Правоведение для военных (Зибров Г.В., 2009)

Основные институты гражданского права

Право собственности - основной институт гражданского права

История института собственности длинна и многообразна. Од­нако общим является понимание собственности как отношения чело­века к вещи. При этом на одной стороне этого отношения находится лицо, считающееся собственником, а на другом - все несобственники, то есть все лица, которые обязаны считать данную вещь чужой. Эти лица обязаны воздерживаться от каких бы то ни было посягательств на чужую вещь и на волю собственника, определяющую судьбу дан­ной вещи.

Рассмотрим понятие и содержание собственности с правовой точки зрения.

Понятие и содержание собственности

Собственность - это общественное отношение, которое рас­крывается посредством тех связей и отношений, в которые собствен­ник вступает с другими людьми в процессе производства, распределе­ния, обмена и потребления материальных благ. Собственность - это имущественное отношение.

Собственник обладает рядом специфических правомочий:

Таким образом, собственность - это отношение лица к принад­лежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника.

Собственность, отношения, связанные с ней, получают юриди­ческое закрепление. Это закрепление осуществляется при помощи правовых норм, образующих институт собственности. В данном слу­чае образуется право собственности в объективном смысле. В субъек­тивном смысле право собственности означает закрепление определен­ной юридической власти собственника над вещью.

Содержание права собственности составляют принадлежа­щие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоря­жению вещью.

Правомочие владения - это юридически обеспеченная воз­можность хозяйственного господства над вещью.

Законное владение опирается на юридическое основание, т.е. юридический титул владения (титульное владение).

Незаконное владение является беститульным, т.е. не имеет правового основания. Предполагается, что тот, у кого находится вещь, является законным владельцем, пока не доказано иное - презумпция законности фактического владения.

Незаконные владельцы разделяются на:

Это деление имеет смысл, когда возникает необходимость воз­вращения вещи из незаконного владения.

Правомочия пользования - это юридически обеспеченная возможность извлекать из вещи пользу, выгоду, для которых имуще­ство предназначено. По общему правилу, именно собственник получа­ет от имеющегося у него имущества плоды, продукцию и доходы.

Правомочия распоряжения - это юридически обеспеченная возможность определять судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи. Собственник вправе совершать любые действия с принадлежащей ему вещью вплоть до ее уничтожения. При этом его действия не должны противоречить закону, иным правовым актам и не должны нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.

Собственнику принадлежат следующие права:

Право собственности является исключительным правом, т.е. собственник наделен правом исключать воздействие третьих лиц на закрепленную за ним в отношении принадлежащего ему имущества сферу хозяйственного господства, в том числе и с помощью мер само­защиты.

Ограничения права собственности позволяют говорить об от­носительной свободе собственника. Так, собственник обязан прини­мать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружаю­щей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав. Он должен воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство соседям и другим лицам, и тем более от действий, совершаемых ис­ключительно с намерением причинить кому-то вред.

Собственность не только благо, но и бремя собственника. По общему правилу именно собственник несет бремя финансовых расхо­дов по поддержанию в надлежащем состоянии его имущества, в част­ности по капитальному ремонту, охране, коммунальным платежам и т.п. Собственник обязан уплачивать налог на имущество.

По общему правилу риск случайной гибели или случайного по­вреждения имущества (пожар, наводнение и т.п.) несет его собствен­ник. Указанные риски переходят на приобретателя с момента возник­новения у него права собственности.

Обобщая сказанное, можно дать следующее определение права собственности.

Право собственности - это закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и рас­поряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону и иным правовым актам и не нарушающих права и законные интересы других лиц, а также воз­можность устранять вмешательства третьих лиц в сферу его хозяйст­венного господства.

Право собственности как правовой институт - это совокуп­ность правовых норм, регулирующих отношения по владению, поль­зованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господ­ства. Этот институт носит межотраслевой характер.

Рассмотрим формы и виды права собственности в различных отраслях права.

Формы и виды права собственности

Согласно Конституции РФ в нашей стране признаются и защи­щаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Гражданский кодекс РФ дает подробную классификацию форм собственности:

1. Частная собственность, она разделяется на:

2. Государственная собственность, она разделяется на:

3. Муниципальная собственность, она принадлежит разным видам муниципальных образований и разделяется на:

Существует понятие общей собственности, которая характери­зуется тем, что принадлежит не одному, а двум и более лицам. Таким образом, право собственности является отдельным, когда принадле­жит одному лицу, и общим, когда принадлежит нескольким лицам.

