Гражданское право (Кушнир И.В., 2013)

Наследственное право

  1. Наследование – это переход имущественных прав и обязанностей умершего (правопреемство) наследодателя к его наследникам – правопреемникам
  2. Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать
  3. Время и место открытия наследства
  4. Наследование по завещанию. Понятие и признаки завещания
  5. Свобода завещания и ее выражение
  6. Формы завещания
  7. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
  8. Закрытое завещание
  9. Содержание завещания. Обязательная доля при наследовании по завещанию
  10. Отмена и изменение завещания
  11. Недействительность завещания
  12. Исполнение завещания
  13. Виды завещательных распоряжений. Завещательный отказ и завещательное возложение
  14. Наследование по закону. Наследование по праву представления
  15. Наследники второй очереди
  16. Наследники третьей очереди
  17. Приобретение наследства
  18. Раздел наследства и охрана наследства
  19. Наследование отдельных видов имущества
  20. Выморочное имущество

Наследование – это переход имущественных прав и обязанностей умершего (правопреемство) наследодателя к его наследникам – правопреемникам

Наследственное правопреемство – это общее, так называемое универсальное правопреемство.

Универсальность наследственного правопреемства по российскому гражданскому праву в соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ можно характеризовать следующими признаками:

1. Имущество переходит к наследникам в неизменном виде, то есть в том состоянии, объёме, размере, в котором наследство существовало на момент открытия.

2. Имущество переходит к наследникам как единое целое, то есть, включая все виды имущества, весь объём имущественных прав и обязанностей. Неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (по завещанию, например).

Переход обязанностей на наследника должника направлен на ограждение интересов кредиторов наследодателя. Ответственность по долгам наследодателя в порядке универсального правопреемства сочетается с ограничением этой ответственности стоимостью перешедшего к наследнику имущества, в смысле совокупности имущественных прав, т.е. актива наследства, в их денежной оценке.

Такой ограниченный характер ответственности наследников по долгам наследодателя отнюдь не противоречит универсальному характеру правопреемства, поскольку к наследникам переходят все имущественные обязанности наследодателя, могущие перейти по наследству.

Ответственность наследников по долгам охватывает не только переходящие на наследников долги наследодателя, т.е. преемство в пассиве наследства. Наряду с этими долгами «обременяют» наследство  некоторые денежные обязательства, возникшие после открытия наследства, но, помимо воли наследников, и, как правило, до принятия ими наследства. Сюда в соответствии со ст. 1174 ГК РФ относится возмещение следующих расходов:

а) вызванных предсмертной болезнью наследодателя,

б)  на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы на оплату его места погребения,

в) на охрану наследства и управление им,

г) связанные с исполнением завещания.

Помимо денежных долгов наследодателя и оплаты некоторых расходов, относящихся ко времени после открытия наследства, на наследников переходит обязанность возврата имущества, принадлежащего другим лицам и находившегося в законном или незаконном владении наследодателя. Обязанности по возврату имущества, не принадлежащего наследодателю, не относятся к долгам, обременяющим наследство. В этих случаях имеет место лишь уточнение состава актива наследственного имущества, исключение из него вещей, не принадлежавших наследодателю (чужих вещей).

Имущество переходит к наследникам в один и тот же момент. То есть наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо частичный отказ от него (это противоречило бы правилам ст. 1157, 1158 ГК РФ). Для такого перехода не имеет значения знание или незнание участвующих в правопреемстве лиц о составе переходящего имущества, о входящих в него правах и обязанностях. Важно лишь то, чтобы эти права принадлежали правопредшественнику и на нём лежали эти обязанности на момент открытия наследства.

Из этого общего правила универсальности наследственного правопреемства сам ГК устанавливает ряд изъятий. Так, в соответствии с п.3 ст.1158, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, в порядке наследственной трансмиссии и т.д.), он вправе отказаться от части наследства, причитающейся ему по одному из этих оснований, по нескольким или по всем основаниям.

Из универсальности наследственного правопреемства можно вывести следующие принципы, также внутренне присущие наследованию: непосредственность (под которой понимается прямой переход имущества одного лица к другому без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту) и безусловность (под которой понимается недопустимость принятия наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК РФ)).

Наследование по завещанию основано на законе и осуществляется с соблюдением порядка, установленного законом. Однако нужно помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает. Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов (которые уже были рассмотрены выше).

Каково же соотношение этих двух возможных порядков наследования? Общий ответ на этот вопрос можно найти в вышеуказанной ст. 1111 ГК РФ, в которой устанавливается, что «наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом». Из этого вытекает, что наследодатель может путём завещания либо полностью, либо частично исключить наследование по закону в отношении остающегося после его смерти имущества. Таким образом, наследование по закону может иметь место, в частности, в  следующих случаях:

  • завещание признано недействительным (ст.1131 ГК РФ);
  • наследник отказался от наследства (ст.1157-1159);
  • наследодатель лишил наследника наследства (п.1 ст.1119);
  • среди наследников есть обязательные наследники (ст.1149).

В перечисленных ситуациях осуществляется наследование по закону при наличии завещания.

Обращает на себя внимание то, что закон не исключает одновременное наследование и по закону, и по завещанию. Например, наследодатель завещал сыну автомобиль, не упомянув о судьбе другого имущества, - в такой ситуации оно будет разделено между всеми наследниками первой очереди, в том числе сыном, который будет наследовать и по завещанию, и по закону.

Таким образом, закон предусматривает два вида наследования – по закону и по завещанию.

Наследование имущества служит охране права частной собственности граждан. Значение наследования состоит в гарантированной возможности, что все приобретенное имущество наследодателем при жизни перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона, его родным и близким людям. Таким образом, наследование призвано способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи.

Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать

Наследник - это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники гражданского оборота(физические и юридические лица, Российская Федерация в целом, государственные и муниципальные образования).

В статье 1116 ГК определен круг лиц (субъектов гражданского права), которые могут быть наследниками. К наследованию могут призываться:

  • граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (если ребенок родится мертвым, то сам факт его зачатия юридического значения не будет иметь).

К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем:

  • юридические лица, существующие на день открытия наследства;
  • Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Российская Федерация может быть наследником по закону только в случаях, предусмотренных статьей 1151 ГК.

Термин "граждане" включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.

Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Как правильно было отмечено в литературе, это не означает, что не родившийся ребенок признается субъектом права. Его права будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла.

Из указанного выше определения следует, что наследником по завещанию может быть любое юридическое лицо независимо от организационно- правовой формы и формы собственности. Вместе с тем возникает вопрос о субъектах права хозяйственного ведения и оперативного управления, которые не являются собственниками принадлежащего им имущества. Таким образом, фактически речь может идти о наследовании имущества государством или муниципальным образованием.

Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по сравнению с ранее действовавшим законодательством, обусловлено изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории России и придания им статуса равноправных субъектов Федерации, формированием института муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридических лиц различных форм собственности и организационно-правовых норм.

Положение государства как наследника имеет определенную специфику; государству по действующему законодательству не нужно совершать никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования государству нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство. На государство не распространяется правило о праве наследника отказаться от наследства. По всем делам о наследстве, перешедшем государству, надлежащим ответчиком является финансовый орган.

В ГК лица, не имеющие права наследовать, определены термином "недостойные наследники" (ст. 1117).

1.Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Примером противоправных действий, направленных против наследодателя, является умышленное лишение жизни наследодателя или совершение покушения на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после утраты ими права наследования. Такие лица имеют право наследовать это имущество. Безусловно, что вина этих лиц в совершении указанных преступлений должна быть установлена судом.

2. Родители, которые были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, а также граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Лишение родительских прав осуществляется в соответствии с нормами семейного права и представляет собой крайнюю меру воздействия на лиц, уклоняющихся от своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Следует отметить, что в данном случае речь идет только о наследовании по закону и указанные лица могут быть наследниками по завещанию.

3. Лица, которые злостно уклонялись от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство может быть подтверждено материалами гражданского дела о взыскании алиментов или другими доказательствами, подтверждающими злостный характер уклонения от исполнения указанных обязанностей.

Недостойные наследники могут быть отстранены судом по требованию любого заинтересованного лица. При этом не имеет значения, идет ли речь об отстранении от наследования по закону или по завещанию. Лица, для которых такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия, вправе требовать в судебном порядке всего неосновательно полученного недостойными наследниками.

Положение о недостойных наследников распространяется и на тех из них, кто имеет право на обязательную долю в наследстве. Правила ст. 1117 ГК применяются к завещательному отказу. Если предметом завещательного отказа было выполнение для недостойного отказополучателя определенной работы или оказание определенной услуги, последний обязан возместить стоимость работы (услуги).

Время и место открытия наследства

Время открытия наследства

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов:

а) смерти гражданина;

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.

До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.

Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, свидетельствующих о наличии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь человека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообращения и т.д.) не охватываются понятием смерти.

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСа, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы ЗАГСа отказывали в регистрации события смерти и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. При этом не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим. Поэтому заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. В соответствии со ст. 64 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное время.

Исходя из ст. 1113 ГК временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Это решение суда должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС и там же получено свидетельство о смерти. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели - день, указанный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказа от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, между лицами, связанными между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого и умершими в пределах одних календарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15-20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каждого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут (указанное обстоятельство подтверждено соответствующей медицинской справкой), а второе - в 0 часов 5 минут следующего дня, что также подтверждается соответствующим документом, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго.

Граждане, связанные друг с другом брачными и родственными узами (т.е. являющиеся в другой ситуации наследниками либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты - в буквальном переводе умирающие одновременно), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

Вместе с тем, возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родственная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к наследованию (усыновление, развод и т.д.) Возникает вопрос о том, нужно ли включать соответствующее лицо в число наследников (например, в случае смерти наследодателя в тот же день было вынесено решение об усыновлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли это событие до или после момента смерти.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти, которое выдается органами записи актов гражданского состояния (далее - органами ЗАГС), либо извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.

Факт смерти, как и день смерти подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органом ЗАГС. При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по завещанию наследование не наступает. Такое завещание не порождает юридических последствий.

Место открытия наследства

Согласно ст. 1115 ГК местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной ценности.

Наиболее ценная часть и ценность наследственного имущества являются оценочными понятиями и в случае возникновения спора вопрос может быть решен в судебном порядке при помощи проведения экспертизы.

Место жительства определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства является не определенная местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически и не было.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии т.д.), а также при отсутствии постоянного места жительства.

Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, т.к. именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия имущества будет место, где права на это имущество были зарегистрированы. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица.

Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Такого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для того, чтобы решить, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате).

Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающими документами, в частности, является справка из жилищных органов о месте регистрации наследодателя по месту жительства.

Место открытия наследства может также быть подтверждено справкой местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя, справкой адресного бюро, справкой райвоенкомата о том, что наследодатель во время призыва в армию проживал по определенному адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками органа ЗАГСа на основании данных паспорта о регистрации умершего. Если место жительства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверждается документом о месте нахождения его имущества.

Если указанные документы не могут быть представлены, то место открытия наследства может быть определено на основании вступившего в законную силу решения суда об установлении факта места открытия наследства.

В случае, если наследодатель не имел постоянного места жительств, а наследственное имущество находится в каком-либо населенном пункте, нотариус может потребовать от наследников представления документов о том, что наследодатель постоянного местожительства не имел.

Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или его основной части. Если ни ту, ни другую справку представить невозможно, то должно быть представлено вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.

В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограничений в области наследования не установлено: им предоставляется национальный режим. Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам переводятся за границу беспрепятственно при наличии взаимности со стороны соответствующего иностранного государства.

В случае открытия наследства российских граждан за границей в отношении недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, а в отношении движимого имущества может применяться как закон гражданства наследодателя, так и закон места жительства наследодателя. Так, если российский гражданин умер на территории иностранного государства, то его движимое имущество передается консулу Российской Федерации с тем, с тем, чтобы последний мог поступить с этим имуществом по законам Российской Федерации.

Возможны ситуации, когда гражданин Российской Федерации имел недвижимость в одной из стран СНГ либо гражданин одной из стран СНГ является наследником недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации. В таких случаях, в соответствии с п. 2 ст. 45 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (действует на территории России с 10 декабря 1994 г.) право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.

В соответствии со ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства и работы которых ему известно. Однако в большинстве случаев такой информацией он не располагает. На практике нотариус принимает заявление о принятии наследства от самих наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему наследников, однако делать это он не обязан и ответственности, если это не сделает, не несет. Точно также и нотариус не несет ответственности, если наследство было принято не всеми наследниками.

Наследование по завещанию. Понятие и признаки завещания

Завещание - это личное распоряжение  гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме.

В ст. 1118 ГК РФ закреплено легальное определение завещания. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Как и любая сделка, она обладает рядом присущих ей признаков.

Во-первых, по своей юридической природе завещание является сделкой. В соответствии с требованиями ст. 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей», поскольку, являясь правомерным действием, с момента открытия наследства она направлена и создает определенные права и обязанности у наследников умершего, указанных в завещании, а также иных лиц.

Во-вторых, завещание - односторонняя сделка, поскольку для ее совершения в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Действительность завещания ни в коей мере не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него. Такая односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку, а также может создавать обязанности для других лиц (наследников). Так, например, завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ).

Завещание является срочной сделкой в связи с тем, что его правовые последствия возникают после наступления определенных юридических фактов (например, смерти завещателя).

Традиционно Гражданский кодекс РФ запрещает составление завещания под условием. Например, не может быть удостоверено завещание под условием получения от наследника пожизненного содержания. В то же время, например, наследодатель вправе завещать свою библиотеку специальной литературы при условии, что наследник посвятит себя работе по соответствующей профессии, такое завещание может быть удостоверено. Речь об условии может идти только в случаях, когда завещание официально удостоверяется, но не при закрытом завещании (они составляются без участия нотариуса и поэтому воля завещателя может быть выражена недостаточно четко и ясно либо его волеизъявление может не соответствовать требованиям закона). Наследодатель не может ограничить в завещании права наследника в отношении наследственного имущества в дальнейшем распоряжаться имуществом, поскольку наследник, получивший наследство, становится его собственником. Так, недействительным является завещание, по которому наследодатель передает имущество конкретному наследнику с указанием, что после смерти этого наследника имущество должно перейти к другому конкретному лицу или, например, если наследодатель оставляет наследство своему пережившему супругу под условием, что он не вступит в новый брак.

В-третьих, завещание - личная сделка. Это значит, что завещание должно быть составлено лично завещателем. Завещатель должен присутствовать при составлении и оформлении завещания. Совершение его через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Если завещатель является незрячим и неграмотным, то при совершении завещания он прибегает к помощи нотариуса, который записывает завещание с его слов, и рукоприкладчика, который в присутствии нотариуса подписывает завещание. Однако и вэтом случае завещатель совершает завещание лично, поскольку в немфиксируется именно его, а не чья-либо другая воля, ее формирование и выражение должны происходить свободно, без какого-либо давления извне.

Причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание, указываются в тексте и в удостоверительной надписи. Лицо, в пользу которого завещается имущество, не может подписаться за завещателя. Если завещатель неграмотный, нотариус, сделав об этом отметку в его тексте, должен прочитать ему завещание.

При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка идругие).

Завещание является также единолично совершаемым актом. Закон не допускает совершения коллективных завещаний. В законе специально подчеркнуто то, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Не допускается совершение завещания двумя или более лицами. Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц, например супруги совершают одно завещание в пользу своих детей, так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки.

В-четвертых, завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. По общему правилу, установленному ст. 21 ГК РФ гражданской дееспособностью является способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Исключениями из этого правила являются нормы ст.ст. 21, 27 ГК РФ, предусматривающие возможность приобретения гражданином полной дееспособности до достижения возраста восемнадцати лет при вступлении в брак, а также при его эмансипации. Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным в связи с его работой по трудовому договору (контракту) или который с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом случае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия - по решению суда. В дееспособности может быть ограничен только гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Недееспособным может быть признан гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Названные граждане могут быть признаны соответственно ограничено дееспособными или недееспособными только решением суда в порядке, предусмотренном ГПК РФ. Кроме того, даже в случае, если заинтересованное лицо обращается в суд с требованием о признании гражданина ограничено дееспособным или недееспособным, гражданин будет считаться таковым с момента вступления решения суда в законную силу. Завещание, совершенное гражданином, признанным впоследствии судом ограниченно дееспособным или недееспособным, признается действительным. В данном случае важно, чтобы именно в момент совершения завещания гражданин обладал дееспособностью в полном объеме. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого «светлого промежутка».

