности наследования вещей, ограниченных в обороте, сводятся к следующему.
1) Хотя буквальное толкование абз. 1 п. 1 ст. 129 ГК препятствует наследованию вещей, ограниченных в обороте, правило п. 1 ст. 1180 ГК прямо говорит об обратном. Формально ст. 1180 ГК посвящена наследованию только тех вещей, ограниченных в обороте, которые требуют получения специального разрешения. Такие вещи (оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства, а также некоторые другие) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (т.е. по завещанию или по закону) без какого-либо специального разрешения. Однако после наследования ограниченно оборотоспособной вещи и возникновения права собственности наследник должен получить на нее специальное разрешение (кроме тех случаев, когда он уже имеет его, например из-за сходного с наследодателем профиля деятельности). До получения специального разрешения наследник не может пользоваться такой вещью: она нуждается в такой охране, которую закон предусматривает для соответствующего имущества. Так, при наследовании гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, до получения наследником лицензии на приобретение такого оружия последнее незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими (ст. 20 Закона об оружии). Наследнику, ставшему собственником ограниченно оборотоспособной вещи, может быть выдано специальное разрешение или отказано в его выдаче. Так, лицензия на приобретение конкретного вида оружия не выдается следующим категориям граждан РФ: a) не достигшим необходимого возраста (как правило, совершеннолетия); b) не представившим необходимое медицинское заключение; c) имеющим судимость за умышленное преступление; d) отбывающим наказание за совершённое преступление; e) совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или установленный порядок управления; f) не имеющим постоянного места жительства; g) не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждающие прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием, а также другие документы (ст. 13 Закона об оружии). Если наследнику отказано в выдаче специального разрешения, его право собственности на полученное по наследству ограниченно оборотоспособное имущество подлежит прекращению на основании ст. 238 ГК. В таком случае согласно правилам ст. 238 ГК сам наследник должен произвести отчуждение имущества в течение одного года с момента возникновения у него права собственности (или в другой срок, установленный законом), иначе при наличии двух совокупных условий - заявления государственного (муниципального) органа и решения суда - имущество подлежит: a) принудительной продаже или b) передаче в государственную (муниципальную) собственность. В первом случае наследнику передается сумма от реализации, во втором - возмещается стоимость имущества, определенная судом, при этом затраты на реализацию вычитаются. Таким образом, закон не запрещает наследовать (и на этом основании приобретать в собственность) имущество, ограниченное в обороте, но в то же время предусматривает возможность принудительного прекращения права собственности на такое имущество.
2) Из того, что формально ст. 1180 ГК посвящена только тем вещам, ограниченным в обороте, которые требуют получения специального разрешения, не следует, что она не касается тех ограниченных в обороте вещей, которые могут принадлежать только определенному участнику гражданского оборота (поэтому ст. 1180 ГК подлежит распространительному толкованию). В последнем случае имеет значение круг лиц, способных быть собственниками вещи, ограниченной в обороте. Так, участки из земель сельхозназначения - вещи, ограниченые в обороте, поскольку на праве собственности они могут принадлежать гражданам Российской Федерации и не могут принадлежать иностранным гражданам и апатридам. Поэтому если в собственности иностранца или апатрида по основаниям, допускаемым законом (в том числе наследования), оказался участок (или доля в праве на него) из земель сельхозназначения, данное лицо обязано произвести отчуждение такого объекта (ст. 3, 5, 11 Закона об обороте земель сельхозназначения). В то же время если вещь, ограниченная в обороте, принадлежит определенному гражданину Российской Федерации, она мало чем отличается от вещей, изъятых из оборота. Примером тому может служить боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, которым гражданин Российской Федерации может быть прижизненно награжден и которое не может быть предметом сделок и наследования. Данный запрет не касается наградного холодного оружия (ст. 20.1 Закона об оружии).