Но не во всех случаях, когда имеется отношение двух и более лиц к вещи, образуется общее право собственности. Так, право собст­венности юридического лица, совокупности лиц представляется от­дельным, а не общим, так как хотя учредителями юридического лица, совокупности лиц является множество лиц, но субъектом права собст­венности вещи, принадлежащей юридическому лицу, является один субъект - само юридическое лицо. Равным образом нет общей собст­венности, когда вещь состоит из нескольких частей и каждая из них имеет своего собственника.

В общей собственности несколько лиц являются субъектами одного и того же права собственности, так что каждому принадлежит идеальная доля вещи.

Общая собственность делится на два вида:

Каким же образом в соответствии с законодательством приоб­ретается право собственности?

Приобретение права собственности

Основания возникновения (приобретения) права собствен­ности - это юридические факты, обобщающий перечень которых со­держится в Гражданском кодексе РФ.

В качестве правопорождающих, т.е. юридических фактов, вле­кущих возникновение права собственности на определенное имущест­во у конкретных лиц, могут выступать как действия лиц (например, сделки по отчуждению имущества), так и не зависящие от воли людей события (например, смерть человека).

Основания приобретения права собственности называются так­же титулами собственности.

Титулы собственности могут приобретаться различными способами, которые традиционно подразделяются на две группы:

Значение такого различия заключается в том, что при произ­водных способах приобретения права собственности на вещь необхо­димо учитывать возможность существования прав на эту вещь других лиц - не собственников (например, арендаторов). Эти права обычно не утрачиваются при смене собственника вещи, переходящей к новому владельцу, они обременяют это имущество.

Существует целый ряд первоначальных способов возникно­вения права собственности:

а) приобретение права собственности на вновь изготовленную или созданную вещь;

б) переработка или спецификация (вещь создается в результате приложения труда одного лица к материалу, принадлежащему друго­му лицу (в случае отсутствия договора между собственником мате­риала и его переработчиком собственником вновь созданной вещи является владелец материала, если стоимость произведенной работы не превышает стоимости самого материала));

в) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (например, ягоды, грибы, добыча рыбы и животных);

г) бесхозяйные движимые вещи становятся объектом собствен­ности, если они брошены или признаны судом бесхозяйными;

д) находка, ее особенностью является то обстоятельство, что вещь выбыла из владения собственника или другого управомоченного на владение лица помимо его воли вследствие потери и кем-то обна­ружена, то есть имеет место случайность у обеих сторон. Для лица, нашедшего вещь, законом установлены определенные обязанности:

Лицо, нашедшее вещь, вправе реализовать находку с соблюде­нием следующих условий:

Если в течение 6 месяцев с момента уведомления указанных ор­ганов о находке лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или не заявит о своем праве получить вещь, на­шедший приобретает на эту вещь право собственности. В случае его отказа от собственности вещь поступает в муниципальную собствен­ность, нашедший при этом имеет право на возмещение расходов, свя­занных с находкой, и вознаграждение в размере 20% от стоимости находки;

е) безнадзорное животное, т.е. животное, которое к моменту за­держания не находилось в хозяйстве какого-либо лица;

ж) пригульное животное, т.е. животное, которое к моменту за­держания оказывается в чьем-либо хозяйстве. Обязанности лица, на­шедшего таких животных, совпадают с обязанностями лица, нашед­шего вещь;

з) клад - намеренно скрытые ценности, собственник которых не может быть установлен или, в силу закона, утратил на них свое право. Клад поступает в собственность лица, которому принадлежит имуще­ство, где клад был сокрыт (дом, земля), и лица, обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. Если клад относится к памятникам истории и культуры, то собствен­ник имущества и лицо, нашедшее клад, имеют право на получение по 25% от стоимости клада;

и) приобретение права собственности по давности владения, оно возникает при следующих условиях:

к) самовольная постройка (речь идет о том, что собственник при сносе незаконного строения может забрать все использованные материалы), в исключительных случаях самовольная постройка может стать основанием для возникновения права собственности.

К производным способам приобретения права собственно­сти относятся:

Исходя из вышесказанного, становятся понятными моменты и способы приобретения права собственности. Когда же прекращается право собственности?

Прекращение права собственности

Прекращение права собственности может происходить по раз­личным основаниям. Так, гражданский оборот подразумевает, что возникновение права собственности у одной стороны, например в до­говоре купли-продажи у покупателя, ведет к прекращению этого права у другой стороны отношения (продавца). Конфискация имущества, выкуп животного, приватизация и другие способы производного при­обретения права собственности одновременно являются и способами прекращения права собственности.

Законом предусмотрено:

Таким образом, к основаниям прекращения права собствен­ности, которые не влекут его возникновение у других лиц, отно­сятся:

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение

Одним из важнейших гражданских правоотношений, наряду со сделками, выступают обязательства. Рассмотрим их понятие и содер­жание, а также изучим условия исполнения обязательств, способы обеспечения обязательств и ответственность за их неисполнение.

