Правоведение (Амелина К.Е., 2006)

Результаты научно-технической деятельности как объекты интеллектуальной собственности

Понятие научно-технической деятельности, ее виды, особенности правового регулирования

Научно-техническая деятельность представляет собой особую область жизнедеятельности общества, направленную на удовлетворение его потребностей, отличительными признаками которой являются:

  • творческий характер этой деятельности, выражающийся в проявлении умственных способностей человека, направленных на поиск новых знаний;
  • непрерывность процессов поиска новых знаний, обусловленная природой человеческого сознания и общественными потребностями;
  • неотделимость результатов этой деятельности от самого интеллектуального процесса их создания;
  • особые способы закрепления прав на результаты научно-технической деятельности и их правовой защиты;
  • осуществление научно-технической деятельности как в рамках трудовых правоотношений, так и по своей инициативе в собственных интересах;
  • особый порядок реализации результатов научных разработок и технических новшеств.

С учетом указанных выше признаков научно-техническая деятельность в юридическом смысле может быть охарактеризована как комплекс общественных отношений, складывающихся по поводу осуществления деятельности, направленной на создание новых научно-технических достижений, результаты которой неотделимы от творческих способностей их создателей.

Научно-техническая деятельность с учетом ее целевой направленности является одним из видов интеллектуальной деятельности, права на результаты которой в большинстве случаев регулируются специальной подотраслью гражданского права - «правом интеллектуальной собственности». Важнейшей функцией этой подотрасли является установление режима особых (исключительных) прав на результаты творческой деятельности.

Для вовлечения в хозяйственный оборот различных результатов творческой деятельности (в первую очередь, научно-технической деятельности) требуется специальная регламентация правоотношений в области создания, правовой охраны и использования этих объектов.

В зависимости от способов правового регулирования условно можно выделить следующие виды научно-технической деятельности.

Деятельность, направленная на создание новых научных результатов и технических новшеств, которая включает научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы, а также самостоятельную изобретательскую деятельность.

Деятельность по внедрению (использованию) результатов новых разработок, включая организацию соответствующих производств, технологических и производственных процессов, проведение маркетинговых исследований и организацию рынков сбыта, посредническую и иную деятельность.

Деятельность, связанная с уступкой прав либо передачей в пользование прав на результаты научно-технической деятельности. К таким видам деятельности относится франчайзинговая деятельность, заключение лицензионных договоров, договоров об уступке прав, приобретение программного продукта и т. д.

В совокупности эти виды деятельности по экономико-правовым признакам принято относить к инновационным, т. е. направленным на разработку и внедрение научно-технических достижений. Правовой базой инновационной деятельности в настоящее время является законодательство в области интеллектуальной собственности, включающее специальные законы, определяющие правовой режим изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ и баз данных, топологий интегральных схем, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, коммерческой тайны.

Однако закон не охраняет права на такие результаты научно- технической деятельности, которые не имеют ярко выраженных черт творческого характера либо совокупности формализованных или объективированных признаков. Это относится к научным открытиям, научно-технической документации, технологическим процессам и иным «секретам производства».

В сфере интеллектуальной собственности действует большое количество международных договоров и соглашений (Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская патентная конвенция и др.), а также множество подзаконных актов - постановлений Правительства РФ и актов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

В законодательстве также устанавливаются различные системы способов закрепления и охраны прав на результаты научно-технической деятельности, основными из которых являются:

  • регистрационная система, при которой выдается правоустанавливающий документ;
  • система конфиденциальности в отношении объектов, не имеющих объективированных отличительных признаков, но охраняемых и защищаемых самим правообладателем от неправомерного использования в силу локального закрепления прав на эти результаты и их неизвестности третьим лицам; как правило, эта система способов защиты, не противоречащая законодательству, используется в отношении результатов научно-технической деятельности, не обладающих ярко выраженными признаками изобретательства.

Понятие интеллектуальной собственности

Конституция РФ объединяет понятием «интеллектуальная собственность» права на результаты различных видов творчества, гарантируя охрану прав на результаты литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, а также преподавания.

Гражданский кодекс, раскрывая это понятие, называет интеллектуальной собственностью исключительные права гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).

Права на результаты интеллектуальной деятельности, как и приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации товаров и их производителей, относятся к категории нематериальных объектов. Нематериальная природа таких объектов обусловливает соответствующие особенности правового регулирования связанных с ними отношений.

Применение режима исключительных прав на творческие результаты означает, что они закрепляются исключительно за лицами, определенными законом, и лишь по основаниям, установленным законом. Кроме того, исключительность прав указывает на возможность использования соответствующего объекта исключительно самим правообладателем либо с его прямого разрешения.