Таким образом, распорядиться своим имуществом на случай смерти путем совершения завещания не могут: граждане, признанные судом недееспособными; граждане, признанные судом ограничено дееспособными; лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, за исключением эмансипированных несовершеннолетних граждан и граждан, вступивших в брак до достижения восемнадцати лет. Имущество названных лиц наследуется в соответствии с правилами наследования по закону, установленными ст.ст. 1141-1151 ГК РФ.

В-пятых, завещание является единственным, исключительным способом для физического лица распорядится своим имуществом в соответствии со своими желаниями на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение прав у наследника на имущество завещателя. Завещание определяет условия перехода имущества от наследодателя к наследнику. Никто не вправе воздействовать на завещателя при совершении им завещания.

В-шестых, завещание - это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом и носят императивный характер. Поскольку завещание, в отличие от других сделок, порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, оно должно быть таким, чтобы по возможности исключались сомнения в том, что завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была подлинной и свободной.

В-седьмых, завещатель свободен в определении круга наследников. Реализуя принцип свободы завещания, закон предоставляет гражданину право назначить наследником любое лицо, их субъектный состав определен в ст. 1116 ГК РФ. Назначенный наследник - это конкретное лицо, которое завещатель определил как непосредственного наследника своего имущества. Естественно, что основное место во всяком завещании занимает назначение наследника. Завещатель может завещать свое имущество одному или нескольким лицам, - как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, то есть лицам, не состоящим с завещателем в родственных отношениях. Это могут быть члены семьи наследодателя, лица, связанные с ним родственными узами, а также любые посторонние граждане. В качестве наследников в завещании могут быть названы физические лица (граждане), юридические лица (коммерческим организациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественным организациям и так далее), Российская Федерация, субъекты Федерации (республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа), муниципальные образования, иностранные государства, международные организации. Социальный и юридический статус гражданина для назначения его наследником не имеет значения. В качестве наследника могут быть названы: граждане России или иностранного государства, лицо без гражданства, лицо без определенного места жительства. Пункт 1 ст. 1116 ГК РФ закрепляет важное положение, согласно которому к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, то есть после смерти наследодателя. В этом случае имеет значение совокупность именно двух условий - зачатия при жизни наследодателя и живорожденности ребенка после открытия наследства. Наследником в завещании может быть назван также не зачатый к моменту совершения завещания ребенок. Например, завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка сына наследодателя, то есть внука. В случае если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родится живым после открытия наследства, то он будет призван к наследованию. Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. Прекращение существования юридического лица возможно в случаях его ликвидации или реорганизации. Ликвидация юридического лица - регламентированная законом процедура, в результате которой происходит прекращение деятельности юридических лиц без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Реорганизация юридического лица - прекращение деятельности юридического лица с переходом его прав и обязанностей к другим лицам. В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

В-восьмых, завещатель вправе завещать любое имущество. По общему правилу, установленному ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Данная норма получила развитие в ст. 1120 ГК РФ, согласно которой завещатель может совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, как находящемся в его собственности на момент совершения завещания, так и об имуществе, которое он может приобрести в будущем, то есть после составления завещания. Данная норма конкретизирует принцип свободы завещания. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления завещателем доказательств его прав на наследственное имущество: наследственная масса определяется на момент смерти завещателя (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ) и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. При этом способ приобретения завещателем нового имущества не имеет значения (на основании гражданско-правовой сделки или посредством личного участия он создаст новый объект, например, построил жилой дом). Ст. 1120 ГК РФ имеет принципиальное значение для обеспечения гарантированного перехода прав на имущество именно к тем лицам, которые были названы в завещании в качестве наследников.

Имущество может быть завещано одному или нескольким наследникам. Завещая имущество нескольким наследникам, завещатель вправе как определить доли каждого из наследников в наследственном имуществе, так и не определять их. При этом следует иметь в виду, что имущество, завещанное нескольким наследникам без указания их долей в наследстве, считается завещанным наследникам в равных долях. Особое внимание следует уделить завещанию неделимой вещи, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. Например, делимым является земельный участок, который после раздела образует самостоятельный земельный участок. В отдельных случаях неделимой признается вещь, раздел которой в натуре без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК РФ).  Согласно ст. 1122 ГК РФ, указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительности завещания. Неделимая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками неделимой вещью установлен в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. При согласии на то наследников указанный порядок установления долей и определение пользования неделимой вещью может быть закреплен в свидетельстве о праве на наследства. В случае же спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяется судом.

В силу общего правового принципа: кто вправе на большее, тот вправе и на меньшее, завещатель может, в соответствии со ст. 1120 ГК РФ, распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) составив одно или несколько завещаний. В последнем случае завещатель может впоследствии составить второе завещание, в котором сделает распоряжения относительно оставшейся части имущества. Если это не будет сделано, то не отраженная в завещании часть имущества будет наследоваться в соответствии с правилами ГК РФ о наследовании по закону.

В-девятых, тайна завещания, закрепленная в ст. 1123 ГК РФ, имеет огромное значение для охраны интересов завещателя. Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизни завещателя, составляет его сугубо личную тайну, а поэтому неприкосновенно, должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз. Установлен период, на протяжении которого несоблюдение тайны завещания является противоправным действием: до открытия наследства, то есть на протяжении периода, когда завещание еще не порождает юридических последствий. Тайна завещания обеспечивается возложением на лиц, перечисленные в абз. 1 ст. 1123 ГК РФ, обязанности до открытия наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Это нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также рукоприкладчик. Нарушение тайны завещания может повлечь применение предусмотренных законом способов защиты гражданских прав, в том числе и мер ответственности. Всеми этими способами защиты может воспользоваться сам завещатель, а если к тому моменту, когда возникла необходимость их применения, он призван недееспособным - лица, на которых возложена защита его прав и охраняемых законом интересов, - его опекуны. В числе мер защиты, которые могут быть применены к правонарушителю, в законе специально выделена одна - завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, например, за разглашение или распространение сведений о том, что завещатель все свое имущество завещал любовнице. Вопросы, связанные с компенсацией морального вреда, причиненного завещателю, разрешаются судом. Завещатель может потребовать компенсации морального вреда не только от нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, но и других лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ. Кроме компенсации морального вреда, к способам защиты гражданских прав относятся возмещение убытков, прекращение или изменение правоотношения и другие способы.

В-десятых, последним признаком завещания является возможность его толкования. Как бы ни был формализован порядок совершения завещания, не исключены случаи, когда воля завещателя изложена в нем недостаточно четко, в результате чего создается неопределенность или двусмысленность в содержании завещания. В этих случаях с целью определения действительной воли завещателя допускается толкование завещания. Право толковать завещание имеют, согласно ст. 1132 ГК РФ нотариус, исполнитель завещания и суд. Законом предусмотрены и определенные правила такого толкования. Согласно ст. 1132 ГК РФ при толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл какого-либо положения завещания, он устанавливается сопоставлением этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно обеспечиваться наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. В необходимых случаях суд может учитывать и представленные доказательства, оценивать обстоятельства, существовавшие как при совершении завещания, так и на момент смерти завещателя. Таким образом, при толковании завещания нотариусу, исполнителю или суду следует обеспечить наиболее полную реализацию последней воли завещателя, изложенной в завещании.

Свобода завещания и ее выражение

Статья 1119 ГК РФ в соответствии с принципами дозволительной   направленности   и   диспозитивности   гражданско-правового регулирования закрепляет один из основных (принципов наследственного права - принцип свободы завещания).

Свобода завещания выражается, прежде всего, в том, что завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению. Из этого следует, что гражданин может по своему усмотрению совершить завещание, а может и вовсе не совершать его, причем, ни то ни другое гражданин не обязан мотивировать.

Свобода завещания выражается, далее, в том, что имущество может быть завещано любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону (ст. 1121 ГК РФ).

Завещатель может любым путем, опять-таки по своему усмотрению, определить долю наследников в наследстве. Он может завещать наследникам лишь часть своего имущества, оставив другую его часть вне завещательного распоряжения.

Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. В данном случае имеется в виду лишение наследства одного, нескольких или всех наследников по закону путем прямого волеизъявления завещателя. Завещатель может определить доли наследников в наследстве таким образом, что на долю наследника по закону ничего не достанется либо достанется меньше того, что он получил бы при наследовании по закону. Если наследник лишен завещателем наследства, то призвание его к наследству после смерти того же наследодателя по иным основаниям исключается, кроме случаев, когда он может быть призван к наследованию обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Если же наследник прямо наследства не лишен, но его права на наследство ограничены косвенно, то призвание его к наследованию по иным основаниям допускается.

Свобода завещания выражается также втом, что завещатель может включить в завещание и иные распоряжения, например о подназначении наследника (ст. 1121 ГК РФ), о завещательном отказе (ст. 1137 ГК РФ), о завещательном возложении (ст. 1139 ГК РФ) и др.

Свобода завещания выражается и в том, что завещатель, сохранивший полную дееспособность, в любой момент может отменить или изменить совершенное завещание (ст. 1130 ГК РФ).

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Если завещатель лишил наследства того наследника, который имеет право на обязательную долю, либо косвенным путем свел на нет его право на обязательную долю, либо ограничил его вэтом праве, причем нет основании относить наследника к недостойным (ст. 1117 ГК РФ), то право на обязательную долю в случаях, предусмотренных законом, должно быть ему гарантировано (ст. 1149 ГК РФ). А это может повлечь недействительность завещания в той части, в какой оно ущемляет право наследника на обязательную долю.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, равно как и о причинах принятого решения. Это правило перекликается со ст. 1121 ГК РФ, которая гарантирует тайну завещания.

Гражданское законодательство относит неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к числу нематериальных благ, которые принадлежат гражданину в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Гражданское законодательство предусматривает защиту указанных благ с использованием в необходимых случаях установленных способов защиты гражданских прав (ст. 150 ГК РФ).

Статья 1123 ГК РФ,закрепляя тайну завещания, призвана защитить, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Гражданину крайне важно, чтобы формирование и выражение его воли, зафиксированной в завещании, протекали свободно, без какого бы то ни было давления извне. Но он должен быть также уверен в том, что и после того, как завещание совершено, его содержание никем не будет преждевременно разглашено, в том числе и лицами, которые были ознакомлены с завещанием. Отсутствие такой уверенности может повлечь за собой то, что гражданин вовсе откажется от совершения завещания либо выразит в нем далеко не подлинную свою волю. К тому же нельзясбрасывать со счетов и душевный дискомфорт, который гражданин может испытать, узнав о том, что содержание его завещания преждевременно, т. е. еще до открытия наследства, раскрыто. Это может повлиять на его отношения с близкими людьми, вызвать среди них разлад, заставить гражданина отменить или изменить завещание, хотя бы он этого не хотел.

Тайна завещания обеспечивается тем, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизнизавещателя, составляет его сугубо личную тайну, а потому неприкосновенно, должно быть, если завещатель того желает, надежно скрыто от посторонних глаз.

Тайна завещания обеспечивается также тем, что к ознакомлению с завещанием, когда это необходимо, допускается сравнительно узкий круг лиц, причем выбор этих лиц во многом зависит от самого завещателя. Можно предположить, что завещатель осуществит свой выбор из числа лиц, которым он доверяет.

Тайна завещания обеспечивается возложением на лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ, обязанности до открытия наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Это нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик). Необязательно,  чтобы  разглашаемые сведения  былидостоверными, это могут быть инебылицы, но они также могутлишить душевного покоя, как самого завещателя, так идругих лиц. Они иногда и распространяются для того, что6ы «насолить» указанным лицам, вывести их из равновесия. Впрочем, мотивы разглашения или распространения подобных сведений, независимо от того, достоверны они или нет, значения не имеют. На лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ,возлагается обязанность замкнуть уста и «дождаться» открытия наследства. Нарушение указанной обязанности может повлечь применение предусмотренных законом способов защиты гражданских прав, в том числе и мер ответственности. Всеми этими способами защиты может воспользоваться сам завещатель, а если к тому моменту, когда возникла необходимость их применения, он признан недееспособным - лица, накоторых возложена защита его прав и охраняемых законом интересов, - его опекуны. В числе этих способов защиты может быть запрещение судом лицу, нарушающему тайну завещания, разглашать или распространять сведения о завещательных распоряжениях, которые завещатель сделал или якобы сделал, под угрозой применения  к указанному лицу предусмотренных законом санкций.

В числе мер защиты, которые могут быть применены к правонарушителю, в законе специально выделена одна - завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда. Завещатель может потребовать компенсации морального вреда не только от нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, но и от других лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ. К указанным лицам могут быть применены и иные меры ответственности, причем не только гражданско-правовой. Например, частный нотариус может быть лишен лицензии на занятие нотариальной деятельностью, исключен из нотариальной палаты. Кроме компенсации морального вреда на него может быть также возложена обязанность возместить клиенту имущественный ущерб.

Статья 1121 ГК РФзакрепляет принцип свободы завещания применительно к кругу лиц, которым имущество может быть завещано.

Правило, закрепленное в п. 1 ст. 1121 ГК РФ, может быть выведено путем толкования п. 1 ст. 1119 ГК РФ:если завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, то к ним относятся лица, как входящие, так  ине входящие в круг наследников по закону.

Центр тяжести сосредоточен в п. 2 ст. 1121 ГК РФ, который предоставляет завещателю право подназначить основному наследнику запасного наследника на случай наступления предусмотренных в законе обстоятельств. Никто, кроме завещателя, подназначить наследника не может, поскольку само подназначение наследника может иметь место только в завещании, которое должно быть совершено завещателем лично (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Статья 1120 ГК РФ конкретизирует принцип свободы завещания применительно к тому, что может быть завещано. Ее нужно применять с учетом того, что входит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ), а также с учетом особенностей наследования отдельных видов имущества (ст.ст. 1176-1185 ГК РФ).

Завещатель может распорядиться на случай смерти любым имуществом, в том числе имуществом, оборотоспособность которого ограничена (ст. 1180 ГК РФ). Однако распорядиться имуществом, изъятым из оборота, он не может, поскольку указанное имущество предметом гражданско-правовых сделок, совершаемых гражданами (а завещание относится к таким сделкам), вообще быть не может. К тому же указанное имущество, даже если оно в силу тех или иных обстоятельств и оказалось у гражданина (например, в силу возложенных на него служебных обязанностей), не является для него своим. В то же время гражданин может на случай смерти распорядиться не только наличным имуществом, но и тем, которое он может приобрести в будущем, хотя бы эта возможность ибыла чисто гипотетической.

Воля завещателя может выражаться и в указании на конкретное имущество или право, хотя бы на момент совершения завещания у гражданина ни того, ни другого не было. Например, гражданин может завещать авторское право, хотя бы никаких авторских прав на момент совершения завещания у него еще не было. Если же их не появится и к моменту смерти гражданина, то завещание в соответствующей части остается нереализованным. Но каким бы имуществом гражданин ни распорядился - наличным или тем, которое приобретет в будущем, - необходимо, чтобы право на это имущество возникло у гражданина еще при его жизни. Поэтому если гражданин застраховал свою жизнь, указав в страховом полисе в качестве выгодоприобретателя своего наследника, то это распоряжение не может квалифицироваться как завещание, а страховая сумма, которую получит выгодоприобретатель, не входит в состав наследства, открывшегося после смерти страхователя, поскольку право на ее получение самому страхователю не принадлежало и не могло принадлежать, оно возникло лишь после его смерти у выгодоприобретателя, причем не в порядке наследственного преемства. Напротив, если завещаны акции, которые при жизни завещателя никаких дивидендов не приносили, а затем на наследников обрушился золотой дождь, то эти дивиденды они получают в порядке наследственного правопреемства, поскольку право на их получение имел бы и сам завещатель, если бы он был жив.