Понятие и содержание обязательства

Обязательством признается такое гражданское правоотноше­ние, в котором одно лицо - должник - обязано совершить в пользу другого лица - кредитора - определенное действие: продать имуще­ство, выполнить работу и т.п. При этом кредитор имеет право требо­вать от должника исполнения его обязанности. Гражданско-правовые обязательства всегда носят относительный характер, т.е. всегда воз­никают между конкретными, поименно определенными лицами.

Содержание обязательства составляют права и обязанности его субъектов, также им может быть воздержание от совершения оп­ределенных действий.

В зависимости от основания возникновения все обязатель­ства делятся на два вида:

Обязательства могут возникать:

Основанием возникновения обязательств могут служить:

Объектами любых обязательств выступают различные мате­риальные и духовные блага, по поводу которых лица вступают в кон­кретные правоотношения.

Рассмотрим условия исполнения обязательств сторонами воз­никшего правоотношения.

Условия исполнения обязательства

Исполнение обязательств сводится к совершению действий, составляющих его содержание, либо к воздержанию от совершения запрещенных действий. Обязательство признается выполненным надлежащим образом, если оно совершено в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или ины­ми обычно предъявляемыми требованиями.

Действующее гражданское законодательство предусматри­вает два принципа исполнения обязательств:

Принцип надлежащего исполнения устанавливает, что обяза­тельства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых ак­тов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми тре­бованиями. Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обя­зательство должно быть исполнено надлежащим образом, надлежа­щим субъектом, в надлежащем месте и в надлежащее время, надле­жащим предметом.

Принцип реального исполнения предписывает обязатель­ность исполнения обязательства в натуре, т.е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмеще­ния убытков и уплаты неустойки.

Под условиями исполнения обязательства понимается:

При неисполнении обязательства в установленный срок возни­кает нарушение обязательства, именуемое просрочкой.

Гражданский кодекс РФ запрещает односторонний отказ от ис­полнения обязательств и одностороннее изменение его условий. Ис­ключения допускаются только законом.

Рассмотрим способы обеспечения обязательств.

Способы обеспечения обязательства

Гражданское законодательство предусматривает систему способов обеспечения исполнения обязательств:

Рассмотрев условия исполнения обязательств и способы обес­печения исполнения обязательств, необходимо изучить меры ответст­венности за неисполнение обязательств.

Ответственность за неисполнение обязательств

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства влечет за собой гражданско-правовую ответственность.

Гражданско-правовая ответственность - это нежелательные последствия, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, т.е. являются для него определенным наказанием за совершенное правонарушение.

К нарушителю применяются такие санкции, как:

1. Дополнительная гражданско-правовая ответственность:

а) возмещение убытков - под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про­извести для восстановления нарушенного права, утрата или поврежде­ние его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое лицо получило бы при обычных условиях гражданского обо­рота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода);

б) уплата неустойки;

в) потеря задатка.

2. Лишение принадлежащего правонарушителю права.

В зависимости от характера распределения ответственно­сти нескольких лиц различают:

Необходимым условием привлечения к гражданско-правовой ответственности является наличие вины в действиях лица, не ис­полнившего своего обязательства или исполнившего его ненадлежа­щим образом.

В виде исключения существуют и основания для привлечения к ответственности без вины, например, ответственность владельца источника повышенной опасности за вред, причиненный жизни, здо­ровью или имуществу граждан.

Основные положения о сделках и представительстве

Сделки - один из наиболее распространенных юридических фактов. Сделка относится к категории юридических фактов, которые выступают наиболее распространенными основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей.

По своему названию она представляет собой средство вступле­ния в правоотношения, их изменения или прекращения.

Указанием на то, что сделка - действие, закон подчеркивает во­левой аспект ее характера.

Поэтому, когда о сделках говорят, что они являются волевыми актами, то имеют в виду, что сделка есть выражение воли лица (физи­ческого или юридического), направленная на те или иные юридиче­ские последствия. Последствия сделки могут выражаться в возникно­вении правоотношения, его изменении или прекращении.

Рассмотрим понятие и признаки сделки.

Понятие и признаки сделки

Итак, сделки - это действия граждан и юридических лиц, на­правленные на установление, изменение или прекращение граждан­ских прав и обязанностей.

Сделку характеризуют следующие признаки:

Как волевому акту, сделке присущи психологические моменты. Поскольку сделка предполагает намерение лица породить определен­ные юридические права и обязанности, для совершения такого дейст­вия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое намере­ние, желание называют внутренней волей. Однако наличия только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, необходимо волю довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.