Перечня конкретных объектов правовой охраны, подпадающих под понятие интеллектуальной собственности, в российском законодательстве нет, но для отнесения того или иного объекта к интеллектуальной собственности требуется прямое указание закона.

С учетом особенностей объектов интеллектуальной собственности все нормы этой подотрасли права можно разделить на несколько самостоятельных институтов - институт авторского права и смежных прав; институты прав на объекты «промышленной собственности», включая институт патентного права и институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции; институт правовой охраны информации и некоторые другие.

Законодательство об исключительных правах достаточно обширно. К числу источников права интеллектуальной собственности можно отнести Гражданский кодекс РФ (право интеллектуальной собственности - подотрасль гражданского права, и, как следствие, на нормы права интеллектуальной собственности распространяются его общие положения), федеральные законы, посвященные отдельным институтам права интеллектуальной собственности (например, Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», Патентный закон РФ, закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем», Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и т. д.). Важным источником права в рассматриваемой области являются международные двусторонние и многосторонние соглашения, подписанные Российской Федерацией.

Институт авторского права и смежных прав

Действие авторского права распространяется на литературные и художественные произведения, т. е. все произведения в области литературы, науки и искусства, каким бы способом и в какой бы форме они не были выражены: устной (публичное чтение, публичное исполнение и т. д.), письменной (страница текста, нотная запись и т. д.), в форме изображения (рисунок, чертеж, фотография и т. д.), объемно-пространственной форме (скульптура, макет, сооружение и т. д.), звуко- или видеозаписи (аналоговой, цифровой, оптической и т. д.) и в других.

Однако в любом случае произведение должно быть результатом творческой деятельности, оригинальным. При этом авторское право охраняет не идею произведения, а форму выражения мыслей, само произведение. Так, различные художники могут написать картины на один сюжет, при этом каждая из них будет охраняться авторским правом, одна сюжетная линия может существовать в романах разных авторов и т. д.

Правовая охрана произведения осуществляется независимо от его назначения и достоинства.

Авторским правом охраняются как оригинальные (самостоятельные) произведения, включая:

  • литературные произведения - это могут быть художественные, публицистические, научные произведения, какие-либо личные заметки и т. д.; к литературным произведениям приравниваются программы для ЭВМ, включая операционные системы;
  • музыкальные сочинения с текстом или без текста;
  • драматические и музыкально-драматические произведения;
  • хореографические произведения и пантомимы;
  • аудиовизуальные произведения;
  • произведения изобразительного искусства;
  • произведения архитектуры;
  • фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии;
  • произведения прикладного искусства;
  • иллюстрации, географические карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуре или наукам,

так и производные произведения, в том числе:

  • переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки литературного или художественного произведения;
  • сборники литературных и художественных произведений (энциклопедии и антологии), представляющие собой по подбору и расположению материалов результат интеллектуального творчества; правовой режим сборника имеет и база данных - объективная форма представления и организации совокупности данных (например, статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Важнейшим субъектом авторского права является автор произведения. Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.

Авторское право на произведение возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется обязательной регистрации, иного специального оформления прав на произведение или соблюдения каких-либо других формальностей. В то же время российское законодательство предоставляет возможность авторам программ для ЭВМ и баз данных зарегистрировать права на свое произведение в специальном государственном органе - Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте). Эта регистрация не является обязательной, поэтому отсутствие такой регистрации не исключает признания и возможности полного осуществления авторских прав. Такая регистрация производится лишь с целью облегчения доказывания своих прав автором или иным правообладателем.

Традиционно все права авторов принято разделять на личные неимущественные и имущественные права.

Автору в отношении его произведения принадлежат следующие неимущественные права:

  • признаваться автором произведения (право авторства);
  • использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т. е. анонимно (право на имя);
  • обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая его отзыв;
  • на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, которое может нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора); это право охватывает запрещение вносить любые изменения в произведение без согласия автора.

Личные неимущественные права авторов (за исключением права на обнародование) могут принадлежать лишь непосредственному создателю произведения, они неотчуждаемы от личности автора и не могут передаваться другим лицам (по договору, по наследству и т. д.).

К числу имущественных прав автора в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом.

Среди этих прав можно выделить следующие:

  • право на воспроизведение произведения;
  • права, касающиеся различных форм эксплуатации произведения (право на распространение, право на импорт и т. д.);
  • права на публичное исполнение (или показ) произведения, его передачу в эфир и сообщение для всеобщего сведения по кабелю;
  • права на перевод и переработку произведения.