Наследование имущества, предоставленного государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Имущество, предоставленное гражданину государством или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом (ст. 1184 ГК). Это значит, что в отношении него можно совершить завещание и передать указанному в нем лицу в порядке наследования по завещанию, а также применить правила о наследовании по закону. Данная статья, таким образом, имеет две особенности: a) содержит правило, посвященное так называемым льготникам (инвалидам, ветеранам войны и труда, военнослужащим и т.п.), а также имуществу, которое имеет публичное происхождение (оно должно быть предоставлено лицу государством или муниципальными образованиями в лице их компетентных органов - пенсионных, социального обеспечения, социальной защиты, военных и прочих ведомств и т.п.) и обеспечение которым происходит не на обычных, а на льготных условиях; b) устанавливает единый и при этом общий правовой режим наследования, а поскольку она в этом смысле ничего не меняет и не добавляет, само ее присутствие в сегодняшней редакции в главе 65 ГК сомнительно. Вопросы о льготниках, а также объеме и характере причитающихся им льгот регулируют специальные нормативные акты (в том числе федеральные законы), а поскольку они не составляют предмет гражданского права, речь сейчас не об этом, а о другом. Среди гражданско-правовых вопросов в адрес ст. 1184 ГК, по крайней мере, три, а именно: a) об объеме (пределах) толкования категории "имущество"; b) о гражданско-правовом смысле "предоставления на льготных условиях"; c) о судьбе имущества, предоставленного гражданину на льготных условиях негосударственными организациями.
1) Под имуществом в ст. 1184 ГК надлежит понимать всякую вещь (в том числе средства транспорта, жилое помещение, дачу, инвалидные коляски и т.п.), передаваемую льготнику в собственность. Напротив, если льготнику предоставляется только право владения и пользования аналогичной вещью, такое право (не говоря уже о самой вещи как объекте вещного права государства или муниципального образования) не входит в состав наследства и наследованию не подлежит: имущество, полученное на льготных условиях и находящееся у гражданина во владении и в пользовании, после его смерти подлежит возврату лицу, его предоставившему (в частности, органам социального обеспечения или социальной защиты). Если предположить, что гражданину было предоставлено на льготных условиях право владения и пользования имуществом, но впоследствии он приобрел последнее в собственность (выкупил транспортное средство, приватизировал жилье и т.п.), соответствующее имущество уже наследуется на общих основаниях.
2) Под предоставлением на льготных условиях в ст. 1184 ГК надлежит понимать как безвозмездную передачу имущества, так и его приобретение по льготным ценам. Разница между этими вариантами льготного предоставления - в следующем. Безвозмездная передача имущества может означать передачу как самого имущества (в дар, а значит в собственность), так и прав владения и пользования им (в последнем случае после смерти лица имущество, как было сказано выше, подлежит возврату). Напротив, приобретение имущества по льготным ценам означает его приобретение в собственность (а значит, возможность во всяком случае его наследования по общим основаниям).
3) Формально ст. 1184 ГК не распространяется на имущество, которое не имеет публичного происхождения (т.е. на имущество, полученное из частных источников). Однако едва ли законодатель, формулируя таким образом ст. 1184 ГК, преследовал цель противопоставить имущество, предоставленное на льготных условиях государством (муниципальными образованиями), и аналогичное имущество, предоставленное частными лицами (например, общественными организациями инвалидов, благотворительными фондами, частными спонсорами и т.п.), имея при этом в виду, что первое наследуется на общих основаниях, а последнее не наследуется вообще (или передается после смерти другим лицам по специальным основаниям). Поскольку в Гражданском кодексе попросту нет специальных правил на этот счет (ср. ст. 1185 ГК), при наследовании имущества, предоставленного на льготных условиях частными лицами, надлежит иметь в виду общие правила ч. 1 и 2 ст. 1112 ГК, а потому такое имущество также входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях (разумеется, за исключением имущества, неразрывно связанного с личностью наследодателя, - например, индивидуальные протезы умершего). Отсюда единственный смысл включения ст. 1184 в главу 65 ГК (в сегодняшней ее редакции) и ее назначение состоят в том, чтобы дополнительно защитить права и интересы наследников, которые могут пострадать от произвола чиновников и их "усердия" при восстановлении государственной (муниципальной) собственности за счет проведения посмертной конфискации.