Все способы выражения внутренней воли (волеизъявления) могут быть сгруппированы по трем группам:

а) прямое волеизъявление, которое совершается в устной или письменной форме, например, заключение договора, сообщение о со­гласии возместить ущерб, обмен письмами и т.п.;

б) косвенное волеизъявление, которое имеет место в случае, ко­гда от лица, намеревающегося совершить сделку, исходят такие дей­ствия, из содержания которых явствует его намерение совершить сделку. Такие действия называются конклюдентными, например, оп­лата проезда в метро, помещение товара на прилавок сами по себе уже означают намерение лица заключить сделку. В соответствии с ГК РФ конклюдентными действиями могут совершаться лишь сделки, кото­рые в соответствии с законом могут быть совершены устно;

в) изъявление воли может иметь место и посредством молчания. Однако такое волеизъявление допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон. Например, сто­роны могут договориться о том, что молчание одного из участников договора на предложение другого участника об изменении условий договора означает его согласие со сделанным предложением.

Как правило, для сделки имеет значение мотив ее совершения, т.е. побудительная причина, цель, ради достижения которой она со­вершается. Действительно, приобретается мобильный телефон для подарка, собственного пользования или для служебных нужд - это никак не влияет и не может повлиять на саму сделку купли-продажи. Вместе с тем законодательством предусмотрены случаи, когда мотиву может придаваться юридическое значение. Так, ГК РФ содержит оп­ределение недействительной сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, т.е. мотив, цель сделки предопределяют последствия недействительности.

Перейдем к рассмотрению видов сделок.

Виды сделок

Сделки классифицируются по различным основаниям. Рассмот­рим некоторые из них:

а) по основанию числа участвующих в сделке сторон выделяют следующие виды:

Сделки, для совершения которых требуется согласие двух и бо­лее лиц, являются многосторонними, они называются договорами;

б) по основанию наличия (или отсутствия) встречного предос­тавления выделяют:

в) по основанию момента, к которому приурочивается возник­новение сделки, выделяют:

г) по основанию наличия (или отсутствия) сроков выделяют:

Кроме указанных выше видов сделок, необходимо выделить так называемые биржевые сделки. Их особенность заключается в особом статусе субъектов, их совершающих, месте совершения и предмете сделки.

Следует выделять также фидуциарные сделки - сделки, которые имеют доверительный характер. Так, поручение, комиссия, передача имущества в доверительное управление связаны с наличием лично­доверительных отношений сторон (например, предоставление дове­ренности на право управления и техобслуживания автомобиля).

Немаловажное значение закон придает форме совершаемой сделки.

Форма сделки

Форма сделки бывает устной и письменной. Сделки могут со­вершаться в устной форме, если законом или соглашением сторон не установлена письменная форма. Так, например, договор дарения мо­жет заключаться в устной форме, если он сопровождается передачей дара одаряемому. Исключение составляют договоры дарения, которые на основании ГК РФ должны совершаться только в письменной фор­ме, например, если дарителем является юридическое лицо.

В устной форме совершаются сделки, которые исполняются при их совершении, за исключением тех сделок, которые в соответствии с ГК РФ требуют письменной формы или нотариального удостоверения.

Устные сделки могут совершаться во исполнение письменного договора при наличии соглашения сторон об устной форме данной сделки.

Все остальные сделки заключаются в письменной форме, кото­рая бывает простой и нотариальной. Письменная форма предусмат­ривает выражение воли участников сделки путем составления доку­мента, описывающего сделку и подписанного сторонами. Данная форма может выражаться путем обмена документами почтой, теле­граммами, телефонной или электронной связью. Важно, чтобы эти средства позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Письменные сделки подтверждаются уполномоченными лица­ми. Если гражданин не может собственноручно подписать документ вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности, то по его просьбе документ может подписать другой гражданин (рукопри­кладчик). Подпись рукоприкладчика заверяется нотариально.

ГК РФ установлено, что все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме. Так­же письменно оформляются сделки гражданами на сумму, превы­шающую не менее чем в десять раз установленный законом мини­мальный размер оплаты труда. Таким образом, законом установлен верхний ограничитель для устных сделок - 10 МРОТ.

Требование письменной формы других сделок между гражда­нами устанавливается законом. Так, например, соглашение о задатке необходимо совершать в письменной форме.

Нотариальное удостоверение дополняет письменную форму. На документе делается удостоверительная запись. Это действие со­вершается нотариусом или другими должностными лицами, чьи дей­ствия приравниваются к нотариальным (например, командиры воин­ских частей, консулы). Требование нотариальной формы сделок уста­навливается законом. Кроме того, стороны по своему усмотрению мо­гут удостоверять нотариально любую сделку.