В силу прямого указания закона завещатель может распорядиться своим имуществом. Конечно, это правило не следует понимать в том смысле, что завещатель может распорядиться лишь имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. Завещатель мог распорядиться всеми правами, которые ему принадлежали, и всеми обязанностями, которыми он был обременен, кроме тех, переход которых по наследству не допускается законом либо невозможен в силу самой природы этих прав и обязанностей (ст. 1112 ГК РФ). Так, завещатель может распорядиться не только правом собственности на земельный участок, но и правом пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 1181 ГК РФ; п. 2 ст. 21 ЗК РФ), правом на получение постоянной ренты (п. 2 ст. 589 ГК РФ), правом на получение обещанного дара (п. 1 ст. 581 ГК РФ), правом на пай, правом на акции, правом в области интеллектуальной собственности и т. д.

Завещатель может распорядиться и личными неимущественными правами, по крайней мере, в тех случаях, когда они выступают в единстве с имущественными правами, что имеет место при наследовании предприятия (ст.ст. 132, 1178 ГК РФ), при наследовании прав и обязанностей по договору коммерческой концессии (ст. 1027, п. 2 ст. 1038 ГК РФ), да и при наследовании интеллектуальной собственности.

Завещатель не может завещать своим наследникам право авторства, право на авторское имя или право на неприкосновенность произведения, хотя они и продолжают охраняться после его смерти вкачестве социально значимых юридических фактов, но он вправе завещать им опубликование не изданной при его жизни рукописи. Вполне может случиться, что это опубликование не сулит наследникам никаких имущественных выгод, более того, потребует от них ощутимых материальных затрат, но они на это идут, дабы выполнить волю покойного автора.

Завещатель может распорядиться не всем своим имуществом, а лишь его частью, оставив остальное имущество вне завещательного распоряжения. Имущество, оставшееся вне завещательного распоряжения, подпадает под правовой режим, который установлен для имущества, наследуемого по закону.

Завещатель может выразить свою волю в отношении различных частей наследственного имущества не в одном, а в нескольких завещаниях, причем они могут быть совершены как одновременно, так и в разное время. Если они в чем-то сталкиваются друг с другом, то для того, чтобы устранить возникшее между ними несоответствие, нужно будет прибегнуть к правилам их толкования. Но это обычно приходится делать уже после открытия наследства. При этом если воля завещателя во всех случаях не расходится с законом, приоритетное значение придается завещанию, составленному позднее (ст. 1130 ГК РФ).

Впрочем, нотариус или иное лицо, уполномоченное на удостоверение завещания, не лишено права обратить внимание завещателя на несоответствие совершаемых им завещаний друг другу. Однако если завещатель это несоответствие не устранит, то указанное обстоятельство не может служить основанием для отказа в удостоверении завещаний.

Статья 1122 ГК РФ конкретизирует принцип свободы завещания применительно к тому, как завещанное имущество может быть распределено в завещании между двумя или несколькими, т. е. более чем двумя, наследниками. Если же имущество завещано только одному наследнику, то оснований для ее применения нет. Указанная норма уходит своими корнями в правило п. 1 ст. 1119 ГК РФ о том, что завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве. Он может прямо указать в завещании, что завещает имущество назначенным им в завещании наследникам в равных долях. Но он может не определять долей наследников в завещанном имуществе и не указывать, что именно из наследства и кому из наследников предназначается. И в этом случае наследство считается завещанным наследникам в равных долях. Законодатель презюмирует, что, поскольку завещатель доли наследников в завещании имущества никак не определил, он, завещатель, желал, чтобы их доли были равными. Спор между наследниками возможен лишь в отношении того, кто из них имеет преимущественное право на получение из состава наследства той или иной вещи, однако при разрешении этого спора следует исходить из того, что доли всех наследников в наследственном имуществе в их стоимостном выражении равны.

Если завещатель указал в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, то неизбежно возникает вопрос, какова судьба этого завещания. Неделимой признается вещь, раздел которой в натура без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК РФ). Таким образом, раздел неделимой вещи в натуре, с какой бы стороны к нему ни подойти, в конечном счете, противоречил бы как подлинной воле завещателя, так и интересам самих наследников. В то же время нельзя не считаться с тем, что воля завещателя была направлена на то, чтобы неделимая вещь перешла к назначенным наследникам. Если бы завещание было признано недействительным со ссылкой на то, что неделимую вещь разделить в натуре нельзя, то это нарушило бы волю завещателя. Именно поэтому законодатель, не становясь на пути признания завещания недействительным, истолковал его в том смысле, что неделимая вещь должна считаться завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей, но завещанной лишьтем наследникам, которым части этой вещи, предназначались в натуре. Порядок пользования наследниками неделимой вещью может быть установлен в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. Например, завещатель половину скульптуры завещал одному наследнику, а двум другим по одной четверти. Распоряжение завещателя нужно истолковать в том смысле, что поскольку завещанные части неравны, то как доступ наследников к скульптуре и извлечение из нее доходов, так и несение связанных с нею затрат и обременений должны распределяться между наследниками соразмерно завещанным частям.

Присогласии на то наследников указанный порядок установления долей и определения пользования неделимой вещью может быть закреплен в свидетельстве о праве на наследство. В случае же спора между наследниками их доли и  порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Еще один допускаемый законом, но прямо не названный ст. 1119 ГК РФ случай ограничения свободы завещания предусмотрен нормой ст. 1178 ГК РФ, в котором речь идет о том, что наследник - индивидуальный предприниматель или коммерческая организация - при разделе наследства пользуется преимущественным правом на получение в счет своей доли входящего в состав наследственной массы предприятия. По смыслу закона наследодатель не вправе лишить такого наследника названного преимущественного права. Существование этого института можно объяснить тем, что «государство не заинтересовано в том, чтобы при наследовании предприятие прекратило свое существование и не использовалось в предпринимательской деятельности».

Нормами ГК РФ предусмотрена возможность завещателю выбрать способы составления завещания: составить закрытое завещание, а в чрезвычайных обстоятельствах - даже изложить свою волю в простой письменной форме (с соблюдением определенных требований). Свобода завещания проявляется в допустимости уменьшить размер обязательной доли судом или вовсе отказать в ее присуждении.

Формы завещания

По общему правшу, завещание должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. При этом удостоверение завещания не ограничивается простым заверением подписи завещателя. Оно состоит, прежде всего, в выявлении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.

Помимо нотариально удостоверенных завещаний, допускается совершение завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, а также завещательных распоряжений вкладчика своим счетом в банке. Предусмотрены также так называемые закрытые завещания и завещания вчрезвычайных обстоятельствах. Закрепляя завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным, завещательные распоряжения вкладчика своим счетом в банке и завещания в чрезвычайных обстоятельствах, законодатель детально определяет условия, при которых указанные завещания могут быть совершены, порядок и форму их совершения.

Что же касается так называемых закрытых завещаний, то в законе регламентированы правила о форме и порядке их совершения с учетом специфики этих завещаний. Закрытые завещания, в отличие от всех ранее названных, удостоверению не подлежат, но нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие завещания.

Таким образом, завещания подлежат удостоверению нотариусами и лицами, на которых в силу закона возложено совершение нотариальных действий (п. 1 ст. 1124, п. 7 ст. 1125 ГК РФ); лицами, уполномоченными на удостоверение завещаний, приравниваемых к нотариальным (ст. 1127 ГК РФ); служащими соответствующего банка (п. 2 ст. 1128 ГК РФ).

Несоблюдение правил о письменной форме завещания иего удостоверении уполномоченными на то законом лицами влечет недействительность завещания, которое в этих случаях относится к числу ничтожных сделок. Завещание квалифицируется законом в качестве ничтожной сделки, хотя бы оно ибыло совершено в простой письменной форме, но не удостоверено уполномоченным лицом. Исключения на этот счет сделаны лишь для закрытых завещаний (п. 4 ст. 1124, ст. 1126 ГК РФ) и завещаний, совершенных в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). Что же касается завещаний, совершенных на словах, то об их недействительности речи не идет, их просто нет.

По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. Причем, если завещатель в силу  физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, присутствие свидетеля обязательно.

Завещание, составляемое и удостоверяемое в присутствии свидетеля, должно быть подписано также этим свидетелем, а на самом завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля. При этом нотариус обязан предупредить свидетеля и лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания, а завещателю, должен разъяснить содержание ст. 1149 ГК РФ об обязательной доли и сделать об этом соответствующую надпись на завещании.

По общему правилу завещание в письменной форме должно быть собственноручно подписано завещателем, однако в силу различных причин это не всегда возможно и поэтому закон допускает подписание завещания рукоприкладчиком. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ, если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса. Перечень вышеуказанных причин, по которым завещание подписывается рукоприкладчиком, является исчерпывающим. В завещании должны быть прямо указаны причины, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

Далее закон определяет круг лиц, которые не могут быть свидетелями, а также лиц, которые не могут подписывать завещание вместо завещателя. Круг этих лиц совпадает (п. 2 ст. 1124 ГК РФ).

В частности ими не могут быть следующие категории граждан:

  • нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
  • лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
  • граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
  • неграмотные;
  • граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознать существо происходящего;
  • лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание (п. 2 ст. 1124 ГК РФ).

В случае, когда в соответствии с правилами ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении или при передаче завещания нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, его отсутствие при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля вышеуказанным требованиям может являться основанием для признания завещания недействительным.

К нотариально удостоверенным завещаниям, что явствует уже из самого их названия, относятся лишь завещания, удостоверенные нотариусом, а также завещания, удостоверенные должностными лицами органов местного самоуправления Российской Федерации идолжностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за границей, когда указанным должностным лицам законом предоставлено право совершения нотариальных действий (ст. 1125 ГК РФ).

Завещание, как правило, удостоверяется в помещении нотариуса. Однако если по болезни или по другой причине завещатель не в состоянии явиться туда, нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице ит. д. В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту постоянного жительства завещателя.

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно содержать предусмотренные законом формальные реквизиты: время и место составления, фамилию, имя иотчество завещателя, место его жительства, содержание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество - для физических лиц и полное наименование юридического лица).

Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет существенное значение для разрешения спора о его подлинности, при оспаривании дееспособности завещателя в момент составления завещания либо при наличии двух или нескольких завещаний, когда надо установить, которое из них, как составленное позднее, имеет юридическую силу.

Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом или должностным лицом, имеющим право на удостоверение завещаний, в двух экземплярах, один из которых передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы (нотариуса) по месту открытия наследства. В нотариальную контору (нотариусу) поступают на хранение также завещания, удостоверенные должностными лицами, имеющими право на совершение указанных действий. Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений.

Удостоверять завещание можно у любого нотариуса. Оформить же получение наследства можно только у тех нотариусов, в компетенцию которых это входит. В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате современный нотариат России представлен нотариусами, занимающимися частной практикой, и нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. При совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами инесут одинаковые обязанности независимо от того, работают ли они в государственной нотариальной конторе или занимаются частной практикой. Оформленные нотариусами документы в соответствии с ч. 2 ст. 2 Основ законодательства о нотариате имеют одинаковую юридическую силу. В то же время ведение наследственных дел обычно поручалось государственным нотариусам. Однако в некоторых регионах государственных нотариусов нет. Наследственные же дела ведут специально выделенные для этого нотариусы.

Удостоверяемые нотариусами завещания вносятся в алфавитную книгу учета завещаний по фамилии завещателя с указанием его имени и отчества. В этой же книге указываются дата удостоверения завещания и реестровый номер. В случаях, когда завещатель отменяет свое завещание, в этой же книге производится соответствующая запись.

Алфавитные книги учета завещаний ведутся для того, чтобы и через много лет после нотариального удостоверения можно было легко и быстро не только найти любое завещание (в случае утраты экземпляра завещания, выданного завещателю), но и проверить, не было ли отменено то или иное завещание при жизни завещателя. Ведь для оформления права наследования по завещанию нотариусу по месту открытия наследства необходимо предъявить завещание с отметкой, что оно не отменено, которую делает после смерти завещателя нотариус, удостоверивший в свое время это завещание.

В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель воли, указанный в завещании, вправе подать нотариусу, у которого хранится экземпляр оставленного при совершении нотариального действия завещания, письменное заявление о выдаче дубликата завещания. К заявлению должна прилагаться копия свидетельства о смерти.

По своему юридическому значению дубликат документа приравнивается к подлинному документу и имеет одинаковую с подлинником юридическую силу.

Дубликат завещания может быть выдан в случае смерти завещателя и по доверенности указанных выше лиц. Нотариальные копии с завещаний снимаются в общем порядке по предъявлении свидетельства о смерти завещателя.

При жизни завещателя справки о завещании не выдаются, поскольку завещание обретает юридическую силу лишь после смерти завещателя.

Перечень завещаний, которые приравниваются к нотариально удостоверенным содержится в п. 1 ст. 1127 ГК РФ, к ним относятся:

1) завещания граждан, находящихся на излечении вбольницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых иинвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей ичленов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

На практике завещания удостоверяются и должностными лицами органов местного самоуправления. Однако такие завещания нотариусы подчас не принимают с указанием на то, что по закону правом удостоверять завещания наделены органы государственной власти, к числу которых когда-то относились исполкомы местных органов власти. По жалобам заинтересованных лиц такие действия нотариусов судами признаются необоснованными. Как правило, нормативными актами субъектов РФ, определяющими полномочия органов местного самоуправления, последние наделяются правом удостоверять завещания. К сожалению, единый подход на федеральном уровне по указанной проблеме до настоящего времена не выработан, а здесь необходимо законодательное решение.

Завещания, удостоверенные должностными лицами городских, поселковых, сельских муниципальных органов, должны приниматься нотариусами к исполнению. При вынесении решения суд принимает во внимание, что свое волеизъявление наследодатель выразил публично в присутствии должностного лица органа местного самоуправления, а также то, что завещание имеет письменную форму.

Завещания, удостоверенные должностными лицами, имеющих право удостоверять завещания, должны быть подписаны завещателем вприсутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетелем. Кроме того, лицо, удостоверившее такое завещание, должно при первой возможности направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Когда лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу. При этом если гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить такое желание, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

Следует отметить, что перечень лиц, имеющих право удостоверять завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, исчерпывающе представлен в законе ирасширенному толкованию не подлежит.

Наиболее распространенными завещаниями, приравненными к нотариально удостоверенным, являются завещания, о которых говорится в п. 1 указанного перечня. Однако, как показывает практика, они довольно часто удостоверяются с нарушением закона, вчастности, подписываются должностными лицами, не имеющими такого права. Так, завещание, удостоверенное медсестрой, лечащим, а не главным врачом (его заместителем по медицинской части или дежурным врачом) больницы, другого стационарного лечебно-профилактического учреждения, недействительно. Иногда удостоверяется не само волеизъявление наследодателя, выраженное в тексте завещания, а только его подпись.

Следует обратить внимание на то, что для удостоверения завещания в больнице необходимо находиться там на стационарном лечении, быть дееспособным в силу возраста, а при вступлении в брак в случаях, допускаемых законом, до достижения возраста совершеннолетия, - с момента заключения брака (то же относится и к эмансипированным несовершеннолетним).

На момент удостоверения завещания лицо должно понимать значение своих действий и быть способным руководить ими.

Удостоверение завещаний граждан, находящихся на излечении, осуществляется по их устному заявлению.

Должностное лицо лечебного учреждения обязано установить личность завещателя и его возраст по паспорту или по иному заменяющему паспорт документу.

Завещание в двух экземплярах составляется (пишется) лично завещателем либо может быть напечатано на машинке (очевидно, могут быть использованы и другие технические средства, в частности компьютер), с указанием места и времени его составления. Фамилия, имя, отчество завещателя и его адрес должны быть указаны полностью, разборчиво. Текст завещания должен быть точным и ясным, не содержать не оговоренных исправлений и подчисток, исправления должны быть оговорены как завещателем, так и лицом, удостоверяющим завещание. Согласно ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Следует только заметить, что указанные обстоятельства подлежат рассмотрению судом.