Посмертный переход права на социальные выплаты. Особые правила посмертного перехода к другим лицам предусмотрены для следующих подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм: a) заработная плата и приравненные к ней платежи (премии по месту работы, авторские гонорары и т.п.); b) пенсии; c) стипендии; d) пособия по социальному страхованию; e) суммы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью; f) алименты; g) иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию (п. 1 ст. 1183 ГК). Подробнее об этом - далее.
1) Статья 1183 ГК посвящена особому порядку приобретения субъективного имущественного права на конкретную сумму, причем речь, как видно, едва ли не во всех случаях идет о невыплаченной денежной сумме. Данное право не следует смешивать с субъективным имущественным правом в отношении абстрактных сумм данной категории, которое ввиду его неразрывной связи с личностью наследодателя и в силу прямого указания закона не входит в состав наследства и наследованию не подлежит (ч. 2 ст. 1112 ГК).
2) Статья 1183 ГК посвящена праву на сумму, подлежавшую выплате наследодателю, но не полученную им при жизни, т.е. праву, которое у наследодателя возникло при жизни, но не было им реализовано. А поскольку если это право еще не возникло, то нет смысла обращаться и к ст. 1183 ГК, предполагающей принципиально правильное установление момента возникновения у наследодателя права на получение такой суммы. В каждом конкретном случае момент возникновения данного права может быть разным. Так, в рамках трудовых правоотношений оплачивается процесс труда, а в рамках подрядных - результат, следовательно, показатель права умершего работника на получение заработной платы - выполнение им трудовой функции после получения последней заработной платы, а показатель аналогичного права подрядчика - достигнутый и готовый к сдаче подрядный результат. Напротив, не имеет значения ни тот факт, когда (еще при жизни или уже после смерти) работники бухгалтерии начислили (и начислили ли вообще) работнику неполученную им зарплату, а также успел ли подрядчик сдать (а заказчик - принять) готовый подрядный результат. В силу прямого указания закона причина, по которой наследодатель при жизни не реализовал свое право на получение соответствующей суммы, может быть какой-либо (т.е. любой). Поэтому причины неполучения тем же работником зарплаты (ее задержка администрацией, производственная травма или запой, в результате чего работник попал в больницу, где и скончался, и т.п.) значения не имеют.
3) Перечень сумм, названных в ст. 1183 ГК, не является исчерпывающим, однако речь идет не о всяких суммах, а только о тех, которые предоставлены лицу в качестве средств к существованию, т.е. предназначены для их потребления (расходования) в целях жизнеобеспечения - удовлетворения обычных, повседневных потребностей (по этой причине ст. 1183 ГК, в частности, не распространяется на денежные средства на банковских вкладах, являющиеся средствами капитализации - накопления и приумножения). Сказанное свидетельствует о социальном характере рассматриваемых сумм, что и обусловливает особую процедуру их посмертного перехода. Социальные выплаты не включаются в состав наследства и не наследуются, а потому в отношении них не применяются правила о наследовании по завещанию и по закону. Право на посмертное получение социальных выплат по самостоятельному основанию, предусмотренному в п. 1, 2 ст. 1183 ГК, имеют две категории граждан: a) члены семьи умершего, проживавшие с ним совместно; b) нетрудоспособные иждивенцы умершего независимо от места их проживания. Поскольку при определении обладателя данного права закон использует два критерия - a) принадлежность к числу "членов семьи" (умершего) и совместность проживания с ним (причем не имеет значения, как долго); b) наличие факта нетрудоспособности и нахождение на иждивении умершего (причем независимо от места проживания). Таковыми являются лица, наиболее нуждающиеся с точки зрения закона в получении таких выплат, причем речь идет не только о лицах из числа наследников (по завещанию или по закону), но и о иных удовлетворяющих названным критериям лицах. Во всяком случае, лицами, управомоченными на получение социальных выплат, могут быть только граждане (которые только и могут быть членами семьи и проживать совместно или быть нетрудоспособными иждивенцами).