Для некоторых сделок дополнительно устанавливается требо­вание государственной регистрации. ГК РФ установлено такое тре­бование для сделок с недвижимостью. Такого рода сделка считается совершенной с момента ее государственной регистрации. Цель данной процедуры состоит в том, что информация о совершенных сделках вносится в единый государственный реестр. Полная и достоверная информация об объектах недвижимости является общедоступной, что создает условия для устойчивого гражданского оборота.

Несоблюдение формы сделки влечет признание сделки недей­ствительной.

Условия действительности и недействительность сделки

Гражданское законодательство предусматривает, что сделка яв­ляется действительной при соблюдении следующих условий:

Сделки, не отвечающие указанным выше требованиям, являют­ся недействительными. Так, недействительными являются сделки, совершенные недееспособными гражданами. Имеют значение возраст субъекта и психическое отношение к совершаемым действиям. Недей­ствительными будут сделки, совершенные следующими субъектами: недееспособными; гражданами, ограниченными в дееспособности; несовершеннолетними в возрасте до 14 лет; несовершеннолетними старше 14 лет. Сделки могут быть признаны недействительными в случае несоответствия волеизъявления участников сделки их действи­тельной воле. Это расхождение воли и волеизъявления может про­изойти при совершении сделки под влиянием неправомерных дейст­вий других лиц (обман, насилие и др.) или при наличии у стороны сделки существенного заблуждения.

Воля и волеизъявление не совпадают в мнимых и притворных сделках. Мнимая сделка совершается для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Такая сделка ничтожна. Притворная сделка заключается с целью прикрыть другую сделку. Она также ничтожна. Обе указанные сделки не отвечают требованию о том, что сделка направлена на возникновение соответствующего правоотношения. Примером мнимой сделки будет сделка по купле- продаже имущества, направленная на сокрытие имущества от конфи­скации.

Недействительными будут и сделки юридического лица за пре­делами его правоспособности. Так, юридическое лицо не может без лицензии заниматься определенными видами деятельности (например, защита информационных объектов от несанкционированного проник­новения).

Недействительные сделки бывают ничтожными и оспоримыми в зависимости от того, требуется ли решение суда для признания сдел­ки недействительной. Если решение суда не требуется, то такая сделка называется ничтожной. Ничтожная сделка недействительна изна­чально, для этого не требуется решений судебных органов. Оспори­мые сделки предполагают доказывание факта, имеющего значение для ее действительности. Только суд может признать оспоримую сделку недействительной. Если в пределах установленного срока иск о при­знании оспоримой сделки недействительной не предъявлен, то такая сделка считается действительной.

Гражданское законодательство различает три нежела­тельных для сторон последствия недействительности сделок:

Теперь рассмотрим некоторые вопросы, связанные с общими положениями о представительстве, доверенности и передоверии.

Общие положения о представительстве

Особенностью гражданского права является возможность уста­новления и осуществления имущественных прав и обязанностей через другое лицо - представителя.

В результате представительства сделка, совершенная одним ли­цом (представителем) от имени другого лица (представляемого), непо­средственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обя­занности представляемого.

Субъектами представительства являются три лица:

Представляемый - гражданин либо юридическое лицо, от име­ни и в интересах которого представитель совершает сделки. Им может быть любой гражданин с момента рождения или юридическое лицо - с момента возникновения в установленном законом порядке.

Представитель - гражданин либо юридическое лицо, наделен­ное полномочиями совершать юридически значимые действия в инте­ресах и от имени представляемого.

Гражданин должен обладать полной дееспособностью, т.е. быть совершеннолетним, не ограниченным в дееспособности, не признан­ным недееспособным. В виде исключения частично дееспособные граждане могут выполнять функции представителей в силу трудового договора с 14 лет или в силу членства в общественных организациях и кооперативах с 16 лет.

Специальные ограничения для отдельных граждан устанавли­ваются законом.

Так, например, в соответствие ГПК РФ (гражданско- процессуальным кодексом) не могут выступать в качестве представи­телей в судебном споре лица, исключенные из коллегии адвокатов, судьи, следователи и прокуроры.

Юридические лица, обладающие специальной правоспособно­стью, могут выполнять функции представителей, если это не противо­речит целям их деятельности (определенных в законе или учредитель­ных документах). Так, банк, являясь кредитным учреждением, в силу предписаний закона не может быть представителем в торговой сделке.

Третье лицо - гражданин или юридическое лицо, с которым, вследствие действий представителя, устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные права и обязанности представляемого. Третьими лицами могут быть все лица, обладающие гражданской пра­восубъектностью.

Цель представительства - совершение представителем сделок в интересах и за счет представляемого.

Отличие представителя от органа юридического лица заключа­ется в том, что орган представляет собой структурно обособленную часть юридического лица. Поэтому действия органа юридического лица по совершению сделок, осуществляемые в соответствии с его компетенцией, являются действиями самого юридического лица. Руко­водитель юридического лица (командир воинской части, начальник военной организации), в соответствии с учредительными документа­ми, действует от имени юридического лица, без доверенности, осталь­ные только при наличии ее.

Следовательно, представлять юридическое лицо может не фи­лиал и не представительство, а только руководитель, наделенный для этой цели доверенностью.

Представитель действует от имени другого лица - представляе­мого. Это означает, что действия представителя сразу же и непосред­ственно порождают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности представляемого.

Указанные последствия могут наступить для представителя только в случаях, когда он совершит действия в рамках представлен­ных полномочий.

Основаниями для этих полномочий служат:

Представитель действует в рамках предоставленных ему пол­номочий. Полномочие выражается непосредственно в праве предос­тавляемого выступать от чужого имени. Это означает, что объем прав на выступление от имени другого лица определяется полученными представителем от представляемого полномочиями. При отсутствии полномочий у представителя совершенная им сделка для предостав­ляемого является незаключенной.

Особенность правового положения представителя состоит в том, что он действует не только в чужом интересе, но одновременно и от чужого имени. ГК, ГПК РФ не считают представителями тех, кто выступает хотя и в чужом интересе, но от собственного имени. В каче­стве примера - коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании.

Представитель, действуя от чужого имени и в чужом интересе, все же выражает свою волю. Так ГК РФ содержит общее правило о запрещении представителю заключать сделку от имени предоставляе­мого для себя лично (например, купить самому скульптуру, которую представляемый поручил продать).

Наличие полномочий - непременное условие представительст­ва. В этой связи общим является правило, в силу которого представи­тельство без полномочий не может породить присущие представитель­ству последствия, т.е. создать действиями одного лица представителя права и обязанности для того, от чьего имени заключается сделка. ГК РФ дополняет указанный принцип двумя правилами.

Суть первого правила состоит в том, что лицо, действовавшее от чужого имени без полномочий, само становится стороной в сделке с третьим лицом со всеми вытекающими отсюда последствиями (так, лицо приобрело оборудование для предприятия без полномочий, дого­вор будет признан заключенным с тем, что покупателем является тот, кто действовал без полномочий. Следовательно, последнему придется платить за оборудование).

Второе правило состоит в том, что если представитель дейст­вовал без полномочий или с превышением полномочий, представляе­мый вправе одобрить заключенную сделку задним числом, и тогда наступают те же последствия, как если бы в момент совершения сдел­ки представитель имел необходимые полномочия. При этом независи­мо от того, когда именно будет одобрена сделка, представляемый яв­ляется стороной с момента ее совершения.

Договорами, порождающими отношения представительст­ва, являются: договоры поручения и агентирование, по которым одна сторона (поверенный в договоре поручения или агент в договоре аген­тирования) обязуется совершать от имени и за счет другой стороны (доверителя в договоре поручения или принципала в договоре агенти­рования) определенные юридические действия.

Односторонней сделкой, порождающей полномочия представи­теля, является выдача ему представляемым доверенности.

Представительство, возникшее на основе договора и представи­тельство на основе доверенности, принято называть добровольным представительством.

Разновидностью добровольного представительства является коммерческое представительство. Оно осуществляется на основе договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - так­же и доверенности. Представляемыми могут быть только предприни­матели. Коммерческий представитель - всегда предприниматель, кото­рый совершает постоянно самостоятельно от имени предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской деятельностью.

Доверенность и передоверие

На практике представительство чаще всего основывается на до­веренности, которую закон определяет как письменное уполномочие, выданное одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Доверенность - односторонняя сделка, ее совершение не требует согласия другой стороны - представителя.

Однако выдача доверенности основывается на предварительной договоренности между доверителем и представителем или наличии между ними трудового договора (в числе трудовых обязанностей вы­полнить функцию представительства).

Доверенность - письменный документ, для действительности которого необходимо наличие на нем обязательных реквизитов:

Доверенность на получение зарплаты и иных платежей, связан­ных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения актеров и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов в банках и корреспонденции, в т.ч. денежной и посылочной может быть удосто­верена организацией, в которой доверитель учится или работает, жи­лищно-эксплуатационной организацией по месту жительства и адми­нистрацией лечебного учреждения, в котором он лечится. В иных слу­чаях доверенность гражданина нормального удостоверения не требует.