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах

Закон не раскрывает понятие «чрезвычайные обстоятельства». Однако в судебной практике уже встречаются, хотя и очень редко, дела по утверждению завещаний, совершенных в чрезвычайных обстоятельствах. В соответствии с судебной практикой под чрезвычайными обстоятельствами следует понимать действительно сложившееся положение (обстоятельства), в котором оказался гражданин, в силу чего существует реальная угроза его жизни. При этом законодатель не устанавливает, по чьей вине возникла эта угроза, по вине гражданина или сложилась объективно, но угроза его жизни должна быть явной. У гражданина в данной связи должна отсутствовать реальная возможность обратиться к нотариусу или иным лицам, имеющим право удостоверять завещания.

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах - позволяет в полной мере реализовать принцип свободы завещания и обеспечить соблюдение прав наследника. В случаях, когда над гражданином нависает реальная угроза расстаться с жизнью, и он лишен возможности облечь свою последнюю волю в ту форму, которая требует по закону при совершении завещания при нормальном, находящемся под контролем общества ходе событий, он может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Однако изложение гражданином последней воли в такой форме признается завещанием лишь при наличии ряда условий, при одновременном соблюдении которых завещание будет законным и приведет к возникновению соответствующих последствий.

Во-первых, гражданин должен оказаться в положении, явно угрожающем его жизни, которое относится к чрезвычайным обстоятельствам. Как видно, закон использует признак очевидности, когда усомниться в опасности ситуации нельзя. В переводе на юридический язык они близки к непреодолимой силе, хотя в п. 1 ст. 1129 ГК РФ не назван второй признак, характеризующий непреодолимую силу – ее непредотвратимость (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Можно полностью согласиться с тем, что сделано это не случайно, так как на возможность составления завещания в простой письменной форме не влияет то, что гражданин сам способствовал поставлению себя в опасную ситуацию. Закон не раскрывает содержание понятий «в положении, явно угрожающем его жизни» и «сложившихся чрезвычайных обстоятельствах». Очевидно, что в одном случае это могут быть внешние факторы, когда человек оказывается отрезанным от внешнего мира либо иным образом угроза жизни исходит извне, например, катастрофы, стихийные бедствия, пожары, землетрясения, военные действия, наводнения и так далее, в других - это может быть тяжкое заболевание либо травма как результат несчастного случая, аварии, преступные посягательства и так далее. В том и другом случае ситуация по ряду причин не позволяет оформить завещание в обычном порядке. Законодатель не устанавливает, по чьей вине возникла эта угроза, по вине гражданина или сложилась объективно, но угроза его жизни должна быть явной. Кроме того, при определенных обстоятельствах гражданин не может быть лишен права составить завещание в простой письменной форме, хотя бы он и сам способствовал тому, что оказался в положении, явно угрожающем его жизни. У гражданина в данной связи должна отсутствовать реальная возможность обратиться к нотариусу или иным лицам, имеющим право удостоверить завещания. Например, вспомним рыболовов, которые, несмотря на угрожающую метеосводку, отправляются на подледный лов, а затем оказываются на оторвавшейся льдине. Они сами поставили себя в такое положение, не прислушавшись к предостережениям синоптиков, но едва ли им можно отказать в праве совершить завещание в форме, предусмотренной  п. 1 ст. 1129 ГК РФ. Необходимо подчеркнуть также, что речь идет о совершении завещания не при, а в чрезвычайных обстоятельствах. Иными словами, гражданин должен находиться не на периферии указанных обстоятельств, наблюдая за ними со стороны, а, что называется, в их эпицентре.

Во-вторых, как уже упоминалось, гражданин должен оказаться в таких чрезвычайных обстоятельствах, при которых он лишен возможности совершить завещание по правилам ст. 1124-1128 ГК РФ.

В-третьих, завещатель должен собственноручно написать и подписать документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. В законе не установлены жесткие требования к содержанию документа, необходимо только, чтобы можно было сделать однозначный вывод о направленности воли завещателя именно на распоряжение имуществом или частью имущества на случай смерти. Таким образом, даже если отсутствует само слово «завещание», но из смысла документа вытекает, что речь идет о распоряжении имуществом на случай смерти, такой документ должен быть признан завещанием. Также, в силу обстоятельств, в которых оказался гражданин, может быть использован любой материал, который бы позволил установить, что завещатель добровольно и собственноручно написал и подписал завещание. Исходя из этого можно сделать вывод, что завещание может быть написано на куске материи или коры дерева и т.д.

В-четвертых, это должно быть сделано в присутствии двух свидетелей, причем написанный и подписанный завещателем документ должен быть скреплен также и их подписями, при этом на них не возлагается обязанность по ознакомлению с содержанием письменного завещания наследодателя. Требование об участии свидетелей обуславливается необходимостью подтвердить впоследствии подлинность завещания. При этом к свидетелям предъявляются те же требования, что и при составлении других видов завещаний - ими не могут быть лица, указанные в п. 2 ст. 1124 ГК РФ.

Следует подчеркнуть, что обязательно наличие двух свидетелей, а несоответствие их вышеуказанным требованиям не делает завещание ничтожным, но может являться основанием признания завещания недействительным.

В-пятых, особенностью завещаний, составленных в чрезвычайных обстоятельствах, является то, что они могут отменить только завещания, совершенные в такой же форме. Так, если до момента составления указанного завещания существовало другое, удостоверенное надлежащим должностным лицом, или завещательное распоряжение в банке, то завещанием в простой письменной форме его заменить нельзя. Можно только составить олографическое завещание относительно имущества, не включенного в предыдущие завещания. Данное положение ограничивает свободу завещания. Находясь в условиях, опасных для жизни, человек может пересмотреть свое отношение к близким людям и пожелать изменить свое предыдущее завещание. Однако в настоящее время законодательством гражданину не предоставляется такая возможность.

Дальнейшая судьба завещания зависит от того, остался ли завещатель в живых или погиб.

Если составитель завещания жив, то завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, носит временный характер. Это выражается в установленном ГК РФ требовании в течение месяца после прекращения указанных обстоятельств совершить его в другой предусмотренной законом форме. Например, разведгруппа вернулась с выполнения боевого задания в расположение части и у военнослужащего появилась возможность удостоверить завещание у командира части; гражданин был освобожден из плена и в связи с получением ранения помещен в госпиталь - он может обратиться за удостоверением завещания к начальнику госпиталя, главному врачу, его заместителю по медицинской части или дежурному врачу этого госпиталя.

Указанный срок является пресекательным и восстановлению ни при каких обстоятельствах, в том числе в судебном порядке, не подлежит. Однако в случае если у гражданина потенциально появилась возможность обратиться к нотариусу или иному должностному лицу для удостоверения завещания, но человек находится в коме, то представляется вполне логичным, что в данном случае срок начнет течь с момента выхода его из комы. Так как непосредственная опасность его жизни все равно существует. Срок в данном случае не будет продлен, а будет перенесен момент начала течения срока.

В случае же, если завещатель погиб, возникает необходимость утверждения завещания в суде в порядке особого производства. Это является самым сложным и реально влияющим на судьбу завещания требованием, так как завещание подлежит исполнению только при условии подтверждения судом совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. С заявлением об утверждении завещания могут обратиться только заинтересованные лица. Как правило, это потенциальные наследники по завещанию или отказополучатели. Маловероятно, что наследники по закону будут обращаться за признанием такого завещания действительным.

Заявитель должен предъявить в суд само подлинное завещание и представить доказательства того, что:

  1. завещание написано и подписано собственноручно заявителем;
  2. подписание завещания происходило при угрозе смертельной опасности завещателю и чрезвычайных обстоятельствах, лишающих его возможности обратиться к надлежащему должностному лицу;
  3. при составлении завещания присутствовали два свидетеля;
  4. открытие наследства произошло в месячный срок с момента прекращения чрезвычайных обстоятельств;
  5. не пропущен срок принятия наследства.

Обращение в суд возможно в течение общего срока для принятия наследства - шести месяцев с момента открытия наследства (смерти человека или принятия судом решения об объявлении его умершим). Данный срок может быть по решению суда восстановлен, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другой уважительной причине. В данном случае наследник, пропустивший срок, должен обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.

В порядке особого производства суд устанавливает только факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, не касаясь законности завещательных распоряжений. Поэтому такое завещание может быть оспорено в исковом порядке по мотивам его недействительности как притворной сделки либо сделки, совершенной под влиянием заблуждения, насилия либо угрозы и т.п.

В случае отсутствия спора о действительности завещания наследники обращаются к нотариусу для открытия наследственного дела. Нотариусу представляются оригинал завещания и свидетельство о смерти наследодателя, а также документы, подтверждающие права завещателя на наследуемое имущество.

На сегодняшний день удельная доля завещаний, составленных как военнослужащими, так и гражданским населением в чрезвычайных обстоятельствах, ничтожно мала и судебная практика, касающаяся утверждения факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, очень бедна. Это обусловлено не отсутствием обстоятельств, при которых завещание может быть составлено, а незнанием гражданами, попадающими в такие ситуации, прав, предоставленных законодательством в области составления завещания.

Закрытое завещание

Закон исходит из того, что содержание закрытого завещания никому, кроме самого завещателя, не может быть известно. Конечно, завещатель может поведать кому-то о содержании закрытого завещания, но в данном случае отношения между завещателем и лицом, которому он раскрыл тайну закрытого завещания носит настолько лично-доверительный характер, что право на них не реагирует. Именно по этому, при совершение закрытого завещания, ни на кого не возлагается обязанность хранить его содержание в тайне.

Закрытое завещание представляет собой волю наследодателя, выраженную в письменной форме и собственноручно им подписанную, которая неизвестна до определенного момента времени (смерти наследодателя) никому, в том числе нотариусу.

В целях недопущения злоупотреблений, связанных с закрытостью завещания, ст. 1126 ГК РФ императивно устанавливает некоторые требования к этому документу.

Из самой природы закрытого завещания следует, что круг лиц, которые могут его совершить, ограничен. Поскольку закрытое завещание должно быть написано и подписано завещателем собственноручно, его могут совершить только те лица, которые на это способны. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания как ничтожной сделки, то есть такое закрытое завещание не порождает никаких юридических последствий. Таким образом, исключается возможность написать завещание путем использования компьютера, пишущей машинки, записи на аудио- или видеопленку и так далее. Так, по мнению Н.В. Ростовцевой и других авторов, это в определенной степени ограничивает свободу завещателя, который по каким-то причинам не в состоянии составить завещание собственноручно, к тому же будет нарушено требование п. 2 ст. 1126 ГК РФ, которое содержит прямое указание на необходимость собственноручного написания и подписания завещания завещателем. При совершении закрытого завещания завещатель не может прибегнуть ни к помощи рукоприкладчика, ни к помощи переводчика, поскольку при посредничестве указанных лиц завещание перестает быть закрытым. Разумеется, при этом должны соблюдаться и общие требования, которые закон предъявляет лицам, желающим совершить завещание. Еще одно следствие из вышесказанного состоит в том, что человек с некоторыми физическими недостатками, например, инвалид без рук, либо неграмотный прибегнуть к закрытому завещанию не смогут, что, по мнению Р.М. Мусаева, да и многих других авторов, является отрицательным моментом закрытого завещания. Правда, это будет вполне возможно, если, к примеру, безрукий пишет ногой. Также, возможно составления закрытого завещания слепым, при условии, если завещание исполнено на языке слепых. Хотя в этой ситуации возникнут проблемы, связанные с переводом вскрытого завещания, равно как и в том случае, когда завещание составлено на иностранном языке. Вопросы толкования воли наследодателя возникнуть могут, но, по мнению М.В. Телюкиной, недействительным такое завещание признать нельзя.

В случаях возникновения у кого-либо из заинтересованных лиц сомнений по поводу действительности собственноручного написания и подписания завещателем закрытого завещания спор по общему правилу будет подлежать рассмотрению в судебном порядке.

Завещание может быть совершено только тем гражданином, который в момент совершения завещания обладает дееспособностью в полном объеме. Это требование полностью распространяется и на закрытые завещания.

Вместе с тем, очевидно, что отсутствие квалифицированной помощи нотариуса при составлении завещания может привести к негативным последствиям, например не учтены права обязательных наследников, а потому в этой части завещание будет признано недействительным.

Закрытое завещание в заклеенном конверте завещатель передает нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на этом конверте свои подписи. Свидетели, как и любые другие лица, не могут знать, что находится в конверте, поскольку они ставят свои подписи на заклеенном конверте. После подписания свидетелями заклеенного конверта он запечатывается в их присутствии в другой, то есть во второй конверт.

На втором конверте нотариус делает надпись, содержащую сведения, перечисленные в п. 3 ст. 1126 ГК РФ, а именно сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Кроме того, принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1126 ГК РФ о том, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, ст. 1123 ГК РФ о необходимости соблюдать тайну завещания, содержание ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. Из этого документа должно следовать, где и каким нотариусом завещание принято.

Несмотря на специфику закрытого завещания, оно может быть отменено или изменено в общеустановленном порядке.

После смерти завещателя заинтересованное лицо, это может быть гражданин, предполагающий, что он является наследником по завещанию либо наследником по закону, представляет нотариусу свидетельство о смерти завещателя, оформившего закрытое завещание, и просит вскрыть завещание.

Нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. Наследники по закону могут присутствовать при вскрытии конверта с закрытым завещанием независимо от очередности и оснований призвания их к наследованию. Очевидно, это установлено в целях недопущения посторонних лиц, например, журналистов на церемонию оглашения завещания. Необходимо обратить внимание на то, что закон допускает присутствие только наследников по закону, - иные заинтересованные лица, например, отказополучатели присутствовать при оглашении завещания не могут. Не обязательно присутствие именно тех свидетелей, которые в свое время поставили свои подписи на заклеенном конверте переданному нотариусу, это могут быть и другие свидетели, при чем их число может быть и более двух. Как правило, свидетели приглашаются заинтересованными лицами из числа наследников по закону, однако могут быть приглашены и по инициативе самого нотариуса, особенно в тех случаях, когда наследников по закону не имеется.

О дате вскрытия конверта с закрытым завещанием нотариус должен известить наследников наследодателя по закону, местонахождение которых ему известно. Личность всех граждан устанавливается нотариусом и проверяется их право на наследство по закону. В частности, сведения о наследниках по закону могут быть представлены лицом, предъявившим свидетельство о смерти завещателя. Нотариус принимает меры к выявлению наследников по закону, особенно обязательных наследников или их представителей, побеседовав с заинтересованным лицом и запросив выписку из домовой книги по месту жителя завещателя. Если кто-либо из наследников по закону не может подтвердить факт своих родственных отношений с наследодателем, то наследники, имеющие соответствующие документы, могут подтвердить данное обстоятельство, о чем следует указать в протоколе вскрытия конверта с закрытым завещанием. Если сведений о наследниках по закону у нотариуса не имеется либо никто из наследников по закону не изъявил желания присутствовать при процедуре вскрытия и оглашения закрытого завещания, нотариус должен произвести указанные действия без их участия в присутствии одних свидетелей. По данному поводу не может быть двух мнений, поскольку пятнадцатидневный срок, установленный п. 4 ст. 1126 ГК РФ, пресекательный и вскрытие конверта с закрытым завещанием не позднее названого срока является обязанностью нотариуса.

После того, как конверт с завещанием вскрыт, текст завещания сразу же оглашается нотариусом. Очевидно, в том случае если завещание изложено не на русском языке, потребуется какое-то время для подготовки его оглашения, что повлечет за собой невозможность огласить текст завещания сразу после вскрытия. Однако основанием для недействительности завещания это не является, поскольку прямо законом не установлено. Если при вскрытии и оглашении закрытого завещания присутствует наследник, не знающий русского языка, нотариусу следует пригласить переводчика или засвидетельствовать верность перевода.

После оглашения завещания нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Если кто-либо из присутствующих свидетелей отказывается подписать протокол, то это не влияет на действительность закрытого завещания, но такой отказ должен быть зафиксирован в акте, составляемом нотариусом и подписываемом присутствующими лицами.

Наследники не имеют права получить завещание - оно остается храниться у нотариуса. Исключений из этого правила не установлено, даже если наследники будут руководствоваться личными интересами, пожелав хранить документ, написанный наследодателем, у себя. Наследникам выдается копия протокола о вскрытии завещания, заверенная нотариусом.