Специальное законодательство (в частности, пенсионное) регулирует эти вопросы более подробно. Так, смерть, признание безвестно отсутствующим или объявление умершим пенсионера - основание для прекращения выплаты трудовой пенсии (ее части) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть или вступило в силу соответствующее решение суда (п. 1 ст. 22 Закона о пенсиях). Право на получение начисленных сумм трудовой пенсии, причитавшихся пенсионеру в текущем месяце и оставшихся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, имеют следующие члены семьи умершего, проживавшие совместно с ним на день смерти.
a) Дети, братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет, дети, братья, сестры и внуки, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, кроме образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение способности к труду (при этом братья, сестры и внуки умершего признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей).
b) Один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, и не работают.
c) Родители и супруг, если они достигли возраста 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к труду.
d) Дедушка и бабушка, если они достигли возраста 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к труду, при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны их содержать (п. 2 ст. 9, п. 3 ст. 23 Закона о пенсиях).
По тому же закону члены семьи умершего признаются его иждивенцами, если находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказывания, кроме детей, объявленных полностью дееспособными на основании ст. 21, 27 ГК или достигших 18-летия (пп. 3, 4 ст. 9 Закона о пенсиях).
4) Механизм реализации права на получение социальных выплат сводится к следующему.
a) Реализация данного права ограничена во времени четырьмя месяцами со дня открытия наследства: в течение этого - пресекательного - срока указанные лица могут и должны успеть обратиться к обязанным лицам с соответствующими требованиями, иначе их право на получение социальных выплат погашается (п. 3 ст. 1183 ГК). Известны случаи, когда закон устанавливает более длительный срок ("не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера" - п. 3 ст. 23 Закона о пенсиях).
b) При наличии нескольких лиц, обоснованно претендующих на получение социальных выплат, каждый имеет право на часть от общей суммы социальных выплат и соответствующее требование к должнику, а поскольку п. 1 ст. 1183 ГК не дифференцирует каким-либо образом обладателей данного права, причитающиеся каждому претенденту части от общей суммы социальных выплат должны быть равными (см. также п. 3 ст. 23 Закона о пенсиях). Напротив, поскольку ст. 1183 ГК едва ли не во всех случаях посвящена денежным средствам (а значит, имуществу делимому), то согласно абз. 2 п. 4 ст. 244 ГК и вопреки известному мнению у претендентов не возникает общей собственности на социальные выплаты.
c) Если управомоченное на посмертное получение социальных выплат лицо обратилось с соответствующим требованием к обязанному лицу, последнее после установления и проверки всех необходимых обстоятельств должно удовлетворить поступившее требование, однако не немедленно, а по истечении четырехмесячного (а в соответствующих случаях иного, в частности шестимесячного) срока со дня открытия наследства. Тем самым будут гарантированы права всех лиц, управомоченных на получение социальных выплат (в том числе и тех, чьи требования поступили позднее, но в рамках установленного законом срока). Тем не менее если вдруг по каким-то причинам не все своевременно предъявившие свои требования управомоченные лица получат удовлетворение (в том числе если получателем окажется только один из них), между получателем такой выплаты и лицом, ее не получившим, возникает кондикционное обязательство, в котором получатель - должник, а лицо, не получившие социальные выплаты, - его кредитор и в соответствии с которым должник обязан передать часть полученной социальной выплаты кредитору. При множественности лиц в данном обязательстве на любой его стороне в силу общего правила, а также делимости предмета обязательства соответствующие лица будут долевыми должниками (кредиторами) (ст. 321 ГК).
d) И только при наличии любого из следующих двух условий: a) отсутствие лиц, имеющих право на получение социальных выплат, или b) непредъявление ими соответствующих требований в течение четырех (шести) месяцев со дня открытия наследства (т.е. по истечении пресекательного срока) - право на получение социальных выплат включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях (т.е. по завещанию или по закону). Таким образом, хотя правила ч. 1, 2 ст. 1183 ГК и помещены в главе 65 (раздел V) ГК, они формулируют самостоятельное основание их посмертного перехода к другим лицам, а значит, имеют самостоятельное назначение. Такие выплаты являются условными объектами наследования, при этом объективные условия, при наличии которых только и возможно их наследование, определяет сам закон в п. 3 ст. 1183 ГК.