Нотариальная форма (оригинал) доверенности предусмотре­на в виде исключения для совершения сделок, требующих нотариаль­ные формы при выдаче доверенности акционером для представитель­ства его интересов в общем собрании АО.

К нотариальной доверенности приравниваются доверенности военнослужащих и иных лиц, находящихся на излечении в военно­лечебных учреждениях, удостоверенные командирами военных час­тей, доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, уч­реждениях социальной защиты.

По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется представитель, различается три вида доверенности:

Доверенность прекращает свое действие в следующих случа­ях:

Право отмены и отказа от доверенности является безусловным и возможное соглашение об отказе или ограничении этого права ни­чтожно.

Правовые последствия прекращения доверенности наступают в момент, когда представитель узнал или должен был узнать о прекра­щении доверенности. Поэтому права и обязанности, возникшие до со­ответствующего момента, сохраняют значение для представителя и его правопреемников. Это значит, что если представляемый умер 10 де­кабря, а представитель узнал о его смерти только 15 декабря, сделка, заключенная в период между 10 и 15 декабря, все-таки признается действительной. Следовательно, способной породить соответствую­щие права и обязанности у наследников.

Заключенная после отмены доверенности сделка может быть оспорена представляемым (его правопреемником). Для этого им надо доказать, что третье лицо в момент совершения сделки знало или должно было знать о состоявшейся отмене доверенности. Эта обязан­ность выражается в совершении юридических, а не фактических дей­ствий. По данной причине уничтожение доверенности представителем приравнивается к ее возврату представляемому.

В заключение необходимо обратить внимание на такой юриди­ческий факт как передоверие.

Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить со­вершать действия, на которые оно уполномочено, другому лицу в силу обстоятельств для охраны интересов выдавшего (например, при забо­левании).

Общее правило, относящееся ко всем случаям выдачи доверен­ности, состоит в признании необходимости личного исполнения пред­ставителем предусмотренных в ней действий, поэтому передоверие возможно только при наличии одной из двух предпосылок:

Независимо от того, получил ли представитель соответствую­щие полномочия заранее или действовал по собственной инициативе, он обязан поставить в известность о состоявшемся передоверии пред­ставляемого, сообщив ему необходимые сведения о том, кому переда­но полномочие.

Имеется в виду не только место жительства и прочие данные, необходимые для установления связи между представляемым и новым представителем, но и др., которые характеризуют профессиональные и др. качества нового представителя. ГК РФ возлагает на первоначаль­ного представителя, нарушившего указанную обязанность, ответст­венность за нового представителя «как за свои действия».

Введение указанной ответственности связано с тем, что пред­ставляемый с учетом полученных от представителя данных о лице, определяет: заслуживает ли доверия этот последний. В противном случае он может прекратить действие доверенности, выданной лицу, осуществившему передоверие.

Передоверие, по общему правилу, должно совершаться в нота­риальной форме. Однако это требование не распространяется на слу­чаи выдачи доверенности гражданам, которые были удостоверены ор­ганизациями по месту жительства, учебы, работы или лечения гражда­нина.

Срок действия выданного передоверия не может превышать срок действия самой доверенности, а прекращение доверенности вле­чет за собой и прекращение передоверия.

В данном случае руководствуются общим для всего граждан­ского права принципом: «никто не может передать другому больше прав, чем он сам имеет».

Доверенность, выданная в подтверждение передоверия, может охватывать все или только часть действий, порученных первоначаль­ному представителю.

Наследственное право

Наследственное право представляет собой подразделение гра­жданского права - его подотрасль.

Законодательство о наследовании можно определить как сис­тему нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

Право наследования гарантируется Конституцией РФ, т.е. го­сударством. Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование.

Основными источниками наследственного права являются:

Рассмотрим понятие и принципы наследования.

Понятие и принципы наследования

Наследование - это переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя - к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.

Права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если в ГК РФ не установ­лено иное. Кроме того, к наследникам переходят все права и обязан­ности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследо­вания не допускается ГК РФ и другими законами либо это противоре­чит самой природе этих прав и обязанностей.

Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юриди­ческая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (правообладателя) :

Наследственное право основано на ряде принципов:

Существует два основания наследования: по закону и по заве­щанию. Рассмотрим порядок наследования по этим основаниям.

Наследование по закону

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что в соот­ветствии с принципом свободы завещания наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено или не изменено за­вещанием. Исключение из этого правила установлено лишь для необ­ходимых наследников по закону, которые имеют право на обязатель­ную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Круг наследников по закону определен исчерпывающим образом, и, как правило, установлена очередность призвания к наследству.

Наследниками первой очереди являются:

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву пред­ставления.

Наследниками второй очереди (если нет наследников первой очереди) являются:

Наследниками третьей очереди являются:

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, то право наследования получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников от наследодателя. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Наследниками четвертой очереди являются:

Наследниками пятой очереди являются:

Наследниками шестой очереди являются:

Наследниками седьмой очереди являются:

При отсутствии всех вышеперечисленных родственников на­следниками по закону в качестве восьмой очереди являются нетрудо­способные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до его смерти проживали совместно с ним и находились на его иждивении.

Дети - это сын и дочь наследодателя, родившиеся в зарегист­рированном или приравненном к нему браке.

Усыновленные - это дети, чье усыновление (удочерение) юри­дически оформлено. Усыновление допускается только по отношению к несовершеннолетним детям в их интересах.

Супруг (супруга) - это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном или приравненном к нему браке.

Полнородными называются родные братья и сестры, происхо­дящие от общих родителей, неполнородными - от разных отцов или матерей. Неполнородные братья и сестры называются единокровны­ми, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери.

Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются.

Доказательством родственных отношений для детей, усы­новленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабки, внуков и правнуков являются:

Раздел наследственного имущества производится по соглаше­нию принявших наследство наследников. При недостижении согласия раздел производится в судебном порядке. В разделе имущества может принимать участие зачатый, но еще не родившийся наследник.

Рассмотрим порядок наследования по завещанию.

Наследование по завещанию

Завещание - это акт распоряжения имуществом или иными принадлежащими гражданину материальными или нематериальными благами на случай его смерти. Неотъемлемое право завещания - возможность в любой момент отменить или изменить ранее состав­ленное завещание.

Завещание является односторонней сделкой. Для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявле­ния другого лица. Свобода завещания ограничивается только обеспе­чением интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных наслед­ников первой очереди, а также иждивенцев.

Завещание - это сделка, непосредственно связанная с лично­стью завещателя. Завещание не может быть совершено через пред­ставителя, его можно совершать только лично.

Завещание является сделкой строгой формы. В соответст­вии с ГК РФ оно должно быть:

Вместо завещателя, если он по каким-либо причинам не может подписать завещание, оно может быть подписано другим уполномо­ченным лицом, но только в присутствии нотариуса, об этом делается запись в завещании.

При оформлении завещания могут быть использованы техниче­ские средства (компьютер, пишущая машинка и др.).

Указанное в завещании время его совершения определяет ре­шение вопросов о действительности завещания с точки зрения соблю­дения формы, о дееспособности завещателя и о значении данного за­вещания и сопоставления его с другими завещаниями данного завеща­теля, составленными в другое время.

Завещание обязательно составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у завещателя, а второй - в нотариальной конторе.

ГК РФ определяет завещания, которые приравниваются к нота­риально заверенным в случаях, если при составлении этих завещаний у наследодателя не было возможности обратиться в нотариат (напри­мер, при нахождении на излечении, при выполнении боевых задач, при совершении плавания, экспедиций и т.п.).

Граждане РФ, проживающие за границей, могут обратиться для заверения завещания в консульское учреждение РФ.

В соответствии с гражданским законодательством завещание может быть совершено в закрытой форме, то есть не иметь к нему доступа ни нотариуса, ни других лиц. Такое завещание передается нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей, ко­торые ставят на конверте свои подписи. Данный конверт нотариусом помещается в другой конверт, который запечатывается. На конверт наносятся данные, подлежащие занесению в завещание, о которых уже говорилось выше, а также данные о каждом свидетеле.

Право завещания принадлежит только дееспособным гражда­нам. Действительность завещания определяется на момент его состав­ления.

При завещании части имущества его незавещенная часть пере­ходит к наследникам по закону.

Завещатель в завещании может лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако ему не предоставлено право полностью лишить наследства своих несовер­шеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе и усыновлен­ных), нетрудоспособных родителей и супруга, а также иждивенцев. Указанные наследники, независимо от содержания завещания, полу­чают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону.

Завещатель имеет право возложить на наследника по завеща­нию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые при­обретают право требовать его исполнения. Завещательный отказ под­лежит исполнению только тогда, когда из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследода­теля. Завещательный отказ исполняется только в том случае, если стоимость перешедшего к наследнику имущества превышает обяза­тельную причитающуюся ему долю.

На одного или нескольких наследников может быть возложена обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера (завещательное возложение), направ­ленное на осуществление общественно полезной цели. Также на на­следников может быть возложена обязанность содержать принадле­жащих завещателю домашних животных.