В ст. 1126 ГК РФ не определено, кому из наследников нотариус вправе выдать нотариально удостоверенную копию протокола: только наследнику, в пользу которого сделано завещание, либо всем наследникам по закону. Представляется, что нотариально удостоверенные копии протокола могут быть выданы не только наследнику по завещанию, но и наследникам по закону, при чем не имеет значения, присутствовали ли эти наследники при вскрытии конверта с закрытым завещанием.

Если при вскрытии и оглашении завещания наследник по завещанию отсутствует, подлинники завещания и протокола остаются на хранении у нотариуса до явки наследника.

По письменному заявлению явившегося наследника нотариус вручает ему нотариально засвидетельствованную копию протокола.

В случае неявки наследника по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства нотариус вправе решать вопрос о наследовании по закону.

Содержание завещания. Обязательная доля при наследовании по завещанию

Основное содержание завещания составляют распоряжения завещателя о назначении  лиц, к которым должно перейти имущество завещателя, и о распределении своего имущества между ними.

Назначение лиц, к которым должно перейти имущество завещателя, когда у него имеются наследники по закону, сопряжено либо с изменением их долей, порядка участия их в наследовании его имущества, либо с устранением их от наследования. Завещатель также вправе назначить наследниками лиц, которые вообще не входят в круг наследников по закону.

Закон не содержит никаких особых правил по вопросу о степени точности обозначения в завещании наследников. Однако посмертный характер действия завещания и невозможность или трудность устранения дефектов выражения воли завещателя, когда он уже умер, требуют особой чёткости в формулировке пунктов завещания, определяющих состав наследников.

Наследники должны быть названы способом, позволяющим выделить их из массы других граждан или юридических лиц. Лучше всего это делать указанием полного наименования юридического лица, а когда наследниками назначаются граждане, то полным воспроизведением их фамилии, имени, отчества со ссылкой на характер родственной или иной связи с завещателем. Можно приводить иные сведения, чтобы не спутать лицо, которое имел в виду завещатель, с его однофамильцем, имеющим к тому же одинаковое  с ним имя и отчество. Однако не противоречит закону и допустимо определение наследников путём указания на родственную связь или характер отношений свойства с ним, если на момент открытия наследства не сможет возникнуть сомнений в личности наследника. Очевидно, не по имени, а ссылкой на родственную связь или на иные признаки можно назначить наследником насцитуруса, то есть лицо, зачатое при жизни наследодателя.

Завещатель может указать в своём завещании в качестве наследников не всех, а лишь некоторых из своих наследников по закону, устраняя тем самым остальных, не упомянутых наследников по закону от наследования в том имуществе, которого касается завещание. Если завещание касается лишь части имущества завещателя, то такое неупоминание в завещании некоторых наследников по закону не лишает их права наследования по закону в остальном имуществе завещателя (то есть в тех случаях, когда завещатель оставляет назначенным им по завещанию наследникам не всё своё имущество, то в той части, которая не затронута завещанием, открывается наследование по закону). Само собой разумеется, что эти, не упомянутые в завещании наследники по закону, должны относиться к той очереди наследников, которая в данном случае призывается к наследованию по закону. Если же завещание охватывает всё наследственное имущество завещателя, то такое неупоминание некоторых наследников по закону в завещании означает устранение их от наследования вообще.

Завещатель вправе устранить по своему усмотрению некоторых наследников по закону не только путём  неупоминания их в своём завещании, но и путём прямого указания о том, что он лишает названных им в завещании своих наследников по закону (кроме необходимых наследников) права наследования. Наследник, лишённый по завещанию права наследования, считается устранённым от наследования вообще, независимо от того, касается ли завещание всего наследственного имущества или лишь части его. В то же время, как уже отмечалось, наследник, лишь не упомянутый в завещании, может считаться устранённым от наследования вообще только в том случае, когда завещание охватывает всё наследственное имущество.

Если у завещателя, оставившего завещание, в котором  лишены наследства все наследники по закону, нет необходимых наследников (получающих в силу закона обязательную долю), то такое завещание означает, что наследственное имущество вследствие выморочности должно перейти к государству.

Назначение наследника связано с предоставлением ему завещателем принадлежащего ему имущества. При этом завещатель вправе завещать любую часть своего имущества либо всё своё имущество, «в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось» одному человеку или нескольким. Использование такой универсальной формулировки не является обязанностью наследодателя. Он может также перечислить все виды передаваемого имущества. Однако использование перечневого метода нецелесообразно, поскольку к моменту принятия наследства вероятно появление имущества, не названного в таком перечне, и наоборот, что-либо из списка может уже не быть собственностью завещателя. В подобной ситуации может возникнуть необходимость руководствоваться как правилами наследования по завещанию, так и по закону, т. е. те предметы, которые в завещании не указаны, будут распределены между наследниками по закону.

Завещатель вправе распределить своё имущество между назначенными им наследниками в любых долях, а не равных долях, как это имело бы место при наследовании по закону (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). При этом  их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби) и в совокупности составлять единицу.

В то же время завещатель вправе распределить своё имущество между назначаемыми им наследниками не только путём определения размера доли, причитающейся каждому из назначенных им наследников, но и путём указания тех конкретных вещей или прав, которые будут причитаться тому или иному из назначенных им наследников.

В тех случаях, когда завещатель, назначив в своём завещании наследников, в то же время не определил в нём ни той доли в наследстве, которая должна быть получена тем или иным наследником, ни тех конкретных вещей или прав, которые должны перейти к тому или иному наследнику, следует считать, что наследственное имущество подлежит разделу между всеми указанными в завещании наследниками в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ).

Соответствующим образом подлежит разделу делимое имущество. Неделимое - поступает в общую долевую собственность наследников опять-таки в равных долях, если они не договорятся об ином разделе имущества.

Несколько сложнее ситуация, когда наследодатель указал в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре (например, завещая жилой дом, указал, что крыша переходит к старшему сыну, стены - к среднему, подвал - к младшему). Неделимая вещь в соответствии со ст.133 ГК РФ не подлежит физическому разделу - это невозможно без изменения ее назначения, а значит, без обесценивания. Поэтому выраженная указанным образом воля наследодателя не может быть исполнена. Тем не менее, это не влечет за собой недействительность завещания или его части в силу прямого указания п. 2 ст. 1122 ГК РФ. Этот пункт устанавливает, что неделимая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости частей неделимой вещи.

Итак, неделимая вещь поступает в долевую собственность наследников. В зависимости от того, каковы стоимость и назначение завещанных каждому наследнику частей неделимой вещи определяется порядок пользования наследниками этой вещью.

В случае спора между наследниками суд (по требованию любого из наследников либо его представителя) определяет доли наследников и порядок пользования вещью. При этом решение суда должно обеспечить соблюдение правил ст. 1168 ГК РФ о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе имущества и об особенностях наследования жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен.

Предметом завещания является имущество, законно принадлежащее завещателю на праве частной собственности, независимо от места нахождения и характера имущества. При этом наследодатель может завещать и то имущество, которое он приобретет в будущем (ст. 1120 ГК РФ).

В завещании могут содержаться пожелания наследодателя о месте захоронения, способе погребения и т. д. Однако распоряжение на случай смерти, состоящее только из указаний подобного рода, как акт, не порождающий прав и обязанностей, не является завещанием в правовом смысле этого слова.

Не могут быть предметом завещания такие права, которые неразрывно связаны с личностью завещателя (в частности, право на алименты и т. п.).

Предметом завещания, как правило, является имущество, подлежащее регистрации в государственных органах: квартиры, дома, земельные участки. Но предметом завещания могут быть и обычные предметы домашней обстановки и обихода. Нет необходимости в завещании делать особую оговорку по поводу этих предметов. Если по завещанию переходит «все имущество», значит, туда входят и предметы домашней обстановки и обихода, а если наследнику оставляется часть имущества, то эта часть исчисляется с включением стоимости данных предметов.

Особо следует сказать о возможности составления так называемых условных завещаний, по которым переход имущества к наследнику связан с наступлением какого-либо условия. ГК РФ не содержит указаний ни о возможности, ни о запрете составления условных завещаний. На основании же общих положений ГК РФ о сделках можно прийти к выводу, что условной может быть любая сделка (ст. 157 ГК РФ). Однако нынешняя практика условные завещания не признает. При их составлении нотариусы рекомендуют исключать все положения, даже отдаленно напоминающие условия.

Завещатель, кроме того, что вправе в своём завещании  определить круг своих наследников и распределить своё имущество между ними по своему усмотрению, вправе также включить в завещание ряд особых распоряжений, касающихся как порядка призвания своих наследников к наследованию, так и цели или порядка использования наследственного имущества. Эти распоряжения завещателя касаются таких условий наследования, которые вообще не могут иметь место при наследовании по закону.

К числу особых завещательных распоряжений относится, в частности, подназначение наследника в завещании. Институт подназначения наследника – традиционный для отечественного гражданского законодательства. Возможность подназначить наследника - одно из проявлений принципа свободы завещания. Сущность подназначения состоит в назначении завещателем в предусмотренных законом случаях, кроме основного или основных наследников, ещё и запасного или запасных наследников (ст. 1121 ГК РФ). Подназначение наследников именуется в литературе субституцией, а подназначаемые наследники – субститутами. Подназначаемым наследником может быть любой гражданин или юридическое лицо,  а также государство.

Цель подназначения наследника - не допустить переход имущества к наследникам наследника, не принявшего наследство, либо к иным наследникам завещателя. Тем самым наследодатель реализует свое право передать имущество по собственному усмотрению.

Подназначение наследника допустимо только в случаях, прямо указанных в ст.1121. Иначе говоря, любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной смертью наследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство или откажется от него) не дают завещателю права прибегать к такому подназначению. Итак, это следующие случаи:

  1. Смерть наследника до открытия наследства. При отсутствии субституции в этом случае имело бы место наследование по праву представления.
  2. Смерть наследника одновременно с наследодателем. При отсутствии субституции имущество перешло бы не к коммориенту (см. п.2 ст.1114), а к иным наследникам завещателя.
  3. Смерть наследника, не успевшего принять наследство, после его открытия. При отсутствии субституции в этом случае имела бы место наследственная трансмиссия  (см. ст.1156). Очевидно, те же последствия, что и смерть, имеет признание наследника умершим (учитываться будет дата вступления в законную силу соответствующего решения суда).
  4. Непринятие наследником наследства по любым причинам. При отсутствии субституции имущество перешло бы к другим наследникам завещателя.
  5. Отказ от наследства наследника. При отсутствии субституции имущество перешло бы к субъекту, в пользу которого был осуществлен отказ от наследства. Если же основному наследнику подназначен запасной, то он не имеет права отказаться от наследства в пользу других лиц (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
  6. Наличие обстоятельств, указанных в ст.1117, позволяющих считать наследника недостойным и отстранить его от наследования.

Нормы статьи 1121 ГК РФ не отвечают на вопрос о возможном количестве подназначенных наследников. Это количество может быть любым. Во-первых, подназначить наследника можно на случай, если один из названных выше случаев произойдёт с подназначенным наследником (по общему правилу, если подназначенный наследник не примет наследство либо будет отстранен от принятия, имущество перейдет наследникам завещателя, а не подназначенного наследника). Соответственно, наследодатель может подназначить любое количество наследников, таким образом фактически лишив определенных наследников наследства. Однако на практике двойное или тройное подназначение довольно редкое явление.

Во-вторых, возможно подназначение разных наследников на случай наступления каждого из обстоятельств, названных выше (если наследник умер, не успев принять наследство, подназначается один; если наследник оказался недостойным, подназначается другой и т.д.).

Таким образом, наследственная субституция отменяет наследование по праву представления, наследственную трансмиссию, положения о наследовании в случае смерти коммориентов и другие общие положения о порядке перехода наследственной массы.

Наследственному праву некоторых стран известна так называемая  фидеикомиссарная субституция. Смысл её заключается в том, что, назначив основного наследника, завещатель возлагает на него обязанность сохранить унаследованное имущество с тем, что оно после его смерти переходит к лицу,   указанному в том же завещании. По существу имущество завещается только во владение и пользование лица, указываемого в качестве основного наследника, без права распоряжения им, но с обязанностью нести все расходы по имуществу и сохранять его для фидеикомиссарного субститута. Причём имуществом не вправе распорядиться и сам субститут.

Российское же законодательство не предусматривает фидеикомиссарную субституцию как ограничивающую волю собственника в распоряжении имуществом, перешедшим к нему по наследству. Завещания, содержащие условия о такой субституции, должны признаваться недействительными.

Обязательная доля.

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Среди наследников по закону и ранее существовала особая категория граждан, наиболее незащищенных в социальном отношении, которым при наличии завещания и независимо от его содержания причиталась определенная доля в наследственном имуществе.

Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники, или необходимые наследники). Перечень обязательных наследников, указанных в этой статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К ним относятся:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
  • нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;
  • нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ.

К нетрудоспособным иждивенцам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

1) граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст.ст. 1143-1145 ГК РФ (наследники со второй по седьмую очередь), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

2) граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст.ст. 1142-1145 ГК РФ (наследники с первой по седьмую очередь), но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Граждане, не входящие в указанный круг родственников наследодателя и проживавшие отдельно от него, хотя бы они являлись нетрудоспособными и находились на иждивении наследодателя, но не проживали совместно с ним, права на обязательную долю в наследстве не имеют.

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, назначена ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

К несовершеннолетнем относятся дети, не достигшие 18 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, если к моменту открытия наследства как те, так и другие не достигли 18 лет, имеют право на обязательную долю, поскольку совершеннолетними до достижения указанного возраста они еще не становятся.

Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

  • нетрудоспособность; при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников, за исключением несовершеннолетних детей, которые могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся - 18 лет;
  • для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны находиться либо на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;
  • иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю может быть ограничено положениями о недостойных наследниках: обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается.

Согласно, п. 2 ст. 1149 ГК РФ, указывающая, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся незавещанной части имущества наследодателя, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Очевидно, что данная статья ГК РФзащищает наследников, не являющихся обязательными, в целях сведения к минимуму проявлений ограничения свободы завещания. Таким образом, обязательный наследник не может претендовать наимущество, завещанное при наличии имущества незавещанного, приоритет отдается наследникам, имеющим право на обязательную долю, и наследникам по завещанию.

При определении размера обязательной доли возникает вопрос об определении стоимости наследственного имущества. При решении этого вопроса необходимо учитывать рыночную стоимость имущества на момент открытия наследства; при этом в некоторых случаях нотариус должен привлекать независимых оценщиков.

Так же, при определении размера обязательной доли необходимо учитывать всех наследников по закону, в том числе ипо праву представления, которые призывались бы при отсутствии завещания, и все имущество, включая предметы домашней обстановки и обихода.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющихправо на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении возможны только при наличии определенных условий:

1) имущественное положение обязательного наследника, примерно одинаковое с положением других наследников причем этот баланс не должен нарушаться в результате принятия наследства другими наследниками (следовательно, суд не имеет права изменить обязательную долю, если обязательный наследник обеспечен менее остальных);

Однако изложенное не следует, безусловно, из буквального толкования п. 4 ст. 1149 ГК РФ. Допустимо и другое мнение, в соответствии, с которым суд вообще не должен сравнивать имущественное положение обязательных и иных наследников, а должен проводить сравнение положения обязательного наследника с минимальным уровнем жизни. С учетом того, каковы сейчас официальный и реальный минимальный прожиточный уровень, данная позиция представляется не справедливой, способной на практике значительно ущемить права обязательных наследников. Таким образом, толкование указанной статьи необходимо осуществлять в пользу первой позиции: суд должен сравнивать имущественное положение обязательного и иных наследников при решении вопроса об уменьшении обязательной доли;

2) отсутствие незавещанного имущества;

3) факт неиспользования обязательным наследников спорного имущества при жизни наследодателя (соответственно начало использования имущества после открытия наследства не учитывается);

4) факт использования наследником, которому спорное имущество завещано, этого имущества при жизни наследодателя.

Все перечисленные условия должны присутствовать в совокупности, чтобы уменьшение (аннулирование) обязательной доли было законным.

Завещание, которое составлено на все наследственное имущество без учета обязательных наследников подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей.

Заявление на принятие обязательной доли наследником должно быть подано нотариальному органу по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства, т. е. требование о принятии наследства в установленные законом сроки распространяются и на принятие обязательной доли

Отмена и изменение завещания

Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ).

Отмена и изменение завещания могут быть осуществлены следующими способами.

Первый способ – это составление нового завещания (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Об отмене первоначального завещания в этом случае можно говорить лишь тогда, когда в нём не остаётся ни одного распоряжения, не предусмотренного новым завещанием. Если же в первоначальном завещании содержатся такие отдельные завещательные распоряжения, которые новым вообще не затронуты, то можно говорить лишь о частичном изменении первоначального завещания, а не об его отмене. Поэтому при наличии двух следующих друг за другом завещаний необходимо всегда производить тщательное сопоставление в них каждого отдельного завещательного распоряжения, исходя из общего принципа, что действительной волей завещателя является та, которая выражена в его последующем завещании. Этот вопрос становится особенно сложным в тех случаях, когда речь идёт о сопоставлении не двух, а трёх или более последующих завещаний. Сам вопрос о сопоставлении в разное время составленных завещаний возникает в момент открытия наследства, когда необходимо установить действительную и окончательную волю завещателя.

Однако иногда при наличии нескольких завещаний, разновременно составленных одним и тем же лицом, не возникает необходимости в их сопоставлении. Это имеет место, когда завещатель в своём последующем завещании прямо указывает на то, что он им отменяет все свои предшествующие завещания. Такое завещание должно содержать в себе новые завещательные распоряжения взамен отменяемых. Невозможно такое последующее завещание, которое не содержало бы в себе никаких новых завещательных распоряжений, а лишь одно заявление о том, что он полностью отменяет все свои предшествовавшие завещания. Такого рода заявление не может рассматриваться как завещание, так как в нём полностью отсутствует необходимый признак завещания – назначение наследника.

Как и само завещание, отмена  (изменение) завещания представляет собой одностороннюю сделку, имеющую личный характер. Эта сделка должна быть совершена в такой же форме, что и завещание (имеется в виду не конкретное отменяемое (изменяемое) завещание, а требования к форме завещания вообще; например, нотариально удостоверенное завещание может быть затем отменено завещанием, удостоверенным военнослужащим у командования воинской части.

Второй способ, используя который завещатель может отменить своё ранее составленное завещание, - это подача завещателем нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия или должностному лицу, удостоверяющему завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, заявления об отмене завещания.

Подобным заявлением завещатель может лишь полностью отменить ранее составленное завещание, но этим путём он не может ни частично изменить, ни дополнить его. Для того чтобы изменить или дополнить своё ранее составленное завещание, у завещателя есть лишь один путь, а именно составление нового завещания.

Ранее в юридической литературе был спорным вопрос о том, куда должно быть подано такое заявление и какие должностные лица могут его удостоверить. По мнению одних авторов такое заявление об отмене завещания должно быть подано завещателем в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание. Отмена составленного завещания без составления нового возможна путём подачи соответствующего заявления только в нотариальный орган. Поэтому завещание, вне зависимости от формы его удостоверения, не может быть отменено без составления нового завещания путём подачи заявления о его отмене, например, капитану корабля, на котором во время морского плавания находится заявитель, и т. п.

Другие же авторы считали, что заявление об отмене любого ранее сделанного завещания может быть подано не только в нотариальный орган, но и тому должностному лицу, которое вправе удостоверить или заверить завещание (упомянутому в ст. 1127 ГК РФ).

Соглашаясь с последней точкой зрения, следует отметить, что реализация первой позиции привела бы к ограничению свободы выбора места удостоверения  завещания. Ведь граждане с просьбой об удостоверении завещания могут обращаться в любую нотариальную контору на всей территории РФ либо к иным должностным лицам, которые вправе удостоверять завещания. Почему же заявление об отмене ранее составленного завещания, равное по юридической силе и правовому значению новому завещанию, должно быть сделано в строго определённом месте и строго определёнными лицами?

Таким образом, предпочтительней является вторая точка зрения.

Принятие третьей части ГК РФ способствовало прекращению данного спора. Завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или любому другому. Новое завещание, равно как и заявление об отмене, может быть удостоверено и лицами, упомянутыми в ст.1127 ГК.

Если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе  либо иными должностными лицами, имеющими право удостоверять завещание, заявление о его отмене должно быть направлено тому нотариусу, который в свое время удостоверил завещание.

При получении заявления об отмене завещания либо получении нового завещания, отменяющего или изменяющего предыдущее, нотариус делает об этом отметку в реестре для регистрации нотариальных действий и на экземпляре завещания, находящегося в делах нотариуса, а также в алфавитной книге учета завещаний. Если завещатель представляет свой экземпляр завещания, то отметка об отмене завещания делается и на этом экземпляре, после чего он приобщается к экземпляру, находящемуся в делах нотариуса. При получении заявления об отмене завещания нотариус регистрирует его в реестре для регистрации нотариальных действий и приобщает к завещанию, хранящемуся в делах.

Абсолютно новыми являются правила п.5 и 6 ст.1130 о том, что, во-первых, завещание в чрезвычайных обстоятельствах может быть отменено лишь таким же завещанием. Заявитель вправе также изменить (путем составления нового завещания в чрезвычайных обстоятельствах) текст ранее составленного завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Однако такое завещание не может изменять завещание, удостоверенное нотариусом и иными лицами, упомянутыми в ст.1125 ГК; совершенное как закрытое завещание; приравненное к нотариально удостоверенным в соответствии с правилами ст.1127 ГК РФ; совершенное в виде завещательного распоряжения правами на денежные средства на банковском счете.

Во-вторых, завещательное распоряжение  правами на денежные средства в банках можно отменить или изменить новым завещательным распоряжением в том же банке. Но оно  не может отменить или изменить завещание, удостоверенное в соответствии с правилами ст.1124-1127 ГК  РФ и  не может отменить завещательное распоряжение, составленное в другом банке. Нужно учесть, что правила п.6 ст.1130 ГК РФ распространяются и на случаи совершения завещательного распоряжения в других кредитных организациях (т.е. не являющихся коммерческими банками).

Отмена завещания предполагает последующее наследование по закону, если совершено путем заявления об отмене; последствием изменения завещания может быть наследование как по завещанию, так и по закону.

Итак, если новое завещание отменяет ранее составленное, то последнее считается отменённым окончательно. Иначе говоря, если даже впоследствии наследодатель отменит и новое завещание (например, путем подачи соответствующего заявления), то прежнее применению не подлежит (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Так как отменены оба завещания, наступает наследование по закону.

Однако ранее удостоверенное завещание сохраняет силу и наследование осуществляется в соответствии с ним, если позднее составленное завещание окажется недействительным (п. 3 ст. 1130 ГК РФ).  Аналогично, если распоряжение об отмене завещания представляет собой недействительную сделку (ничтожную или оспоримую), то завещание считается не отмененным и наследование происходит в соответствии с ним. То же касается несоблюдения формы распоряжения об отмене завещания (установленной в п.4 ст.1130), которое влечет его недействительность.

Следует отметить, что при окончательном редактировании проекта части третьей ГК РФ в него была включена норма о том, что в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется по закону. Данную норму вряд ли можно было признать удачной, так как сформулированная в общем виде она бы распространялась лишь на случаи, когда признанное недействительным завещание являлось единственным. При наличии нескольких последовательных завещаний очевидно, что данная норма явно противоречила бы п. 1 ст. 167 ГК РФ, в силу которого положения недействительного последующего завещания, отменявшего предыдущее завещание, «не влекут юридических последствий», из чего следовало, что применяться должны не правила о наследовании по закону, а положения предыдущего завещания.

Поэтому представляется обоснованным закрепление в ГК РФ правила о том, что в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130 ГК РФ).

Недействительность завещания

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание, как и любая гражданско-правовая сделка, может быть признана недействительной.

Действующее законодательство о наследовании не содержит примерного перечня оснований, по которым завещание может быть признано недействительным. Поэтому применяются общие правила о недействительности сделок, предусмотренные параграфом 2 гл. 9 ГК РФ.

Основания для признания завещания недействительным можно разделить на общие (основания недействительности любых иных сделок) и специальные (основания недействительности исключительно завещаний). Следует оговориться, что такое деление весьма условно, потому что в основе признания любой сделки, в том числе и завещания, недействительной лежит нарушение той или иной нормы закона.

В соответствии с законом при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, выделяют два вида недействительных завещаний: 1) завещание, недействительное в силу признания его таковым судом (оспоримое); 2) завещание, недействительное независимо от судебного признания (ничтожное).

Таким образом, данное деление недействительных завещаний, предусмотренное в п. 1 ст. 1131 ГК РФ, полностью соответствует делению недействительных сделок на оспоримые и ничтожные (ст. 166 ГК РФ). Прежде всего, отметим, что на завещания как односторонние сделки распространяются общие нормы гражданского законодательства об основаниях и последствиях недействительности сделок. В первую очередь это касается классификации оснований недействительности завещаний. Завещания могут быть недействительными вследствие пороков содержания, формы, в субъектном составе и воли.

Так, к ничтожным завещаниям относятся завещания, совершенные с нарушением требований, касающихся личности завещателя, порядка оформления и удостоверения завещания. Ничтожными являются завещания, совершенные с нарушением требований, касающихся личности завещателя, порядка оформления и удостоверения завещаний. Речь идет о завещаниях, совершенных недееспособными и ограниченно дееспособными лицами (п. 2 ст. 1118 ГК РФ); завещаниях, совершенных через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК РФ); завещаниях от имени двух и более граждан (п. 4 ст. 1118 ГК РФ); завещаниях, удостоверенных лицом, которому в силу закона такое право не предоставлено; завещаниях, выполненных не собственноручно, когда такое требование обязательно (например, закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах); завещаниях, совершенных в отсутствие свидетелей, когда их присутствие в силу закона обязательно (например, при передаче нотариусу закрытого завещания).

К оспоримым завещаниям законодатель относит завещания с пороками воли и пороками в субъектном составе. Причем завещания с пороками в субъектном составе могут относиться либо к оспоримым, либо к ничтожным. Так, например, в случае если завещание было совершено гражданином, признанным недееспособным, то такое завещание будет ничтожным. Если завещание было совершено дееспособным гражданином, но который в момент совершения завещания находился в состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, то такое завещание будет оспоримым.

Основаниями признания завещания недействительным (оспоримым) могут быть: несоответствие свидетеля требованиям, предусмотренным законом (п. 3 ст. 1124 ГК РФ); сомнения в собственноручной подписи завещателя (п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127, п. 1 ст. 1129 ГК РФ); отсутствие чрезвычайности обстоятельств, явно угрожавших жизни завещателя при составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п. 3 ст. 1129 ГК РФ); совершение завещания под влиянием угрозы или насилия (ст. 179 ГК РФ); такое состояние завещателя в момент совершения завещания, когда он не отдавал отчета своим действиям (ст. 177 ГК РФ), и другие. Вместе с тем существует и другая точка зрения, согласно которой, исходя из существа и особенностей завещания, не все общие нормы о недействительности сделок могут быть использованы для признания его недействительным. Так, вряд ли может быть оспорено завещание по мотивам его мнимости и притворности (ст. 170 ГК РФ), вследствие совершения его под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях (кабальная сделка) (ст. 179) и т.п.

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (п. 2 ст. 166 ГК РФ; п. 2 ст. 1131 ГК РФ). Лица, имеющие право оспаривать завещание, должны быть указаны в ГК РФ. В частности, в этот перечень входят другие наследники по завещанию или по закону, отказополучатели, исполнитель завещания, законные представители, а также прокурор. Если лицо считает свои права нарушенными и утверждает, что завещание составлено под влиянием угроз, обмана или насилия, то такое завещание может быть оспорено по его иску в суде.

Особенности правил, закрепленных в п. 2 ст. 1131 ГК РФ, заключаются в следующем. Во-первых, данные правила следует относить к оспоримым завещаниям. Во-вторых, требования о признании завещания недействительным рассматриваются судом в порядке искового производства. При этом иск о признании завещания недействительным может быть предъявлен в суд лицом, права и законные интересы которого нарушены завещанием (либо полагающим, что такое нарушение налицо), либо представителем такого лица с соблюдением норм ст. 43 - 48 ГПК. В-третьих, иск о признании завещания недействительным может быть подан: только после открытия наследства (ст. 1113, 1114 ГК) и по общим правилам, установленным для подачи иска в ст. 126 - 130 ГПК.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (п. 2 ст. 1131 ГК РФ). В данном случае законодатель говорит об оспаривании завещания, таким образом, исключая ничтожность завещания, что представляется вполне оправданным, так как ничтожные завещания оспаривать не требуется, они недействительны в силу закона.

В соответствии с п.п. 3, 4 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. Положения данной нормы являются немаловажными, так как судебная практика признавала недействительными завещания, в которых были допущены мелкие нарушения (в основном речь идет о завещаниях, удостоверенных не нотариусами, а другими лицами, уполномоченными законом, например врачами).

Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Так, недействительными могут быть признаны отдельные завещательные распоряжения. Недействительность отдельных завещательных распоряжений не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, признаваемых недействительными. Все споры по вопросу действительности завещания рассматриваются только в судебном порядке, где определяется соответствие завещания закону и наличие у сторон прав наследования. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание, и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Таким образом, из содержания данной нормы видно, что законодатель более конкретизирует общее правило, закрепленное в ст. 180 ГК РФ.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания. В данном случае необходимо учитывать, что данные правила не распространяются на недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ).

Таким образом, при признании завещания недействительным необходимо учитывать, что это приведет к восстановлению юридической силы ранее составленного завещания, а при отсутствии такого завещания будет иметь место наследование по закону. Кроме того, отпадают завещательные распоряжения, завещательный отказ и завещательное возложение, составленные при жизни завещателя. Несмотря на то, что при жизни завещателя завещание не порождает никаких юридических последствий и становится юридически значимым лишь после смерти завещателя, недействительность завещания определяется на момент его совершения. Например, завещание, совершенное в период, когда завещатель по решению суда был ограничен в дееспособности, будет ничтожным, даже если к моменту открытия наследства суд отменил это ограничение. И наоборот, если завещание совершено полностью дееспособным гражданином, лишение или ограничение его дееспособности к моменту смерти не повлияет на действительность завещания. Следует отметить, что ничтожность и оспоримость завещания имеют значение лишь для порядка применения последствий его недействительности. В первом случае (при ничтожности завещания) соответствующие последствия применяются самим нотариусом, а во втором - судом или нотариусом на основании решения суда.

На требования о признании завещания недействительным распространяются специальные сроки исковой давности по недействительным сделкам (ст. 181 ГК РФ). Так, требования о признании недействительным оспоримого завещания могут быть заявлены в течение одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания завещания недействительным. Установлен трехлетний срок исковой давности для требований о применении последствий ничтожной сделки или о признании ее недействительной с применением соответствующих последствий, течение которого начинается со дня, когда началось исполнение завещания.

В завершение отметим, что к завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей Кодекса (т.е. до 1 марта 2002 г.), применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания.

Исполнение завещания

Завещание совершается для того, чтобы оно было исполнено. В противном случае совершение завещания лишено смысла. Исполнение завещания затрудняется тем, что того, кто оставил завещание, уже нет в живых, а потому в спорных случаях, которые при исполнении завещания могут возникнуть, к нему нельзя обратиться. Правда, «присутствует» его воля, выраженная в завещании, и ею в первую очередь при исполнении завещания и надлежит руководствоваться. В ст. 1133 ГК РФ предусмотрено, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Закрепляя это положение, законодатель исходит из того, что при исполнении завещания разногласий между наследниками не возникает. Если же согласия нет, а это нередко бывает, то возникающие между наследниками при исполнении завещания споры как споры о праве гражданском подлежат разрешению в судебном порядке. Завещание исполняют сами наследники, кроме случаев, когда его исполнение полностью или в части осуществляет исполнитель завещания. При исполнении завещания как наследники, так и исполнители завещания должны стремиться к тому, чтобы завещание было надлежаще исполнено, чтобы воля завещателя была, насколько это возможно, полностью выполнена, они должны оказать друг другу всяческое содействие в исполнении завещания, не допуская при этом расточительства в расходовании средств. Словом, все лица, причастные к исполнению завещания, должны вести себя как добропорядочные рачительные хозяева, сверяя свои поступки с тем, как вел бы себя в подобной ситуации сам завещатель. Иными словами, при исполнении завещания и наследники по завещанию, и исполнитель должны вести себя достойно, не бросая тень ни на самих себя, ни на доброе имя завещателя. Если же при исполнении завещания выясняется, что в завещании есть какие-либо проблемы, неясности или неточности, то они подлежат восполнению или устранению путем толкования завещания и учета других, имеющих существенное значение для установления предполагаемой воли завещателя обстоятельств. Споры при исполнении завещания подлежат разрешению в судебном порядке не только тогда, когда они возникают между наследниками по завещанию, но и тогда, когда они возникают межу наследниками и исполнителем завещания.

Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу, руководствуясь при этом самыми различными соображениями, никак их не мотивируя и не объясняя. Исполнение завещания завещатель может поручить указанному им в завещании гражданину, который именуется душеприказчиком или, что то же самое, исполнителем завещания. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо, но не обязательно гражданин. Это может быть и лицо без гражданства (апатрид) и иностранец. А вот юридическое лицо исполнителем завещания быть не может. Исполнителем завещания может быть как наследник завещателя, причем как по завещанию, так и по закону, так и лицо, не относящееся к наследникам. Необходимо, однако, чтобы исполнитель завещания, по крайней мере, к тому моменту, когда он должен приступить к выполнению возложенных на него обязанностей, был полностью дееспособен. Если же на момент совершения завещания указанный в завещании исполнитель был полностью дееспособен, но к моменту открытия наследства дееспособность утратил или ограничен в ней, то он может, а то и должен быть освобожден от выполнения своих обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК РФ). В случае назначения завещателем по одному и тому же наследственному делу нескольких душеприказчиков их функции должны быть установлены завещателем в завещании либо распределены ими самими. В этом случае на деятельность таких душеприказчиков будет распространяться правила ст. 312 ГК РФ об исполнении обязательства со множественностью лиц.

Однако воля завещателя не является императивом для гражданина, назначенного им исполнителем завещания. Исполнитель завещания выполняет свои обязанности только добровольно. Чтобы гражданин стал исполнителем завещания, необходимо получить на то его согласия. Однако это согласие может быть дано не только при жизни завещателя, путем собственноручной надписи гражданина на самом завещании или в приложенном к завещанию заявлении о согласии гражданина быть исполнителем, но и в заявлении, поданном гражданину нотариусом в течение месяца со дня открытия наследства. Таким образом, гражданин может узнать о возложенном на него завещателем поручении быть исполнителем завещания лишь после открытия наследства. Признается также, что гражданин дал согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца фактически приступил к исполнению завещания.

Иными словами, согласие гражданина быть исполнителем завещания может быть выражено как путем прямого волеизъявления, так и путем совершения конклюдентных действий. Однако если это согласие выражено, то независимо от того, выражено ли оно до или после открытия наследства, прямым волеизъявлением или путем конклюдентных действий, исполнитель по его просьбе может быть освобожден от своих обязанностей судом. Кроме того, суд может освободить исполнителя от своих обязанностей и по просьбе наследников, например, вследствие нерадивости или недобросовестности исполнителя. Однако как по просьбе самого исполнителя, так и по просьбе наследников суд может освободить исполнителя от его обязанностей при наличии обстоятельств, препятствующих их исполнению. Просьба об освобождении от обязанностей исполнителя должна быть обоснована причинами, в связи с которыми душеприказчик не может выполнить возложенные на него завещателем обязанности, к ним в первую очередь нужно отнести все обстоятельства, которые дают основание утверждать, что воля наследодателя исполняется неточно; либо имеются доказательства недобросовестности и корысти душеприказчика, в результате чего ущемляются законные права и интересы наследников; либо исполнитель завещания в силу каких-либо обстоятельств, например, связанных со здоровьем, утратой дееспособности, сменой постоянного места жительства, отъездом за границу, действием непреодолимой силы и другими, не имеет реальной возможности исполнить возложенные на него обязанности в полном объеме или в части. Просто же отказаться от исполнения завещания нельзя, так как исполнитель завещания связан с волей завещателя и последний, совершая завещание, уверен, что именно этот гражданин выполнит его волю, тем более что согласие исполнителя завещания при этом было получено. Если суд освободит исполнителя завещания от возложенных на него обязанностей, а равно в случае, когда гражданин не выразит своего согласия на исполнение завещания, исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию или по закону.

Чтобы исполнить завещание, исполнитель должен быть наделен полномочиями, которые основаны на завещании. Полномочия представляют собой сплав прав и обязанностей, необходимых исполнителю для исполнения завещания, в отношении имущества, составляющего наследственную массу, очерченную завещанием. Полномочия могут быть выражены четко и однозначно, а могут предполагаться. После получения нотариусом, в производстве которого находится соответствующее наследственное дело, достоверной информации о том, что назначенный в завещании душеприказчиком гражданин дал согласие исполнить завещание, нотариус выдает этому гражданину свидетельство, форма которой (№71) утверждена Министерством Юстиции Российской Федерации, удостоверяющее его полномочия. Такое свидетельство именуется «Свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания» и должно содержать указания на место совершения нотариального действия, дату, должны быть указаны данные о завещании, его удостоверении и исполнителе, изложены полномочия исполнителя завещания.

В п. 2 ст. 1135 ГК РФ приведен перечень полномочий, которые исполнитель должен принять для исполнения завещания, причем этот перечень носит не исчерпывающий, а примерный характер, поскольку сопровождается оговоркой: в том числе. Следует обратить внимание на то, что при реализации этих мер воля исполнителя завещания, обязанного с максимально возможной полнотой выполнить волю завещателя, может сталкиваться с волей наследников. В числе мер, которые исполнителем завещания должны быть приняты, законодатель на первое место ставит меры, которые необходимы для того, чтобы обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом. И это понятно, поскольку исполнитель завещания в первую очередь для этого и назначается. Указанная мера по отношению ко всем другим носит генеральный характер. Это подтверждает ранее высказанную мысль о том, что содержание завещания может исчерпываться назначением исполнителя завещания. Однако оно должно сопровождаться оговоркой о том, что исполнитель должен обеспечить исполнение завещания в соответствии с законом. Тогда при исполнении завещания и его истолковании можно исходить из вполне разумного предположения о том, что исполнитель завещания должен обеспечить переход наследственного имущества к наследникам по закону, призванным к наследованию.

При реализации следующих мер – по охране наследства и управлении им в интересах наследников полномочия исполнителя завещания нередко переплетаются с полномочиями нотариуса по месту открытия наследства (ст. 1171 – 1173 ГК РФ). В связи с принятием мер по охране наследственного имущества исполнитель завещания обязан: во-первых, оповестить всех наследников по завещанию и лиц, имеющих обязательную долю в наследстве, о том, что наследство открылось; во-вторых, составить опись всего наследственного имущества, включая денежные клады; в-третьих, определить доли каждого наследника; в-четвертых, предусмотреть выделение из наследственного имущества обязательной доли наследника. Меры по охране наследственного имущества могут быть правовые, технические, организационные. К правовым мерам относятся, например, предъявление требования о возврате имущества, в том числе и от наследников, если к ним это имущество по завещанию не переходит; обращение к нотариусу с просьбой обеспечить сохранность имущества, если оно находится в другом городе и так далее. Технические меры предполагают, например, установку металлической двери, дверного замка, сигнализации и тому подобное. Организационные меры включают составление описи наследственного имущества и другие. Исполнитель завещания лично управляет наследством или заключает договор доверительного управления имуществом с другим лицом, например с наследником или другим лицом. Исполнитель завещания, как и лицо, осуществляющее функции по договору доверительного управления, должен действовать в интересах наследников.

Исполнитель завещания должен получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если денежные средства и иное имущество не подлежат передаче другим лицам. В соответствии со ст. 1183 ГК РФ, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию принадлежит проживавшим совместно с умершим членом его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.

Исполнитель завещания должен исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (ст. 1135 ГК РФ) или завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ). Обратим внимание на то, что исполнить завещательное возложение исполнитель завещания может и сам, в то время как исполнения завещательного отказа он может требовать только от наследников. Объясняется это тем, что обязанность по исполнению завещательного отказа может быть возложена в завещании только на наследников, в то время как обязанность по исполнению завещательного возложения при наличии условий, предусмотренных п. 1 ст. 1139 ГК РФ, может быть возложена и на исполнителя завещания (ст. 1139 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 1135 ГК исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, как в суде, в том числе в качестве истца, например, о взыскании имущества с должников наследодателя, или ответчика, например, по предъявленным к нему требованиям о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, а также расходов на охрану наследства и управлению им, по требованию кредиторов наследодателя, так в других государственных органах и государственных учреждениях. Отметим, что он вправе вести эти дела от своего имени, для этого достаточно тех полномочий, которыми он наделен по завещанию. Никакой особой доверенности для ведения таких дел ни от наследников, ни тем более от завещателя, так как его уже нет в живых, не требуется. Вести дела в суде исполнитель завещания может в рамках всех видов производства, известных гражданскому судопроизводству (приказного, искового, из публичных правоотношений, особого).

Деятельность душеприказчика, как правило, безвозмездная, так как завещатель и исполнитель завещания обычно связаны лично – доверительными отношениями. Это, однако, не означает, что исполнителю завещания не должны быть возмещены необходимые расходы, связанные с исполнением завещания. При этом расходы должны быть необходимыми, то есть такими, без которых нельзя обойтись. Эти затраты могут  быть связаны с хранением имущества, поддержанием его состояния, уплатой различных платежей, например, оплата квартирной платы и коммунальных услуг,  пошлины при  предъявлении исковых требований о возврате имущества, железнодорожных билетов, других проездных билетов, проживание в гостинице и другие. Право на возмещение за счет наследства расходов исполнитель завещания имеет независимо оттого, предусмотрено ли это в завещании или нет. К необходимым следует относить не только расходы, которых нельзя было избежать, но и те расходы, которые производятся в интересах наследников с целью предотвратить более значительные затраты в будущем, например, осуществление ремонта протекающей крыши дома во избежание его разрушения и порчи находящегося в нем имущества. А вот с вознаграждением исполнителя, то есть с оплатой сверх расходов оказываемых им услуг или, попросту говоря, его трудов, дело обстоит иначе. На вознаграждение сверх возмещения расходов исполнитель завещания имеет право лишь тогда, когда это предусмотрено завещанием. В сущности, здесь, учитывая лично – доверительный характер отношений завещателя и исполнителя завещания, использована та же модель, что и при договоре поручения (п. 1 ст. 972 ГК РФ). Размер вознаграждения, если он не указан в завещании, должен определяться в соответствии с обычаями делового оборота. Следует подчеркнуть еще раз, что как возмещение расходов, так и вознаграждение исполнитель может получить за счет наследства, а не за счет наследников. Вознаграждение душеприказчик может получить только после вступления наследников в наследство.

По исполнению завещания душеприказчик предоставляет наследникам по их требованию отчет, в котором должны быть описаны не только совершенные им действия по исполнению завещания, но и приведены суммы необходимых расходов, понесенных душеприказчиком при исполнении завещания. Следует отметить, что в случае, если расходы, понесенные исполнителем завещания, окажутся неоправданными, хотя и были достаточно разумными, то поскольку расходы подлежат возмещению за счет наследственного имущества, риск в данном случае несут наследники.

В случае несогласия наследников с действиями исполнителя завещания, а также с предъявленными им к возмещению расходами, они вправе обжаловать его действия в судебном порядке, в том числе потребовать возврата части наследства, необоснованно полученной душеприказчиком в счет возмещения указанных расходов, а при злоупотреблении исполнителя своими полномочиями потребовать прекращения его действий.

Виды завещательных распоряжений. Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ. В соответствии со ст. 1137 ГК завещатель вправе установить завещательный отказ (легат). Согласно п. 1 указанной статьи ГК завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Таким образом, суть завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, входящих в наследство, определенному лицу или лицам передается лишь какое-то определенное имущественное право. Соответственно можно говорить о частичном правопреемстве.

Завещательный отказ не может быть установлен в каком-либо отдельном документе, а должен быть частью завещания. При этом содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании и следовательно не может быть включен в завещание путем его толкования судом.

В основе легата лежит обязательственное отношение между наследником (наследниками), на которых возложено исполнение отказа, и третьим лицом (лицами) (отказополучателем или отказополучателями), имеющим право требовать исполнения отказа. В этом случае отказополучатель выступает в качестве кредитора, а наследник является должником. При этом право требования отказаполучатель имеет не в отношении всего наследственного имущества и не ко всем наследникам, а только к тому наследнику по завещанию, доля которого обременена завещательным отказом.

Соответственно к отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются общие положения об обязательствах (главы 21-26), поскольку из правил настоящего Кодекса и существа завещательного отказа не вытекает иное (п. 3 ст. 1137 ГК).

Завещательный отказ обременяет наследственное имущество и поэтому при последующем переходе права собственности на имущество, входящее в состав наследства, к другому лицу, право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняется.

Обязанность исполнения отказа для наследника наступает лишь в случае принятия им наследства. Закон закрепил безусловное право отказополучателя отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ от части причитающегося ему имущества, отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается.

Возможны ситуации, когда отказополучатель и наследник совпадают в одном лице. В этом случае право на принятие завещательного отказа не зависит от права на принятие наследства и возможно принятие наследства без принятия завещательного отказа и наоборот.

Если отказополучатель отказался от завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от обязанности его исполнения за исключением случаев, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Предметом завещательного отказа не может быть пожизненное содержание. Это обусловлено тем, что поскольку продолжительность жизни отказополучателя неизвестна, то возможна ситуация, когда пожизненное содержание превысит стоимость наследственного имущества.

Возможны ситуации, когда наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, умирает после открытия наследства, не успев выполнить завещательный отказ. Возникает вопрос о том, переходят ли обязанности отказополучателя по наследству. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 (п. 15) был сделан однозначный вывод о том, что права и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству.

Представляется, что этот вопрос надо решать в зависимости от того, идет ли речь об исполнении разового действия или же о длящихся отношениях. Так, если речь идет о предоставлении пожизненного права пользования жилым домом, то вряд ли такая обязанность отказодателя может перейти к его наследникам. Если же речь идет о выплате разовой суммы, то поскольку обязанность выполнения этого действия возникла при жизни отказодателя (и соответственно право требовать исполнения этой обязанности), однако не была исполнена при жизни отказодателя, то эта обязанность должна переходить по наследству.

Завещательный отказ может быть возложен на нескольких наследников. Отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве, поскольку завещанием не предусмотрено иное. В соответствии со ст. 1140 ГК если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим наследникам, а последние, поскольку из завещания или закона не вытекает иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение.

В течение длительного времени дискуссионным являлся вопрос о возможности подназначения отказополучателя. Так, по мнению В.И. Серебровского, не может быть указано в завещании лицо, к которому должно перейти право требовать исполнения обязательства в случае отказа легатария или его смерти до открытия наследства.

Однако исходя из принципа свободы завещания и с учетом отсутствия прямого запрещения закона, предоставление права на подназначение отказополучателя не противоречило бы действующему законодательству. По такому же пути пошел и законодатель. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1137 ГК право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК.

Не включенные в текст завещания распоряжения об отказе не являются завещательным отказом (легатом). Отказ подлежит исполнению после того, как из наследственной массы будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя перед другими кредиторами.

Если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным. Кроме того, наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размеры его обязательной доли. Таким образом, закон устанавливает ограниченный объем исполнения завещательного отказа.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение, основанное на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. (п. 2 ст. 1137 ГК).

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или определенной его частью.

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, последние, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или возложение (ст. 1140 ГК).

Завещательное возложение. Новый Гражданский кодекс РФ сохранил такую разновидность завещательных распоряжений, как возложение, суть которого по ранее действовавшему законодательству состояла в том, чтобы возложить на наследников по завещанию исполнение действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Формулировка части третьей ГК несколько другая. Так, в соответствии со ст. 1139 ГК завещатель в завещании может возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделении в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Как видно из вышеуказанного определения, возложение может распространяться не только на наследников по завещанию, но и на наследников по закону, а также исполнителей завещания.

Основное отличие завещательного возложения от завещательного отказа заключается в том, что даже при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в случаях неисполнения завещательного отказа.

К возложению, предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются правила, применяемые к завещательному отказу.

Если возложение не исполняется наследником добровольно, то заинтересованные лица имеют право требовать исполнения возложения в судебном порядке. Такими же правами обладают исполнитель завещания и любой из наследников, поскольку в завещании не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК). Законодатель не уточняет, кто является заинтересованными лицами в данном случае. Очевидно, к ним можно отнести любых лиц, в пользу которых совершаются указанные действия.

При переходе доли наследства, причитавшегося наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательное возложение, к другим наследникам, последние, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такое возложение.

Кроме завещательного отказа и возложения, завещатель вправе сделать распоряжения, которые касаются порядка погребения, увековечения его памяти.

Наследование по закону. Наследование по праву представления. Наследники первой очереди

При отсутствии завещания наступает наследование по закону. Это означает, что к наследованию призываются лица, указанные в законе. Круг таких лиц и очередность призвания к наследству определяются законом в зависимости от степени родства и других обстоятельств. Степень родства является новым правовым институтом. Она определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит .

Наследники первой очереди

В соответствии со ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери.

Исключениями из этого общего правила являются два случая.

Во-первых, дети, рожденные до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия - по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт - факт признания отцовства (ст. 50 СК).

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если в отношении них имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при наличии следующей совокупности обстоятельств:

  • только в случае смерти одного или обоих супругов;
  • только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.;
  • только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
  • никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.

При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

В соответствии со ст. 25 СК брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу. Данная норма применяется при расторжении брака в суде после 1 мая 1996 г. Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (п. 3 ст. 169 СК). Расторжение брака следует отличать от прекращения брака вследствие смерти одного из супругов или объявления его умершим в судебном порядке.

В последнем случае переживший супруг призывается к наследованию и в том случае, если вскоре после смерти наследодателя он вступил в другой зарегистрированный брак.

В случае признания брака недействительным лица, состоявшие в таком браке, наследниками после смерти друг друга не являются (в том числе и "добросовестный супруг").

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе определяется в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам наследования.

Включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, неправомерно. Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов должно предшествовать определение этой доли. Родители и усыновители являются наследниками первой очереди независимо от их возраста и трудоспособности.

Из ст. 1117 ГК следует, что родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также родители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются недостойными наследниками.

Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по закону по праву представления. Согласно п. 1 ст. 1146 ГК доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам. В частности, доля в наследстве, причитающаяся родителю ребенка, в случаях, если этот родитель умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит этому ребенку (внуку наследодателя).

Внуки наследодателя и их потомки наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

Например, если у наследодателя имелся только один наследник первой очереди - сын, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к наследованию будут призываться его дети (внуки наследодателя). Братья и сестры наследодателя к наследованию быть призваны не могут, поскольку внуки как наследники по праву представления отстраняют от наследования наследников второй очереди.

Если у наследодателя было двое сыновей, один из которых умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к наследованию будут призваны: сын наследодателя и его внуки (дети умершего до открытия наследства сына наследодателя). Однако доли наследников в данном случае будут разными: между внуками наследодателя, независимо от их числа, будет разделена доля в наследстве, которую мог бы получить их умерший отец. Предположим, что в приведенной ситуации к наследованию призывается трое внуков. Они унаследуют втроем только 1/2 долю, которая причиталась бы их отцу, умершему до открытия наследства, если бы он был жив.

Не наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство путем составления соответствующего завещания.

Также не наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки, если их умерший родитель был признан недостойным наследником.

Наследники второй очереди

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК).

Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:

  • при отсутствии наследников первой очереди;
  • при непринятии наследства наследниками первой очереди;
  • если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;
  • если все наследники первой очереди были признаны недостойными наследниками;
  • при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой очереди;
  • в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию (отказ от наследства наследника по завещанию в пользу иных наследников по закону или по завещанию может иметь место, только если не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам).

Поскольку при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди призываются к наследованию лишь в случае наличия вышеуказанных обстоятельств, при приеме заявлений о принятии наследства от наследников второй очереди нотариусу следует руководствоваться правилами п. 2 ст. 1154 ГК: наследники второй очереди могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев - она удлиняется до трех месяцев.

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.

К наследованию призываются:

  • родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей);
  • неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери).

Двоюродные братья и сестры наследодателя не относятся к наследникам второй очереди. До 17 мая 2001 г., т.е. до внесения изменений в ст. 532 ГК РСФСР, они вообще не призывались к наследованию по закону. В настоящее время они могут являться наследниками по праву представления, если к наследованию призваны наследники третьей очереди. Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.

Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя или одновременно с ним, в соответствии с п. 2 ст. 1143 ГК наступает наследование по праву представления: дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) призываются к наследованию на долю того из их родителей, который мог бы являться наследником по закону.

Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону либо завещанию в пользу племянников наследодателя допустим в том случае, если племянники могут быть призваны к наследованию по закону в порядке представления или по завещанию. Не наследуют по праву представления племянники и племянницы наследодателя, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником.

Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй очереди необходимо их кровное родство с внуками-наследодателями.

Наследники третьей очереди

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1145 ГК являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Они могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:

  • при отсутствии наследников первой и второй очереди;
  • при непринятии наследства наследниками первой и второй очереди;
  • если все наследники первой и второй очереди были лишены завещателем права наследования;
  • если все наследники первой и второй очереди были признаны недостойными наследниками;
  • при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой и второй очереди;
  • в случае отказа в их пользу наследников первой и второй очереди;
  • в случае отказа в их пользу наследников по завещанию (если только не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам);

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только одним общим родителем).

Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя или одновременно с ним, наступает наследование по праву представления. К наследованию призываются дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя). Наследование при этом происходит по общим правилам:

  • двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю;
  • отказ от наследства в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя допустим в случае, если родитель указанных лиц, который мог бы являться наследником по закону, умер ранее наследодателя или одновременно с ним;
  • двоюродные братья и сестры наследодателя не наследуют по праву представления, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником.

Наследники четвертой очереди

Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями.

Как уже отмечалось, наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В соответствии с п. 2 ст. 1154 ГК лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследники пятой, шестой и седьмой очередей

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Установление факта родственных отношений наследодателя и наследников

Доказательствами родственных отношений с наследодателем для наследников первой и второй очереди являлись свидетельства органов загса о заключении брака, о рождении и усыновлении. С учетом увеличения круга наследников по закону и связанного с ним усложнения сбора необходимых документов, очевидно, следует расширить перечень возможных средств доказывания и подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследниками. Так, в качестве документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно в зависимости от конкретных обстоятельств использовать справки о родственных отношениях, выданные органами загсов на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные справки, выданные организациями (по месту работы либо по месту жительства наследодателя или наследников), в которых подобные сведения имеются; записи в паспортах о супруге; домовые книги и т.п. Вместе с тем при использовании документов, лишь косвенно подтверждающих родство, следует, очевидно, применять принцип комплексности оценки: факт родственных отношений должен быть подтвержден не одним документом, а их совокупностью.

При недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).

Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. Наследники восьмой очереди

На основании п. 1 ст. 1148 ГК граждане, относящиеся к числу наследников по закону, нетрудоспособные к моменту открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нетрудоспособных иждивенцев, которые наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, можно разделить на две категории:

  • нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников установленных законом семи очередей, независимо от их совместного проживания с наследодателем;
  • нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, при условии их совместного проживания с наследодателем.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по закону, однако проживавшие совместно с наследодателем, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Отношения иждивения, сколь бы они ни были длительными, прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя.

В целях определения этого круга наследников к нетрудоспособным следует относить:

  • женщин, достигших 55 лет, и мужчин - 60 лет;
  • инвалидов I, II и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности;
  • лиц, не достигших 16 лет, а учащихся - 18 лет.

Состоящими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.

Отдельные случаи оказания материальной помощи наследодателем наследнику не могут служить доказательствами факта иждивения.

В доказательство факта нахождения на иждивении могут быть представлены следующие документы: справка органов местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации или с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца.

Однако наличие любого из указанных документов (и даже нескольких из них в совокупности) не может бесспорно свидетельствовать о факте нахождения на иждивении. Поскольку одним из условий установления данного факта является получение помощи, которая являлась бы для лица не просто постоянным, но и основным источником средств к существованию, представляется сомнительным, чтобы нотариусу с достоверностью удалось установить это обстоятельство. Поэтому для призвания нетрудоспособных лиц, претендующих на наследство, к наследованию нотариусу целесообразно истребовать в качестве доказательства иждивенчества копию вступившего в законную силу определения суда об установлении факта нахождения нетрудоспособного лица на иждивении умершего.

Приобретение наследства

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства - это выраженное намерение лица, призванного к наследованию, вступить в юридические отношения, в совокупности составляющие наследование. В момент открытия наследства возникает только право на его принятие, и лишь после принятия наследства наследник становится субъектом прав и обязанностей, кредитором и должником по обязательствам, которыми был связан наследодатель. По своей природе принятие наследства является односторонней сделкой, обладающей обратной силой. Принятие части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Наследство нельзя принять под условием или с оговорками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, если оно подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).

Наследник может принять наследство двумя способами: во-первых, подать нотариусу или другому должностному лицу, имеющему право выдавать свидетельства о праве на наследство, заявление с просьбой выдать ему такое свидетельство и (или) что он принимает наследство. Во-вторых, совершить любые действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Такими действиями, в частности, могут быть вступление во владение или управление наследственным имуществом, принятие мер по его сохранению, защите от посягательств и притязаний третьих лиц, оплата расходов на его содержание, оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю платежей (ст. 1153 ГК). Названные действия должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Принять наследство за пределами этого срока можно, обратившись в суд с заявлением о восстановлении срока, если суд признает причины пропуска уважительными. Принятие наследства возможно и без обращения в суд, если на это согласны остальные наследники, принявшие наследство (ст. 1155 ГК).

В случае смерти наследника возможна "наследственная трансмиссия". Это - переход права на принятие наследства от наследника, умершего после открытия наследства, и не успевшего его принять в установленный срок, к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию, кроме наследования обязательной доли (см. ст. 1156 ГК). Необходимо отличать наследственную трансмиссию от наследования по праву представления: если наследственная трансмиссия имеет место тогда, когда наследник умирает после открытия наследства, то наследование по праву представления происходит, если он умирает до открытия наследства. Наследственная трансмиссия применяется при наследовании как по закону, так и по завещанию, наследование по праву представления - только при наследовании по закону.

Принятие наследства является правом наследника. Поэтому если наследник не заинтересован в его принятии, он может от наследства отказаться. Закон устанавливает порядок и последствия такого отказа.

Отказываясь от наследства, можно указать лицо из наследников по завещанию или закону любой очереди, не лишенных наследства, в пользу которых происходит такой отказ. Срок для отказа от наследства равен сроку на его принятие. При этом отказ от наследства не может быть впоследствии взят обратно. Отказ от наследства недопустим в следующих случаях: если имущество наследуется по завещанию, и при этом все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; при наследовании обязательной доли; если наследнику подназначен наследник. Для отказа от наследства наследнику необходимо подать по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу, имеющему право выдавать свидетельства о праве на наследство, заявление об отказе от наследства.

Право на отказ принадлежит не только наследникам, но и отказополучателю; однако в отличие от наследника он не может отказаться в пользу другого лица.

С принятием наследства связан вопрос о его приращении. Под приращением при наследовании понимается увеличение наследственной доли наследника в связи с отпадением кого-либо из других наследников, совместно призываемых к наследованию (ст. 1161 ГК). В этом случае часть наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону пропорционально их наследственным долям. Однако если наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, переходит к остальным наследникам по завещанию (если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства). Эти правила не применяются, когда завещатель подназначил наследника.

Свидетельство о праве на наследство является основным документом, подтверждающим право на имущество, полученное в порядке наследования. Свидетельство выдается нотариусом по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельности, на все наследственное имущество или на его отдельные части. В случае выявления после выдачи свидетельства наследственного имущества, на которое оно выдано не было, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК).

По общему правилу свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства. Исключение: при наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство может быть выдано до истечения 6 месяцев, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных управомоченных наследников нет. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

Раздел наследства и охрана наследства

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум и более наследникам без указания конкретного имущества, наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников (ч. 1 ст. 1164 ГК). Далее оно может быть разделено.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников осуществляется в этом случае на основе данного соглашения и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, - на основании такого соглашения. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства возможен только после его рождения. Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства или перехода выморочного имущества к РФ. Срок исковой давности, установленный для требований кредитора, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (ст. 1175 ГК).

Охрана наследства.

Меры по охране наследства принимаются исполнителем завещания или нотариусом. Нотариус может принять такие меры только по заявлению одного или нескольких наследников либо других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Исполнитель завещания может принять такие меры по своей инициативе. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю (ст. 1171 ГК).

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого для вступления во владение наследством. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

Мерами по охране наследства являются: опись наследственного имущества, внесение входящих в состав наследства наличных денег в депозит нотариуса, передача на хранение в банк валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг. Также возможна передача (на хранение) иного имущества, если оно не требует управления, кому-либо из наследников, а если это невозможно - другому лицу по усмотрению нотариуса.

Наследование отдельных видов имущества

1. Наследование в корпоративных отношениях. Речь идет о наследовании имущественных прав, называемых "корпоративными", т.е. принадлежавшими наследодателю как участнику какого-либо юридического лица. Это право может выражаться в виде:

а) доли в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере;

б) вклада в складочном капитале товарищества на вере;

в) доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью;

г) акций в акционерном обществе;

д) пая в производственном кооперативе.

Если для вступления наследника в товарищество или производственный кооператив либо для перехода к нему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью требуется согласие остальных участников товарищества (членов кооператива, участников общества) и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от товарищества (кооператива, общества) действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества.

2. Особенности наследования отдельных видов недвижимого имущества. Если в состав наследства входит предприятие (как объект недвижимого имущества - ст. 132 ГК), при этом в числе наследников имеется индивидуальный предприниматель или коммерческая организация - наследник по завещанию, то они при разделе наследства имеют преимущественное право на получение такого предприятия в счет своей наследственной доли (ст. 1178 ГК).

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.

Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. При невозможности раздела земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном ст. 1170 ГК. Если никто из наследников не имеет преимущественного права или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

3. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. К таким вещам относится оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие вещи. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, специального разрешения не требуется.

Вместе с тем в отношении некоторых из этих вещей законом могут предусматриваться специальные правила. Например, Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. "Об оружии" (ст. 20) допускает наследование гражданского оружия при наличии у наследника лицензии на его приобретение. До решения вопроса о наследовании такого имущества и получения лицензии оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел. Наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия не допускается. Если в выдаче разрешения отказано, право собственности на оружие подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК, а суммы, вырученные от реализации оружия, передаются наследнику.

4. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Возможна ситуация, когда наследодатель имел право на получение заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, сумм возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, однако не успел их получить по причине смерти.

В этом случае право получить указанные суммы принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам. Они могут потребовать выплат этих сумм в течение 4 месяцев со дня открытия наследства. Если такие лица отсутствуют или не предъявляют требования о выплате в установленный срок, то эти суммы наследуются на общих основаниях.

5. Наследование государственных наград. Государственные награды не входят в состав наследства. Положение о государственных наградах Российской Федерации предусматривает, что награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников они возвращаются в Управление Президента РФ по государственным наградам. Другие награды, а также почетные, памятные и иные знаки (в том числе награды и знаки в составе коллекций) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Выморочное имущество

В тех случаях, когда отсутствуют наследники по закону и по завещанию, имущество умершего переходит в собственность Российской Федерации. Такое имущество именуется выморочным. С определенной долей условности Российскую Федерацию можно поставить в девятую очередь наследников по закону.

Также имущество поступает в собственность Российской Федерации, когда, во-первых, наследники не имеют права наследовать; во-вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто из наследников не принял наследство; в-четвертых, все наследники отказались от наследства без указания, что отказываются в пользу другого наследника.

Сгласно п.2 ст. 1151 ГК Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.