5) И последнее. Известны случаи, когда посмертную судьбу некоторых средств (выплат) социального характера регулирует специальный закон, причем делая это явно за рамками не только ст. 1183 ГК, но и других правил раздела V ГК (с чем, разумеется, необходимо разбираться во избежание противоречий как в решении вопроса по существу, так и в используемой терминологии и т.п.). Вот два примера.
a) Если смерть наступила до назначения лицу накопительной части трудовой пенсии по старости (или до перерасчета этой части указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений), средства накопительной части его трудовой пенсии выплачиваются лицам, указанным в его заявлении, поданном в Пенсионный фонд РФ, которое также может определять доли, в соответствии с которыми данные средства подлежат распределению между указанными лицами. Если заявление не определяет доли, указанные в нем лица имеют право на средства накопительной части пенсии в равных долях. При отсутствии самого заявления средства накопительной части пенсии выплачиваются родственникам умершего и распределяются между ними в равных долях, причем первоочередными получателями являются дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (усыновители) и только при их отсутствии (во вторую очередь) - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки (все - независимо от возраста и состояния трудоспособности). Данный механизм оригинален, поскольку: a) отличается от правил ст. 1142 и 1143 ГК, посвященных законным наследникам первой и второй очереди; b) прочие родственники умершего не имеют права на средства накопительной части пенсии умершего. При отсутствии получателей первой и второй очереди данные средства учитываются в составе пенсионного резерва, при этом специальная часть индивидуального лицевого счета умершего закрывается (см. п. 12 ст. 9, п. 6 ст. 16 Закона о пенсиях).
b) Более демократична формально, но и более неопределенна другая схема посмертных выплат накопительной части трудовой пенсии. Так, если смерть лица, заключившего договор об обязательном пенсионном страховании, или лица, в пользу которого заключен договор о создании профессиональной пенсионной системы (так называемого застрахованного лица), наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии (или до перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений), средства накопительной части его трудовой пенсии выплачиваются его правопреемникам, указанным в заявлении, поданном в фонд, согласно указанным в том же заявлении долям. При отсутствии такого заявления опять-таки правопреемники получают средства в равных долях. Соответствующие выплаты производятся при условии их обращения в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица, пропущенный срок может быть восстановлен в судебном порядке. При отсутствии правопреемников средства накопительной части трудовой пенсии умершего передаются в Пенсионный фонд РФ (ст. 36.21 Закона о пенсионных фондах).
Посмертный переход наград, почетных и памятных знаков. Особые правила посмертного перехода к другим лицам предусмотрены и для государственных наград, почетных и памятных знаков. Вообще говоря, государственные награды и почетные звания Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации и являются высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством (ст. 71 Конституции РФ, а также уже упоминавшееся Положение о государственных наградах Российской Федерации (далее Положение)). Президент РФ издает указы об учреждении государственных наград и награждении ими, он же обычно и вручает их. Государственных наград могут быть удостоены граждане Российской Федерации и иностранцы (в том числе апатриды); данные лица пользуются льготами и преимуществами в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Лицо удостаивается государственной награды прижизненно, а за проявленные отвагу, мужество и героизм - также и посмертно. Правовое регулирование посмертного перехода государственных наград к другим лицам двояко и зависит от того, распространяется или нет на эти награды законодательство о государственных наградах Российской Федерации (ср. пп. 1 и 2 ст. 1185 ГК).