Имущественные права в отличие от неимущественных авторских прав могут переходить к лицам, не являющимся авторами произведения (наследоваться, передаваться по авторскому договору).

Согласно закону, исключительные права на использование служебного произведения, т. е. произведения, созданного в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (т. е. работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Законодательством предусмотрены исключения из общего правила, предусматривающие случаи свободного использования произведений - без разрешения автора или иного обладателя авторских прав, с выплатой или без выплаты ему вознаграждения. Это, например, разрешение физическим лицам изготавливать единичные экземпляры произведений для личных некоммерческих целей; такое правило не распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, если только воспроизведение не осуществляется правомерным обладателем программы, например для архивных целей; разрешение цитировать произведение с указанием источника и имени автора; свободное использование литературных и художественных произведений в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телевизионных передачах и записях звука или изображения учебного характера; возможность свободного воспроизведения в прессе, передачах в эфир или сообщение по проводам для всеобщего сведения опубликованных в газетах и журналах статей по текущим экономическим, политическим и религиозным вопросам и т. д.

По общему правилу авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

Наряду с охраной прав авторов произведений науки, литературы и искусства российское законодательство признает и охраняет права, близкие и тесно связанные с правами авторов и именуемые смежными правами.

Субъектами смежных прав могут выступать:

  • исполнители - актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом исполняет произведения литературы или искусства (в том числе эстрадный, цирковой или кукольный номер), а также режиссер-постановщик спектакля и дирижер;
  • производители фонограмм - при этом под фонограммами понимается любая (аналоговая, цифровая) исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков; материальный носитель звука в данном случае также может быть любым: грампластинка, магнитофонная лента, какой-либо цифровой носитель и т. д.;
  • организации эфирного и кабельного вещания (вещательные организации), приобретающие смежные права на свои передачи.

Так же, как и в случае с авторскими правами, для возникновения смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей.

За исполнителями также признаются как личные неимущественные, так и имущественные права.

К первой группе относятся право на имя (т. е. возможность исполнителя требовать, чтобы при любом использовании его творческой интерпретации произведения упоминалось его действительное или вымышленное имя) и право на защиту исполнения или постановки от всякого рода искажения или иного посягательства, которое может нанести ущерб чести и достоинству исполнителя.

Имущественные интересы исполнителей обеспечиваются закреплением за ними права на использование исполнения или постановки в любой форме (передача в эфир, воспроизведение, запись ранее ненаписанных и т. д.), включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения или постановки.

Поскольку изготовление фонограммы является технической, а не творческой деятельностью, за ее производителем признаются лишь имущественные права. Производителю фонограммы в отношении его фонограммы принадлежат исключительные права на ее использование в любой форме, включая право на вознаграждение за каждый вид использования фонограммы (воспроизведение, переделка, распространение и т. д.).

Вещательные организации сами не создают творческих произведений, а лишь осуществляют их использование посредством передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю. За такими организациями закрепляются в отношении их передач исключительные права использовать передачи в любой форме и давать разрешение на их использование, включая право на получение вознаграждения за предоставление такого разрешения.

Как и произведения науки, литературы и искусства, объекты смежных прав в предусмотренных законом случаях могут использоваться без согласия исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания и, как правило, без выплаты им вознаграждения.

Срок охраны объектов смежных прав не связан с продолжительностью жизни их создателей. По общему правилу, он равен 50 годам и отсчитывается с 1 января года, следующего за годом, когда соответствующий объект впервые был доведен до аудитории.

Патентное право

Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Чтобы получить охрану в качестве одного из этих объектов, техническое решение должно соответствовать критериям патентоспособности и быть признанным в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца специальным государственным органом. В настоящее время это Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

В качестве изобретения охраняются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизмов и т. д.) или способу.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (это так называемые критерии патентоспособности изобретения). Изобретение является новым, если оно неизвестно из предыдущего уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты закрепления приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к уже известному устройству. Для признания решения полезной моделью оно должно обладать новизной и промышленной применимостью. В данном случае новизна определяется так же, как и при определении новизны изобретения - через уровень техники. Однако уровень техники в отношении полезных моделей включает ставшие общедоступными опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Критерий промышленной применимости полезной модели абсолютно аналогичен промышленной применимости изобретения.

В общем смысле полезная модель - это так называемое малое изобретение, т. е. изобретение, отвечающее критерию новизны, но имеющее невысокий творческий потенциал.

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Критериями патентоспособности промышленного образца являются новизна и оригинальность.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия.

Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, либо на полезную модель, либо на промышленный образец.

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительные права на эти объекты.

Действие патента ограничено установленными законом сроками. Патент на изобретение действует 20 лет с даты подачи заявки в Патентное ведомство, патент на полезную модель - 5 лет, а патент на промышленный образец - 10 лет. Сроки действия патента на полезную модель и промышленный образец по ходатайству патентообладателя могут быть продлены на 3 года и 5 лет соответственно. Срок действия патента на изобретение не продлевается, за исключением случаев, касающихся патентов на изобретение, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение разрешения в установленном порядке. В указанном случае срок продления действия патента рассчитывается по определенным правилам, но в любом случае он не может превышать пяти лет.

Кроме того, по общему правилу патент действует на территории только того государства, Патентное ведомство которого выдало патент.

Патент на все рассматриваемые объекты выдается либо автору (физическому лицу, творческим трудом которого созданы изобретение, полезная модель или промышленный образец), либо работодателю автора в установленных загоном случаях, либо их правопреемникам. Таким образом, автор и патентообладатель могут не совпадать.

К случаям несовпадения автора и патентообладателя в одном лице относятся в том числе случаи получения патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец. По общему правилу, право на получение патента на объекты, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

Правами авторов разработок в первую очередь являются право авторства и право на подачу заявки.

Право авторства означает предоставление автору объекта патентного права требовать признания его в качестве создателя этого объекта.

Право на подачу заявки по содержанию аналогично праву на обнародование, принадлежащее автору произведения. С выдачей патента изобретение становится доступным обществу. В большинстве случаев только автор решает вопрос о возможности и целесообразности ознакомления общества со своей разработкой. Он может сохранить свою разработку в тайне либо запатентовать ее.

За авторами, которые не стали патентообладателями, закон закрепляет право на вознаграждение от патентообладателей и иных лиц, которые тем или иным образом используют разработку.

Основным правом каждого патентообладателя является исключительное право на использование охраняемого патентом объекта. Способы использования объекта разнообразны: изготовление продукта, применение, продажа и т. д.

Патентообладатель может самостоятельно использовать принадлежащее ему изобретение, полезную модель, промышленный образец, либо может предоставить право на их использование другим лицам путем уступки своих прав, вытекающих из патента, или путем выдачи лицензии.

Уступка патентных прав означает передачу патентовладельцем принадлежащего ему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец другому лицу.

Лицензии в зависимости от объема передаваемых прав разделяют на исключительные и неисключительные.

В случае предоставления исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта в пределах, оговоренных договором, т. е. в этом случае патентообладатель не может предоставлять аналогичные лицензии на использование того же объекта иным лицам.

При выдаче неисключительной лицензии за лицензиаром, предоставившим право на использование объекта патентного права, сохраняются все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

Закон указывает на некоторые случаи использования запатентованных объектов без испрашивания разрешения патентообладателя, не являющиеся, однако, нарушением патентных прав. Это, например, использование запатентованных объектов при чрезвычайных ситуациях с уведомлением патентообладателя и последующей выплатой ему соразмерной компенсации; использование запатентованных объектов для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных, не связанных с предпринимательской дея- телыюстью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода) и т. д.

Правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров

Важным средством идентификации, используемым в экономическом обороте, являются товарные знаки и знаки обслуживания.

Под товарными знаками и знаками обслуживания (далее товарные знаки) понимают обозначения, используемые для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее товары) юридических или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Это могут быть словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Исключительные права на средства индивидуализации закрепляются не за их разработчиками (например, художниками), а за лицами, зарегистрировавшими их на свое имя. Регистрация товарного знака осуществляется в отношении не всех товаров, а лишь их определенных групп, для которых такая регистрация испрашивается заявителем.

Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами при обозначении тех товаров, для которых он зарегистрирован. Никто не может использовать товарный знак без разрешения правообладателя. Использованием товарного знака также считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, или на их упаковке. Использованием также может быть признано применение товарного знака в рекламе, на официальных бланках и т. д.

Исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому лицу по договору о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака). Право на использование товарного знака также может быть предоставлено правообладателем другому лицу по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Помимо товарных знаков и знаков обслуживания, в качестве средств индивидуализации товаров также используются наименования мест происхождения товара. Это обозначения, упоминающие современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производные от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами (например, Гжель для фарфоровых изделий или сыр Адыгейский).

Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в Российской Федерации возникает на основании его государственной регистрации или в силу международных договоров Российской Федерации. Однако право пользования таким наименованием может быть передано не только одному, но и нескольким лицам одновременно, если производимый ими товар отвечает всем необходимым требованиям и обладает всеми основными свойствами.

Использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства на право пользования этим наименованием, не допускается.

Правовой режим информации

Среди объектов гражданских правоотношений можно выделить такой специфический объект, как информация.

В общем смысле информация - это сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах. Право выделяет различные виды информаций, в том числе сведения научного, технического, коммерческого и иного характера.

Обладая более сложной правовой природой, информация характеризуется признаками, сближающими ее с другими объектами творческой деятельности. Информация является нематериальным объектом, который не тождествен объектам-носителям (бумажным, электронным и т. д.). Как продолжение первого признака можно отметить, что информация не может устаревать физически, она подвержена лишь моральному старению. Кроме того, существует возможность неограниченного тиражирования и распространения информации.

Однако для различных видов информации вопрос монопольного обладания такой информацией и вопрос возможности ее использования, в том числе монопольного, решается по-разному. Например, режим информации, являющейся объектом интеллектуальной собственности, отличен от режима информации, являющейся личной или семейной тайной, и т. д.

Информация может носить как конфиденциальный характер, так и быть общедоступной. Среди конфиденциальной информации можно выделить сведения совершенно различного рода - государственная тайна, банковская тайна, военная, медицинская, личная и семейная тайна, коммерческая и служебная тайна и т. д. Отношения, связанные с охраной определенных видов тайны, регулируются соответствующим законодательством, причем регламентирующие нормы могут носить как частноправовой, так и публично-правовой характер.

Различные виды информации, вовлекаемые в хозяйственный оборот, - информационные продукты - различаются по своему правовому режиму. Законодательство устанавливает, например, особый правовой режим для информации, составляющей коммерческую и служебную тайну и являющейся объектом гражданского права. Согласно Гражданскому кодексу, информация составляет служебную или коммерческую тайну в том случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Федеральной закон «О коммерческой тайне» конкретизирует это положение, определяя понятие «коммерческая тайна» как конфиденциальность информации, позволяющую ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ и услуг или получить иную коммерческую выгоду. Информация, составляющая коммерческую тайну, может носить характер научно-технический, технологический, производственный, финансово-технологический и т. д. При этом закон устанавливает перечень сведений, в отношении которых не может быть установлен режим коммерческой тайны. Это, например, сведения, содержащиеся в учредительных документах юридического лица, сведения о размерах и структуре доходов некоммерческих' организаций и т. д.

Поскольку информация не относится к объектам, охраняемым законом, то для сохранения режима коммерческой тайны принимать меры к охране ее конфиденциальности в первую очередь должен сам правообладатель. Эти меры могут носить различный характер - организационный, технический, юридический и т. д.

К числу таких юридических возможностей обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, можно отнести:

  • право засекретить определенные сведения (на этом, собственно, и строится весь режим коммерческой тайны);
  • право требовать от любых третьих лиц, чтобы они воздержались от получения такой информации незаконными способами (например, с помощью подкупа работников предприятия, кражи чертежей и т. д.);
  • право на монопольное использование информации, составляющей коммерческую тайну в процессе своей деятельности;
  • возможность распорядиться своей информацией; это может быть сделано путем раскрытия сведений, составлявших коммерческую тайну, путем переуступки информации другим лицам, путем предоставления другим лицам разрешения на использование своих сведений.

Несколько иное содержание по сравнению с понятием информации, составляющей коммерческую тайну, включает понятие ноу-хау.

Ноу-хау - информация, являющаяся результатом творческой деятельности, имеющая ценность для ее обладателя и сохраняемая им в тайне, но не обладающая признаками патентоспособности. Если в режиме коммерческой тайны могут охраняться сведения, даже не являющиеся результатом творческой деятельности, но обладающие потенциальной или действительной коммерческой ценностью, то к ноу-хау следует относить лишь информацию, являющуюся результатом интеллектуальной (творческой) деятельности. Кроме того, как следует из общего смысла законодательства, субъектами прав на информацию, составляющую коммерческую тайну, могут являться лишь лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, в том числе индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие юридические лица, осуществляющие такую деятельность для достижения уставных целей. Обладателями же ноу-хау могут быть не только предприниматели, но и любые другие лица, для которых сохраняемая в тайне информация является ценной с какой-либо иной точки зрения.

Никаких же принципиальных отличий в правомочиях обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, и ноу-хау не имеется.

Таким образом, информация, составляющая коммерческую тайну, и ноу-хау - взаимопересекающиеся, но не совпадающие полностью понятия. При этом «вне области пересечения» находятся, с одной стороны, сведения, составляющие коммерческую тайну и являющиеся результатом чисто технической, а не творческой работы, а с другой стороны, - сведения, составляющие ноу-хау, права на которые принадлежат не только субъектам предпринимательской деятельности.