1) Согласно законодательству о государственных наградах Российской Федерации к таковым относятся: a) звание Героя Российской Федерации; b) ордена Российской Федерации; c) медали Российской Федерации; d) знаки отличия Российской Федерации; e) почетные звания Российской Федерации; f) аналогичные награды СССР (пп. 1, 20, 22 Положения). Государственные награды не входят в состав наследства (п. 1 ст. 1185 ГК), а потому не могут наследоваться, следовательно, в отношении них нельзя совершить завещание и передать указанному в нем лицу в порядке наследования по завещанию, а также применить правила о наследовании по закону. В то же время передача таких наград другим лицам после смерти награжденного лица (а также и в том случае, если награждение было посмертным) возможна в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации. Отсюда можно сделать следующий принципиальный вывод: переход государственных наград после смерти награжденного лица к другим лицам (в том числе если награждение лица было посмертным) осуществляется по самостоятельному основанию, отличному от наследования и по завещанию, и по закону. Таким основанием является их передача для хранения как память. Так, в случае смерти лиц, награжденных при жизни, государственные награды и документы к ним остаются у их наследников для хранения как память, а при отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. В свою очередь, государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. Поэтому государственные награды могут переходить по указанному специальному основанию только к тем лицам, которые являются законными наследниками, а при награждении посмертно - и вовсе только к первоочередным законным наследникам (п. 1 ст. 1142 ГК). Соответственно посторонние лица (которые могли бы наследовать по завещанию) не могут быть хранителями государственных наград как памяти. Государственные награды и документы к ним умершего награжденного или награжденного посмертно могут быть также переданы государственным музеям (за исключением музеев, работающих на общественных началах и не обеспеченных необходимыми условиями хранения государственных наград) с согласия наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ при наличии ходатайства музея, поддержанного соответствующим органом государственной власти субъекта Федерации, или по ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей. Акт о принятии государственных наград соответствующий музей направляет в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. Переданные музеям для хранения и экспонирования государственные награды не возвращаются наследникам умершего награжденного или награжденного посмертно. Граждане Российской Федерации и иностранцы (в том числе апатриды), награжденные государственными наградами, выезжающие из Российской Федерации за границу, имеют право вывозить эти награды при наличии документов, подтверждающих их награждение. Однако наследники умершего награжденного, выезжающие из Российской Федерации за границу на постоянное жительство, имеют право вывозить только документы о награждении их умершего родственника (но не сами государственные награды, которые, таким образом, должны оставаться на территории Российской Федерации). Порядок вывоза государственных наград из драгоценных металлов регулируется законодательством Российской Федерации (пп. 12, 14, 15 Положения).
2) Иное дело - прочие награды, т.е. те, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. К числу таковых относятся: a) государственные награды иностранных государств, которыми были удостоены граждане Российской Федерации; b) награды, учрежденные субъектами Федерации и муниципальными образованиями; c) награды, учрежденные частными лицами; d) прочие награды (например, спортивные, коллекционные и т.п.); e) знаки (почетные, памятные, а также иные). Такие награды входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (т.е. по завещанию или по закону) (п. 2 ст. 1185 ГК). Известны также случаи особого регулирования наград. Пример тому - наградное оружие, которое может быть гражданским (т.е. оружием самообороны, спортивным, охотничьим, сигнальным, холодным клинковым) или боевым (короткоствольным ручным стрелковым и холодным), полученным гражданами Российской Федерации в качестве награды на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав и глав правительств иностранных государств, приказов руководителей государственных военизированных организаций. Поскольку в данном случае имеет место имущество, ограниченное в обороте, вопросы его наследования регулируют правила ст. 1180 ГК. Что же касается боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия, то в силу прямого указания закона его наследование и вовсе запрещено законом, а за отсутствием соответствующей оговорки оно не может оставаться у наследников и по какому-либо иному - специальному - основанию (в частности, как это было с орденами и медалями - для хранения как память). Такое оружие вместе с разрешением на хранение и ношение после смерти награжденного подлежит изъятию (сдаче) органами внутренних дел до решения вопроса о его дальнейшем использовании (подробнее - ст. 2, 3, 5, 20, 20.1 Закона об оружии, п. 6 Правил награждения граждан Российской Федерации гражданским, боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием).